ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
19.3K subscribers
94 photos
11 videos
179 files
2.28K links
Ежедневные новости законодательства, судебная практика, наука. А также много интересного для ознакомления на досуге из мира юриспруденции.

По вопросам сотрудничества
@Georgiy_077
https://m.vk.com/yrisprudencia
Download Telegram
​​Для конфискации автомобиля супругов нужно выяснить источник средств на его покупку

Верховный Суд РФ отправил на новое апелляционное рассмотрение уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное пьяное вождение), потому что нижестоящие инстанции не разобрались с конфискацией автомобиля – орудия данного преступления(Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21 мая 2024 г. № 44-УДП24-8-К7):

суд первой инстанции отказался конфисковывать автомобиль, потому что согласно п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФтранспортное средство должно не только использоваться обвиняемым при совершении преступления, но и принадлежать ему, а в данном случае автомобиль зарегистрирован на супругу обвиняемого. То обстоятельство, что сама супруга не пользуется автомобилем (у нее нет водительских прав), не является основанием для применения положений п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ;

суд апелляционной инстанции счел, что указанный автомобиль, приобретенный в браке, является совместной собственностью супругов независимо от того, на имя кого из них оно приобретено либо кем из них были внесены денежные средства, и постановил конфисковать автомобиль;

суд кассационной инстанции исключил указание на конфискацию и обращение в доход государства автомобиля, сославшись на его принадлежность супруге осужденного, поскольку он приобретен на полученные ею денежные средства в наследство от умершей матери.

Генеральный прокурор с этим не согласился – потому что КСОЮ, указывая на источник средств для покупки автомобиля, опирался исключительно на показания супруги осужденного. При этом автомобиль куплен гораздо позже даты заключения брака, и пользоваться им мог только осужденный.

Верховный Суд РФ согласился с этими доводами:
в силу требований п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 3.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17, для целей гл. 15.1 УК РФ принадлежащим обвиняемому следует считать имущество, находящееся в его собственности, а также в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов;
из материалов уголовного дела следует, что брак между осужденным и его супругой зарегистрирован в 2014 году, автомобиль был приобретен в 2016 году, то есть в период брака;

вывод суда кассационной инстанции о принадлежности автомобиля супруге осужденного основан лишь на не подтвержденных какими-либо доказательствами показаниях самой супруги, данных ею в судебном заседании суда апелляционной инстанции, а также копией свидетельства о праве на наследство, из которого усматривается, что она получила наследство, состоящее из денежных средств. Между тем, согласно данному свидетельству, у нее возникло право собственности лишь на 1/2 доли обозначенных в свидетельстве денежных средств, которая меньше стоимости автомобиля. При этом ее утверждение о том, что ее сестра отказалась от своей доли в наследстве в ее пользу, материалами дела не подтверждается;
при таких обстоятельствах судами не установлена сумма денежных средств, полученных в наследство супругой осужденного;

кроме того, полученные супругой осужденного в наследство денежные средства являются имуществом, не обладающим индивидуально определенными признаками. Документов, свидетельствующих, что оплата автомобиля производилась исключительно унаследованными денежными средствами, находящимися на счетах в банках, а не средствами, составляющими общее имущество супругов, суду не представлено;

с учетом изложенного источник происхождения 250 тыс. руб., уплаченных за автомобиль, судами не выяснялся.
​​Сделку признали незаключенной – транспортный налог платит продавец, подтвердил суд

Организация для продажи сняла автокран с учета в 2018 году. Однако сделку суд признал незаключенной. В 2022 году компания восстановила регистрацию транспорта и реализовала его. Инспекция доначислила транспортный налог за 3 года и пени. Она указала, что все это время транспорт принадлежал продавцу. Суды поддержали такой подход.

Они установили: по данным МВД владельцем автокрана до середины 2022 года был продавец. Несмотря на снятие с учета, фактически кран не выбывал из владения организации. Не было оснований для госрегистрации автокрана на несостоявшегося первого покупателя.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.05.2024 по делу N А75-12131/2023
​​Уведомить МВД России о сотруднике-иностранце можно будет по-новому

МВД уточнило способы направления работодателями и заказчиками работ (услуг) уведомлений (Приказ МВД России от 16 мая 2024 г. № 260 (зарег. в Минюсте 13 июня 2024 г.)):

об исполнении обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) иностранцам - высококвалифицированным специалистам;

о заключении и прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора с иностранцем.
Уведомления можно будет направлять в том числе через уполномоченное МВД России и находящееся в его ведении федеральное государственное унитарное предприятие или уполномоченную городом федерального значения Москвой организацию.

Приказ вступает в силу 23 июня 2024 г. и действует до 1 сентября 2026 г.
​​Пределы необходимой обороны при защите своего дома предлагают расширить

Речь идет о праве граждан на защиту любыми способами при незаконном проникновении в их жилище. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с Ярославом Ниловым и сенатором Еленой Афанасьевой.
Изменение предлагается внести в ст. 37 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее ч. 2.2.

Согласно поправкам, превышением пределов необходимой обороны не будут считаться действия граждан, направленные на защиту их жизни/имущества, когда нападение происходит в их доме/квартире. Следовательно, защитников не будут привлекать к ответственности. Напомним, ранее в нижнюю палату парламента уже вносились подобные предложения, однако все они не были приняты.

"Принятие предлагаемого законопроекта в нынешних условиях снижения доходов и активизации преступного сообщества будет способствовать большей защищенности граждан и их уверенности в том, что любые действия, направленные за защиту самого себя и своих близких в собственном жилище, будут законными и правомерными", – указано в пояснительной записке.

По законопроекту имеются отзывы Верховного Суда РФ и Правительства РФ. Судебная инстанция в своем заключении отметила, помимо прочего, что предлагаемое указание на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, является излишним.

Правительство РФ законопроект не поддержало, отметив, что замечания к нему были приведены ранее в официальном отзыве от 27 апреля 2022 г. № 4341п-П4. В нем было указано, что полная декриминализация действий обороняющегося лица, направленных на защиту своего имущества при незаконном проникновении в жилище, вне зависимости от наличия опасности для жизни или угрозы такой опасности представляется необоснованной с точки зрения чрезмерного расширения границ права на необходимую оборону ввиду невозможности оценить соразмерность действий обороняющегося. Кроме того, предлагаемая формулировка "опасным для жизни проживающих с ним лиц" представляется некорректной с точки зрения необоснованного сужения круга лиц, действия по защите которых могут быть определены как необходимая оборона.
​​Наниматель с опозданием изменил основание увольнения – суд нарушений не увидел

Госслужащего уволили в связи с утратой доверия и внесли сведения в реестр. Суд признал запись об увольнении недействительной, а также обязал нанимателя изменить сведения в трудовой книжке и исключить информацию о чиновнике из реестра. Госорган это исполнил лишь спустя почти 4 месяца. Служащий пытался взыскать компенсацию, ссылаясь на то, что не мог устроиться на работу из-за сведений в реестре.

Суды трех инстанций во взыскании отказали. Они отметили: служащий не доказал, что трудоустройству мешали записи в трудовой книжке и реестре. У него был судебный акт об изменении основания увольнения. При этом, чтобы получить компенсацию, именно чиновник должен был доказать, что не мог трудиться.

Определение 1-го КСОЮ от 12.03.2024 по делу N 88-7423/2024
​​Важные изменения ждут юриста в III квартале 2024 года

Приобретение статуса адвоката

Претендент на статус адвоката с 1 июля должен иметь ученую степень по юридической специальности либо один из вариантов высшего образования:
по специальности "юриспруденция" или "правоведение";
с квалификацией "магистр" по направлению подготовки "юриспруденция" либо "правоведение", если есть диплом бакалавра по аналогичным направлениям или по направлению "обеспечение законности и правопорядка";
с квалификацией "юрист" по специальностям из группы "юриспруденция" либо по специальности "правоведение".

Федеральный закон от 22.04.2024 N 83-ФЗ

Потребкредит или заем

Если есть долг, то сумма, недостаточная для полного исполнения договора потребкредита или займа, будет погашать:
в третью очередь – проценты за текущий период платежей;
в четвертую – основной долг за текущий период платежей;
в пятую – неустойку (штраф, пени).
Кредитор при соблюдении ряда условий сможет увеличить ставку по ипотеке. Новшества затронут отношения по договорам, которые заключат с 2 июля. Подробнее в нашей новости.
С 11 июля кредиторы должны включать в договор его уникальный идентификатор. ЦБ РФ уже дал рекомендации, как это лучше делать.

Федеральный закон от 19.12.2023 N 607-ФЗ


Окончание исполнительного производства

Постановление об окончании производства с 1 июля станут выносить в ряде случаев не позже 3 рабочих дней с даты, когда из системы о государственных и муниципальных платежах в ФССП поступят сведения о погашении долга. Если деньги переведут взыскателю в порядке их распределения, срок отсчитают с даты перечисления.

Федеральный закон от 24.06.2023 N 263-ФЗ
​​Может ли директор получить годовое вознаграждение при увольнении

Условиями трудового договора с генеральным директором АО было определено, что при наличии финансовых возможностей и выполнении производственной программы, генеральному директору выплачивается ежегодный годовой доход в размере 25 млн рублей (Определение Девятого КСОЮ от 11 апреля 2024 г. по делу № 8Г-1922/2024).

Директора уволили в середине календарного года на основании п. 2 части первой ст. 278 ТК РФ (в связи с принятием уполномоченным органом юрлица решения о прекращении трудового договора), индивидуальное годовое вознаграждение за отработанный период (полгода) не выплатили. Тогда бывший руководитель организации попытался взыскать невыплаченный годовой доход и проценты, предусмотренные ст. 236 ТК РФ, в судебном порядке.

Две инстанции встали на сторону генерального директора. По их мнению, указания о том, что на годовое вознаграждение директор может претендовать только при условии замещения должности по состоянию на дату окончания года (либо на дату разрешения вопроса о наличии оснований для выплаты работникам вознаграждения по итогам работы за год) в трудовом договоре не имеется. Суды произвели расчет годового вознаграждения пропорционально отработанному периоду и взыскали компенсацию за задержку выплаты.

Кассационный суд с ними не согласился и отправил дело на пересмотр, так как:

суды не учли, что в силу положений устава общества вопросы, касающиеся размера выплаты поощрения генеральному директору, относятся именно к компетенции совета директоров;

положения трудового договора определяют порядок (формулу) расчета годового вознаграждения только применительно к отчетному (годовому) периоду, выплата осуществляется на основании решения совета директоров по результатам подведения итогов работы за год. Иного порядка расчета вознаграждения, условия трудового договора не содержат;

вывод судов о том, что до окончания календарного года (даты подведения итогов работы комбината за текущий год) возможно применять формулу расчета для годового вознаграждения с учетом пропорционально отработанного времени является ошибочным.
​​Кассация: госслужащего можно уволить, даже если материалы уголовного дела еще не подтвердил суд

Сотрудника ОВД задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Его сначала отстранили, а потом и уволили из-за совершения порочащего честь проступка. Оспаривая увольнение в суде, госслужащий среди прочего ссылался на то, что приговора не было. 6-й КСОЮ признал прекращение служебного контракта законным.

Суд отметил: служащего уволили из-за совершения не преступления, а порочащего проступка. Установление вины юридического значения не имеет. Важен сам факт порочащих действий, который подтвердила в том числе служебная проверка.

Определение 6-го КСОЮ от 28.03.2024 по делу N 2-1237/2023
​​Сотрудник ОВД освобождается от службы для ухода за ребенком при болезни супруги

Согласно ч. 2.1 ст. 65 Закона о службе в органах внутренних дел отец – сотрудник ОВД освобождается от выполнения служебных обязанностей в случае выдачи ему листка временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком при наличии объективных причин, свидетельствующих о невозможности ухода матерью (нахождение ее в командировке, лишение ее родительских прав, пребывание в медицинской организации и другие случаи отсутствия материнского попечения по объективным причинам).

Конституционный Суд проверил данную норму применительно к следующей ситуации (Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2024 г. № 30-П).
Сотрудник ОВД был уволен из-за длительного отсутствия на рабочем месте в связи с уходом за больными детьми. В ходе служебной проверки были представлены справки из детской поликлиники. Однако листков нетрудоспособности и документов, подтверждающих невозможность ухода за детьми их матерью, представлено не было. Суды согласились с увольнением. Несмотря на сообщение регионального Минздрава о предоставлении служащему листков освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности, данные документы, как и документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода за больными детьми их матерью, не были представлены истцом ни при проведении служебной проверки, ни в ходе рассмотрения дела судом. В ходе судебного разбирательства также было установлено, что во время болезни детей мать проживала в семье, заботилась о них в свободное от работы время.

Сотрудник посчитал, что ч. 2.1 ст. 65 Закона о службе в органах внутренних дел ограничивает его трудовые права.
КС РФ пояснил, что сотрудник ОВД, являющийся отцом, не лишен права на освобождение от выполнения служебных обязанностей в связи с необходимостью ухода за больным ребенком (детьми), однако данное право может быть реализовано им только при наличии объективных причин, свидетельствующих о невозможности осуществления в конкретный период такого ухода матерью. Соответствующее правовое регулирование не расходится с ранее выраженными КС РФ правовыми позициями, касающимися особой роли матери в осуществлении ухода (присмотра) за несовершеннолетними детьми (определения от 15 января 2009 г. № 187-О-Оот 15 октябрь 2020 г. № 2375-О и др.).

При этом оспариваемое законоположение не содержит исчерпывающего перечня случаев отсутствия материнского попечения во время болезни ребенка, допуская учет широкого круга жизненных обстоятельств. Разрешая вопрос об обоснованности привлечения сотрудника ОВД, являющегося отцом, к дисциплинарной ответственности за отсутствие по месту службы в связи с уходом за больным ребенком (детьми), должностные лица органов внутренних дел и суды должны в том числе исследовать и оценить конкретные обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии материнского попечения, об объективности причин, препятствующих матери в уходе за больным ребенком (детьми). При этом указанный сотрудник органов внутренних дел в рамках служебной проверки либо в процессе рассмотрения дела судом вправе, в частности, давать объяснения, представлять заявления, ходатайства, документы, приводить дополнительные аргументы.
​​Собственник подземного гаража вправе получить земельный участок в аренду

Конституционный Суд РФ проверил конституционность ряда норм ЗК РФ в связи с вопросом о том, вправе ли собственник гаража, полностью или частично расположенного ниже поверхности земли, получить в собственность либо аренду государственный (муниципальной) земельный участок, в границах которого находится гараж (Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июня 2024 г. № 29-П).

В деле заявителя, обратившегося с жалобой в КС РФ, суды пришли к выводу, что собственник подобного гаража такого права не имеет, поскольку в силу положений земельного законодательства оно предоставляется только в тех случаях, когда объект недвижимости (здание или сооружение) расположен на земельном участке, но не под его поверхностью.

По результатам рассмотрения жалобы КС РФ признал оспариваемые нормы (п. 3 ст. 6 и п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ) не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они создают неопределенность в данном вопросе. Законодателю поручено внести в правовое регулирование необходимые изменения.

До принятия соответствующих поправок собственники частично или полностью подземных гаражей (гаражных комплексов), которые отвечают признакам объекта недвижимого имущества и зарегистрированы в установленном порядке, вправе требовать заключения договора аренды в отношении земельного участка, в границах которого расположен гараж, при условии, что основным или условно разрешенным, а также вспомогательным видом разрешенного использования участка является хранение автотранспорта.
Как указал КС РФ, этот вопрос должен решаться дифференцировано в зависимости от того, возможно ли использование расположенного над гаражами пространства в публичных интересах (для размещения детских и спортивных площадок, садово-парковых насаждений и других подобных объектов). Однако в подобных случаях, если основание для предоставления земельного участка в аренду собственнику гаража отсутствует, он не может предоставляться и другим лицам.

Также КС РФ отметил, что сформулированная им правовая позиция не затрагивает вопрос о предоставлении земельного участка для строительства и эксплуатации частично или полностью подземных гаражей (гаражных комплексов), которые расположены под многоквартирными домами и под нежилыми зданиями и сооружениями (в том числе под наземными гаражами) и являются их составной частью.
​​Стоимость имущества по недействительной сделке могут взыскать не только с покупателя, но и с того, кто помогал должнику-банкроту

Ситуация:
Супруга физлица-должника после возбуждения дела о банкротстве продала автомобиль, который принадлежал им на праве общей совместной собственности.
Финансовый управляющий попытался солидарно взыскать цену автомобиля с супруги и покупателя.

Что сказали суды трех инстанций:
Суды посчитали, что цену автомобиля можно взыскать только с покупателя.
Для взыскания денег с супруги оснований нет.

Позиция Верховного суда:
То, что есть требование к покупателю, не ограничивает возможность взыскать компенсацию с иных лиц, чьи действия привели к выводу активов.
Вред причинен супругой должника и покупателем совместно.

Определение ВС РФ от 13.05.2024 N 305-ЭС23-26121(1)
​​Штраф за нарушение запрета уступки могут не взыскать, если цедент передал просуженный долг

Ситуация:
Лизингополучатель взыскал неосновательное обогащение с лизингодателя и уступил долг третьему лицу.

В договоре был запрет на уступку. За нарушение запрета установили штраф в размере уступленного.
Лизингодатель решил взыскать штраф через суд.

Что сказали суды трех инстанций:
Первая инстанция и апелляция заняли сторону ответчика.
Он уступил право по судебному акту, а не по договору.
Суд округа с нижестоящими судами не согласился.

Позиция Верховного суда:
Лизингодатель использует положение договора о запрете уступки, чтобы компенсировать свои расходы на выплату неосновательного обогащения.

Личность нового кредитора имеет значение, если речь идет о внесудебных расчетах сальдо по договору.
Спорный пункт договора неприменим к уступке права требования исполнения судебного акта.

Размер штрафа нарушает баланс интересов сторон.
Определение ВС РФ от 13.05.2024 N 307-ЭС23-27538
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
​​Суд: больничный совместителю не оплачивают, если он не отработал 2 года

СФР оплатил больничные по данным реестров сведений страхователя. Застрахованные работали у него по совместительству. При проверке фонд установил, что физлица не отработали 2 года до наступления страхового случая, и потребовал у работодателя возместить расходы.

Суды поддержали фонд. Пособие выплачивают по всем местам работы, если на момент страхового случая застрахованный работал у всех этих страхователей 2 года. В данной ситуации физлица получили выплату и по основному месту работы, и по совместительству.
Эти же суды в прошлом году решили, что пособие по беременности можно выплатить совместителю, который работает недавно.

В Законе о страховании на случай нетрудоспособности нет положений, которые запрещают выплачивать пособия застрахованным-совместителям. Также для выплаты пособия закон не обязывает работать по совместительству 2 года.

Постановление АС Северо-Западного округа от 16.05.2024 по делу N А56-56310/2023
​​Не нужно получать разрешение на ввод в эксплуатацию, если суд отказал в признании спорной части здания самовольной постройкой

Ситуация:
Орган строительного надзора вынес предписание организации, которая использовала часть здания без разрешения на ввод в эксплуатацию.
Законность предписания подтвердил суд.
Организация не исполнила предписание, указав, что в рамках другого судебного спора было отказано в признании спорной части здания самовольной постройкой и установлено наличие права собственности на эту часть.
Орган строительного надзора потребовал привлечь организацию к административной ответственности за неисполнение предписания.

Что сказали суды трех инстанций:
Требование госоргана правомерно.
Оно основано на получившем положительную судебную оценку предписании.

Позиция ВС РФ:
После вступления в силу решения суда об отказе в признании спорной части здания самовольной постройкой организация не обязана исполнять предписание госоргана.
Аналогичный подход применяют в случае признания права собственности на самовольную постройку: ее можно использовать после вступления в силу решения суда, получать разрешение на ввод в эксплуатацию не нужно.

 Определение ВС РФ от 02.05.2024 N 305-ЭС23-23632
​​Жилинспекция вправе заблокировать выбор собственниками управляющей организации, если в их решении есть признаки ничтожности

Ситуация:
Управляющая организация обратилась в жилинспекцию, чтобы внести в реестр лицензий адрес дома, который организация будет обслуживать.
Инспекция отказала из-за признаков ничтожности решения общего собрания собственников.

Что сказали суды трех инстанций:
Первая инстанция и апелляция признали отказ законным: решение общего собрания принято в отсутствие кворума.
Суд округа, наоборот, поддержал организацию: инспекция должна через суд добиться признания решения ничтожным.

Позиция ВС РФ:
Вывода суда округа ошибочен.
Наличие признаков ничтожности решения общего собрания – нормативное основание для отказа во включении сведений в реестр.
Инспекция не определяет судьбу решения, а проверяет документы на предмет соблюдения ряда условий.

 Определение ВС РФ от 15.05.2024 N 308-ЭС23-19828
​​Командировки работника: разъяснения о периодичности и сроках дал Роструд

Ограничений периодичности командировок и их длительности не установлено. Ведомство полагает, что лимиты таких поездок можно определить локальным нормативным актом, коллективным или трудовым договором.

Роструд прежде уже указывал, что максимального срока командировки в законе нет. Однако она не может быть бессрочной.

Письмо Роструда от 24.05.2024 N ПГ/10179-6-1
​​Владелец кота отсудил у соседа более 150 тыс. руб. за причинение вреда питомцу

Хозяин котика породы "бобтейл" обратился в суд и взыскал расходы на лечение животного в размере около 120 тыс. руб. и более 30 тыс. руб. – в качестве компенсации морального вреда, оплаты услуг представителя и госпошлины (Определение Первого КСОЮ от 17 апреля 2024 г. по делу № 8Г-5758/2024).
Из-за действий соседа кот получил закрытую черепно-мозговую травму и находился "в угнетенном состоянии", для купирования которого потребовалось лечение животного в ветеринарной клинике.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, не требуя от истца использовать повышенный стандарт доказывания:

в вопросе установления обстоятельств причинения вреда животному суд удовлетворился видеозаписью с камеры наблюдения (камера истца, но направлена на участок перед домом соседа), сделанной в ночное время (притом, что и спорный кот имеет черный мраморный окрас);

на записи видно, как мужчина (в котором представитель истца узнал ответчика) подходит к дому, обходит вокруг автомобилей, откуда выбегает кот и останавливается в нескольких метрах от него посреди дороги. Далее мужчина наклоняется к земле, делает вид, что поднимает какой-то предмет с земли, замахивается и производит действие в виде броска предметом в сторону сидящего на дороге кота, который убегает за пределы видимости видеокамеры;

по мнению районного суда, видеозапись вкупе с платежными документами из ветклиники (об оплате услуг: прием-консультация, постановка внутривенного катетера, УЗИ брюшной области комплексное предоперационное исследование, мониторинг глюкозы, анализы, рентген, нахождение в стационаре) доказывают наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и несением расходов истцом.

Суд апелляционной инстанции добыл дополнительное доказательство по делу – заключение судебно-ветеринарной экспертизы для определения причин травм кота. Согласно заключению экспертизы удар каким-либо тупым предметом, который был поднят с земли и брошен в кота, мог вызвать закрытую ЧМТ у кота, что повлекло необходимость в госпитализации и длительном лечении животного; проводимое коту лечения эксперт объявил необходимым, а сумму оплаты за него – подтвержденной. Вкупе с упомянутой видеозаписью это послужило убедительным доказательством против ответчика.

Попытка обжаловать судебные акты в КСОЮ не возымела успеха:

несогласие ответчика с оценкой судом доказательств значения не имеет, потому что в соответствии с ч. 3 ст. 390 ГПК РФ кассационный суд не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими;

а иных доводов, влекущих отмену решения суда и апелляционного определения, кассационная жалоба не содержит.
​​Работника нельзя наказывать за непредставление больничного листа

Не так давно мы писали о том, что уважительным поводом для отсутствия на работе может считаться плохое самочувствие работника (см. новость от 14 май 2024 г. и определения Восьмого КСОЮ от 15 февраля 2024 г. № 8Г-566/2024, Третьего КСОЮ от 31 мартв 2021 г. № 8Г-956/2021, обобщение судебной практики судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда за первое полугодие 2020 года). Теперь представляем вашему вниманию свежую судебную практику о том, что обращение работника за медицинской помощью без открытия больничного листа также является уважительной причиной для отсутствия (Определение Шестого КСОЮ от 14 марта 2024 г. № 8Г-3863/2024).

Например, Седьмой КСОЮ признал незаконным выговор сотруднику, который обратился в рабочее время за медицинской помощью в лечебное учреждение и предупредил об этом работодателя в служебной записке (Определение Первого КСОЮ от 11 марта 2024 г. № 8Г-4916/2024).

Первый КСОЮ посчитал незаконным увольнение за прогул работника, который отсутствовал на рабочем месте по причине прохождения эндоскопических исследований и посещения врачей, что подтверждалось представленными им результатами обследований.
Шестой КСОЮ отменил увольнение за прогул медсестры, которая пропустила две смены по причине болезненного состояния, в подтверждение она представила справку о вызове скорой помощи и направление на госпитализацию (Определение Седьмого КСОЮ от 01 февраля 2024 г. № 8Г-23491/2023).
​​Изменения в налогах и администрировании: масштабный проект принят в первом чтении

Налог на прибыль

Планируют такие изменения:
применять ставку 0% по операциям с обращающимися акциями независимо от состава активов эмитента. Речь идет о пакетах не более 1% от общего числа акций. Сейчас в активах организации ограничена доля недвижимости в РФ (п. 12 ст. 2 проекта);

установить временный учет доходов, которые после 5 марта 2022 года присудили к взысканию с иностранных компаний из недружественных стран, а также российских организаций – солидарных ответчиков этих иностранных компаний. Такие доходы надо будет признавать по мере поступления оплаты, но не позднее 31 декабря 2026 года (пп. "б" п. 9 ст. 2 проекта). Предусмотреть "зеркальную" норму для расходов российских организаций - солидарных ответчиков таких иностранных компаний (пп. "б" п. 10 ст. 2 проекта);

ограничить круг лиц из одной группы, чтобы российские организации, которые работают в области информтехнологий, применяли пониженные ставки. Таким лицами не смогут быть иностранные компании и иностранные граждане, лица без гражданства (пп. "а" п. 11 ст. 2 проекта). Сходное правило хотят ввести для российских организаций из реестра работающих в радиоэлектронной промышленности (пп. "б" п. 11 ст. 2 проекта).


НДФЛ

Хотят предусмотреть такие новшества:
предоставлять социальный вычет на оплату медуслуг и покупку лекарств для недееспособных детей без ограничения по возрасту (пп. "а" п. 5 ст. 2 проекта);

перенести крайний срок уплаты авансовых платежей ИП с 25-го на 28-е число первого месяца, следующего за I кварталом, полугодием, 9 месяцами налогового периода (п. 8 ст. 2 проекта);

учитывать при расчете материальной выгоды по процентам за пользование займом (кредитом) минимальную ключевую ставку на дату заключения договора и дату дохода (п. 1 ст. 2 проекта);

установить возможность переносить на следующие годы сумму превышения необлагаемого лимита над фактическими процентами, полученными за текущий период. На эту разницу можно будет уменьшить доходы в виде процентов, которые будут получены в следующих периодах (пп. "а" п. 2 ст. 2 проекта).