РАССМОТРЕНИЕ ИСКА О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИЗ-ЗА ПРОСРОЧКИ ОПЛАТЫ ТРЕБУЕТ ОЦЕНКИ СУЩЕСТВЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СТАТЬИ 450 ГК РФ И НЕ МОЖЕТ ПОДМЕНЯТЬСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА
Постановление АС Центрального округа от 12.05.2026 по делу А23-9717/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 12.05.2026 по делу А23-9717/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Степченков А.Г. обратился к ООО "Ваш Дом" с иском о расторжении двух договоров купли-продажи от 24.05.2023 — одного на земельный участок и здание холодильных камер за 2 000 000 руб., другого на земельный участок и гостиницу за 30 000 000 руб. По условиям договоров покупатель обязан был платить по графику аннуитетными платежами в течение 60 месяцев под 6% годовых, а до полной оплаты объекты находились в залоге у продавца. Общество допустило просрочку платежей, после чего истец направил уведомление о расторжении договоров 01.03.2024, но ответчик не согласился с расторжением. В июле 2024 года общество представило гарантийное письмо об оплате задолженности до 01.08.2024, однако обязательства выполнены не были полностью.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила исковые требования полностью, посчитав, что общество допустило существенное нарушение условий договора, поскольку не исполняло обязательства по оплате. Суд исходил из положений статьи 54.1 Закона № 102-ФЗ и пункта 2 статьи 489 ГК РФ, сделав вывод о возможности отказа от исполнения договора и возврата имущества.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о наличии существенного нарушения и правомерности расторжения договоров. Он также применил нормы о залоге и одностороннем отказе от договора, не исследуя вопрос о том, является ли нарушение существенным по критериям статьи 450 ГК РФ.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО "Ваш Дом") указал, что иск подлежал оставлению без рассмотрения, поскольку истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Также общество отметило, что суды неверно применили нормы о залоге, не учли значительный рост стоимости имущества после ремонта, незначительность суммы просрочки при учете частичной оплаты и наличие гарантийного письма. Кроме того, заявитель настаивал на необходимости привлечения Ещина М.Г. как третьего лица, заключившего предварительный договор на выкуп имущества.
Оппонент (ИП Степченков) возражал против жалобы, полагая, что нарушение обязательств по оплате было существенным, а односторонний отказ от договора правомерен по условиям договора и закону. Он считал, что досудебный порядок не требуется, поскольку требование о расторжении основано на праве одностороннего отказа, а не на принудительном расторжении через суд.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды ошибочно применили нормы пункта 2 статьи 489 ГК РФ и статьи 54.1 Закона № 102-ФЗ, тогда как истец заявил требование именно о судебном расторжении договора, а не о признании одностороннего отказа. При этом суды не проверили, соответствует ли нарушение критерию существенности по пункту 2 статьи 450 ГК РФ. Не была учтена переписка сторон, включая гарантийное письмо, частичная оплата задолженности с августа 2024 года, а также положения договора о начислении процентов по статье 395 ГК РФ. Кассационный суд указал, что для правильного разрешения спора необходимо вновь установить все значимые обстоятельства, включая вопрос о привлечении третьего лица.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА В МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ШТРАФА ПРИ ОТСУТСТВИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОМС
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 по делу А27-129/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 по делу А27-129/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта» обратилось к Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса с заявлением об оспаривании части решений фонда от 02.10.2024 № 5144 и от 04.10.2024 № 5215, № 5216, в которых учреждению было назначено штрафных санкций за якобы оказание медицинской помощи с дефектом по коду 2.16.1 — несоответствие оплаченного случая тарифу ОМС.
Основанием для претензий фонда стали экспертные заключения ООО «Альфастрахование – ОМС», указавшие на приобретение лекарств из иных источников финансирования. Учреждение пояснило, что в листах назначения аббревиатура «ДНС» ошибочно была расценена как иной источник финансирования, тогда как она означает «дневной стационар».
Спор касался правомерности применения штрафных санкций при наличии технической ошибки в документации и отсутствии фактического завышения счетов.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования учреждения, признав недействительными пункты решений фонда, включая пункт 4 решения № 5215 в части назначения штрафа. Суд исходил из того, что препараты были приобретены за счет ОМС, а указание «ДНС» вместо «ОМС» — техническая ошибка. Также суд отметил, что фонд не запросил у учреждения разъяснений по спорной аббревиатуре.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о недоказанности нарушений по коду 2.16.1 и отсутствии оснований для штрафа. Он также указал, что фонд имел возможность запросить дополнительные сведения, но этого не сделал.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (фонд): считает, что суды неполно выяснили обстоятельства дела, поскольку не учли, что контроль проводился в соответствии с Порядком № 231н, а код дефекта 2.16.1 относится к медико-экономической экспертизе. Фонд также указывает, что в пункте 4 решения № 5215 содержалось не только нарушение по тарифу, но и по качеству медицинской помощи.
Оппонент: не представил отзыва на кассационную жалобу. В позиции, выраженной ранее, утверждал, что «ДНС» — это техническая ошибка, а финансирование лекарств осуществлялось за счет ОМС, следовательно, штраф необоснован.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не дав надлежащей оценки доводам фонда и общества о наличии в пункте 4 решения № 5215 двух самостоятельных нарушений — по тарифу и по качеству медицинской помощи. Также суд округа указал, что представитель учреждения в кассационном заседании признал правомерность штрафа по данному пункту.
Кассация посчитала, что выводы нижестоящих судов не основаны на полном исследовании всех обстоятельств, имеющих значение для дела, в частности — не установлено, повлияло ли нарушение на качество медицинской помощи и соответствовало ли оно критериям Порядка № 231н.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты в части признания недействительным пункта 4 решения фонда № 5215 от 04.10.2024 в части назначения штрафа и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ МОЖЕТ ТОЛКОВАТЬСЯ ИЗОЛИРОВАННО ОТ ИНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
Постановление АС Московского округа от 12.05.2026 по делу А40-73133/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 12.05.2026 по делу А40-73133/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Олива-Транс» обратилось к ООО «Масленица» с иском о взыскании 2 863 168 руб. по договору на транспортно-экспедиционные услуги от 09.11.2023 и дополнительному соглашению № 1, согласно которому ответчик получил в пользование 10 танк-контейнеров и 5 платформ для использования в кругорейсовом обороте до 30.10.2024.
Ответчик 24.06.2024 расторг договор, после чего истец начислил штрафы и убытки, включая простой оборудования, расходы на вывод из проекта и порожний пробег. Стороны спорят о толковании условия об ограничении ответственности в размере 40 000 руб. за контейнер.
Истец указал на досудебное урегулирование, которое не привело к оплате. Спор возник по поводу объема подлежащих взысканию сумм при одностороннем отказе от договора.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска полностью. Суд исходил из того, что ответственность ответчика ограничена 40 000 руб. за каждый танк-контейнер, а расчет истца — некорректен. Также суд посчитал, что истец не доказал надлежащее уведомление о прибытии контейнеров и включил в расчет неучтенные станцией Лиски вагоны.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что истцом не представлены доказательства своевременного уведомления и подтвержденных фактов сверхнормативного простоя по всем вагонам.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Олива-Транс») настаивал, что ограничение в 40 000 руб. относится только к штрафу, а не ко всем расходам. Указывал, что автоматизированная система направляла уведомления, а станция Лиски использовалась по соглашению сторон. Подчеркивал, что ответчик признает обязанность по выплате части суммы.
Оппонент (ООО «Масленица») возражал против жалобы, утверждая, что суды правильно применили нормы материального и процессуального права. Настаивал, что истец не доказал уведомление и включил в расчет недействительные данные, а ограничение ответственности распространяется на все виды выплат.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права: не исследовали доводы истца о системном толковании договора, не оценили использование автоматизированной системы уведомления и переписку о станции Лиски. Не учтены разъяснения Пленума ВС РФ о толковании договоров и балансе интересов сторон.
Кассация указала, что условие о 40 000 руб. требует проверки в контексте всего договора, особенно с учетом пункта 5.9 о резервировании оборудования. Отказ в иске в полном объеме без мотивировки такого решения противоречит требованиям обоснованности.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СПЕЦИАЛЬНАЯ НОРМА ПУНКТА 5 СТАТЬИ 720 ГК РФ О РАВНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА СОГЛАСОВАННУЮ СТОРОНАМИ ЭКСПЕРТИЗУ КАЧЕСТВА РАБОТ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД УСЛОВИЕМ ДОГОВОРА, ВОЗЛАГАЮЩИМ ТАКИЕ РАСХОДЫ НА ВИНОВНУЮ СТОРОНУ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 по делу А70-22784/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 по делу А70-22784/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Интегра-Сервисы» обратилось к ООО «РН-Уватнефтегаз» с иском о взыскании денежных средств по договору подряда от 14.12.2018 № УНГ-12641/18 на выполнение работ по цементированию скважин.
Истец потребовал 700 000 руб. — возмещение расходов на независимую технико-технологическую экспертизу, проведённую для установления виновника инцидента на скважине № 413, а также 882 117,16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ за период с 26.09.2022 по 14.12.2023 из-за просрочки оплаты выполненных работ.
Экспертиза, проведённая ООО НПЭК «Ортис», установила, что инцидент произошёл из-за геологического осложнения, а не по вине истца; ответчик принял и оплатил объёмы работ после подписания протокола № 22-ПР-0030-РН-УНГ от 21.09.2023.
Процессуальный путь: дело рассмотрено в Арбитражном суде Тюменской области, решение изменено в апелляции, затем обжаловано в кассации.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ответчика 350 000 руб. (50 % стоимости экспертизы), 106 342,49 руб. процентов по статье 395 ГК РФ на эту сумму до 10.04.2025, а также 20 047 руб. судебных расходов. Отказала во взыскании полной стоимости экспертизы и процентов за просрочку оплаты работ, поскольку считала, что экспертиза проводилась по соглашению сторон, а оплата выполнена в срок.
Апелляционный суд изменил решение: взыскал с ответчика всю стоимость экспертизы — 700 000 руб., мотивируя тем, что экспертиза проводилась для установления виновника инцидента по пункту 15.7 договора, а потому расходы ложатся на виновную сторону. Однако отказал в начислении процентов за просрочку оплаты работ, указав, что договор не предусматривает ответственность за просрочку платежей.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Интегра-Сервисы»): требует взыскать 882 117,16 руб. процентов за просрочку оплаты работ, поскольку ответчик нарушил обязанность своевременной оплаты, а протокол от 21.09.2023 не является актом приёмки, а лишь фиксирует отсутствие претензий. Суд первой инстанции не проверил обоснованность отказа от подписания акта выполненных работ, что нарушает часть 4 статьи 753 ГК РФ.
Оппонент (ООО «РН-Уватнефтегаз»): просит отменить постановление апелляции и оставить решение первой инстанции, поскольку расходы на экспертизу не являются убытками, а регулируются пунктом 5 статьи 720 ГК РФ. Экспертиза проводилась по соглашению сторон, поэтому расходы должны делиться поровну. Истец сам инициировал экспертизу, будучи подрядчиком, и не доказал её необходимость как меры по восстановлению нарушенного права.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции признал правомерным применение пункта 5 статьи 720 ГК РФ: поскольку экспертиза была согласована сторонами, расходы подлежат распределению поровну, а не взысканию полностью с одной стороны. Полное взыскание противоречит специальному правилу закона.
В то же время суд кассации указал, что нижестоящие суды не исследовали обстоятельства, имеющие значение для взыскания процентов по статье 395 ГК РФ: факт сдачи работ, наступление срока оплаты, наличие или отсутствие обоснованных оснований для отказа от оплаты. Это нарушает требования статей 64, 68, 71 АПК РФ и делает выводы преждевременными.
Дело подлежит новому рассмотрению в части отказа во взыскании процентов за просрочку оплаты выполненных работ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляции в части взыскания 700 000 руб. за экспертизу и оставил решение первой инстанции без изменения по этому вопросу, а в части отказа во взыскании процентов за просрочку оплаты — отменил оба судебных акта и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ОТЗЫВ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ДО ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ АННУЛИРУЕТ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТАКОГО ОТКАЗА, ЕСЛИ СТОРОНЫ ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Постановление АС Московского округа от 12.05.2026 по делу А40-54670/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 12.05.2026 по делу А40-54670/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Актив капитал» обратилось к акционерному обществу «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий ФТ-Центр» с иском о признании уведомления от 12.02.2025 № 90 о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 02.11.2023 № Д-2023-00041 недействительным.
Стороны заключили договор аренды, по которому АО «ФТ-Центр» предоставило ООО «Актив Капитал» помещение. Арендодатель направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, ссылаясь на нарушения со стороны арендатора — невыполнение предписаний по результатам проверки и задолженность по арендной плате.
Истец указал, что все замечания устранены, а основания для расторжения отсутствуют. Кроме того, арендодатель позже направил уведомление от 27.02.2025 № 137 об отзыве первого уведомления.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска. Суд установил, что имелись основания для одностороннего отказа от договора по пункту 9.2.2 договора аренды, и признал уведомление от 12.02.2025 действительным. Договор считался расторгнутым с момента получения уведомления.
Апелляционный суд: Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, поддержав правомерность расторжения договора и отклонив доводы истца о неправомерности уведомления.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы: Уведомление о расторжении было отозвано уведомлением от 27.02.2025, следовательно, не порождало юридических последствий. Суды не учли соглашение сторон о сохранении договора. Также суд первой инстанции нарушил процессуальные нормы, завершив предварительное заседание без учета заявленного возражения истца против рассмотрения дела по существу.
Оппонент: Основания для расторжения договора имелись — нарушения условий аренды подтверждены. Отзыв уведомления не отменяет факта его совершения, если договор уже прекратился. Процессуальные нормы соблюдены, возражений против рассмотрения дела по существу истец не заявлял.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материально-правовые ошибки. Они не учли, что уведомление о расторжении было отозвано, а стороны фактически достигли соглашения о продолжении арендных отношений. В силу статей 154, 155, 450.1 ГК РФ односторонняя сделка может быть отменена до её реализации, если другая сторона ещё не исполнила обязательства. Также суд первой инстанции нарушил статью 137 АПК РФ, завершив предварительное заседание, несмотря на заявление истца о необходимости представления дополнительных доказательств.
Суд кассации указал, что при новом рассмотрении необходимо оценить всю совокупность доказательств, проверить доводы сторон и установить, имело ли уведомление правовые последствия с учётом его отзыва.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 474, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА НЕУСТОЙКИ, НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОТНОШЕНИЯМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПОСКОЛЬКУ ЕГО ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СФЕРОЙ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Постановление АС Центрального округа от 12.05.2026 по делу А35-12471/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 12.05.2026 по делу А35-12471/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Россети Центр» в лице филиала «Курскэнерго» обратилось к муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» с иском о взыскании пени за несвоевременную оплату услуг по передаче электрической энергии. Требования касались двух периодов: сентябрь 2020 — март 2022 года и апрель-май 2022 года, а также последующих начислений до 15 ноября 2024 года. Стороны связаны договором №4600/08573/18 от 05.12.2018 об оказании услуг по передаче электроэнергии.
В июне 2022 года между сторонами заключено соглашение о реструктуризации задолженности за указанные периоды. Ответчик не исполнил обязательства, после чего истец односторонне отказался от соглашения с 15.11.2024. Истец рассчитал пеню исходя из ключевой ставки ЦБ РФ на момент начисления.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с предприятия 17 920 664 рубля 35 копеек пени за период с 02.10.2022 по 15.11.2024 и 3 265 611 рублей 17 копеек за период с 30.10.2023 по 15.11.2024. Остальная часть иска отклонена. Суд применил Постановление Правительства РФ № 474, ограничив размер пени минимальным значением ключевой ставки ЦБ РФ на 27.02.2022 или на день оплаты.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о правомерности применения Постановления № 474 и отказав в применении статьи 333 ГК РФ для снижения неустойки.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ПАО «Россети Центр») настаивал, что расчет пени должен производиться по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей на дату начисления, в соответствии со статьей 26 Закона об электроэнергетике. Поскольку спор не связан с жилищными отношениями, применение Постановления № 474 было неправомерным.
Оппонент (МУП «Горводоканал») возражал против отмены судебных актов, считая их законными и обоснованными. Поддерживал применение Постановления № 474 как специальной нормы, регулирующей порядок начисления пени при оплате коммунальных и энергетических услуг в установленные сроки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, распространив действие Постановления Правительства РФ № 474 на правоотношения, не относящиеся к жилищным. Это постановление принято во исполнение закона о регулировании жилищных отношений и не распространяется на договоры энергоснабжения юридических лиц. Аналогичная позиция закреплена в определении Верховного Суда РФ от 17.12.2024 № 305-ЭС24-17268. Кассационный суд указал, что требуется дополнительная оценка доказательств и проверка доводов ответчика, включая ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
УСЛОВИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗДАНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ИЗ СОСТАВА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ САМО ПО СЕБЕ НЕ СОЗДАЕТ ОТДЕЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЕЕ ВНЕСЕНИЮ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Постановление АС Московского округа от 12.05.2026 по делу А40-202957/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 12.05.2026 по делу А40-202957/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Департамент городского имущества города Москвы обратился к Банку ВТБ (ПАО) с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 225 713 руб. 86 коп. за пользование земельным участком по адресу: г. Москва, ул. Богданова, вл. 50, в период с 15.10.2018 по 26.07.2024, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Истец указал, что банк использовал землю без заключения отдельного договора аренды и без уплаты соответствующих платежей, хотя обязанность платить за землю вытекает из принципа платности землепользования.
Спор возник на основании договора аренды нежилого помещения от 20.07.2001 № 08-00213/01, дополненного соглашением от 15.10.2018, в котором указано, что арендная плата за помещение не включает плату за пользование земельным участком.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства в Арбитражном суде города Москвы, затем обжаловано в апелляции.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с Банка ВТБ (ПАО) неосновательное обогащение за период с 18.03.2022 по 26.07.2024 в размере 102 115 руб. 22 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.08.2024 по 20.01.2025 — 8 917 руб. 37 коп., а также последующие проценты до дня фактического исполнения. Отказано в части требований, превышающей срок исковой давности.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, поддержав выводы о наличии неосновательного обогащения и правомерности его взыскания.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — Банк ВТБ (ПАО): указал, что согласно п. 2 ст. 654 ГК РФ арендная плата за здание или помещение включает плату за пользование земельным участком, если иное прямо не предусмотрено договором. Поскольку отдельное условие об оплате земли отсутствует, а размер такой платы не согласован, применение норм о неосновательном обогащении недопустимо.
Оппонент — Департамент городского имущества города Москвы: не представил отзыв на кассационную жалобу, фактически не оспорил доводы заявителя.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции признал, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, в частности п. 2 ст. 654 ГК РФ, а также проигнорировали специальный характер норм о договоре аренды по отношению к нормам о неосновательном обогащении.
Указание в договоре, что арендная плата не включает плату за землю, само по себе недостаточно для вывода о наличии отдельной обязанности по оплате землепользования, если не согласован размер или порядок определения такой платы.
Ссылка на п. 22 Постановления Пленума ВАС РФ № 11 и п. 9 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2016) подтверждает, что при отсутствии отдельного соглашения плата за землю входит в арендную плату, и применение ст. 1102 ГК РФ исключено.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью, отказал в удовлетворении всех исковых требований и взыскал с Департамента городского имущества города Москвы в пользу Банка ВТБ (ПАО) расходы по госпошлине в размере 80 000 рублей.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПЛАТА ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ НА СУММУ ПОЛУЧЕННОГО ЛИЗИНГОДАТЕЛЕМ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ С ЭТОГО МОМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ СЧИТАЕТСЯ ВОЗВРАЩЕННЫМ
Постановление АС Московского округа от 12.05.2026 по делу А40-72721/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 12.05.2026 по делу А40-72721/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Артамонов Дмитрий Сергеевич обратился к ПАО «Лизинговая компания „Европлан“» с иском о взыскании денежных средств в размере 708 461,20 руб. как итогового сальдо по договору лизинга № 2558322-ФЛ/МСК-21 от 20.01.2021 на транспортное средство Kia K5.
Договор был расторгнут после конструктивной гибели автомобиля 03.11.2022. Лизингодатель получил страховое возмещение 1 960 000 руб., но позже вернул часть суммы — 1 610 000 руб. — страховщику из-за удержания годных остатков лизингополучателем. Годные остатки были изъяты 29.10.2024 и проданы 21.11.2024 за 1 300 000 руб.
Предприниматель провел расчет встречных предоставлений и заявил о наличии неосновательного обогащения со стороны лизинговой компании. Спор возник из-за методики определения платы за финансирование и стоимости возвращенного имущества.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ПАО «ЛК „Европлан“» в пользу ИП Артамонова Д.С. неосновательное обогащение в размере 23 524,14 руб. Суд исходил из того, что совокупные поступления лизингодателя превышают объем предоставленного финансирования с учетом платы за него, убытков и пени.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о размере сальдо. Суды учли сумму страхового возмещения и выручку от продажи годных остатков, но рассчитали плату за финансирование до даты реализации имущества — 21.11.2024.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ИП Артамонов Д.С.) указал, что суды неправильно определили период начисления платы за финансирование, включив в него время после получения страхового возмещения. По его мнению, с момента выплаты страхового возмещения 20.04.2023 финансирование должно считаться возвращенным, и дальнейшее начисление процентов недопустимо.
Оппонент (ПАО «ЛК „Европлан“») настаивал, что плата за финансирование должна начисляться до фактического возврата средств, а поскольку окончательное погашение произошло только после реализации имущества, период начисления до 21.11.2024 является правомерным. Также подчеркивалось, что поведение лизингополучателя затянуло процесс урегулирования задолженности.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, допустив неполную оценку обстоятельств. В частности, они не учли, что с момента получения страхового возмещения 20.04.2023 лизингодатель фактически получил средства, покрывающие основную часть финансирования, и дальнейшее начисление платы за него требует дополнительного обоснования.
Кассация сослалась на пункт 24 Обзора судебной практики ВС РФ от 27.10.2021, согласно которому при утрате предмета лизинга момент возврата финансирования следует соотносить с получением страхового возмещения. Также суд указал на необходимость проверки добросовестности и разумности действий лизингодателя при реализации имущества.
При новом рассмотрении требуется оценить поведение сторон после конструктивной гибели ТС, пересчитать плату за финансирование с учетом всех этапов возврата средств и установить рыночность цены продажи годных остатков.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПЛАТА ЗА БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСА ВСЛЕДСТВИЕ САМОВОЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ РАСЧЕТНУЮ И ШТРАФНУЮ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, ЧТО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СУДУ ПРОИЗВОЛЬНО ИСКЛЮЧАТЬ КАРАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 по делу А46-20643/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 по делу А46-20643/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «ОмскВодоканал» обратилось к индивидуальному предпринимателю Остапенко Е. В. с иском о взыскании 1 036 081 руб. 06 коп. задолженности по единому договору холодного водоснабжения и водоотведения от 02.06.2021 № 24328. Спор возник из-за срыва контрольной пломбы на обводной задвижке автомойки 10.09.2024, что повлекло применение расчетного способа определения объема потребленной воды за период с 04.06.2024 по 11.09.2024. Общество указало на возможное использование обводной линии для безучетного потребления ресурса.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ответчика 208 423 руб. 29 коп., включая 100 645 руб. 56 коп. за фактическое потребление (на основе среднемесячных показаний) и 107 777 руб. 73 коп. — карательную составляющую, которую уменьшили по статье 333 ГК РФ. Отказано в остальной части иска.
Апелляционный суд изменил решение: отказался от метода средних показаний и пересчитал объем потребления исходя из технической возможности подключения через трубы Ду=25 мм и Ду=15 мм. Взыскал с предпринимателя 352 267 руб. 55 коп. без выделения штрафной составляющей, полностью отказавшись от карательного элемента.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «ОмскВодоканал») указал, что апелляционный суд ошибочно исключил штрафную составляющую при расчете безучетного потребления, поскольку срыв пломбы является основанием для применения карательного расчета. Также отметил, что выводы суда противоречат правовой природе презумпции самовольного потребления.
Оппонент (ИП Остапенко Е. В.) возражал против увеличения объема потребления, указывая на отсутствие технической возможности использования обводной линии Ду=50 мм, которая была заглушена. Поддержал подход апелляции, согласно которому объем должен рассчитываться только по реально действующим подключениям.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил нарушение норм материального права, полностью исключив штрафную составляющую из расчета, несмотря на наличие самовольного пользования ЦСХВ. Такое поведение абонента порождает обязанность по уплате не только фактического объема, но и меры гражданско-правовой ответственности. Однако установление размера штрафной части требует исследования фактических обстоятельств, что невозможно в кассации. Указана необходимость разграничивать расчетную и карательную составляющие с учетом позиций Конституционного и Верховного Судов РФ.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда в части отказа в удовлетворении иска и направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
СПРАВКА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, ОСНОВАННАЯ НА СВЕДЕНИЯХ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО РЕЕСТРА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА ИНОСТРАННОГО ЛИЦА ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.05.2026 по делу А56-93949/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.05.2026 по делу А56-93949/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Балтийский завод» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства в отношении иностранной компании Wartsila Solutions Oy, а также об обязании устранить нарушение прав.
Требование основано на наличии исполнительного листа, выданного по делу № А56-58393/2022. Сторона представила справку ТПП РФ и выписку из реестра Финского ведомства по патентам и регистрациям для подтверждения статуса иностранного юридического лица.
Суд первой инстанции оставил заявление без движения, затем — возвратил за ненадлежащее оформление документов. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция оставила заявление без движения 02.10.2025, указав на отсутствие доказательств статуса иностранного юридического лица и несоблюдение порядка направления копий документов. Заявителю было предложено устранить недостатки до 31.10.2025.
Определением от 05.11.2025 заявление возвращено, поскольку суд посчитал, что представленная справка ТПП РФ не имеет официального характера и не подтверждает юридический статус компании.
Апелляционный суд оставил определение без изменения. Он дополнил, что документы на иностранном языке представлены без нотариально заверенного перевода и что ТПП РФ не уполномочена выдавать справки о правовом статусе иностранного юридического лица.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы: справка ТПП РФ № 19/0158 содержит достоверные сведения из официального источника — реестра Финского ведомства по патентам и регистрациям, достаточные для подтверждения статуса иностранного юридического лица. Аналогичный документ ранее принимался судом в другом деле.
Оппонент: не представлено — лица, участвующие в деле, в заседание не явились, позиция в тексте акта не изложена.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не приняв во внимание, что справка ТПП РФ основана на открытых данных официального реестра Финляндии, что допускается пунктом 19 Постановления № 23.
Суды не учли, что аналогичный документ ранее принимался в том же суде по связанному делу. Отсутствуют сведения о попытках суда истребовать документы самостоятельно в порядке статьи 254 АПК РФ.
Документы, полученные из официальных источников иностранных государств, могут быть признаны достаточными для установления юридического статуса, даже если они не являются нотариально заверенными, при условии возможности их проверки.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию для проверки заявления по существу.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ОШИБКА СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ ПРИБОРА УЧЕТА, ПОВЛЕКШАЯ ЕГО НЕИСПРАВНОСТЬ, ИСКЛЮЧАЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ТАКОГО ПРИБОРА И ТРЕБУЕТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ СПОСОБОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ВЫХОДА ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 по делу А45-19525/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 по делу А45-19525/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт» обратилось к потребительскому кооперативу «Толмачевский» с иском о признании права произвести перерасчет объема покупки электрической энергии за период с июля по октябрь 2024 года. Основанием стало выявление сетевой организацией ошибки при монтаже приборов учета (обратная полярность трансформаторов тока), из-за которой фиксировались нулевые показания. Общество запросило увеличение объема потребления на 164 751 кВт*ч и мощности — на 193 кВт, что повлекло доначисление в размере 861 896,74 руб.
Кооператив не согласился с перерасчетом, указав на отсутствие его участия при проверке приборов учета и недостоверность актов проверки. В споре участвовало третье лицо — АО «Региональные электрические сети», проводившее проверку.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск. Суд установил, что ошибка подключения привела к искажению данных учета, а кооператив не доказал отсутствие потребления. На основании статей ГК РФ и пунктов Основных положений № 442 суд признал правомерность перерасчета по фактическому профилю нагрузки.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он подтвердил, что ошибка возникла при монтаже, а не вследствие действий потребителя, но наличие расхода через транзитного потребителя свидетельствует о реальном потреблении. При этом суд отметил, что ошибка сетевой организации не освобождает абонента от оплаты полученного ресурса.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (кооператив): акты проверки ПУ составлены без его участия и без фото-, видеофиксации, что делает их недопустимыми доказательствами; перерасчет по профилю нагрузки невозможен, если прибор считался исправным, а закон предусматривает только расчетные методы при выходе ПУ из строя.
Оппонент (АО «Новосибирскэнергосбыт»): ошибка в подключении ПУ подтверждена актами; перерасчет необходим для установления фактического потребления; кооператив пользовался энергией, что подтверждается наличием нагрузки у транзитного потребителя.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм процессуального и материального права. Они признали ПУ непригодным, но одновременно использовали его данные для перерасчета, что противоречит Основным положениям № 442: при выходе ПУ из строя применяется только замещающая информация (например, данные за аналогичный период). Суды не исследовали возможность применения таких способов и не сравнили заявленный объем с расчетным. Также не учтено, что проверка проведена без участия потребителя, что нарушает его права. Аналогичная позиция Верховного Суда РФ (Обзор от 22.12.2021) указывает: последствия действий сетевой организации не могут ложиться на абонента.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
БЫВШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ИСКА О ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ ОБЯЗАНА ПОДТВЕРЖДАТЬ РАСХОДЫ ПЕРВИЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, А НЕ ТОЛЬКО ОТЧЕТАМИ, СКОРРЕКТИРОВАННЫМИ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.05.2026 по делу А43-20032/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.05.2026 по делу А43-20032/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Товарищество собственников жилья «Ромашка» обратилось к ООО «Мастак Нагорный» с иском о взыскании 5 373 996 рублей 55 копеек неосновательного обогащения — денежных средств, полученных от собственников помещений на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, но неизрасходованных по целевому назначению. Истец также потребовал 1 165 518 рублей 02 копейки процентов за пользование чужими деньгами.
Спор возник после расторжения договора управления МКД по решению собственников от 11.11.2019 № 1 с прекращением полномочий ответчика с 01.05.2020. Новая управляющая организация — ТСЖ «Ромашка» — не получила от прежней управляющей компании ни спорные средства, ни акты выполненных работ.
Истец указал, что за период с 2014 по 2020 год Общество получило от собственников 20 035 691 рубль 69 копеек, а затраты на содержание составили 14 661 695 рублей 14 копеек, что подтверждает наличие неизрасходованного остатка.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция — Арбитражный суд Нижегородской области — отказал в иске решением от 14.01.2025. Суд исходил из публичной достоверности отчетов управляющей компании, в которых указано отсутствие положительного сальдо. Вывод был основан на скорректированных отчетах, представленных ответчиком после подачи иска.
Апелляционный суд оставил решение без изменения постановлением от 30.10.2025. Он признал допустимость корректировки отчетов и посчитал, что отсутствие первичных документов не опровергает их достоверность. Изменения в отчеты суд счел законными, поскольку закон не запрещает их внесение.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ТСЖ «Ромашка»):
— В отчетах допущена арифметическая ошибка, ведущая к занижению сальдо.
— Корректировка расходов на сумму более 1 млн рублей в год не подтверждена документально.
— Суды нарушили нормы процессуального права, не исследовав акты выполненных работ по форме № 761/пр Минстроя.
Оппонент (ООО «Мастак Нагорный»):
— Отчеты являются публично достоверными, их изменение разрешено законом.
— Представленные доказательства достаточны для подтверждения расходов.
— Истец не доказал факт нецелевого расходования средств.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права при распределении бремени доказывания. Ответчик, внесший изменения в отчеты, обязан был подтвердить их обоснованность первичными документами, чего сделано не было. Суды не проверили качество оказанных услуг и возможность получения экономии по части 12 статьи 162 ЖК РФ. Также не были исследованы условия договора управления и решения собственников о ремонте. Эти обстоятельства имеют значение для квалификации остатка как неосновательного обогащения или законной экономии.
Кассация сослалась на пункт 7 Обзора ВС РФ № 2 (2019) и пункт 35 Постановления Пленума ВС РФ № 13 от 30.06.2020, указав, что при отмене актов необходимо направить дело на новое рассмотрение с конкретными указаниями.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области для всестороннего исследования условий договора, первичных документов и обоснованности корректировок отчетов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
УПЛАТА АРЕНДАТОРОМ ШТРАФА ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ЛИШАЕТ АРЕНДОДАТЕЛЯ ПРАВА НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ЕСЛИ К МОМЕНТУ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ САМО НАРУШЕНИЕ НЕ БЫЛО УСТРАНЕНО В РАЗУМНЫЙ СРОК
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.05.2026 по делу А56-110339/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.05.2026 по делу А56-110339/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга обратился к индивидуальному предпринимателю Сапрыкину М.В. с иском о взыскании 462 105,70 руб. штрафа, расторжении договора аренды от 17.03.2014 № 03-А100044 и обязании освободить арендуемое помещение. Основанием стало нецелевое использование объекта — его использование для проживания третьих лиц, что противоречит условию о нежилом назначении помещения. Также истец потребовал представить документы технического учета по согласованной перепланировке, поскольку ответчик не выполнил это обязательство в течение 11 месяцев с даты заключения договора.
Спор возник после обследования объекта 10.04.2024, в ходе которого были зафиксированы нарушения: проживание неустановленных лиц и множественная перепланировка. Истец направил претензию от 24.06.2024, которую ответчик оставил без удовлетворения, после чего дело было передано в суд.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: взыскала штраф в размере 462 105,70 руб., обязала Сапрыкина М.В. представить документы технического учета в течение месяца с момента вступления решения в силу, установила судебную неустойку (1 000 руб. за неисполнение срока и 2 000 руб. ежемесячно при дальнейшем неисполнении), расторгла договор аренды и обязала освободить помещение. Суд исходил из существенного нарушения условий договора — нецелевого использования и обременения имуществом третьих лиц.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части расторжения договора и освобождения помещения, отказав в удовлетворении этих требований. Он посчитал, что уплата штрафа в ходе апелляции устранила нарушение, а расторжение договора является несоразмерной мерой, нарушающей баланс интересов сторон. В остальной части решение первой инстанции оставлено без изменения.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Комитет): указал, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального и процессуального права, не учел наличие существенного нарушения — нецелевого использования помещения и обременения правами третьих лиц. Подчеркнул, что уплата штрафа после подачи иска не устраняет основания для расторжения договора, предусмотренное пунктом 5.3.14 договора и статьёй 619 ГК РФ.
Оппонент (Сапрыкин М.В.): настаивал на законности постановления апелляции, считая, что уплата штрафа устранила нарушение, а расторжение договора в таких условиях является чрезмерной мерой. Утверждал, что интересы сторон должны быть сбалансированы, а прекращение договора недопустимо при устранённом нарушении.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил ошибку, игнорируя установленные факты нарушения целевого использования помещения и отсутствие доказательств устранения этого нарушения на момент рассмотрения дела в первой инстанции. Уплата штрафа в ходе апелляции не лишает арендодателя права на расторжение договора, если нарушение было существенным и не устранено своевременно. Суд сослался на статьи 450, 619 ГК РФ и пункт 8 информационного письма Президиума ВАС № 14, подтверждающий, что расторжение возможно только при неустранении нарушения в разумный срок. Поскольку нарушение не было устранено до вынесения решения первой инстанции, расторжение является соразмерным и обоснованным.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение первой инстанции, обязав нижестоящий суд исполнить первоначальное решение в полном объеме.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ВЫВОДЫ О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ ВОЗВРАЩЕННОГО ИЗ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА НЕ МОГУТ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ОДНОСТОРОННИХ АКТАХ ОСМОТРА, ЕСЛИ АРЕНДОДАТЕЛЬ НАРУШИЛ ДОГОВОРНОЙ ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ АРЕНДАТОРА, А СУД ПРИ НАЛИЧИИ СПОРА О ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕФЕКТАХ НЕ НАЗНАЧИЛ ЭКСПЕРТИЗУ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.05.2026 по делу А82-3959/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.05.2026 по делу А82-3959/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Сердюк Дарья Дмитриевна обратилась к ООО «Специнжтоннель» с иском о взыскании 6 000 000 рублей убытков в виде упущенной выгоды за период февраль – июль 2024 года.
Требование основано на договоре аренды оборудования от 20.12.2023 № 20-12-23ИП, по которому арендатор вернул рабочий орган тоннелепроходческого комплекса AVN 1200 в состоянии, не позволяющем дальнейшую эксплуатацию.
Истец утверждает, что оборудование возвращено с дефектами и в ненадлежащей комплектации, что сделало невозможным его сдачу в аренду, вызвав вынужденный простой.
Ответчик считает, что оборудование возвращено в рабочем состоянии с учетом нормального износа, а акты осмотра составлены без его участия и не подтверждают реального ущерба.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что оборудование возвращено в ненадлежащем состоянии, ответчик не доказал отсутствие вины и не представил возражений по дефектам в установленный срок. Учтены частичная оплата ремонта и передача расходных материалов.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился, что арендатор нарушил обязанность по возврату имущества в надлежащем состоянии, не проявил инициативы для совместного осмотра после получения претензии и не направил письменного несогласия с дефектами в течение трех рабочих дней, как предусмотрено договором.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Специнжтоннель»): истец не уведомил об осмотре в порядке, предусмотренном пунктом 4.3 договора; акты осмотра и дефектные ведомости составлены односторонне и без участия специалистов; суды не проверили добросовестность истца и несоизмеримость убытков затратам на ремонт.
Оппонент (ИП Сердюк Д.Д.): соблюдены условия договора, включая право на односторонний осмотр; ответчик получил все документы, но не заявил письменного несогласия и не направил представителя для осмотра; выводы о дефектах подтверждены фотофиксацией и актами.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил нарушение процессуальных норм: нижестоящие суды не проверили, было ли надлежащее извещение ответчика о месте и времени составления дефектной ведомости, как требует пункт 4.3 договора. Вывод о непринятии мер со стороны Общества противоречит письму от 31.01.2024, где ответчик запросил место и время осмотра.
Не исследованы сомнения в объективности актов осмотра и расхождения в счетах на ремонт. При наличии спора о техническом состоянии оборудования суд первой инстанции должен был назначить экспертизу по ходатайству ответчика, но этого не сделал.
Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении необходимо оценить переписку сторон, проверить соблюдение процедуры извещения, рассмотреть вопрос о назначении экспертизы и при необходимости привлечь ИП Рябова С.А. и ООО «МеталлоСтрой» в качестве третьих лиц.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННИКОМ ЧАСТЬЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА БЕЗ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ И ПОРОЖДАЕТ ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗМЕСТИТЬ НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ В РАЗМЕРЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.05.2026 по делу А56-88400/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.05.2026 по делу А56-88400/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Товарищество собственников жилья «Столярный переулок, 18» обратилось к индивидуальному предпринимателю Жаворонкову Илье Вадимовичу с иском о защите прав на общее имущество многоквартирного дома. Требования включали демонтаж самовольной перегородки, освобождение подвального помещения от вещей, связанных с коммерческой деятельностью, восстановление первоначального состояния помещений и взыскание неосновательного обогащения в размере 344 156,34 руб. за период с 12.04.2023 по 19.09.2024, а также процентов по ст. 395 ГК РФ.
Истец указал, что ответчик использовал подлестничное пространство парадной № 8 без согласия собственников для нужд ресторана и гостиницы, размещая там имущество, контролируя доступ и блокируя камеру видеонаблюдения. Часть требований была отклонена из-за прекращения деятельности ресторана и освобождения помещений.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично: обязал Жаворонкова демонтировать перегородку белого цвета размером 3,62 м х 2,20 м, взыскал 344 156,34 руб. неосновательного обогащения, 30 523,40 руб. процентов и 15 830 руб. госпошлины. Производство по части требований прекращено после отказа истца от них.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части взыскания неосновательного обогащения и процентов, указав, что использование общего имущества Жаворонковым как собственником помещений в доме соответствует его правам по ст. 36 ЖК РФ. Остальные положения решения оставлены без изменения.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — Товарищество — настаивало, что использование общего имущества Жаворонковым происходило без решения общего собрания собственников, что нарушает ст. 36 и 44 ЖК РФ. Представленные доказательства подтверждают факт самовольного занятия и коммерческого использования имущества, а также отсутствие согласия других собственников.
Оппонент — Жаворонков И.В. — возражал против жалобы, полагая, что как собственник помещений в МКД имеет право пользоваться общим имуществом в рамках ст. 36 ЖК РФ, а действия по установке перегородки и контролю доступа не выходят за пределы допустимого использования.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что выводы апелляционного суда противоречат фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. Пользование общим имуществом в долевой собственности возможно только по соглашению всех участников или решению общего собрания (ст. 247 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ). Ответчик не представил доказательств такого согласия. Применение ст. 1102 и 1105 ГК РФ при взыскании неосновательного обогащения обоснованно, поскольку расчет исходил из рыночных ставок, утвержденных правлением Товарищества. Апелляционный суд проигнорировал правовую позицию Президиума ВС из Обзора от 04.12.2013, касающуюся ограничений пользования общим имуществом.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда полностью и оставил в силе решение первой инстанции, обязав Жаворонкова демонтировать перегородку, взыскав неосновательное обогащение, проценты и судебные расходы, а также взыскав с него 50 000 руб. по кассационной жалобе.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ОБЪЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОТРЕБЛЕННОЙ В НЕЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПРИ НАЛИЧИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЕГО ПОКАЗАНИЙ, А НЕ ПО ФОРМУЛЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ТАКИМ ПРИБОРОМ
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.05.2026 по делу А56-71687/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.05.2026 по делу А56-71687/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» обратилось к гаражно-строительному кооперативу «Талисман» с иском о взыскании 290 289 руб. 35 коп. задолженности по оплате тепловой энергии, потребленной с января по март 2024 года, и 928 руб. 14 коп. неустойки.
Стороны заключили договор теплоснабжения от 20.12.2013 № 70009, по которому энергия поставлялась на нужды отопления автостоянки, являющейся встроенно-пристроенным нежилым помещением в многоквартирном доме.
Разногласия возникли по способу расчета объема потребленной энергии и применяемому тарифу. Истец использовал формулу, применимую при отсутствии индивидуального прибора учета, хотя такой прибор в ИТП автостоянки был установлен.
Спор затрагивает правильность применения норм ЖК РФ и Правил № 354 при определении объема коммунального ресурса в нежилом помещении, оборудованном собственным узлом учета.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с Кооператива 290 289 руб. 35 коп. задолженности и 336 руб. 35 коп. неустойки, отказав во взыскании остальной части неустойки.
Апелляционный суд не рассматривал дело по существу, поскольку отказал в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы и возвратил жалобу Кооператива.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — гаражно-строительный кооператив «Талисман» указал, что расчет задолженности произведён с нарушением Правил № 354: истец учел тепловые нагрузки на вентиляцию и применил неверную формулу, несмотря на наличие индивидуального прибора учета. Также заявитель настаивал на применении льготного тарифа.
Оппонент — публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» считает расчет обоснованным, поскольку прибор учета в ИТП автостоянки является частью ОДПУ, а не ИПУ, и льготный тариф к Кооперативу не применяется, так как он не относится к категории льготников по законодательству Санкт-Петербурга.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящий суд допустил ошибку в применении норм материального права, признав обоснованным расчет задолженности по формуле 3 (7) Правил № 354, применимой при отсутствии ИПУ, тогда как в ИТП автостоянки установлен прибор учета, который должен признаваться индивидуальным.
Кассационная инстанция указала, что при наличии ИПУ в нежилом помещении необходимо применять формулы 3 (1) и 3 (4) приложения № 2 к Правилам № 354, исходя из показаний как индивидуального, так и коллективного приборов учета.
При новом рассмотрении суду следует запросить у истца корректный расчет по правильной методике, провести сверку, проверить доводы сторон, в том числе о начислении платы за отопительную вентиляцию.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ВЫВОД О НЕСУЩЕСТВЕННОСТИ И УСТРАНИМОСТИ НАРУШЕНИЙ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ О СУБСИДИИ НЕПРАВОМЕРЕН, ЕСЛИ СУДЫ НЕ ОЦЕНИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕУСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ И ФАКТИЧЕСКОЕ НЕДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СУБСИДИРОВАНИЯ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.05.2026 по делу А32-4567/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.05.2026 по делу А32-4567/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края обратилось к индивидуальному предпринимателю Котову Сергею Петровичу с требованием о взыскании 4 165 530 рублей субсидии, предоставленной на создание модульного кемпинга «Маяк», а также процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки.
Субсидия выделена по соглашению от 17.10.2022 № 10-2022-087040 на цели финансирования затрат на создание кемпинга, включая обеспечение доступности для маломобильных групп, установку санузлов общего пользования и систем визуальной навигации. Срок достижения результатов — до 01.06.2023.
Предприниматель представил отчет о выполнении условий, но министерство его отклонило, мотивировав недостижением показателей. Проверка от 02.08.2023 подтвердила незавершенность работ. Министерство направило требование о возврате средств, после чего подало иск.
Контрольно-счетная палата Краснодарского края привлечена к делу в качестве третьего лица.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении требований. Суд указал, что факт нарушения сроков не является основанием для возврата субсидии, а выявленные недостатки (в части доступности и санузлов) признаны устранимыми. Доказательств нецелевого использования средств не представлено.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводом об отсутствии существенных нарушений, повлекших необходимость возврата субсидии, и отметил, что предприниматель частично выполнил обязательства, в том числе разместил четыре объекта размещения вместо трех. Нарушения в области доступности и навигации признаны несущественными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Министерство): предприниматель представил недостоверный отчет; акт контрольного обмера от 02.08.2023 подтверждает отсутствие объектов доступности, санузлов общего пользования и двух систем визуальной навигации; нарушения не устранены спустя два года, что свидетельствует об их неустранимости и нецелевом использовании средств.
Оппонент (предприниматель): кемпинг функционирует с 01.06.2023, условия субсидии выполнены; наличие кнопки вызова персонала обеспечивает доступность; часть недочетов устранена или имеет техническое обоснование; административные штрафы не доказывают нецелевое использование субсидии.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материальные ошибки: не исследовали в совокупности и взаимосвязи представленные доказательства, включая акты осмотров от 02.08.2023 и 29.05.2025, фотоматериалы и платежные документы. Выводы о выполнении условий субсидии противоречат фактическим данным — отсутствуют два санузла общего пользования, системы навигации и полноценная доступность для инвалидов. Установка кнопки вызова без штатного персонала и пандусов не обеспечивает реальной доступности. Суды не оценили доказательства о неработоспособности кемпинга в летний сезон и отсутствии приема туристов. Выводы о "устранимости" нарушений опровергаются их сохранением спустя два года. Кассационный суд указал на необходимость всестороннего исследования обстоятельств при новом рассмотрении, в том числе — возможности назначения судебной экспертизы по вопросам доступности.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТОРОНОЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ОБОСНОВАНИЕ СВОИХ ДОВОДОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СУДА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕУВАЖЕНИЕМ К СУДУ И НЕ ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФА, В ОТЛИЧИЕ ОТ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИСТРЕБОВАННЫХ СУДОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Постановление АС Центрального округа от 13.05.2026 по делу А62-7805/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 13.05.2026 по делу А62-7805/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая компания "Прогресс" обратилось к ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" с иском о взыскании неосновательного обогащения на сумму 45 646 464 рубля 46 копеек.
Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, взыскав с ответчика 45 597 354 рубля 46 копеек и расходы по госпошлине.
В ходе апелляционного производства суд дважды откладывал рассмотрение жалобы ответчика, обязывая конкурсного управляющего представить документы. Управляющий не представил запрошенные материалы и не явился в заседание.
Апелляционный суд наложил на конкурсного управляющего судебный штраф в размере 5 000 рублей за неисполнение его требований, что стало предметом кассационной жалобы.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск ООО "ПТК "Прогресс" частично, взыскав сумму неосновательного обогащения и судебные расходы. Мотивировано это было установленными фактами неправомерного получения денежных средств.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, но дополнительно вынес определение от 15.01.2025 о наложении судебного штрафа в 5 000 рублей на конкурсного управляющего ООО "ИДК" за неисполнение требований суда по представлению документов, расценив это как неуважение к суду.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — конкурсный управляющий Курынов О.С. — указал, что наложение штрафа произведено без ссылки на конкретную норму права. Представление доказательств по собственным возражениям не является обязанностью, поэтому их непредоставление не может квалифицироваться как неуважение к суду.
Оппонент (истец) не представил возражений: стороны были извещены надлежащим образом, но в заседание кассационного суда не явились, позиция в материалах дела не изложена.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что наложение штрафа за непредставление доказательств, предложенных судом по собственной инициативе в рамках статьи 66 АПК РФ, недопустимо, если речь идет не об истребовании, а о предложении представить материалы в обоснование требований или возражений.
Непредставление таких доказательств не влечёт ответственности за неуважение к суду, поскольку это регулируется иными нормами процессуального права. Суд апелляционной инстанции не учёл разъяснения Пленума ВС РФ от 04.06.2024 № 12, согласно которым штраф возможен только при невыполнении обязанности по представлению истребуемых доказательств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда о наложении судебного штрафа и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ВЛАДЕЛЕЦ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА НЕ НЕСЁТ ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ПОТЕРЬ В СЕТЯХ, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2026 по делу А45-7211/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2026 по делу А45-7211/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Союз-10» с иском о взыскании 1 180 586 руб. 17 коп. задолженности по оплате потерь электрической энергии, возникших при перетоке электроэнергии через принадлежащие ответчику объекты электросетевого хозяйства — кабельную линию 2КЛ-10кВ и трансформаторную подстанцию ТП-27х.
Переток происходил в период с 01.02.2023 по 31.01.2025 к энергопринимающим устройствам иных потребителей. Договор энергоснабжения между сторонами отсутствовал. Истец ссылался на обязанность владельца сетей компенсировать потери, даже при отсутствии договора.
Ответчик указывал, что часть сетей, через которые проходил переток, не принадлежит ему, а расчет истца включает потери в внутриквартальных сетях 0,4 кВ, находящихся в собственности других лиц или бесхозных.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск полностью. Суд исходил из того, что ответчик является собственником спорных объектов, подтвержденного выпиской из ЕГРН, и не представил доказательств выбытия имущества или иного объема потерь. Расчет истца признан обоснованным.
Апелляционный суд изменил процессуальный порядок, перейдя от упрощенного производства к исковому, привлек третьи лица и оставил решение без изменения, но отменил его и принял новый судебный акт, также удовлетворив иск. Суд подтвердил статус ответчика как надлежащего, признал правомерность расчета потерь как разницы между показаниями головных и конечных приборов учета.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Союз-10» и Ермаков А.В.): компания не является надлежащим ответчиком, поскольку границы ее сетей включают лишь участок до ТП-27х, а далее — сети иных владельцев; расчет потерь ошибочен, так как не исключены потери в чужих сетях; использованы показания ПУ, установленные вне границ балансовой принадлежности; договор безвозмездного пользования подтверждает передачу объектов.
Оппонент (АО «Новосибирскэнергосбыт»): владелец объектов электросетевого хозяйства обязан оплачивать потери независимо от наличия договора; расчет соответствует нормам Правил № 861 и Основных положений № 442; ответчик не доказал фактическое выбытие имущества; сделки с аффилированными лицами не свидетельствуют о реальном переходе эксплуатационной ответственности.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили правила исследования доказательств, не определив границы балансовой принадлежности и не проверив, включены ли в расчет потери в сетях, не принадлежащих ответчику. По закону, объем подлежащих оплате потерь не может включать потери на участках вне зоны ответственности владельца. Бремя доказывания достоверности расчета лежит на истце, однако суды не выяснили, как соотносятся показания ПУ конечных потребителей с границами сетей ответчика. Вывод о правильности расчета признан преждевременным.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ВОЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОБЯЗАННОСТИ СОГЛАСОВАТЬ НОВОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ НЕПРАВОМЕРНО, ПОСКОЛЬКУ СОЗДАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ТАКИХ МЕСТ ОТНОСИТСЯ К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.05.2026 по делу А32-52861/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.05.2026 по делу А32-52861/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Кавказский стекломонтаж» обратилось к департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации города Краснодара и Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю с требованием перенести контейнерную площадку для сбора ТКО, расположенной в непосредственной близости (менее 1 м) от его здания на ул. Конечной, д. 2 в Краснодаре.
Истец указал, что размещение площадки нарушает санитарные нормы, установленные СанПиН 2.1.3684-21, а также создает угрозу пожарной безопасности. Требования были изменены: истец просил возложить на Роспотребнадзор обязанность согласовать новое место для площадки, а на департамент — перенести её на расстояние не менее 20 м и не более 100 м от зданий.
Спор возник из договорных отношений по обращению с твердыми коммунальными отходами, где ключевым вопросом стало соблюдение санитарных норм при размещении контейнерной площадки.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования общества в полном объеме. Суд признал, что размещение контейнерной площадки ближе 1 м от здания нарушает СанПиН 2.1.3684-21, а также права истца на благоприятную среду. Обязанности по переносу площадки и согласованию нового места были возложены на департамент и Роспотребнадзор соответственно.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что спорная площадка не соответствует санитарным нормам, а департамент не доказал невозможность её переноса. При этом апелляция не проверяла правомерность возложения обязанности на Роспотребнадзор.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (департамент): Площадка была включена в реестр с 2019 года, до введения СанПиН 2.1.3684-21, поэтому новые нормы на неё не распространяются. Расформирование площадки нарушит доступ населения к вывозу ТКО и противоречит санитарным требованиям о максимальном удалении в 100 м.
Оппонент (Управление Роспотребнадзора): Оно не наделено полномочиями по созданию или согласованию мест размещения контейнерных площадок. Такие функции относятся к органам местного самоуправления. Решение суда не содержит способа исполнения, что делает его неправом применимым.
🧭 Позиция кассации
Суды неправильно применили нормы материального права, возложив на Управление Роспотребнадзора обязанность по согласованию нового места для контейнерной площадки. В соответствии с Положением об Управлении и Правилами обустройства площадок, такая функция относится исключительно к органам местного самоуправления — в данном случае к департаменту. Управление осуществляет контроль, но не принимает решений о размещении площадок. Данный вывод подтверждается пунктом 24 Обзора судебной практики ВС РФ от 13.12.2023.
📌 Итог
Отменить решение и постановление апелляции в части удовлетворения требований к Управлению Роспотребнадзора и отказать в этой части в иске, в остальном оставить судебные акты без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа