Раздел кредитных обязательств при разводе (ч. 3)
или когда кредит не в кассу
Развивая тему раздела ипотечных обязательств, плавно переходим к кредитам, которые оформляются только на одного из супругов (требование банка). Собственно, озвучить данную тему нас натолкнул очередной бракоразводный процесс, который шел по вполне закономерному сценарию и вдруг... «замечательная» новость. Отчаявшийся супруг предъявляет требования по разделу кредитных обязательств, которые были взяты им в период брака на суммы далеко за шестизначными нулями. Нежданчик… но к такому повороту событий мы всегда готовы 🤓
Мы знаем, что оформленный в период брака кредит – это недостаточное основание для признания долга общим и его дележа между супругами.
Необходимо доказать ещё, как минимум, две вещи:
▪️другой супруг знал о взятых кредитных обязательствах;
▪️заёмные средства были направлены на нужды семьи.
Забегая вперед скажу, что в нашем споре адвокат обиженного супруга не смог доказать ни первого, ни второго обстоятельства, в связи с чем дело полностью проиграл 🥳
Если хотите побольше и поподробнее узнать о судьбе взятых кредитов в период брака и оперировать горячей судебной практикой, пишите в личку @VictoriaPoltavskaya. Или можете самостоятельно ознакомься по следующим ссылкам:
▪️Определение ВС РФ от 4 октября 2022 года № 4-КГ22-40-К1;
▪️Определение ВС РФ от 25 января 2022 года № 18-КГ21-149-К4;
▪️Определение ВС РФ от 17 августа 2021 года № 5-КГ21-91-К2;
▪️Определение ВС РФ от 17 января 2017 года № 4-КГ16-67;
▪️Определение ВС РФ от 28 ноября 2017 года № 71-КГ17-22.
Отметим, что суды могут признать кредит общим, если супруги делят как раз то имущество, на покупку которого использовались заемные средства (авто, баня, гараж и т.п). Повторюсь, цель кредита должна чётко прослеживаться и подтверждаться соответствующими перечислениями, иначе решения нижестоящих судов могут быть отправлены Верховным судом РФ на пересмотр.
#судебнаяпрактика
#семейноеправо
или когда кредит не в кассу
Развивая тему раздела ипотечных обязательств, плавно переходим к кредитам, которые оформляются только на одного из супругов (требование банка). Собственно, озвучить данную тему нас натолкнул очередной бракоразводный процесс, который шел по вполне закономерному сценарию и вдруг... «замечательная» новость. Отчаявшийся супруг предъявляет требования по разделу кредитных обязательств, которые были взяты им в период брака на суммы далеко за шестизначными нулями. Нежданчик… но к такому повороту событий мы всегда готовы 🤓
Мы знаем, что оформленный в период брака кредит – это недостаточное основание для признания долга общим и его дележа между супругами.
Необходимо доказать ещё, как минимум, две вещи:
▪️другой супруг знал о взятых кредитных обязательствах;
▪️заёмные средства были направлены на нужды семьи.
Забегая вперед скажу, что в нашем споре адвокат обиженного супруга не смог доказать ни первого, ни второго обстоятельства, в связи с чем дело полностью проиграл 🥳
Если хотите побольше и поподробнее узнать о судьбе взятых кредитов в период брака и оперировать горячей судебной практикой, пишите в личку @VictoriaPoltavskaya. Или можете самостоятельно ознакомься по следующим ссылкам:
▪️Определение ВС РФ от 4 октября 2022 года № 4-КГ22-40-К1;
▪️Определение ВС РФ от 25 января 2022 года № 18-КГ21-149-К4;
▪️Определение ВС РФ от 17 августа 2021 года № 5-КГ21-91-К2;
▪️Определение ВС РФ от 17 января 2017 года № 4-КГ16-67;
▪️Определение ВС РФ от 28 ноября 2017 года № 71-КГ17-22.
Отметим, что суды могут признать кредит общим, если супруги делят как раз то имущество, на покупку которого использовались заемные средства (авто, баня, гараж и т.п). Повторюсь, цель кредита должна чётко прослеживаться и подтверждаться соответствующими перечислениями, иначе решения нижестоящих судов могут быть отправлены Верховным судом РФ на пересмотр.
#судебнаяпрактика
#семейноеправо
Можно ли подать в суд на юриста
Недавно в Верховном суде РФ было рассмотрено крайне любопытное дело относительно взыскания стоимости юридических услуг. С моей точки зрения, резонансное. Суть в том, что юридическая компания подала исковые требования к ООО о выплате оставшейся по договору части стоимости юруслуг, а в ответ организация вышла со встречным иском о расторжении договора с требованием вернуть деньги назад, в связи с некачественным и ненадлежащим выполнением услуг по договору.
По мнению организации, именно по вине юристов не достигнут желаемый результат. И это, действительно, так. Предметом договора было сопровождение процесса заключения договора аренды объекта недвижимости культурного наследия. Исполнитель (юридическая компания) банально не собрал требуемый пакет документов для последующей регистрации договора аренды в Росреестре.
Так вот, Верховный суд РФ указал, что исполнитель должен представить доказательства приложения максимальных усилий по достижению обусловленной договором цели (см. п. 4 ст. 1 ГК РФ; ст. 431 ГК РФ; ст.ст. 702-729 ГК РФ; ст.ст. 730-739 ГК РФ, ст. 779-781 ГК РФ).
Разница, о который мы неоднократно заявляли. Да, мы не можем гарантировать результат, но мы обязаны предпринять все усилия для его достижения.
Крайне своевременное Определение ВС РФ, потому как уже несколько месяцев ведем процесс с одним горе-профессионалом. Подали исковые требования о возврате денежных средств за некачественно оказанные услуги в рамках Закона о защите прав потребителя. Смешно, но уже в судебном процессе узнали, что у него даже юридического образования нет... Пришлось лететь на далекий Север для непосредственного участия. Но перелеты оказались не напрасны, с нетерпением ждем результата. Позже обязательно поделюсь интересными деталями))
А пока у меня есть ещё один такой «профи-блогер» на примете.
#тяжелаинеказиста
#судебнаяпрактика
#финансыивзыскание
Недавно в Верховном суде РФ было рассмотрено крайне любопытное дело относительно взыскания стоимости юридических услуг. С моей точки зрения, резонансное. Суть в том, что юридическая компания подала исковые требования к ООО о выплате оставшейся по договору части стоимости юруслуг, а в ответ организация вышла со встречным иском о расторжении договора с требованием вернуть деньги назад, в связи с некачественным и ненадлежащим выполнением услуг по договору.
По мнению организации, именно по вине юристов не достигнут желаемый результат. И это, действительно, так. Предметом договора было сопровождение процесса заключения договора аренды объекта недвижимости культурного наследия. Исполнитель (юридическая компания) банально не собрал требуемый пакет документов для последующей регистрации договора аренды в Росреестре.
Так вот, Верховный суд РФ указал, что исполнитель должен представить доказательства приложения максимальных усилий по достижению обусловленной договором цели (см. п. 4 ст. 1 ГК РФ; ст. 431 ГК РФ; ст.ст. 702-729 ГК РФ; ст.ст. 730-739 ГК РФ, ст. 779-781 ГК РФ).
Разница, о который мы неоднократно заявляли. Да, мы не можем гарантировать результат, но мы обязаны предпринять все усилия для его достижения.
Крайне своевременное Определение ВС РФ, потому как уже несколько месяцев ведем процесс с одним горе-профессионалом. Подали исковые требования о возврате денежных средств за некачественно оказанные услуги в рамках Закона о защите прав потребителя. Смешно, но уже в судебном процессе узнали, что у него даже юридического образования нет... Пришлось лететь на далекий Север для непосредственного участия. Но перелеты оказались не напрасны, с нетерпением ждем результата. Позже обязательно поделюсь интересными деталями))
А пока у меня есть ещё один такой «профи-блогер» на примете.
#тяжелаинеказиста
#судебнаяпрактика
#финансыивзыскание
Вновь о разделе совместно нажитого
По семейному праву РФ всё имущество и все долги супругов при разводе делятся поровну (ст.ст. 38-39 СК РФ). Ипотечная недвижимость, равно как и совместно взятые кредиты, являются общим долгом, что существенно осложняет такого рода споры. Мы посвятили данной теме отдельную серию постов, где разбирали конкретные ситуации.
От потенциальных клиентов часто слышу заблуждение, а разве в суде мне не... помогут, подскажут, посоветуют? К сожалению, нет.
Вы доказываете, суд оценивает. Принцип судебного производства. Никакого и никому предпочтения. Всё. Не менее интересен тот факт, что суды до сих пор не выработали единого подхода к схожим по определённым параметрам процессам. Свои выводы суд формулирует исключительно на «внутреннем убеждении», т.е. в рамках ст. 67 ГПК РФ.
Одни суды считают, что необходимо всё имущество перевести в денежные эквиваленты и распределить между супругами соответствующие суммы. Другие дробят на доли само имущество. Третьи... максимально тянут ситуацию, чтобы супруги уже подготовили собственный вариант, устраивающий обе стороны.
Реальный пример. Пара прожила в официальном браке много лет. Купили дом с земельным участком, 1-комнатную квартиру в ипотеку (+ материнский капитал) и автомобиль в кредит. Ипотека оформлена на жену, автокредит — на мужа. Кредиты не закрыты. Грянул развод. Первая инстанция разделила имущество без учета маткапитала, а апелляционная инстанция – без учета интересов мужа. Дело дошло до Верховного суда РФ, который и указал на эти недочеты.
Сегодняшний похожий кейс. Супруги готовы договориться, но есть одно «оттягчающее» обстоятельство в виде ранее оформленного у нотариуса соглашения, относительно распределения долей в квартире (тот самый маткапитал). Что же суд? Решил перевести всё имущество в денежный эквивалент, а квартиру вообще посчитал оспариваемой сделкой и исключил из перечня имущества, подлежащего разделу. Неожиданный поворот))
А вы говорите искусственный интеллект в юриспруденции...
#семейноеправо
#судебнаяпрактика
По семейному праву РФ всё имущество и все долги супругов при разводе делятся поровну (ст.ст. 38-39 СК РФ). Ипотечная недвижимость, равно как и совместно взятые кредиты, являются общим долгом, что существенно осложняет такого рода споры. Мы посвятили данной теме отдельную серию постов, где разбирали конкретные ситуации.
От потенциальных клиентов часто слышу заблуждение, а разве в суде мне не... помогут, подскажут, посоветуют? К сожалению, нет.
Вы доказываете, суд оценивает. Принцип судебного производства. Никакого и никому предпочтения. Всё. Не менее интересен тот факт, что суды до сих пор не выработали единого подхода к схожим по определённым параметрам процессам. Свои выводы суд формулирует исключительно на «внутреннем убеждении», т.е. в рамках ст. 67 ГПК РФ.
Одни суды считают, что необходимо всё имущество перевести в денежные эквиваленты и распределить между супругами соответствующие суммы. Другие дробят на доли само имущество. Третьи... максимально тянут ситуацию, чтобы супруги уже подготовили собственный вариант, устраивающий обе стороны.
Реальный пример. Пара прожила в официальном браке много лет. Купили дом с земельным участком, 1-комнатную квартиру в ипотеку (+ материнский капитал) и автомобиль в кредит. Ипотека оформлена на жену, автокредит — на мужа. Кредиты не закрыты. Грянул развод. Первая инстанция разделила имущество без учета маткапитала, а апелляционная инстанция – без учета интересов мужа. Дело дошло до Верховного суда РФ, который и указал на эти недочеты.
Сегодняшний похожий кейс. Супруги готовы договориться, но есть одно «оттягчающее» обстоятельство в виде ранее оформленного у нотариуса соглашения, относительно распределения долей в квартире (тот самый маткапитал). Что же суд? Решил перевести всё имущество в денежный эквивалент, а квартиру вообще посчитал оспариваемой сделкой и исключил из перечня имущества, подлежащего разделу. Неожиданный поворот))
А вы говорите искусственный интеллект в юриспруденции...
#семейноеправо
#судебнаяпрактика
Отдал ипотечную квартиру – живи спокойно
За всеми неожиданными событиями прошлой недели, изрядно всех встряхнувшими, мы как-то упустили из виду одно, не побоюсь этого слова, судьбоносное Определение Верховного суда РФ. Как мы помним, такого рода документы хоть и не имеют силу нормативно-правовых актов, но задают дальнейший вектор развития судебной практике, которая позднее может получить закрепление уже непосредственно в законе.
Верховный суд России принял принципиально важное решение: по сути он пояснил, что у ипотечных должников нельзя забирать что-то помимо квартиры. Теперь на данные правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции. Казалось бы, а как иначе? При оформлении ипотеки (да любого залогового имущества) кредитные организации ориентируются на стоимость залога в размере 70% от рыночной. Почему? По причине того, что оставшиеся 30% закладываются на оплату штрафных санкций, пеней и т.п. Т.е. при оформлении залога банки изначально высчитывают размер ипотечного кредита не только с учётом погашения его «тела», но и вероятных штрафных санкций.
Всё логично, но вот беда... Не повезло, и вы доходите до суда, готовые расстаться с предметом залога... И вдруг обнаруживаете, что этот принцип не работает. Отдаете всё, ещё должны остались (как правило, суды склоняли к подписанию мирового соглашения). Наше банковское лобби, конечно, держало эту ситуацию на строжайшем контроле. Сколько лично у меня было таких безнадежных дел… Одна валютная ипотека 2015-2016 г.г. чего стоит. Обиды, слезы, беспомощность и злость… (кто считает, что взявшие ипотеку в долларах сами лохи, идут стройными рядами прямо в бан!).
Свершилось! ВС РФ все-таки признал, если банк забирает ипотечный залог (квартиру), то вне зависимости от дополнительных процентов, заемщик полностью освобождается от этих долгов. Так и хочется спросить, а что случилось?)
В очередной раз убеждаюсь, что банкротное законодательство сегодня — самая динамично развивающаяся отрасль. Очень хочется, чтобы эта положительная во всех отношениях практика распространила своё влияние не только на ипотечные обязательства, но и на иные предметы залога (например, автокредиты). При очевидном условии, что стоимость залога на момент выдачи должна быть не менее полученной суммы.
#полтавскаяобанкротстве
#судебнаяпрактика
За всеми неожиданными событиями прошлой недели, изрядно всех встряхнувшими, мы как-то упустили из виду одно, не побоюсь этого слова, судьбоносное Определение Верховного суда РФ. Как мы помним, такого рода документы хоть и не имеют силу нормативно-правовых актов, но задают дальнейший вектор развития судебной практике, которая позднее может получить закрепление уже непосредственно в законе.
Верховный суд России принял принципиально важное решение: по сути он пояснил, что у ипотечных должников нельзя забирать что-то помимо квартиры. Теперь на данные правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции. Казалось бы, а как иначе? При оформлении ипотеки (да любого залогового имущества) кредитные организации ориентируются на стоимость залога в размере 70% от рыночной. Почему? По причине того, что оставшиеся 30% закладываются на оплату штрафных санкций, пеней и т.п. Т.е. при оформлении залога банки изначально высчитывают размер ипотечного кредита не только с учётом погашения его «тела», но и вероятных штрафных санкций.
Всё логично, но вот беда... Не повезло, и вы доходите до суда, готовые расстаться с предметом залога... И вдруг обнаруживаете, что этот принцип не работает. Отдаете всё, ещё должны остались (как правило, суды склоняли к подписанию мирового соглашения). Наше банковское лобби, конечно, держало эту ситуацию на строжайшем контроле. Сколько лично у меня было таких безнадежных дел… Одна валютная ипотека 2015-2016 г.г. чего стоит. Обиды, слезы, беспомощность и злость… (кто считает, что взявшие ипотеку в долларах сами лохи, идут стройными рядами прямо в бан!).
Свершилось! ВС РФ все-таки признал, если банк забирает ипотечный залог (квартиру), то вне зависимости от дополнительных процентов, заемщик полностью освобождается от этих долгов. Так и хочется спросить, а что случилось?)
В очередной раз убеждаюсь, что банкротное законодательство сегодня — самая динамично развивающаяся отрасль. Очень хочется, чтобы эта положительная во всех отношениях практика распространила своё влияние не только на ипотечные обязательства, но и на иные предметы залога (например, автокредиты). При очевидном условии, что стоимость залога на момент выдачи должна быть не менее полученной суммы.
#полтавскаяобанкротстве
#судебнаяпрактика
Всегда ли передаются интеллектуальные права?
У нас на обслуживании имеется клиент, занимающийся разработкой и внедрением программного обеспечения. Попросил составить проект типового договора. В соответствии с действующим законодательством программы для ЭВМ (да-да, законодатель по-прежнему их так называет) относятся к результатам интеллектуальной деятельности и охраняются авторским правом. Освежая тонкости законодательства в сфере интеллектуальной собственности, наткнулись на интересный пробел, о котором поговорим ниже.
Результат интеллектуальной деятельности — правовой термин, обозначающий нематериальные коммерческие продукты. Правообладатель имеет исключительное право распоряжаться принадлежащими ему объектами интеллектуальной собственности по своему усмотрению, в том числе (по аналогии с товаром, квартирой или автомобилем) передавать по соответствующему договору (акту).
Однако, если при покупке ноутбука гражданин получает товар на руки, то в случае с правами подобная передача невозможна. Поэтому факт передачи фиксирует дополнительный документ — передаточный акт. В некоторых случаях допускается особая оговорка в тексте самого договора, например, когда объект передается в день подписания договора (реальный договор). Казалось бы, для передачи объектов интеллектуальной деятельности также логично составление акта приема-передачи. Но вот, что думают по этому поводу суды.
Определение ВАС РФ от 3 октября 2011 г. № ВАС-12218/11: «Мнение истца о невозможности передачи исключительного права на исполнение без акта приема-передачи противоречит физической картине мира... по акту приема-передачи физически вручать нечего. Поскольку акт приема-передачи не предусмотрен с целью фиксации юридической процедуры перехода исключительного права в качестве договорного условия, отсутствие такого акта, не обязательного в силу закона для договоров данного вида, является юридически безразличным обстоятельством».
👆🏻 Перелопатив имеющуюся на сегодня практику, можно с уверенностью сказать, что она не отличается.
Проще говоря, действующие нормы права не устанавливают обязанности составлять акт приема-передачи интеллектуального права в IT-отрасли, если иное прямо не предусмотрено в договоре. Мы, конечно, при подготовке типовой формы пришли к выводу о необходимости составления такого акта, о чём прямо указали в договоре. Потому как убеждены, что передача возникших интеллектуальных прав не просто возможна, но необходима для юридической чистоты и правовой определенности.
#судебнаяпрактика
У нас на обслуживании имеется клиент, занимающийся разработкой и внедрением программного обеспечения. Попросил составить проект типового договора. В соответствии с действующим законодательством программы для ЭВМ (да-да, законодатель по-прежнему их так называет) относятся к результатам интеллектуальной деятельности и охраняются авторским правом. Освежая тонкости законодательства в сфере интеллектуальной собственности, наткнулись на интересный пробел, о котором поговорим ниже.
Результат интеллектуальной деятельности — правовой термин, обозначающий нематериальные коммерческие продукты. Правообладатель имеет исключительное право распоряжаться принадлежащими ему объектами интеллектуальной собственности по своему усмотрению, в том числе (по аналогии с товаром, квартирой или автомобилем) передавать по соответствующему договору (акту).
Однако, если при покупке ноутбука гражданин получает товар на руки, то в случае с правами подобная передача невозможна. Поэтому факт передачи фиксирует дополнительный документ — передаточный акт. В некоторых случаях допускается особая оговорка в тексте самого договора, например, когда объект передается в день подписания договора (реальный договор). Казалось бы, для передачи объектов интеллектуальной деятельности также логично составление акта приема-передачи. Но вот, что думают по этому поводу суды.
Определение ВАС РФ от 3 октября 2011 г. № ВАС-12218/11: «Мнение истца о невозможности передачи исключительного права на исполнение без акта приема-передачи противоречит физической картине мира... по акту приема-передачи физически вручать нечего. Поскольку акт приема-передачи не предусмотрен с целью фиксации юридической процедуры перехода исключительного права в качестве договорного условия, отсутствие такого акта, не обязательного в силу закона для договоров данного вида, является юридически безразличным обстоятельством».
👆🏻 Перелопатив имеющуюся на сегодня практику, можно с уверенностью сказать, что она не отличается.
Проще говоря, действующие нормы права не устанавливают обязанности составлять акт приема-передачи интеллектуального права в IT-отрасли, если иное прямо не предусмотрено в договоре. Мы, конечно, при подготовке типовой формы пришли к выводу о необходимости составления такого акта, о чём прямо указали в договоре. Потому как убеждены, что передача возникших интеллектуальных прав не просто возможна, но необходима для юридической чистоты и правовой определенности.
#судебнаяпрактика
Это жжжж неспроста...
Второй день в новостной ленте мелькает новость о том, что Минтруд направил российским регионам методику для расчета величины теневой занятости и установил KPI по «легализации» работающих «всерую» россиян. За следующие три года регионы должны обелить 30% теневого сектора, сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный замминистра труда Михаилом Кирсановым.
Рассчитывать число занятых в теневом секторе власти будут в два этапа. Сначала регионы определят количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из численности застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) вычтут количество детей (до 15 лет включительно) и пенсионеров. На втором этапе будет определена потенциальная численность теневого сектора. Для этого из полученного количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать.
На фоне продолжающихся попыток составления реестра мобилизованных, представляется, что здесь можно решить сразу 2 задачки:
1. Налоги;
2. Пополнить тот самый реестр.
Эх, если бы они так же быстро принимали решения по наболевшим и животрепещущим темам... Например, внесение изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, о возможности реального ведения реабилитационных процедур в отношении должников. Потому как сегодня судебная практика этот механизм не имеет, соответственно, и не воспринимает. Вот совсем свежий, конкретный и крайне печальный пример...
#судебнаяпрактика
#налогисполтавской
Второй день в новостной ленте мелькает новость о том, что Минтруд направил российским регионам методику для расчета величины теневой занятости и установил KPI по «легализации» работающих «всерую» россиян. За следующие три года регионы должны обелить 30% теневого сектора, сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный замминистра труда Михаилом Кирсановым.
Рассчитывать число занятых в теневом секторе власти будут в два этапа. Сначала регионы определят количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из численности застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) вычтут количество детей (до 15 лет включительно) и пенсионеров. На втором этапе будет определена потенциальная численность теневого сектора. Для этого из полученного количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать.
На фоне продолжающихся попыток составления реестра мобилизованных, представляется, что здесь можно решить сразу 2 задачки:
1. Налоги;
2. Пополнить тот самый реестр.
Эх, если бы они так же быстро принимали решения по наболевшим и животрепещущим темам... Например, внесение изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, о возможности реального ведения реабилитационных процедур в отношении должников. Потому как сегодня судебная практика этот механизм не имеет, соответственно, и не воспринимает. Вот совсем свежий, конкретный и крайне печальный пример...
#судебнаяпрактика
#налогисполтавской
Вернёмся к делам насущным
Наша кассационная жалоба была по достаточно проходному делу — о взыскании неустойки в рамках договора ДДУ. Первая инстанция взыскала почти всё заявленное нами в полном объеме, а вот Мосгорсуд урезал решение аж наполовину. Причём сделал это настолько топорно и непрофессионально, что мой юридический разум возмутился и решил восстановить хотя бы простейшие профессиональные основы юриспруденции.
Возможно, ни для кого не секрет, что в московском регионе давно установлена некая негласная «планка» сумм, которые удовлетворяют суды по неустойкам за несвоевременно переданную квартиру дольщику. Это сумма в размере 250-350 тысяч рублей. И да, через меня прошли сотни дел, но я нигде не видела мотивированного и логичного обоснования снижения неустойки, несмотря на все многочисленные требования ВС РФ.
Всё, что свыше этой суммы, подлежит секвестированию. В нашем случае, путём применения ключевой ставки в полтора раза меньше (без привязки к данным ЦБ РФ) и полным исключением штрафа. Вишенкой на торте являлось то, что обо всём этом великолепии мы узнали по факту, когда уже было принято решение...
Моя жалоба была достойной. Выполнена строго в классическом стиле, коротко, ясно и с применением «legal design» 💪🏻 Собственно, как истинный перфекционист, всегда старалась доводить процессуальные документы до красоты и чистоты восприятия. Только недавно узнала, что сейчас этому посвящено целое направление. Однако, судьи это читать не стали, оставили решение апелляции в силе...
Тем временем, в Тюменском городском суде у нас рассматривалось более интересное дело. Но об этом расскажу завтра.
#полтавскаяонедвижимости
#судебнаяпрактика
#финансыивзыскание
Наша кассационная жалоба была по достаточно проходному делу — о взыскании неустойки в рамках договора ДДУ. Первая инстанция взыскала почти всё заявленное нами в полном объеме, а вот Мосгорсуд урезал решение аж наполовину. Причём сделал это настолько топорно и непрофессионально, что мой юридический разум возмутился и решил восстановить хотя бы простейшие профессиональные основы юриспруденции.
Возможно, ни для кого не секрет, что в московском регионе давно установлена некая негласная «планка» сумм, которые удовлетворяют суды по неустойкам за несвоевременно переданную квартиру дольщику. Это сумма в размере 250-350 тысяч рублей. И да, через меня прошли сотни дел, но я нигде не видела мотивированного и логичного обоснования снижения неустойки, несмотря на все многочисленные требования ВС РФ.
Всё, что свыше этой суммы, подлежит секвестированию. В нашем случае, путём применения ключевой ставки в полтора раза меньше (без привязки к данным ЦБ РФ) и полным исключением штрафа. Вишенкой на торте являлось то, что обо всём этом великолепии мы узнали по факту, когда уже было принято решение...
Моя жалоба была достойной. Выполнена строго в классическом стиле, коротко, ясно и с применением «legal design» 💪🏻 Собственно, как истинный перфекционист, всегда старалась доводить процессуальные документы до красоты и чистоты восприятия. Только недавно узнала, что сейчас этому посвящено целое направление. Однако, судьи это читать не стали, оставили решение апелляции в силе...
Тем временем, в Тюменском городском суде у нас рассматривалось более интересное дело. Но об этом расскажу завтра.
#полтавскаяонедвижимости
#судебнаяпрактика
#финансыивзыскание
Позитивные сдвиги в разрешении корпоративных споров
Мои коллеги, специализирующиеся на корпоративных отношениях, выпустили крутейший пост о практике разрешения корпоративных конфликтов со ссылкой на интересное Определение ВС РФ по исключению участника из общества. Кого интересует данная тема, крайне рекомендую ознакомиться.
Со своей стороны могу добавить, что полностью поддерживаю авторов как в акцентировании внимания к распространенной проблеме споров по признанию сделки купли-продажи доли недействительной, так и в признании ошибочным подхода нижестоящих судов. Не уверена, что данное Определение ВС РФ круто изменит закрепившуюся тенденцию в судах, но то, что данные подходы можно будет более успешно оспаривать — это точно)
#судебнаяпрактика
Мои коллеги, специализирующиеся на корпоративных отношениях, выпустили крутейший пост о практике разрешения корпоративных конфликтов со ссылкой на интересное Определение ВС РФ по исключению участника из общества. Кого интересует данная тема, крайне рекомендую ознакомиться.
Со своей стороны могу добавить, что полностью поддерживаю авторов как в акцентировании внимания к распространенной проблеме споров по признанию сделки купли-продажи доли недействительной, так и в признании ошибочным подхода нижестоящих судов. Не уверена, что данное Определение ВС РФ круто изменит закрепившуюся тенденцию в судах, но то, что данные подходы можно будет более успешно оспаривать — это точно)
#судебнаяпрактика
«Несгораемый» доход должника
После вступления в силу закона о сохранении прожиточного минимума Верховный суд РФ не раз указывал, что приставам после взыскания необходимо оставлять должнику денежную сумму, обеспечивающую последнему условия для нормального существования. Тем не менее по сей день судебные приставы продолжают удерживать до 50% зарплаты человека, а в ряде случаев и до 70%...
Напомню, что в соответствии со ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем осуществляется удержание денежных средств с соблюдением требования о сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума. Чтобы получить возможность защитить на своих счетах неприкосновенный остаток, должнику необходимо обратиться с соответствующим заявлением в подразделение ФССП, в котором ведется исполнительное производство.
Если приставы оказываются
«глухими» и «слепыми», стоит напомнить им о том, какой позиции придерживается ВС РФ при рассмотрении заявлений должников о сохранении прожиточного минимума при обращении взыскания. Так, в своём Определении от 11 сентября 2023 года по делу № 66-КГ23-18-К8 Верховный суд РФ сформулировал конкретный предмет доказывания по таким спорам: какие обстоятельства должны установить суды и какими доказательствами данные обстоятельства могут подтверждаться. К слову, очередное подтверждение того, что высшая инстанция продолжает развивать тренд защиты наиболее уязвимой и малообеспеченной группы населения.
#банкротствоФЛ
#судебнаяпрактика
После вступления в силу закона о сохранении прожиточного минимума Верховный суд РФ не раз указывал, что приставам после взыскания необходимо оставлять должнику денежную сумму, обеспечивающую последнему условия для нормального существования. Тем не менее по сей день судебные приставы продолжают удерживать до 50% зарплаты человека, а в ряде случаев и до 70%...
Напомню, что в соответствии со ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем осуществляется удержание денежных средств с соблюдением требования о сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума. Чтобы получить возможность защитить на своих счетах неприкосновенный остаток, должнику необходимо обратиться с соответствующим заявлением в подразделение ФССП, в котором ведется исполнительное производство.
Если приставы оказываются
«глухими» и «слепыми», стоит напомнить им о том, какой позиции придерживается ВС РФ при рассмотрении заявлений должников о сохранении прожиточного минимума при обращении взыскания. Так, в своём Определении от 11 сентября 2023 года по делу № 66-КГ23-18-К8 Верховный суд РФ сформулировал конкретный предмет доказывания по таким спорам: какие обстоятельства должны установить суды и какими доказательствами данные обстоятельства могут подтверждаться. К слову, очередное подтверждение того, что высшая инстанция продолжает развивать тренд защиты наиболее уязвимой и малообеспеченной группы населения.
#банкротствоФЛ
#судебнаяпрактика
Снизил цену — докажи!
В предыдущем посте обещала рассказать, как суды относятся к заниженной стоимости продаваемого имущества. Рассмотрим пример из практики. В преддверии банкротства должник продает свою машину третьим лицам (т.е. с точки зрения кредиторов, уменьшил конкурсную массу). Понимая, что лучше подстраховаться, перечисляет денежные средства через СБП или на расчётный счёт, правда сумма — ниже рыночной примерно в 2 раза.
Является ли столь заниженная стоимость достаточным доказательством признания сделки недействительной в рамках ст. 61.2 Закона «О банкротстве» (ЗоБ)? Скорее всего, да. Но с какой цифры можно считать, что цена занижена? На 10%, 25% или 50%? У судов к настоящему времени сформировалась достаточно жесткая позиция: цена сделки должна быть существенно ниже рыночной… Но вопрос-то остаётся открытым. «Существенно ниже» в цифрах это сколько?
Обратимся к судебной практике. Ещё Президиум ВАС РФ в п. 9 Информационного письма № 126 от 13 ноября 2008 года указал, что явно заниженная цена продаваемого имущества может свидетельствовать о том, что приобретатель не является добросовестным. Одно время суды опирались на нормы налогового законодательства, где отклонение цены считают существенным, если оно превышает 20% от уровня стоимости похожих товаров. Позднее решили, что 20% — неоднозначный показатель, в судебной практике появилась новая цифра — 38% и более. Такое занижение цены однозначно признаётся существенным. Судебных актов тут можно накидать на большое число буков)) Кому интересно, пишите в личку, отправлю.
Возвращаясь к распространенной практике продажи авто. В деле №А12-42/2019 суды трех инстанций признали недействительной сделку продажи авто с разницей в 22,7%. Однако, 28 апреля 2022 года экономколлегия ВС РФ разрешила спор иначе. Суд указал, что важно выявить, соответствует ли договорная стоимость имущества его реальной цене на момент отчуждения. Коллегия отметила, что неравноценность — это оценочное понятие. К нему нельзя применять заранее установленные формальные критерии отклонения цены. Другими словами, несоответствие между ценой и рыночной стоимостью в каждом случае необходимо определять с учётом конкретных характеристик сделки и отчуждаемого имущества (его количество, ликвидность, период эксплуатации и т.п).
Действительно, не очень правильно применять формальный подход при определении неравноценности встречного исполнения в подобных спорах. Тем не менее при оспаривании сделок по п. 1 ст. 61.2 ЗоБ суды по сей день нередко ссылаются на подп. 4 п. 2 ст. 40 НК.
Безусловно, линейного решения у этих задач не бывает. Мы в своей практике, как правило, ориентируемся на разницу в 30% и более. Поэтому, совершая сделки, учитывайте эту информацию или обращайтесь к нам 😉
#полтавскаяобанкротстве
#судебнаяпрактика
В предыдущем посте обещала рассказать, как суды относятся к заниженной стоимости продаваемого имущества. Рассмотрим пример из практики. В преддверии банкротства должник продает свою машину третьим лицам (т.е. с точки зрения кредиторов, уменьшил конкурсную массу). Понимая, что лучше подстраховаться, перечисляет денежные средства через СБП или на расчётный счёт, правда сумма — ниже рыночной примерно в 2 раза.
Является ли столь заниженная стоимость достаточным доказательством признания сделки недействительной в рамках ст. 61.2 Закона «О банкротстве» (ЗоБ)? Скорее всего, да. Но с какой цифры можно считать, что цена занижена? На 10%, 25% или 50%? У судов к настоящему времени сформировалась достаточно жесткая позиция: цена сделки должна быть существенно ниже рыночной… Но вопрос-то остаётся открытым. «Существенно ниже» в цифрах это сколько?
Обратимся к судебной практике. Ещё Президиум ВАС РФ в п. 9 Информационного письма № 126 от 13 ноября 2008 года указал, что явно заниженная цена продаваемого имущества может свидетельствовать о том, что приобретатель не является добросовестным. Одно время суды опирались на нормы налогового законодательства, где отклонение цены считают существенным, если оно превышает 20% от уровня стоимости похожих товаров. Позднее решили, что 20% — неоднозначный показатель, в судебной практике появилась новая цифра — 38% и более. Такое занижение цены однозначно признаётся существенным. Судебных актов тут можно накидать на большое число буков)) Кому интересно, пишите в личку, отправлю.
Возвращаясь к распространенной практике продажи авто. В деле №А12-42/2019 суды трех инстанций признали недействительной сделку продажи авто с разницей в 22,7%. Однако, 28 апреля 2022 года экономколлегия ВС РФ разрешила спор иначе. Суд указал, что важно выявить, соответствует ли договорная стоимость имущества его реальной цене на момент отчуждения. Коллегия отметила, что неравноценность — это оценочное понятие. К нему нельзя применять заранее установленные формальные критерии отклонения цены. Другими словами, несоответствие между ценой и рыночной стоимостью в каждом случае необходимо определять с учётом конкретных характеристик сделки и отчуждаемого имущества (его количество, ликвидность, период эксплуатации и т.п).
Действительно, не очень правильно применять формальный подход при определении неравноценности встречного исполнения в подобных спорах. Тем не менее при оспаривании сделок по п. 1 ст. 61.2 ЗоБ суды по сей день нередко ссылаются на подп. 4 п. 2 ст. 40 НК.
Безусловно, линейного решения у этих задач не бывает. Мы в своей практике, как правило, ориентируемся на разницу в 30% и более. Поэтому, совершая сделки, учитывайте эту информацию или обращайтесь к нам 😉
#полтавскаяобанкротстве
#судебнаяпрактика