#консультацияадвоката #правапредпринимателей
Как друзьям не стать врагами
Часть 1
Я специализируюсь на защите прав предпринимателей, в связи с чем именно они являются моими основными клиентами. Очень часто причиной обращения коммерсанта к адвокату становится именно корпоративный конфликт, который нередко переходит в уголовно-правовую сферу, когда некогда партнеры по бизнесу и даже друзья что-то не поделили, поссорились и втянули друг друга в целую серию судебных и следственных мероприятий.
В этой связи предлагаю несколько рекомендаций предпринимателям, которые, уверен, снизят вероятность подобных конфликтов либо сделают их разрешение более простым и понятным.
1. Внимательно отнеситесь к оформлению корпоративных отношений
Нередко партнеры в начале своего совместного пути создают типовое ООО , скачав первый попавшийся устав из сети Интернет либо просят юриста зарегистрировать юридическое лицо, ИП, не вникая в суть планируемых отношений, так как многие вопросы партнеры проговорили понятийно. В дальнейшем это может привести к проблемам и позволить одному из участников злоупотребить правами при проведении собрания, создать препятствия в работе Общества и т.д., ведь типовые уставы, как правило, содержат общие положения законодательства.
При всех недостатках закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" он является достаточно гибким. Опытный корпоративный юрист с учетом судебной практики и других обстоятельств позволит создать такую структуру корпоративных отношений (порядок проведения и созыва собрания, принятие решений, полномочия директора и т.д.), которая позволит предотвратить ряд конфликтных ситуаций. Крайне важно, чтобы изначально был ясен порядок совершения участниками каждого юридически значимого действия.
В целом как бы резко это не прозвучало, при оформлении бизнеса исходите из того, что кто-то может поступить плохо - даже вы сами! Как бы сильно вы не были уверены друг в друге. Да, я понимаю, что совместная работа без доверия невозможна, но гораздо лучше, когда это доверие еще подкреплено документами. Хуже от этого не станет уж точно!
2. Каждое движение имущества закрепляйте надлежащим образом
Нередко участники Общества вносят имущество на баланс предприятия, не вникая в последствия оформления. К примеру, внесение денежных средств по договору займа в дальнейшем может создать трудности при включении участника в реестр требований кредиторов в случае банкротства организации. Я уже молчу про передачу денежных средств без документов, когда обо всех суммах договариваются понятийно.
Это же касается и расходов, которые несет директор на деятельность предприятия. Особый интерес для следствия и банкротства представляет выдача денежных средств "под отчет". В мой практике некоторые клиенты таким путем выдавали заработную плату. Правильное оформление движения капитала в организации позволит участникам лучше контролировать директора, а директору избавить себя от проблем с отчетом перед участниками.
Конечно, в большинстве случаев оформление прихода и расхода продиктовано экономическими потребностями - налоговая оптимизация и т.д. Но, поверьте, существуют способы учесть и фискальные интересы, и экономические, и правовые. Поэтому не пренебрегайте консультацией юриста по таким вопросам.
Продолжение в одном из следующих постов!
Как друзьям не стать врагами
Часть 1
Я специализируюсь на защите прав предпринимателей, в связи с чем именно они являются моими основными клиентами. Очень часто причиной обращения коммерсанта к адвокату становится именно корпоративный конфликт, который нередко переходит в уголовно-правовую сферу, когда некогда партнеры по бизнесу и даже друзья что-то не поделили, поссорились и втянули друг друга в целую серию судебных и следственных мероприятий.
В этой связи предлагаю несколько рекомендаций предпринимателям, которые, уверен, снизят вероятность подобных конфликтов либо сделают их разрешение более простым и понятным.
1. Внимательно отнеситесь к оформлению корпоративных отношений
Нередко партнеры в начале своего совместного пути создают типовое ООО , скачав первый попавшийся устав из сети Интернет либо просят юриста зарегистрировать юридическое лицо, ИП, не вникая в суть планируемых отношений, так как многие вопросы партнеры проговорили понятийно. В дальнейшем это может привести к проблемам и позволить одному из участников злоупотребить правами при проведении собрания, создать препятствия в работе Общества и т.д., ведь типовые уставы, как правило, содержат общие положения законодательства.
При всех недостатках закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" он является достаточно гибким. Опытный корпоративный юрист с учетом судебной практики и других обстоятельств позволит создать такую структуру корпоративных отношений (порядок проведения и созыва собрания, принятие решений, полномочия директора и т.д.), которая позволит предотвратить ряд конфликтных ситуаций. Крайне важно, чтобы изначально был ясен порядок совершения участниками каждого юридически значимого действия.
В целом как бы резко это не прозвучало, при оформлении бизнеса исходите из того, что кто-то может поступить плохо - даже вы сами! Как бы сильно вы не были уверены друг в друге. Да, я понимаю, что совместная работа без доверия невозможна, но гораздо лучше, когда это доверие еще подкреплено документами. Хуже от этого не станет уж точно!
2. Каждое движение имущества закрепляйте надлежащим образом
Нередко участники Общества вносят имущество на баланс предприятия, не вникая в последствия оформления. К примеру, внесение денежных средств по договору займа в дальнейшем может создать трудности при включении участника в реестр требований кредиторов в случае банкротства организации. Я уже молчу про передачу денежных средств без документов, когда обо всех суммах договариваются понятийно.
Это же касается и расходов, которые несет директор на деятельность предприятия. Особый интерес для следствия и банкротства представляет выдача денежных средств "под отчет". В мой практике некоторые клиенты таким путем выдавали заработную плату. Правильное оформление движения капитала в организации позволит участникам лучше контролировать директора, а директору избавить себя от проблем с отчетом перед участниками.
Конечно, в большинстве случаев оформление прихода и расхода продиктовано экономическими потребностями - налоговая оптимизация и т.д. Но, поверьте, существуют способы учесть и фискальные интересы, и экономические, и правовые. Поэтому не пренебрегайте консультацией юриста по таким вопросам.
Продолжение в одном из следующих постов!
#советыадвоката #консультацияадвоката
Запрос из полиции: что с ним делать?
Одним из средств получения правоохранительными органами сведений является направление запроса о предоставлении информации или документов. На первый взгляд, данный способ является безобидным для предпринимателей. Да и последствия неисполнения сводятся к административной ответственности, что, в принципе, можно пережить.
Но есть несколько нюансов. Во-первых, запрос законодательством практически не урегулирован, в связи с чем возникают проблемы с границами запрашиваемой информации. Во-вторых, направлять его можно на любом этапе проверки сообщения и в рамках ОРМ. В-третьих, с точки зрения последствий все не так просто. Поэтому нужно знать ряд тонкостей.
Самая главная проблема состоит в том, что получатель запроса не располагает сведениями о предмете проводимой проверки, чем активно пользуются правоохранители. Особенно любят этим грешить оперативные уполномоченные. К примеру, поступает в ОБЭП заявление от лица о том, что контрагент "А" не оплатил поставку по договору. "А", конечно, поступил нехорошо, да только преступлением неисполнение обязательств по договору является далеко не всегда. Тем не менее, это достаточный повод для полицейских направить запрос в адрес "А" о предоставлении документов. Да только включить в запрос могут не только документы о взаимоотношениях "А" с заявителем, но и множество другой информации, вплоть до движения денежных средств по кассе, а после получения назначат финансово-экономическую экспертизу в надежде найти что-то "поинтереснее". И если найдут, то уже не будет иметь значение, вышли полицейские за рамки проверки или нет.
На данный момент практика сформировала некоторые требования к таким запросам, исходя из положений ст. 6 ФЗ "О коммерческой тайне", а также ФЗ "О полиции", ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и т.д. Запрос должен быть:
- мотивированным (как правило, это сводится к фразам вроде "в связи с проверкой сообщения, для установления истины");
- подписан уполномоченным должностным лицом (как правило, это начальник отдела полиции или заместитель);
- должны быть указаны цели и правовое основание получения данной информации, т.е. указание на расследуемое уголовное дело, дела об административном правонарушении, на зарегистрированное в установленном порядке заявление или сообщение о преступлении, об административном правонарушениях, о происшествии. Получение сведений для служебной необходимости недопустимо;
- срок исполнения запроса.
Несоблюдение данных формальных требований позволяет не предоставлять информацию или документы. Также, когда речь заходит о предоставлении чрезмерно широкого круга информации, юристы стараются отвечать, что в этой части формальные требования не соблюдены и т.д.
Ну и самое главное, что будет, если на запрос не ответить либо отказать в предоставлении информации. Дело в том, что и УПК РФ, и Закон об ОРД предоставляют правоохранительным органам немало правовых ресурсов для получения необходимых документов принудительно даже в отсутствие возбужденного уголовного дела (осмотр, обследование помещений). Поэтому при отсутствии ответа на запрос полицейские могут прибегнуть к таким средствам получения документов. В этом случае изымаются документы, компьютеры, на весь день останавливается работа компании и т.д. Однако действуют правоохранители так не всегда. Как правило, для этого проверка должна касаться бюджетных средств, если мы говорим об экономических преступлениях. Тем не менее, риск такого злоупотребления со стороны правоохранителей необходимо держать в голове.
Поэтому при получении запроса из правоохранительных органов необходимо учитывать множество факторов. Иной раз лучше потянуть время, предоставляя документы постепенно. Бывает, проще сразу предоставить ответ, так как запрос явно "безобидный". А иногда запрос очевидно указывает на неправовой интерес правоохранителей, в связи с чем нужно хорошо продумать свой ответ и дальнейшие действия.
Запрос из полиции: что с ним делать?
Одним из средств получения правоохранительными органами сведений является направление запроса о предоставлении информации или документов. На первый взгляд, данный способ является безобидным для предпринимателей. Да и последствия неисполнения сводятся к административной ответственности, что, в принципе, можно пережить.
Но есть несколько нюансов. Во-первых, запрос законодательством практически не урегулирован, в связи с чем возникают проблемы с границами запрашиваемой информации. Во-вторых, направлять его можно на любом этапе проверки сообщения и в рамках ОРМ. В-третьих, с точки зрения последствий все не так просто. Поэтому нужно знать ряд тонкостей.
Самая главная проблема состоит в том, что получатель запроса не располагает сведениями о предмете проводимой проверки, чем активно пользуются правоохранители. Особенно любят этим грешить оперативные уполномоченные. К примеру, поступает в ОБЭП заявление от лица о том, что контрагент "А" не оплатил поставку по договору. "А", конечно, поступил нехорошо, да только преступлением неисполнение обязательств по договору является далеко не всегда. Тем не менее, это достаточный повод для полицейских направить запрос в адрес "А" о предоставлении документов. Да только включить в запрос могут не только документы о взаимоотношениях "А" с заявителем, но и множество другой информации, вплоть до движения денежных средств по кассе, а после получения назначат финансово-экономическую экспертизу в надежде найти что-то "поинтереснее". И если найдут, то уже не будет иметь значение, вышли полицейские за рамки проверки или нет.
На данный момент практика сформировала некоторые требования к таким запросам, исходя из положений ст. 6 ФЗ "О коммерческой тайне", а также ФЗ "О полиции", ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и т.д. Запрос должен быть:
- мотивированным (как правило, это сводится к фразам вроде "в связи с проверкой сообщения, для установления истины");
- подписан уполномоченным должностным лицом (как правило, это начальник отдела полиции или заместитель);
- должны быть указаны цели и правовое основание получения данной информации, т.е. указание на расследуемое уголовное дело, дела об административном правонарушении, на зарегистрированное в установленном порядке заявление или сообщение о преступлении, об административном правонарушениях, о происшествии. Получение сведений для служебной необходимости недопустимо;
- срок исполнения запроса.
Несоблюдение данных формальных требований позволяет не предоставлять информацию или документы. Также, когда речь заходит о предоставлении чрезмерно широкого круга информации, юристы стараются отвечать, что в этой части формальные требования не соблюдены и т.д.
Ну и самое главное, что будет, если на запрос не ответить либо отказать в предоставлении информации. Дело в том, что и УПК РФ, и Закон об ОРД предоставляют правоохранительным органам немало правовых ресурсов для получения необходимых документов принудительно даже в отсутствие возбужденного уголовного дела (осмотр, обследование помещений). Поэтому при отсутствии ответа на запрос полицейские могут прибегнуть к таким средствам получения документов. В этом случае изымаются документы, компьютеры, на весь день останавливается работа компании и т.д. Однако действуют правоохранители так не всегда. Как правило, для этого проверка должна касаться бюджетных средств, если мы говорим об экономических преступлениях. Тем не менее, риск такого злоупотребления со стороны правоохранителей необходимо держать в голове.
Поэтому при получении запроса из правоохранительных органов необходимо учитывать множество факторов. Иной раз лучше потянуть время, предоставляя документы постепенно. Бывает, проще сразу предоставить ответ, так как запрос явно "безобидный". А иногда запрос очевидно указывает на неправовой интерес правоохранителей, в связи с чем нужно хорошо продумать свой ответ и дальнейшие действия.
#советыадвоката #консультацияадвоката
Как уголовный кодекс относится к невыплате заработной платы
Давайте себе представим ситуацию, когда предприниматель становится перед выбором: заключить сделку или заплатить зарплату.
Да, такая ситуация возможна. Как правило, она возникает у начинающих коммерсантов, когда им подворачивается выгодная сделка, но на ее заключение придется потратить последние деньги, в результате чего люди временно останутся без зарплаты. В таких случаях предприниматели рассуждают следующим образом: если я сейчас не заключу эту сделку, то через пару месяцев все равно вынужден будет прекратить деятельность и уволить людей, а так, немного потерпев, он сможет и бизнес развить, и людям сохранить рабочие места, заплатим им за неудобство премию.
Сразу отмечу, что не платить зарплату – плохо. И тем не менее, давайте разберемся, чем грозит описанная выше ситуация.
Данное деяние запрещено ст. 145.1 УК РФ. Для оценки ситуации необходимо учитывать следующие элементы:
1. Субъект – руководитель организации. Этим руководителем может быть и директор, и индивидуальный предпринимать, и руководитель филиала. Важно, что ответственность несет лицо, которое принимает решение о перечислении денежных средств.
2. Корыстная заинтересованность субъекта преступления.
Это самая интересная часть. Корыстная заинтересованность имеется даже в том случае, если и сам руководитель не получал заработную плату. Если у работодателя была финансовая возможность выплатить заработную плату, но он использовал денежные средства для оплаты любых других обязательств, то в этом случае, по версии законодателя, имеется корыстная заинтересованность. Поэтому для того, чтобы не было уголовной ответственности, все финансовые ресурсы компании должны быть направлены на выплату заработной платы. Вместе с тем, если у работодателя не имеется денежных средств, то и за невыплату заработной платы уголовной ответственности не будет.
Однако есть и другие способы исключить признак корыстной заинтересованность руководителя. Для этого каждый случай стоит разбирать индивидуально.
3. Размер и срок невыплаты. По этому критерию закон отграничивает часть первую от части второй ст. 145.1 УК РФ.
Ответственность по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ наступает при частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы. Частичная невыплата – это осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы заработной платы. Ответственность по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ наступает при полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.
Вообще порядок расчета частичной невыплаты заработной платы и исчисление сроков невыплаты всегда спорный вопрос по такой категории дел, так как выплата происходит дважды в месяц, необходимо учитывать локальные акты. Также существуют сложности при квалификации невыплаты заработной платы работнику, с которым не заключен трудовой договор.
Ответственность по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ наступает, если невыплата заработной платы повлекла тяжкие последствия.
Ну а для смоделированной нами ситуации законодатель тоже нашел решение. Согласно примечанию к ст. 145.1 УК РФ Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Однако следует иметь ввиду, что такое основание для прекращения уголовного дела является нереабилитирующим, то есть это неравносильно оправдательному приговору.
Как уголовный кодекс относится к невыплате заработной платы
Давайте себе представим ситуацию, когда предприниматель становится перед выбором: заключить сделку или заплатить зарплату.
Да, такая ситуация возможна. Как правило, она возникает у начинающих коммерсантов, когда им подворачивается выгодная сделка, но на ее заключение придется потратить последние деньги, в результате чего люди временно останутся без зарплаты. В таких случаях предприниматели рассуждают следующим образом: если я сейчас не заключу эту сделку, то через пару месяцев все равно вынужден будет прекратить деятельность и уволить людей, а так, немного потерпев, он сможет и бизнес развить, и людям сохранить рабочие места, заплатим им за неудобство премию.
Сразу отмечу, что не платить зарплату – плохо. И тем не менее, давайте разберемся, чем грозит описанная выше ситуация.
Данное деяние запрещено ст. 145.1 УК РФ. Для оценки ситуации необходимо учитывать следующие элементы:
1. Субъект – руководитель организации. Этим руководителем может быть и директор, и индивидуальный предпринимать, и руководитель филиала. Важно, что ответственность несет лицо, которое принимает решение о перечислении денежных средств.
2. Корыстная заинтересованность субъекта преступления.
Это самая интересная часть. Корыстная заинтересованность имеется даже в том случае, если и сам руководитель не получал заработную плату. Если у работодателя была финансовая возможность выплатить заработную плату, но он использовал денежные средства для оплаты любых других обязательств, то в этом случае, по версии законодателя, имеется корыстная заинтересованность. Поэтому для того, чтобы не было уголовной ответственности, все финансовые ресурсы компании должны быть направлены на выплату заработной платы. Вместе с тем, если у работодателя не имеется денежных средств, то и за невыплату заработной платы уголовной ответственности не будет.
Однако есть и другие способы исключить признак корыстной заинтересованность руководителя. Для этого каждый случай стоит разбирать индивидуально.
3. Размер и срок невыплаты. По этому критерию закон отграничивает часть первую от части второй ст. 145.1 УК РФ.
Ответственность по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ наступает при частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы. Частичная невыплата – это осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы заработной платы. Ответственность по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ наступает при полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.
Вообще порядок расчета частичной невыплаты заработной платы и исчисление сроков невыплаты всегда спорный вопрос по такой категории дел, так как выплата происходит дважды в месяц, необходимо учитывать локальные акты. Также существуют сложности при квалификации невыплаты заработной платы работнику, с которым не заключен трудовой договор.
Ответственность по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ наступает, если невыплата заработной платы повлекла тяжкие последствия.
Ну а для смоделированной нами ситуации законодатель тоже нашел решение. Согласно примечанию к ст. 145.1 УК РФ Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Однако следует иметь ввиду, что такое основание для прекращения уголовного дела является нереабилитирующим, то есть это неравносильно оправдательному приговору.
#советыадвоката #консультацияадвоката
Что нужно знать о прекращении уголовного дела?
Как показывает практика, прекращение уголовного дела, а точнее, основания, по которым оно может быть прекращено, требуют отдельного разъяснения, так как нередко доверители не осознают того, что прекращение бывает разным.
1. Прежде всего, давайте разберемся с терминами «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». Соотносятся они как общее и частное: прекращение уголовного дела всегда влечет за собой прекращение уголовного преследования, а вот уголовное преследование может касаться, только одного из обвиняемых. То есть если прекращено уголовное преследование, а уголовное дело не прекращено, то расследование или судебное разбирательство будут продолжаться.
2. Очень важно по какому основанию прекращено уголовное преследование – реабилитирующее (непричастность, отсутствие в деянии состава преступления и т.д.) или нереабилитирующее (истечение сроков давности, амнистия, примирение и т.д.).
С реабилитирующими все более-менее понятно. Прекращение дела по такому основанию означает оправдание лица, что, как следует из самого термина, влечет последствия в виде восстановления всех прав, компенсацию морального вреда, возмещение расходов и прочие приятные вещи.
А вот прекращение по нереабилитирующим основаниям уже более интересный институт. С одной стороны, в силу презумпции невиновности человек как бы остается невиновным, но… не совсем. Человек не имеет права на реабилитацию; все ограничения его прав в ходе судопроизводства, если они совершались без нарушения закона, считаются обоснованными. Есть и ряд других последствий. Тем не менее, уголовное наказание к такому человеку применить нельзя. По этой причине для прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, как правило, требуется согласие обвиняемого (хотя недавно и в этом вопросе появился нюанс😤).
Кроме того, прекращение по нереабилитирующему основанию дает потерпевшему право на возмещение ущерба с обвиняемого. Хотя и тут не все так просто (а когда в юриспруденции бывало иначе🤷♂️), ибо размер и основание ущерба все равно придется доказывать. К тому же бывают случаи, когда прекращение по реабилитирующему основанию также сохраняют за потерпевшим право на возмещение вреда (например, с владельца источника повышенной опасности) – как-нибудь сделаю на эту тему отдельный пост.
3. Прекратить уголовное дело/преследование возможно на любой стадии уголовного процесса. Однако по нереабилитрующим основаниям адвокаты рекомендуют прекращать на судебных стадиях, так как постановление следователя о прекращении уголовного преследования в любой момент могут отменить даже по прошествии времени, а вот судебный акт уже отменить можно только по чьей-то жалобе или представлению прокурора, что ограничено сроками и основаниями.
Что нужно знать о прекращении уголовного дела?
Как показывает практика, прекращение уголовного дела, а точнее, основания, по которым оно может быть прекращено, требуют отдельного разъяснения, так как нередко доверители не осознают того, что прекращение бывает разным.
1. Прежде всего, давайте разберемся с терминами «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». Соотносятся они как общее и частное: прекращение уголовного дела всегда влечет за собой прекращение уголовного преследования, а вот уголовное преследование может касаться, только одного из обвиняемых. То есть если прекращено уголовное преследование, а уголовное дело не прекращено, то расследование или судебное разбирательство будут продолжаться.
2. Очень важно по какому основанию прекращено уголовное преследование – реабилитирующее (непричастность, отсутствие в деянии состава преступления и т.д.) или нереабилитирующее (истечение сроков давности, амнистия, примирение и т.д.).
С реабилитирующими все более-менее понятно. Прекращение дела по такому основанию означает оправдание лица, что, как следует из самого термина, влечет последствия в виде восстановления всех прав, компенсацию морального вреда, возмещение расходов и прочие приятные вещи.
А вот прекращение по нереабилитирующим основаниям уже более интересный институт. С одной стороны, в силу презумпции невиновности человек как бы остается невиновным, но… не совсем. Человек не имеет права на реабилитацию; все ограничения его прав в ходе судопроизводства, если они совершались без нарушения закона, считаются обоснованными. Есть и ряд других последствий. Тем не менее, уголовное наказание к такому человеку применить нельзя. По этой причине для прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, как правило, требуется согласие обвиняемого (хотя недавно и в этом вопросе появился нюанс😤).
Кроме того, прекращение по нереабилитирующему основанию дает потерпевшему право на возмещение ущерба с обвиняемого. Хотя и тут не все так просто (а когда в юриспруденции бывало иначе🤷♂️), ибо размер и основание ущерба все равно придется доказывать. К тому же бывают случаи, когда прекращение по реабилитирующему основанию также сохраняют за потерпевшим право на возмещение вреда (например, с владельца источника повышенной опасности) – как-нибудь сделаю на эту тему отдельный пост.
3. Прекратить уголовное дело/преследование возможно на любой стадии уголовного процесса. Однако по нереабилитрующим основаниям адвокаты рекомендуют прекращать на судебных стадиях, так как постановление следователя о прекращении уголовного преследования в любой момент могут отменить даже по прошествии времени, а вот судебный акт уже отменить можно только по чьей-то жалобе или представлению прокурора, что ограничено сроками и основаниями.
#консультацияадвоката
Кража или находка?
Итак, человек нашел чью-нибудь вещь. Например, телефон. Можно ли забрать его себе и никому, особенно хозяину вещи, не говорить, что вы его нашли? А, главное, что за это будет?
В юриспруденции находка регулируется Гражданским кодексом и действия нашедшего описаны в ст. 227 ГК РФ:
1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.
Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение.
4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.
В общем, с тем, что надо сделать, все понятно. А что может быть, если всего этого не сделать?
А может быть уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ! Сразу скажу, не во всех случаях: как принято в юриспруденции, всегда есть нюансы. Тем не менее, практика привлечения к уголовной ответственности за «находку» достаточно распространенная. Буквально на днях Конституционный суд РФ в Постановлении №2-П от 12.01.2023 решил разобраться в этом вопросе. Постановление весьма запоздалое, так как уже сложилась достаточно устойчивая судебная практика по данной группе казусов, которая почти не расходится с позицией КС РФ, изложенной в Постановлении (хотя ряд интересных моментов имеется). Да и вопрос больше относился к компетенции Верховного суда РФ, ну да ладно.
С учетом разъяснений КС РФ, давайте разберемся, когда находка может закончится уголовным делом.
1. Владелец вещи потерял ее на глазах у нашедшего либо нашедший знает, кому данная вещь принадлежит. К данной ситуации относится и осознание нашедшим того, что потерявший вещь за ней вернется (например, вещь оставлена на скамейке возле примерочной, что вообще не является утратой).
2. Нашедший не только не выполнил требования ст. 227 ГК РФ, но и намеренно скрывал находку от собственника (сменил сим-карту, не отвечал на звонки и т.д.). Здесь отмечу, что КС РФ указывает на «активное сокрытие или сокрытие обстоятельств ее получения, ее принадлежности другому лицу и с иными действиями, затрудняющими или исключающими применение гражданско-правовых мер защиты собственности», но что-то мне подсказывает, что на практике в этих нюансах разбираться не будут.
То есть даже если не выполнены требования ст. 227 ГК РФ, но нашедший, к примеру, в подъезде разместил объявление о находке или иным образом предпринимал меры по уведомлению неограниченного круга лиц, то состава преступления не будет.
3. У нашедшего имелась реальная возможность сообщить о находке.
Интересным является вопрос о том, что будет, если нашедший не знает собственника вещи, но и найти его не пытается, при этом поиск не является простой задачей. Например, находкой является ювелирное изделие. На мой взгляд, в случае с кольцом имеет значение место находки – поликлиника, школа и т.д. – то есть у нашедшего есть возможность без труда предпринять меры к поиску владельца. Тем не менее, в любом случае я бы рекомендовал руководствоваться ст. 227 ГК РФ, ибо судебная практика – вещь беспощадная.
Кража или находка?
Итак, человек нашел чью-нибудь вещь. Например, телефон. Можно ли забрать его себе и никому, особенно хозяину вещи, не говорить, что вы его нашли? А, главное, что за это будет?
В юриспруденции находка регулируется Гражданским кодексом и действия нашедшего описаны в ст. 227 ГК РФ:
1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.
Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение.
4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.
В общем, с тем, что надо сделать, все понятно. А что может быть, если всего этого не сделать?
А может быть уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ! Сразу скажу, не во всех случаях: как принято в юриспруденции, всегда есть нюансы. Тем не менее, практика привлечения к уголовной ответственности за «находку» достаточно распространенная. Буквально на днях Конституционный суд РФ в Постановлении №2-П от 12.01.2023 решил разобраться в этом вопросе. Постановление весьма запоздалое, так как уже сложилась достаточно устойчивая судебная практика по данной группе казусов, которая почти не расходится с позицией КС РФ, изложенной в Постановлении (хотя ряд интересных моментов имеется). Да и вопрос больше относился к компетенции Верховного суда РФ, ну да ладно.
С учетом разъяснений КС РФ, давайте разберемся, когда находка может закончится уголовным делом.
1. Владелец вещи потерял ее на глазах у нашедшего либо нашедший знает, кому данная вещь принадлежит. К данной ситуации относится и осознание нашедшим того, что потерявший вещь за ней вернется (например, вещь оставлена на скамейке возле примерочной, что вообще не является утратой).
2. Нашедший не только не выполнил требования ст. 227 ГК РФ, но и намеренно скрывал находку от собственника (сменил сим-карту, не отвечал на звонки и т.д.). Здесь отмечу, что КС РФ указывает на «активное сокрытие или сокрытие обстоятельств ее получения, ее принадлежности другому лицу и с иными действиями, затрудняющими или исключающими применение гражданско-правовых мер защиты собственности», но что-то мне подсказывает, что на практике в этих нюансах разбираться не будут.
То есть даже если не выполнены требования ст. 227 ГК РФ, но нашедший, к примеру, в подъезде разместил объявление о находке или иным образом предпринимал меры по уведомлению неограниченного круга лиц, то состава преступления не будет.
3. У нашедшего имелась реальная возможность сообщить о находке.
Интересным является вопрос о том, что будет, если нашедший не знает собственника вещи, но и найти его не пытается, при этом поиск не является простой задачей. Например, находкой является ювелирное изделие. На мой взгляд, в случае с кольцом имеет значение место находки – поликлиника, школа и т.д. – то есть у нашедшего есть возможность без труда предпринять меры к поиску владельца. Тем не менее, в любом случае я бы рекомендовал руководствоваться ст. 227 ГК РФ, ибо судебная практика – вещь беспощадная.
Что будет, если подраться на улице?
Честь или судимость? Вопрос, на который каждый отвечает сам для себя. Ситуации, в которых прям хочется избить наглого водителя, хама на улице или хулигана в клубе, думаю, возникали у каждого. Для того, чтобы ответить на такой вопрос более взвешенно с точки зрения закона, следует учитывать несколько факторов.
🔹 Не важно, кто ударил первым
С точки зрения УК РФ, не важно, кто начал драку или как вел себя потерпевший. Даже если он оскорблял или ударил Вас, Вашу девушку, маму и т.д., за что и понес справедливое возмездие, это в лучшем случае (и то далеко не всегда) будет расцениваться как смягчающее вину обстоятельство. Единственное исключение, когда действия хулигана представляют реальную опасность для жизни и здоровья окружающих, но доказать это обстоятельство бывает очень непросто и нюансов в необходимой обороне множество.
🔹 Вред здоровью непредсказуем
Размер ответственности определяется степенью тяжести вреда здоровью, который уже установят эксперты. Оспаривать такую экспертизу очень сложно. И помните, что даже пара пощечин может расцениваться как побои, а это уже судимость. А самое главное, что невозможно заранее знать, какими последствиями для здоровья обернется драка: один удар кулаком может привести к инвалидности или даже смерти❗️
🔹 Судимость
Как я указал выше, даже подзатыльники или профилактически распыленный в лицо перцовый баллончик может привести к появлению судимости, а это пятно в биографии на всю жизнь, даже после ее погашения. С ней могут возникнуть сложности при трудоустройстве не только у Вас, но и у Ваших детей. И это не единственные последствия судимости (как-нибудь напишу про теорию стигматизации в криминологии🧐)
🔹 Самые отъявленные хулиганы первыми бегут в полицию после драки
Практика показывает, что чем настойчивее человек предлагает выйти поговорить «по-мужски», говорит о понятиях и т.д., тем с большей вероятностью он после драки обратится в полицию с заявлением о совершении в отношении него преступления. И ляжет в больницу недели на 3, чтобы степень тяжести вреда здоровью была повыше. Поверьте, он станет самым несчастным в мире человеком и будет врать Вам в глаза на очной ставке!
Одним словом, правовых рисков участия в драке хватает. Стоит ли ситуация Вашего времени, расходов на адвоката, нервов – решать Вам. Но помните: лучшая драка – это драка, которой не было!
#советыадвоката #консультацияадвоката
Честь или судимость? Вопрос, на который каждый отвечает сам для себя. Ситуации, в которых прям хочется избить наглого водителя, хама на улице или хулигана в клубе, думаю, возникали у каждого. Для того, чтобы ответить на такой вопрос более взвешенно с точки зрения закона, следует учитывать несколько факторов.
🔹 Не важно, кто ударил первым
С точки зрения УК РФ, не важно, кто начал драку или как вел себя потерпевший. Даже если он оскорблял или ударил Вас, Вашу девушку, маму и т.д., за что и понес справедливое возмездие, это в лучшем случае (и то далеко не всегда) будет расцениваться как смягчающее вину обстоятельство. Единственное исключение, когда действия хулигана представляют реальную опасность для жизни и здоровья окружающих, но доказать это обстоятельство бывает очень непросто и нюансов в необходимой обороне множество.
🔹 Вред здоровью непредсказуем
Размер ответственности определяется степенью тяжести вреда здоровью, который уже установят эксперты. Оспаривать такую экспертизу очень сложно. И помните, что даже пара пощечин может расцениваться как побои, а это уже судимость. А самое главное, что невозможно заранее знать, какими последствиями для здоровья обернется драка: один удар кулаком может привести к инвалидности или даже смерти❗️
🔹 Судимость
Как я указал выше, даже подзатыльники или профилактически распыленный в лицо перцовый баллончик может привести к появлению судимости, а это пятно в биографии на всю жизнь, даже после ее погашения. С ней могут возникнуть сложности при трудоустройстве не только у Вас, но и у Ваших детей. И это не единственные последствия судимости (как-нибудь напишу про теорию стигматизации в криминологии🧐)
🔹 Самые отъявленные хулиганы первыми бегут в полицию после драки
Практика показывает, что чем настойчивее человек предлагает выйти поговорить «по-мужски», говорит о понятиях и т.д., тем с большей вероятностью он после драки обратится в полицию с заявлением о совершении в отношении него преступления. И ляжет в больницу недели на 3, чтобы степень тяжести вреда здоровью была повыше. Поверьте, он станет самым несчастным в мире человеком и будет врать Вам в глаза на очной ставке!
Одним словом, правовых рисков участия в драке хватает. Стоит ли ситуация Вашего времени, расходов на адвоката, нервов – решать Вам. Но помните: лучшая драка – это драка, которой не было!
#советыадвоката #консультацияадвоката
Что делать, если Вас избили?
Итак, Вы внимательно читали мой блог, особенно предыдущий пост, и поняли, что драться – это нехорошо, особенно для своей биографии. Но что делать, если в Вашей жизни встретился человек, который мой блог не читает и, используя незначительный повод, причинил Вам телесные повреждения?
🔶 Зафиксируйте телесные повреждения
В независимости от тяжести полученных травм их очень важно зафиксировать в медицинской документации. Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) или освидетельствование (СМО) для установления степени тяжести вреда здоровью может быть произведена уже после выздоровления на основании медицинских документов. Более того, для результатов экспертизы важна длительность нахождения пострадавшего на лечении. В этой связи каждая жалоба, каждый синяк, ход лечения должны быть четко описаны компетентным лицом. Если же Вы просто отлежитесь дома, то судебно-медицинский эксперт может и не зафиксировать спустя несколько дней ряд травм либо не сможет связать их с произошедшей дракой по времени.
🔶 Обратитесь в правоохранительные органы
Да, это очевидный совет, но люди не всегда ему следуют. По крайней мере, делают это не сразу, а спустя несколько дней, что приводит к потере времени, а, значит, утрате следов преступления. Делать это необходимо параллельно с п. 1. Почему параллельно, а не до? Можно обратиться сразу в полицию – это не будет ошибкой. Но сотрудник в любом случае обязан будет выдать направление на СМЭ или СМО, а тут уже может возникнуть вопрос о времени завершении лечения и т.д.
🔶 Контролируйте ситуацию
Не пускайте заявление о преступлении на самотек. Далеко не всегда правоохранители активно опрашивают очевидцев, соблюдают сроки рассмотрения сообщения и т.д. Особенно, если заявитель особо не настаивает на активной проверке. Поэтому необходимо своевременно подать жалобу, запрос, сходить на прием. В этом вопросе, конечно, лучше обратиться к профессиональным юристам.
🔶 Расходы на лечение
Сохраняйте все документы, которые подтверждают Ваши расходы, связанные с лечением: услуги врачей, обследований, стоимость лекарств, назначения врачей и т.д. Помните, расходы, не подтвержденные документами, практически невозможно возместить.
#советыадвоката #консультацияадвоката
Итак, Вы внимательно читали мой блог, особенно предыдущий пост, и поняли, что драться – это нехорошо, особенно для своей биографии. Но что делать, если в Вашей жизни встретился человек, который мой блог не читает и, используя незначительный повод, причинил Вам телесные повреждения?
🔶 Зафиксируйте телесные повреждения
В независимости от тяжести полученных травм их очень важно зафиксировать в медицинской документации. Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) или освидетельствование (СМО) для установления степени тяжести вреда здоровью может быть произведена уже после выздоровления на основании медицинских документов. Более того, для результатов экспертизы важна длительность нахождения пострадавшего на лечении. В этой связи каждая жалоба, каждый синяк, ход лечения должны быть четко описаны компетентным лицом. Если же Вы просто отлежитесь дома, то судебно-медицинский эксперт может и не зафиксировать спустя несколько дней ряд травм либо не сможет связать их с произошедшей дракой по времени.
🔶 Обратитесь в правоохранительные органы
Да, это очевидный совет, но люди не всегда ему следуют. По крайней мере, делают это не сразу, а спустя несколько дней, что приводит к потере времени, а, значит, утрате следов преступления. Делать это необходимо параллельно с п. 1. Почему параллельно, а не до? Можно обратиться сразу в полицию – это не будет ошибкой. Но сотрудник в любом случае обязан будет выдать направление на СМЭ или СМО, а тут уже может возникнуть вопрос о времени завершении лечения и т.д.
🔶 Контролируйте ситуацию
Не пускайте заявление о преступлении на самотек. Далеко не всегда правоохранители активно опрашивают очевидцев, соблюдают сроки рассмотрения сообщения и т.д. Особенно, если заявитель особо не настаивает на активной проверке. Поэтому необходимо своевременно подать жалобу, запрос, сходить на прием. В этом вопросе, конечно, лучше обратиться к профессиональным юристам.
🔶 Расходы на лечение
Сохраняйте все документы, которые подтверждают Ваши расходы, связанные с лечением: услуги врачей, обследований, стоимость лекарств, назначения врачей и т.д. Помните, расходы, не подтвержденные документами, практически невозможно возместить.
#советыадвоката #консультацияадвоката