Shokobear (Олег Зайцев о банкротстве)
7.32K subscribers
464 photos
34 videos
117 files
1.13K links
Для любящих банкротное право, шоколад и плюшевых мишек. 18+

Автор канала - Олег Романович Зайцев, председатель Банкротного Клуба, доцент Российской школы частного права.

http://privlaw.ru/persons/zaytsev-oleg-romanovich/
https://boosty.to/oleg.r.zaitsev
Download Telegram
Forwarded from Loader from SVO
Ну что за красота!

Из статьи доцента юрфака СПбГУ А.А. Ференс-Сороцкого "О низкопоклонстве перед Западом".

"Обоснование использования эстоппеля заключается в голословных ссылках его сторонников на общеизвестность этого принципа в странах англосаксонского права. От того, что данный принцип действует в Америке и там он вполне воспринят, вовсе не следует, что в России он приведет к подобным результатам. В США легализованы и гомосексуальные браки, и многие другие странные юридические институты, но это не значит, что их необходимо заимствовать, даже если сами американцы на этом настаивают".

Смело работает автор, бескомпромиссно!

Признают, что ни разу не встречал "обоснование необходимости применения принципа эстоппель" тем, что он есть в англосаксонском праве.

Более того, он всегда у нас в Кодексе был в ст. 10. Только мы ее читать правильно научились относительно недавно.
Соглашусь с тем, что позицию КС надо толковать максимально ограничительно, ибо это самый неудачный вариант сочетания банкротства и преимущественного права. По хорошему, при продаже на банкротных торгах преимущественное право вообще не нужно, ибо и так любой может участвовать в торгах и побеждать ценой, но если и сохранять его зачем то в этом случае, то лучше всего так, как это предписал ВАС в Обзоре по преимущественному праву в ЗАО.
В ООО тем более не нужно преимущественное право на банкротных торгах, поскольку в Законе об ООО есть специальная норма, что нужно согласие других участников для перехода доли к победителю торгов
Forwarded from Ничего нового для образованного юноши (Айнур Шайдуллин)
Об универсальности позиции КС РФ о порядке реализации преимущественного права на торгах, закрепленной в постановлении КС РФ № 23-П.

Моя позиция по этому вопросу совпадает с тем, что однажды разъяснил Верховный Суд РФ: преимущественное право должно реализовываться путем предложения цены, которая сформировалась на торгах. Лучший способ определения цены – это свободные торги. И никакая оценка ее не заменит. Поэтому самый справедливый способ – это предложить эту цену сособственнику. По крайней мере такой логикой руководствовался ВС РФ.

Мне также симпатична старая позиция ВАС РФ, что лицо, имеющее преимущественное право, может реализовать свое преимущественное право путем непосредственного участия на торгах. Однако делать участие на торгах обязательным условием реализации преимущественного права вызывает у меня сомнения.

Из текущей редакции законопроекта, разработанной Минэкономразвития во исполнение постановления КС РФ, следует, что законодатель не воспримет вероятнее всего позицию КС РФ в качестве универсального решения проблемы реализации преимущественного права на торгах.

Поэтому я полагаю, что позицию КС РФ до внесения изменений в законодательство, необходимо толковать максимально ограничительно.

Так, Верховный Суд РФ передано дело, в котором суды решили при реализации преимущественного права участника ООО в отношении реализуемой доли на торгах, применить подход, который предусмотрел КС РФ в своем постановлении применительно к статье 250 ГК РФ, то есть предложить участнику выкупить долю до проведения торгов по оценочной стоимости.

АС УО указал, что «ранее существовало и широко применялось правовое регулирование (определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 No 306-ЭС19-22343), исходившее из необходимости обеспечения сособственнику реализации преимущественного права выкупа доли путем направления предложения о заключении договора по цене, предложенной победителем торгов, то есть после определения победителя торгов.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации No 23-П от 16.05.2023 изменило практику реализации преимущественного права покупки собственником доли в праве на имущество. Согласно новому подходу, это право может быть реализовано до начала торгов, а не по итогам их проведения, как ранее было закреплено в пункте 18 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации No 3 (2020)
».

Я считаю, что подход КС РФ не самый оптимальный и не стоит его толковать расширительно. Верховный Суд РФ посчитал обонованными аргументы финансового управляющего, который не согласился с применением упомянутого постановления КС.
🇮🇹ПРАВА ПРИ РАЗВОДЕ В ИТАЛИИ

В Италии при разводе суд может рассмотреть вопрос о предоставлении жилья жене, особенно если она нуждается в нем для проживания или для заботы о детях. Решение по этому вопросу зависит от конкретных обстоятельств дела и может быть принято судом в рамках раздела имущества и учета интересов всех сторон.

Например, в отличие от России, где жена не будет иметь никаких прав проживания в квартире, приобретеной мужем до брака, в дар или по наследству, и тем более на имя посторонних лиц, в Италии такое право может устанавливаться судом, если будет доказано, что именно в этой квартире семья жила до бракоразводного процесса.

На мужа может быть возложена обязанность оплачивать часть и полностью коммунальных услуг и т.п.

Читайте также:

Алименты и пособия на содержание супруга в бракоразводном процессе Италии

Бракоразводный процесс в Италии: сепарация, алименты, место жительства детей и супругов.

Алименты в Италии. Кто имеет право и каков порядок взыскания?

Перемещение ребенка матерью за границу без согласия отца

Суд Италии обязан заслушать ребенка

Выбор фамилии ребёнку в Италии

Италия: право на алименты при супружеской неверности

Уменьшение алиментов в Италии при переезде ребенка к отцу после сепарации

Арест на имущество и исполнительное производство в Италии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Concursus Creditorum
The_New_Italian_Regulation_of_Avoidance_of_Acts_within_the_Insolvency.pdf
194.4 KB
Италия похоже - одна из немногих стран, где есть регулирование оспаривания внутригрупповых сделок. Art. 290(1) and (2) Кодекса о кризисе и банкротстве (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) закрепляет право управляющего должником, входящего в группу, оспаривать сделки («акты и договоры»), совершенные до банкротства и направленные на перевод ресурсов в другую компанию группы в ущерб интересам кредиторов дочернего общества. Срок на оспаривание 5 лет.

Введена также опровержимая презумпция о возможности оспаривания таких сделок, поскольку от бенефициаров сделки требуется доказать отсутствие знания о вредоносном характере сделки для кредиторов дочернего общества.

Автор заметки отмечает некоторые проблемы с вордингом введенного регулирования. Она также указывает, что введенный режим оспаривания похож на режим оспаривания, установленный для оспаривания сделок между супругами (связанными лицами). В обоих режимах управляющему не надо доказывать злонамеренности должника и причинения вреда кредиторам. В свою очередь супруг или компания могут избежать ответственности только если они докажут, что не были осведомлены о причинении вреда кредиторам.

По этой короткой заметке сложно получить целостную картину. Кто владеет итальянским, могут посмотреть поглубже. Вполне тема для статьи. Должно быть полезно, учитывая стремление нашего ВС заигрывать с концептом «интерес группы» как нового вида иммунитета от оспаривания внутригрупповых сделок.
Написал на zakon.ru пост в поддержку позиции о том, что собственник недвижимости должен при ее возврате ему от незаконного владельца возмещать расходы на уплату поимущественных налогов, понесенные таким незаконным владельцем за время, когда он владел ею и она была зарегистрирована за ним, в поддержку такой позиции заявителя жалобы по делу Газпром центрремонт пр. Научный-6, которая будет рассматриваться 21 мая СКЭС ВС РФ
Не согласен с Романом в том, что компаративный аргумент не имеет никакой самостоятельной ценности. Право это наука, оно существует объективно, и если в большом количестве старших исторически правопорядков есть устойчивое решение, то это само по себе признак его верности (хотя конечно же можно с ним аргументированно спорить). Сравнивая с медициной - если во многих странах какое-то заболевание давно и успешно лечат одним и тем же лекарством, то это серьезный довод в пользу его применения в любой другой стране. Поэтому идея отрицания значения компаративистики не просто антиправовая, но и антинаучная
P.S. Ну и конечно, заимствовать нужно французскую систему противопоставимости :-)
Forwarded from Loader from SVO
Продолжаем чтение леденящей душу статьи доцента юрфака СПбГУ А.А. Ференс-Сороцкого «О низкопоклонстве перед Западом».

Такая цитата из нее.

«Болезнью современной юридической интеллигенции, особенно либерального толка, как и ее предшественников дореволюционного времени, является ее некритичное, оголтелое западничество, когда любую юридическую новеллу нет необходимости обосновывать, взвешивать, достаточно сказать, что это институт, принятый на Западе, особенно в Англии и Америке».

Я не могу припомнить ни одной дискуссии из тех, в которых я участвовал, когда предложение обосновывалось тем, что «так у немцев (англичан, французов и пр.), поэтому у нас должно быть так же».

Вспомним хотя бы одну из самых яростных дискуссий последних лет - о банкротном приоритете арестного залога.

Его сторонники никогда не приводили в качестве аргумента, что это есть у немцев, французов, англичан и американцев. Если так сказать, то над тобой просто посмеются и ты проиграешь дискуссию.

Мне кажется, автор искренне считает любые сравнительно-правовые исследования аргументом «а так в Америке и потому должно быть у нас».

Но это же нелепо!

Компаративистика как раз и нужна для того, чтобы понять, может такой же институт быть у нас или нет.

Именно компаративный анализ (а не почвеннические лозунги «Мы русские, у нас свой путь») выявляют возможность и невозможность того, что Алан Уотсон метко назвал legal transplants, то есть, пересадкой правовых институтов.

Глупо отрицать, что она происходит. Причем по всему миру, а не только в России.

Взять хотя бы регистрацию недвижимости. Почему нам надо было заимствовать немецкую систему поземельных книг, а не французскую систему противопоставимости оглашенных сделок?

Ответить на этот вопрос без внимательного изучения обеих невозможно.

Правда, за это можно и от Ференс-Сороцкого получить ярлык бездумного юриста-либерала, пресмыкающегося перед Западом.
👨‍⚖️Суд в Москве запретил распространение объявлений о свободных вакансиях с припиской «только для славян»

Такие объявления незаконны и нарушают интересы государства и общества, отметили в суде.
Forwarded from LetterRogatory v.2
А.Г. Гойхбарг - Взыскание налогов в других странах.

Довелось рецензировать ВКР, в рамках которой затрагивается интересный вопрос о возможности включения, а также приоритетности налоговых требований иностранного государства в рамках банкротства.

Как в этой связи было не вспомнить статью А.Г. Гойхбарга про (не) возможность признания иностранных решений по налоговым делам.

Изложенное показывает как важно знать работы классиков, поскольку в них можно найти информацию практически по любой правовой теме.

P. S . Разговор с иностранным финиспектором о любви
Прочитал, что в прошлом году в Хорватии суд впервые в истории этой страны возбудил дело о банкротстве местной религиозной организации.
У нас п. 1 ст. 65 ГК запрещает банкротство религиозных организаций, но этот запрет мне представляется основанным на ошибочном отождествлении процедуры банкротства имущественной массы и процедуры ликвидации лица (юридического). Если в банкротстве граждан мы уже хорошо научились различать должника и конкурсную массу, то у юрлиц до сих пор их чаще всего отождествляют. Религиозная организация хороший пример того, что и при банкротстве юрлиц их надо разделять: если имущество и долги такого должника могут быть ликвидированы или реструктурированы, то некоммерческая личность такой организации (как и у граждан) затрагиваться процедурой банкротства не должна.
Недавно в РШЧП начал один толковый студент писать работу про это, но не довел до конца, так что тема ждет своих исследователей.
В эту пятницу 17 мая буду в Омске рассказывать про оспаривание сделок при банкротстве и субсидиарную ответственность, приходите!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Опубликован Обзор практики ВС РФ по банкротству за 2023 год
Только недавно в АС Иркутской области был назначен новый председатель и вот уже две радующие новости: наконец в этом суде появилась возможность участия в заседании онлайн и открылся ТГ-канал суда
В издательстве Edward Elgar вышел новый комментарий к Европейскому регламенту о трансграничном банкротстве и имплементирущему его законодательству стран ЕС
Forwarded from Ничего нового для образованного юноши (Айнур Шайдуллин)
На рассмотрение Верховного Суда РФ передано важнейшее дело о солидарности обязательств по поручительству и субсидиарной ответственности КДЛ.

Несколько упрощая фабулу, кейс состоит в следующем: поручитель по кредиту банка был одновременно привлечен к субсидиарной ответственности. Банк распорядился требованием по субсидиарной ответственности путем его уступки цессионарию. Однако суды несмотря на такую уступку требований по субсидиарной ответственности сочли правомерным включение требований банка в РТК поручителя-КДЛ.

Ранее позиция о солидарности требований по поручительству и субсидиарной отвественности такого КДЛ в банкротстве была сформулирована в деле Банка ВТБ.

Между тем суды не учли, что из правила п. 1 ст. 384 ГК следует, что в случае уступки одного солидарного требования, по общему правилу, считаются уступленными все иные солидарные требования. Мы, например, это обсуждали применительно к делу Силиных. Поэтому в случае уступки требования по СО, было фактически уступлено и требование по поручительству.
В вышедшем позавчера Обзоре практики по банкротству за 23й год целых 5 пунктов посвящены рассмотрению дел о несостоятельности застройщиков🏗️

Однако лично мое внимание привлек пункт 10👇

«Требования граждан, вытекающие из зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, включаются в реестр застройщика самим арбитражным управляющим, а исключаются из реестра в судебном порядке на основании его заявления (или заявления иного заинтересованного лица)».

Там еще по тексту подробно про автоматический характер включения требований и то, что дольщик не должен нести риски бездействия управляющего в контексте передачи объекта застройки Фонду🤬

Помню как мы впервые добились такой практики в 21 году в 10м ААСе, а потом формулировки из Постановления начали копипастить остальные суды©️

И вот, спустя три года позиция добралась до Обзора ВС💪

Пруфлинк по ссылке (см. стр. 15)🔗

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/02a83c62-fe79-4a7a-bcc2-f320c262bba6/8c79b038-1c0f-4929-ac83-cfbf6f4118dd/A41-65911-2019_20210528_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏠 Вопросы исковой давности при оформлении недвижимости на иное лицо

#цивилистика_ютуб
#цивилистика_банкротство

Разграничение фраудаторных и симулятивных сделок, особенности отношений между подставным лицом и бенефициаром для целей применения исковой давности и оспаривания сделки, надлежащий способ защиты в ситуациях оформления имущества должника на подставных лиц, применение комиссионной модели в правоотношениях, связанных с недвижимостью – эти и многие другие темы поднимались в ходе семинара «Оформление имущества на подставных лиц: анализ Определения ВС РФ от 06.03.2024 № 305-ЭС20-20127(20) (дело Балаян)» 4 апреля 2024 года.

Почти треть отведенного времени заняли ответы на многочисленные вопросы слушателей. Приведем ответы на некоторые из них:

🔺 Прав ли суд, который отказал в оспаривании сделки на том основании, что регистрация перехода права собственности является исполнением по сделке, и с этого момента начинается течение сроков исковой давности?

Нет, суд не прав, поскольку исполнением по договору купли-продажи является не только внесение записи в реестр, но и передача владения, которую опосредуют подписание акт-приема передачи, передача ключей и иные действия. Если будет установлено отсутствие факта передачи владения, положения об исковой давности применяться не будут.

🔺 Правомерна ли ситуация покупки квартиры брату с договоренностью о том, что он пользуется ею временно?

Здесь необходимо сместить акцент с внешних отношений (бенефициара и контрагента по сделке) на внутренние (бенефициара и лица, на которое оформляется актив). В данном случае имело место оформление актива на подставное лицо, которое выглядело как предоставление ссуды брату на приобретение жилья.

Если в данном случае в дальнейшем брат проявит неблагодарность и заявит притязания на квартиру, нарушив первоначальную договоренность, исковая давность будет исчисляться. Если же договоренность не будет исполнена, положения об исковой давности применяться не будут, и в случае банкротства бенефициара, на деньги которого фактически приобреталась недвижимость, квартира должна будет включаться в его конкурсную массу.

Услышать ответы на все остальные вопросы можно в полной записи семинара:

https://civilistclub.ru/event/20240404?utm_source=tg&utm_medium=organic+&utm_campaign=0404024

🎞 Также предлагаем посмотреть отрывок дискуссии на тему разграничения внешних и внутренних отношений для целей исковой давности:

https://youtu.be/5mQD2cVZLrE