Риски Частного Капитала
935 subscribers
3 photos
1 file
550 links
Download Telegram
Австралийский учёный-компьютерщик Крэг Райт (Dr Craig Wright) не смог доказать в Высоком Суде, что является изобретателем биткоина, скрывающимся за псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto).
 
Доказательства обратного были настолько overwhelming, что, как пишет the Law Gazette, судья Меллор (Mr Justice Mellor) посчитал возможным сразу объявить резолютивную часть решения, пообещав в скором времени опубликовать мотивированный акт (английский суд обычно не выносит решение по окончании слушаний; оно публикуется в течение несколько недель или месяцев после окончания процесса).
 
Для контекста нужно знать, что в декабре 2015 в Wired появляется статья о том, что изобретателем биткоина может быть «неизвестный австралийский гений», под которым подразумевался д-р Райт (через 3 дня в Wired его уже обвиняют в том, что он сам срежиссировал эту публикацию).
 
В мае 2016 на сайте, предположительно связанном с д-ром Райтом, публикуется эссе с цитатами Сартра, описывающее, якобы, цифровую подпись Накамото. Эксперт по IT-безопасности Дэн Камински тут же пишет, что подпись - подделка, основанная на старой подписи Накамото из сделки 2009 с BTC.
 
Д-р Райт настаивает, что именно он, в основном, написал справку, описывающую идею биткоина в 2009, и регистрирует на неё, а также компьютерный код Bitcoin 0.1, авторские права в США в апреле 2019.
 
IT-блогеры и крипто-предприниматели начинают писать в Интернете об аферизме д-ра Райта. Он отвечает исками о диффамации, некоторые из которых, например, против Питера Маккормака (Peter McCormack) выигрывает, но с символической компенсацией 💷1. Суд признал показания Райта намеренно недостоверными (Wright vs McCormack [2022] EWHC 2068 (QB), п 147), но вопрос о том, является ли он Накамото, не решал. Иск Райта против изобретателя Ethereum Виталика Бутерина, назвавшего его мошенником, возвращён без рассмотрения.
 
В 2021 Альянс открытого крипто-патента (Crypto Open Patent Alliance; “COPA”) и 25 разработчиков подали к д-ру Райту иск в Высокий Суд (с 2019 он перебрался в UK), требуя признать, что он не является изобретателем биткоита. Райт подал встречный иск к девелоперам на «сотни миллиардов 💷, а также угрожал в соцсетях разорить их (п 134 - 135 Решения о подготовке к слушаниям 20.12.23; Crypto Open Patent Alliance v Wright (Re Pre-Trial Review) [2023] EWHC 3287 (Ch)).
 
В суде д-ру Райту пришлось раскрыть электронные документы, подтверждающие притязания на изобретение BTC, а также объяснить изменение метаданных в его доказательствах. Это могло сыграть главную роль в недоверии суда к его позиции (нужно подождать мотивированного решения).
 
Когда истцы показали своему эксперту д-ру Маддену (Dr Madden) документы, раскрытые ответчиком, в частности, по покупке сайта, на котором впервые опубликована справка 2009 о ВТС, выяснилось, что метаданные, такие, как дата/время создания, в 32 из 47 изменены, чтобы их «состарить» с 2020-2023 на 2009-2011 создавались. Это признал эксперт самого ответчика д-р Плакс (Dr Placks) в совместном отчёте экспертов (п 23 Решения 20.12.23).
 
К январским слушаниям, которые шли 6 недель, и которые г-н Райт безуспешно пытался отложить, он сменил 3 юрфирмы (Ontier, Travers Smith, Shoosmiths). Истцов представляли Bird & Bird.
 
Учитывая факты, суд разрешил истцам выдвинуть обвинения в фальсификации доказательств (forgery).
 
На слушаниях барристер истцов Джонатан Хоу (Jonathan Hough KC) обвинил Райта в «подделке в промышленных масштабах» (цит по The Law Gazette).
 
Райт доказывал, что он аутист. Обвинял в нестыковках своих солиситоров, якобы, напутавших с раскрытием, что обычно воспринимается судом крайне негативно (солиситоры гарантируют тщательность раскрытия своей лицензией).
 
В какой-то момент выяснилось, что письмо первых солиситоров Райта (Otier) третьим (Shoosmith) было также «состарено» (изменена дата), в чём д-р Райт обвинил ‘unknown bad actor’, прослушивающего его дом.   
 
Представлявший д-ра Райта Королевский адвокат Лорд Грабинер (Lord Grabiner KC) с такими «картами» ничего не мог поделать.
В антимонопольном иске против корпорации «Apple», поданном 21.3.24 в федеральный суд округа Нью-Джерси (дело №2:24-cv-04055), Генпрокурор США и прокуроры 16 штатов/округов выдвигают 5 обвинений в ограничениях на рынке смартфонов и программ к ним:
 
1.       Доступ «супер-приложений» с широкими функциями, которые могут работать одновременно в iOS и Android в рамках одного пользовательского профиля. Несут угрозу «суверенитету» Apple, позволяя пользователям уходить к конкурентам (приводится пример Kindle, с.3 иска).
2.       Использование программами iPhone облачных сервисов, снижающих зависимость от дорогого «железа», в том числе, дорогих смартфонов. Это особенно актуально для геймеров и разработчиков игр.
3.       Доступ к iPhone не-эппловским мессенджерам; пересылка между айфонами и неайфонами менее безопасна и качественна.
4.       Доступ к функциям iPhone чужих смарт-часов (связь со смартфоном, уведомления о сообщениях и ответ на них, др.); вред инновациям в сфере смарт-часов.
5.       Доступ iPhone к «цифровым» кошелькам и их сервисам от сторонних провайдеров.
 
Утверждают, что Apple охраняет «периметр» iOS 2-мя способами: контроль за допуском конкретного приложения в AppStore и отказ в доступе сторонних приложений, в отличие от эппловских, к важным функциям (API) опер.системы iOS.
 
Антимонопольный Закон Шермана 1890 (ст.2; Sherman Antitrust Act of 1890), принятый до изобретения Интернета, успешно опробовали в конце 1990х в знаковом для антимонопольного права деле United States v. Microsoft (253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001)). Тогда прокуратура доказала, что Microsoft монополизировало рынок Интернет-браузеров для компьютеров с Windows, ограничив возможность удалять майкрософтовский Internet Explorer, устанавливая другие браузеры, в первую очередь, Netscape.
 
Вспоминая Microsoft, прокуроры обращают внимание, что тогда Apple сам выступал в роли потерпевшего, чья межплатформенная QuickTime не могла нормально работать с Windows (п.28 иска). В том деле старший вице-президент Apple на допросе обвинил Microsoft в создании технических препятствия для работы эппловского [проигрывателя медиафайлов] QuickTime в Windows и распространении информации, что QuickTime работает ненадёжно в то время, как проблема была в Windows.   
 
Для Netscape и QuickTime, прокуроры используют понятие «middleware» (п.163 иска) - устройств или программ, предназначенных для работы на разных платформах. Если в Microsoft это были только браузеры и Java, сейчас к ним относят «суперприложения», интернет-браузеры, смарт-часы, электронные кошельки и проч.  
 
В ноябре 2001 государство достигло с Microsoft мирового соглашения, предусматривающего свободный доступ к Windows для браузеров и медиаплейеров других производителей (п.32 иска). Это соглашение, по мнению истцов, создало почву для стремительного роста Apple, балансировавшего на грани банкротства. В 2001 он вывел на рынок iTunes и iPod, изначально работавших только на Mac. Когда Microsoft согласилась допустить сторонние программы в Windows, Apple выпустила версию iTunes совмещённую с Windows (2003). В следующие 20 лет продано сотни млн. iPods; Apple стал лидером рынка онлайн-музыки. C 1998 (иск к Microsoft) до 2024 рост акций Apple с 💵0.31 до 💵171.48 (166’385.4%).

Иск развивает тезисы, заложенные в деле Epic Games против Apple, о том, что BigTech не может просто «стричь ренту» с других разработчиков. В том деле Apple удалось отстоять экосистему iOS, но суд обязал допустить возможность покупок в играх без эппловской 30% комиссии (подробнее о решении 10.9.21 здесь).
 
Обвиняя Apple в сдерживании инноваций, США помогают новым IT-компаниям, из которых должны вырасти будущие «единороги», в том числе, разрабатывающие оружие с AI.
  
В это время в Калифорнии появился антимонопольный иск совершенно другого рода - к Hermés из-за, якобы, искусственного создания дефицита сумок Birkin. Двое истцов утверждают, что сумку невозможно купить, пока не купишь много всего другого (Cavalleri et al. v. Hermès International; №3:24-cv-01707-AGT, Northern Dist. of California).
Художник Дэмиен Херст (Damien Hirst) оказал в двусмысленной ситуации, когда выяснилось, что его работа с тигровой акулой сделана не в 1999, которым датирована, а 2017. Расследование появилось в The Guardian.
 
Работа 1999 года, названная «Неизвестное (Разведанное, Объяснённое, Разорванное)» (The Unknown (Explored, Explained, Exploded)), представляет собой 4-метровую акулу, разделённую на 3 части в стеклянных ящиках с формальдегидом. Шесть лет назад она стала главным украшением бара казино Palms в Лас-Вегасе. Владельцы отеля братья Лоренцо и Франк Фертитта (Lorenzo Fertitta and Frank Fertitta III) предположительно заплатили за неё 💵8 млн. Братья Фертитта, как пишет газета, заработали 💵4 млрд от продажи компании по организации боёв Ultimate Fighting Championship (UFC), потратив на реновацию Palms 💵620 млн. Когда перепродали его в 2021, акула осталась в пользовании нового владельца минимум до 2025.
 
Работа г-на Хёрста стала четвёртой скульптурой серии «Естественная история». Другие, тоже сделанные гораздо позже годов датировки - голубь, маленькая акула и 2 телёнка («Каин и Авель»), экспонируются в Гонконге, Нью-Йорке, Оксфорде и Лондоне.
 
Когда Хёрст выставил другую акулу в Гонконге, она датировалась 1993–1999, что предполагало годы начала и окончания.
 
The Guardian зацепился за вопрос, потому что принято полагаться на то, что работа должна окончена в год, который на ней указан. Из этого исходят музеи, аукционные дома и частные покупатели. Но, как выяснилось, г-н Хёрст придерживается иного мнения. Его компания «Science Ltd» сообщила The Guardian, что «формальдегидные работы относятся к концептуальному искусству, и дата, проставляемая Дэмиеном Хёрстом, это дата «концепции» работы…это не физическое создание работы или обновление её частей, но скорее намерение или идея, стоящие за работой». Обновление упомянуто не случайно. В 2006 г-н Хёрст заменил 4-метровую акулу миллиардеру Стиву Коэну (Steve Cohen) в скульптуре «Физическая невозможность смерти в уме кого-то живущего» (1991), купленной за 💵8 млн. Старая акула стала разлагаться. Коэн оплатил замену.
 
Юристы г-на Хёрста добавили тумана, сказав, что использование даты «концепции» на формальдегидных работах - обычный подход художника, и «датирование художественных работ, особенно концептуальных, не регулируется никакими стандартами [и художники] вправе быть, и часто непоследовательны в датировках».
 
The Guardian пишет, что работникам компании Хёрста, якобы, дали инструкции состарить животных, чтобы они выглядели «как из 1990х». Юристы художника отрицают, что это было сделано специально, ссылаются на «художественный процесс».
 
Пока не ясно, как отреагируют на информацию по смещению дат музеи, где выставлены работы Хёрста.
История о сносе судном «Дали» (M/V Dahli), направлявшимся из США в Шри-Ланку, балтиморского моста им. Фрэнсиса Скотта (Francis Scott Key Bridge) может стать крупнейшим случаем морского страхования. Тем временем сингапурские Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine (судовладелец и оператор) поспешили в федеральный суд округа Мэрилэнд (U.S.Dist. Court Dist. of Maryland Northern Division, Case 1:24-cv-00941-JKB) с заявлением об освобождении или ограничении ответственности стоимостью судна (💵42.5 млн за минусом ремонта; п.18 заявления) и платой за перевозку (💵1,17 млн). На сумму 💵43’671’000 предлагают страховую гарантию.
 
Заявление Grace и Synergy подано по Закону об ограничении ответственности судовладельцев (Limitation of Liability Act) 1851 (сейчас его нормы закреплены в 46 U.S. Code § 30502). Принимая закон в 1851, Конгресс стремился стимулировать судостроение и перевозки, уравняв американских перевозчиков с зарубежными, в чьих странах уже действовали статуты об ограничении ответственности за ущерб из-за событий вне контроля судовладельцев (шторм, пиратство и проч. - см: "Maritime Limitations of Liability: A study in conflict of laws". Duke L.J.. 1962 (2): 259–271).
 
На практике выяснилось, что закон США зачастую более благоприятен, чем законы других стран, в части ограничения ответственности. Плюс, суды США уравняли в правах американских и иностранных судовладельцев; когда к иностранцам предъявляли иски о возмещении ущерба, они обращались в американские суды по Закону 1851. Так произошло и после гибели «Титаника», когда судовладелец обратился с заявлением в суд Южного округа Нью-Йорка, чтобы «кэпировать» убытки. Первая инстанция не нашла привязки к США, посчитав, что ответственность регулируется законом флага судна (британский). Верховный Суд США в решении, написанным одним из самых известных судей common law Оливером Холмсом, поменял подход на противоположный: Закон 1851 должен применятся как «статут суда» (lex fori), поскольку «…законы форума могут отвергать исполнение обязательства на основании противоречия домашней политике,  или отвергать исполнение за исключением действующего определённого лимита» (Oceanic Steam Navigation Co. v. Mellor (The Titanic), 233 U.S. 718 (1914); Судья МакКена тогда не согласился, посчитав, что должно применятся право Великобритании). С той поры норма об ограничении ответственности балансирует в судеб.практике США между процессуальными и материальными, но чаще считается процессуальной.
 
Сложность для компаний-владельцев «Дали» в том, что для использования Закона 1851 они должны доказать полную невиновность в произошедшем, т.е. что катастрофа произошла не по их вине или небрежности, недосмотру; даже если была чья-то вина, то они об этом ничего не знали (п.13-14 заявления). Морской адвокат Хью «Шкип» Ламберт (Hugh “Skip” Lambert) пояснил The Baltimore Sun, что подача заявления по Закону 1851 – это обычное дело, когда судно во что-то врезалось. Но доказать полную невиновность очень трудно и редко удаётся.
 
Как пишут заявители, катастрофа произошла из-за того, что вскоре после выхода из порта Балтимора на судне полностью вырубилось электричество, из-за чего произошла потеря тяги. Судно начало дрейфовать, бросило якорь, и в 1:28 ночи его снесло на опору моста (п 9-10 заявления). На мосту находилось 8 рабочих (2 пострадали; 2 нашли мёртвыми; 4 не нашли).     
 
Если у владельцев «Дали» получится реализовать стратегию, претензии потерпевших к ним будут собраны в одном процессе в федеральном суде перед одним судьёй, вместо множества судов, включая суды штатов, где иски будут рассматривать присяжные, что всегда непредсказуемо.
 
Ограничение ответственности по Закону 1851 не касается смерти или вреда здоровью, когда компенсация считается по формуле 💵60 за тонну груза («Дали» с 4679 контейнерами весил более 112 тыс.тн).
 
Ранее рассказывал, как власти Египта отпустили «Ever Given» с 18 000 контейнерами, севший на мель в Суэцком Канале, получив «сотни миллионов» за спасательную операцию и буксир в подарок от владельца судна.
Верховный суд Индии использовал право на «исчерпывающее правосудие» («complete justice») по ст. 142 Конституции Индии для обоснования отмены арбитражного решения на сумму свыше 💵357 млн по концессии на постройку и эксплуатацию аэроэкспресса между вокзалом Нью-Дели и международным аэропортом им. Индиры Ганди. На решение обратил внимание GAR, отслеживающий крупные отмены в разных странах (Delhi Airport Metro Express (DAMPE) vs. Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) [2024] INSC 292).
 
Заказчик (DMRC) - госкомпания правительства Индии и мэрии Нью-Дели, и концессионер (DAMPE) - СП индийской Reliance Infrustructure и испанского ж/д оператора CAF, подписали договор 25.8.08. Концессия предусматривала, что DAMPE построит и оснастит за свой счёт пути для аэро-экспресса и будет его эксплуатировать 30 лет (п 3.1; текст доступен здесь). Госкомпания предоставляла землю под строительство и подводила к путям инфраструктуру.
 
Аэроэкспресс должен работать как коммерческое предприятие. Билет на 1 поездку из Нью-Дели в аэропорт должен был стоит не более 150 инд.рупий; месячный проездной (60 поездок) - не более 2000 рупий; повышение цен - раз в 2 года по спец.формуле (п 6.1-6.2 Концессии). Помимо билетов, концессионер должен был зарабатывать на аренде, привокзальном ритейле, рекламе и проч. Госзаказчик должен был получать концессионный платёж 510 млн рупий за 1 год эксплуатации (💵6 113 064), индексируемые на 5% в год до конца концессии. Плюс отчисления от аренды площадей на станциях «Нью-Дели» и «Стадион Шиваджи» и %% от общего дохода с аренды
 (с 1% за первые 5 лет до 5% с 16-го года работы; ст 8 концессии). 
 
Маршрут запустили в феврале 2011. В апреле 2012 DAMPE попросил государство отсрочить ежегодные концессионные платежи из-за задержки открытия доступа на станции (п 4 решения ВС). Раскрутить ритейл не получалось. Госкомпания ответила, что поезда ходят нормально. Тогда DAMPE стало писать о трещинах в опорах вдоль путей, которые устанавливало DMRC, обосновывая, что это “material adverse effect”. Из-за этого эксплуатировать аэроэкспресс с проектной скоростью 120 км/ч, якобы, невозможно. Эксплуатацию приостановили 8.7.12, передав концессию госкомпании летом 2013 (с тех пор линией так и управляет DMRC). 
 
DMRC пытался сохранить концессию, замазав/залив трещины в каждой из 376 опор эпоксидкой. Потом прогнали поезд на 120 км/ч, и независимый инженер подтвердил, что целостность опор не затронута (пп 57–58 решения ВС).
 
DAMPE 9.7.12 направило уведомление о расторжении, дав госкомпании 90 дн. устранить дефекты. В ноябре стороны обратились в Метротехнадзор (Commissioner of Metro Railway Safety - CMRS). Он разрешил движение 50 км/ч. Для увеличения на каждые 10 км - отдельное разрешение, а свыше 80 км/ч - провести улучшение путей. В январе 2013 движение возобновилось.
 
Госкомпания начала арбитраж, но проиграла: решением 3.5.17 три арбитра-инженера признали расторжение законным и взыскали в пользу концессионера неустойку и займы свыше 💵350 млн + 11% годовых (п 14 решения).
DMRC обжаловал решение арбитража в суд: 1-я инст. (Delhi High Court) отказала; 2-я инст. (Division Bench of the High Court) частично отменила решение арбитров -> 3-я инст. (2 судьи ВС Индии) восстановила решение 1-й -> 4-я инст. (ВС) отменила 3-ю и оставила 2-ю.
 
Основным аргументом ВС для отмены решения арбитров стал неучёт ими усилий DMRC по устранению дефектов на опорах. Арбитры не объяснили почему заделывание трещин не было «эффективными шагами» по устранению дефектов, а также не учли, что CMRS потом разрешил эксплуатировать линию, что есть неоспоримое доказательство её безопасности (п 63 решения). Генпрокурор Индии г-н Венкатарамани, представлявший DMRC, отметил, что линия работает с июля 2013, и сейчас скорость поездов составляет 120 км/ч (арбитры проигнорировали то, что линия не прекращала работу). Адвокаты DAMPE давили на то, что ВС не может использовать полномочия по ст. 142 Конституции Индии, вмешиваясь в решение, для вынесения которого потребовалось 68 слушаний арбитража и 35 тыс. стр. документов. Не помогло.
Актёр Хью Грант, как он пояснил в Х, был вынужден по совету адвокатов урегулировать спор с таблоидом The Sun за «исключительно крупную сумму» из-за нормы Части 36 Правил гражданского судопроизводства (CPR 36). «Диллему Гранта» (рисковать или не рисковать своими деньгами, добиваясь справедливости) разобрала The Gazette.
 
В 2023 г-н Грант подал иск к The Sun из-за нарушения права на частную жизнь, выдвинув несколько обвинений (из аффидавита г-на Гранта, разобранного The Guardian): 
1) вторжение (burglary) в лондонскую квартиру в 2011 с целью установления прослушки;
2) взлом телефона;
3) незаконное получение информации о личности первого ребёнка г-на Гранта, мать которого, чтобы скрыть дитя от прессы, рожала под фальшивым именем.  
 
Грант утверждал, что редактор таблоида Ребека Брукс (Rebekah Brooks ) знала о незаконных методах (газета отрицала). Позднюю подачу иска объяснил тем, что узнал о причастности The Sun к незаконному сбору информации только в 2022 от частного детектива Гэвина Барроуза (Gavin Burrows), чьи показания используют истцы - знаменитости и в других делах по взлому смартфонов (phone-hacking).
 
Согласно правилу CPR 36.16 любая сторона может попытаться урегулировать спор, направив другой предложение «без ущерба для правовой позиции за исключением [судебных] издержек» (“without prejudice except as to costs”). Судья, рассматривающий дело, не должен знать о направлении предложения и видеть его до вынесения по существу (CPR 36.16(2)). Затем, когда суд переходит к распределению издержек, он должен учесть это предложение, сравнив его с суммой, которая присуждена истцу. Если окажется, что взыскали столько же, сколько ему ранее предложил ответчик, либо хотя бы на 💷1 меньше, истец должен нести не только свои издержки, но и издержки ответчика, хотя тот и проиграл процесс, причём с %% (принцип «проигравший платит» тут не работает). В то же время, если истец принимает предложение ответчика об урегулировании, ответчик должен также возместить издержки на адвокатов истца до урегулирования. Из-за этой особенности распределения судебных издержек при отклонении предложения по Части 36 его называют «одним из наиболее важных тактических шагов» (Part 36 offers: form and content requirements/Practice note/PLC).     
 
В данном процессе издержки на адвокатов The Sun могли составить до 💷10 млн, поскольку таблоид входит в медиагруппу сэра Руперта Мердока, и его представляют ведущие английские юристы. Вместо прибыли возникнуть быть серьёзный урон. Хью Грант заявил, что намерен потратить основную часть денег на кампанию за ответственную журналистику Hacked Off во время следующих выборов в Парламент.
Верховный Суд Великобритании оставил в силе анти-исковой запрет (anti-suit injunction, ASI) по иску РусХимАльянса (РХА) против Юникредитбанка, принятый Апелляционным судом 2.2.24 (Unicredit Bank GmbH v Ruschemalliance LLC [2024] EWCA Civ 64).

Президент ВС Великобритании Лорд Рид (Lord Reed) огласил только резолютивную часть решения, что нечасто встречается и связано с ожиданием этого решения в производстве по делу № А56-74595/2023 в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, приостановленном под английское дело.

Юникредитбанк, Коммерцбанк и Дёйчебанк выдали несколько гарантий за подрядчика Linde по договору на строительство газоперерабатывающего завода для РХА. Строительству помешали санкции. РХА подал иск к Юникредитбанку в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банки обратились в Высокий Суд Правосудия в Лондоне за ASI, поскольку гарантии предусматривают арбитражную оговорку (место - Париж, Правила  ICC). Суд первой инстанции отказал в мерах, посчитав, что регулирования гарантии английским правом и отсутствия ASI во французском недостаточно для английской юрисдикции. Апелляция, с которой согласился ВС, отменила отказ и дала запрет.

Ранее, 28.3.24, Высокий Суд Правосудия оставил за собой юрисдикцию по 78 искам иностранных лизингодателей к иностранным перестраховщикам о взыскании выплат в связи с невозвратом воздушных судов из России (208 самолётов и 31 авиадвигатель; п.5 решения), несмотря на то, что полисы регулируются российским правом с оговоркой о рассмотрении споров в российских судах (выгодоприобретатели не являются сторонами этих договоров, но наделены правом требовать выплаты по ним напрямую - т.н. ‘cut through clause’).
«Климатическая» повестка международных конференций последних лет не отменяет того факта, что значительная часть загрузки арбитражников всего мира по-прежнему идёт от споров в сфере добычи и поставок нефти и газа. Всё складывается так, что идущие годами «углеводородные» споры будут обеспечивать загрузку на годы вперёд.
 
Вот лишь несколько текущих больших дел.
 
1.Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) потеряла Дом нефтяника (NIOC House), расположенный в Лондоне напротив здания британского Парламента.
 
По решению Высокого Суда Правосудия здание рыночной стоимостью 💷80-💷104 млн отошло Crescent Gas Corporation (CGC) по выигранному арбитражному решению на 💵2.43 млрд + %% из-за сорванного контракта на поставку газа Иран - > Шарджа (ОАЭ) ([2024] EWHC 835 (Comm), реш. от 15.4.24 сэра Найджела Тира).
 
NIOC купила здание на Victoria Street в Лондоне 12.9.75 за 💵7.5 млн. Деньги были взяты «взаймы» из пенсионных взносов иранских нефтяников, копившихся NIOC на отдельном счёте. Пенсионный фонд работников иранской нефтяной промышленности (Фонд), для которого копились средства и предназначалось здание, в качестве самостоятельной организации ещё не существовал (он получит статус юридического лица лишь 29.9.21, когда его устав одобрит Кабмин Ирана, §176 решения).
 
Получив 27.9.21 решение арбитража на 💵2.43 млрд, CGC в ноябре 2022 попытался зарегистрировать обременение на Дом нефтяника в английском реестре недвижимости (Land Register), но обнаружил, что 23.8.22 права на здание перерегистрированы с NIOC на Фонд. CGC оспорил сделку на основании ст.423 английского Закона о несостоятельности (Insolvency Act 1986) как совершённую по нерыночной цене для сокрытия имущества от кредитора.
 
NIOC выстраивал защиту на основании юридического понятия аманата по праву Ирана, согласно которому Совет Директоров NIOC (зарег. в 1948) до обретения Фондом юридической самостоятельности управлял его средствами как амин на основании ст.36(m) Устава NIOC. Эти средства не должны считаться активами NIOC, являясь как бы общей собственностью иранских нефтяников (§§31-39 решения). CGC смог опровергнуть эту концепцию с помощью своего эксперта по иранскому праву д-ра Найери. Суд не признал, что здание входило в аманат с даты покупки, поскольку Фонда тогда не существовало, и в праве Ирана нет разделения собственности на бенефициарную и юридическую. Попытка обосновать право на здание через Конвенцию о праве, применимом к трастам и их признанию, не сработала. Попытка признать траст на здание по декларациям 2019 в пользу Фонда также не сработала из-за несоблюдения формы сделки (§213).
 
Поскольку здание перешло к Фонду после проигрыша арбитража и без уплаты рыночной стоимости, перевеску аннулировали, и здание отдали кредитору.
 
Не ясно, как повернулось бы дело, если бы здание передали раньше. Но передача, как и создание нормального траста, всё время откладывали из-за того, что NIOC имел «суверенное» освобождение от налога на прибыль от доходов, данное ещё в 1973 (§41), теряемое при передаче.
 
Помимо Великобритании, CGC арестовал собственность NIOC в Роттердаме и Греции, а также признал решение в США и ОАЭ.
 
Ранее рассказывал об успешном отводе Ираном арбитра по другому спору с Crescent.
 
2.Казахстан согласно Bloomberg добавил к иску в арбитраже на 💵15 млрд против международного  консорциума, разрабатывающего с 1997 Кашаган, ещё 💵138 млрд. якобы неполученных доходов.
 
3. ExxonMobil согласно FT в марте 2024 начал арбитраж по Правилам ICC за право выкупить 30%-долю Hess в блоке Cтабрёк (Stabroek) на шельфе Гайаны. Здесь интересы Exxon, у которого 45% в открытом им в 2015 Стабрёке, столкнулись с Chevron. Месторождение является крупнейшим из открытых в мире за последние 20 лет (11 млрд. бар.) и должно давать 1.2 млн. бар./день к 2027. Chevron собирается поглотить Hess за 💵53 млрд во многом из-за его 30% в Стабрёке. Hess и Chevron посчитали, что в такой ситуации право первого отказа (ROFR) не действует (Exxon не согласен). Китайская CNOOC (25% в Стабрёке) решила не оставаться в стороне и также подала иск из-за ROFR.
Пока баскетболисты «Миннесота Тимбервулвс» (Minnesota Timberwolves), одной из лучших в этом сезоне, успешно выступают в плей-офф NBA, разгорается спор за владение самой командой между миллиардером Гленом Тейлором (Glen Taylor) и парой Алекс Родригез (Alex Rodriguez, бывш. бейсболист NY Yankees) и Марк Лор (Marc Lore, IT-миллиардер).
 
Г-н Тейлор купил команду в 1994 за 💵94 млн. 3 года назад подписал договор опродаже 80% её акций за 💵1.5 млрд Родригезу и Лору.    
 
Как пишет FT, сделка была построена так, что акции д.б. передаваться 3 частями. К марту 2023 Родригез и Лор выкупили 36%. В начале 2024 должны были перевести третий транш (💵520 млн), чтобы получить 80% команде. Они медлили с оплатой, чтобы найти финансирование (у Лора около 💵4 млрд, но он не хотел тратить свои деньги).
В декабре-марте Родригез проводил роуд-шоу, чтобы привлечь инвесторов. Деньги нашли, но не успели перевести до 27 марта, когда истекал 90-дневный срок на выкуп очередного транша. NBA долго согласовывала инвестора Carlyle Group (когда кто-то впервые инвестирует в команду, лига должна его согласовать). В итоге NBA отказала, т.к. выяснилось, что один из фондов Carlyle имеет не связанные со сделкой отношения с отдельными игроками (повод для конфликта интересов). Нашли другого инвестора, Dyal Capital, который уже был согласован NBA.
 
Хотя документы по финансированию третьего транша направлены продавцу 20 марта, до истечения 90 дней, г-н Тейлор утверждает, что ему не сообщали о процессе одобрения в NBA, как требуется по договору, и деньги не поступили до истечения 90 дней, как было по первым 2 траншам. Покупатели утверждают, что не могли перевести деньги до одобрения NBA.
 
За время исполнения сделки благодаря исключительной игре Тимбервулвсы подорожали, примерно, в 2 раза - до 💵3 млрд. Тейлор говорит, что покупатели нарушили опцион. Лор/Родригез обвиняют продавца в том, что он хочет отказаться от сделки из-за того, что продешевил (seller’s remorse).
 
Однодневная медиация в офисе одной из юрфирм Миннеаполиса 24.4.24 окончилась безрезультатно. FT пишет, что стороны не встречались; медиатор перемещался между двумя переговорными с продавцом и покупателями. Предстоит арбитраж, который, может начаться не раньше осени, когда уже закончатся игры плей-офф 2024 (июнь).
 
Вместе с 36% г-да Лор и Родригез получили места на скамейке в первом ряду Target Center - командной арены Тимбервулфов в Миннеаполисе. На матчах не разговаривающие друг с другом продавец и покупатели сидят напротив друг друга. Г-н Тейлор остаётся директором команды и кубки, которые могут быть завоеваны в этом чемпионате, должны вручаться ему.

Ранее рассказывал о том, как международный гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск в США к Netflix из-за того, что в сериале The Quinn’s Gambit голос за кадром сказал, что она, якобы, никогда не сражалась против мужчин. После выигрыша юрисдикции, как мы предполагали, спор был урегулирован.
Верховный Суд Великобритании отказал ‘Argentum Exploration’ бизнесмена Пола Маршала (Paul Marshall) и гонщика Росса Хиета (Ross Hyett) по иску к правительству ЮАР о праве на серебро, поднятое с парохода «Тилава» (SS TILAWA), затонувшего в 1942 от японской торпеды (Argentum Exploration Ltd v Republic of South Africa [2024] UKSC 16, решение 8.5.24).
 
В конце ноября 1942 «Тилава» (1924) с более чем 700 пассажирами и 200 членами экипажа вышел из Бомбея в Дурбан. Среди прочего на борту был груз 2365 слитков серебра для чеканки монет для Южноафриканского Союза (сейчас - ЮАР).
 
23.11.42 в районе Сейшел в судно торпедировала японская подлодка I-29 (потоплена американской подлодкой USS Sawfish 26.7.44). После попадания через час второй торпеды судно затонуло, забрав на глубину 2.5 км 281 человека. 674 человека спас военный корабль «Бирмингем» через 2 суток. 
 
Маршал привлёк к поискам «Тилава» молодого коллегу по хедж-фонду Энтони Кларка (Anthony Clake), которого Bloomberg называет одним из самых успешных охотников за подводными сокровищами (более 30 операций; ссылка по yahoo!finance). С января по июнь 2017 с помощью специального судна «SEABED WORKER» серебро по-тихому подняли со дна Индийского океана и доставили в Лондон, где Аргентум задекларировал себя «спасателем» у Ресивера затонувшего имущества (Receiver of Wreck; п.2 Решения ВС).
 
В октябре 2019 Аргентум подал вещный иск (in rem) к спасённому серебру в Высокий Суд Правосудия, попросив признать себя его собственником или, альтернативно, владельцем доли как спасателя (в 2020 серебро стоило около 💵43 млн; сейчас где-то 55 млн).
 
ЮАР, которому был вручён иск, оспорила юрисдикцию со ссылкой на ст.1(1) Закон о государственном иммунитете (the State Immunity Act 1978), поскольку груз серебра был предназначен не для коммерческих целей, и ст.25 Международной конвенции о спасении 1989.
 
В процессе спора истец согласился с тем, что серебро принадлежит ЮАР и оставил претензию только на долю спасённого.
 
Ключевой вопрос состоял в том, перевозилось ли серебро с «коммерческой» целью в ноябре 1942. Положительный ответ означал, что у ЮАР нет защиты по Закону о госимунитете.
 
Суд 1й инстанции (сэр Найджел Тир) и Апелляционный Суд (лорды-судьи Поплвел и Эндрюс) согласились с истцом в том, что раз серебро было куплено по договору, и перевозка осуществлялась на коммерческом судне по договору перевозки, то государство – собственник не может ссылаться на иммунитет. С этим не согласилась леди-судья Элизабет Лэйнг (Elisabeth Laing LJ), выпустившая отдельное решение о несогласии (dissenting judgment; [2022] EWCA Civ 1318), в котором выражена точка зрения о том, что говорить об «использовании» серебра, перевозимого в виде груза на судне, неправильно. Что же касается конечной цели, то чеканка монет к «коммерческим» не относится (п 6 Решения ВС).
 
Впоследствии «особое мнение» апелляционного судьи поддержали 5 лордов-судей Верховного Суда, отменившие решения нижестоящих судов и удовлетворившие жалобу ЮАР со ссылкой на принцип иммунитета.
 
ВС отметил, что ст.10 Закона о госимунитете различает возражения против ссылки государства на иммунитет по искам in personam и in rem [к спасённому имуществу]. В последнем случае недостаточно доказать, что груз перевозился на коммерческом судне, поскольку Парламент ввёл дополнительный критерий - цель груза. Если встать на позицию истца, второй критерий становится нерелевантным, а ст.10 априори не должна применяться к суверенным грузам, перевозимым на коммерческих судах, что не входило в намерения Парламента (п 78 Решения ВС).
 
Интересно, что, как сообщает FT, не дожидаясь решения высшей судебной инстанции, стороны заключили конфиденциальное мировое (видимо, ЮАР не была до конца уверены в победе). Поскольку решение уже было готово, ВС опубликовал его.
 
Ранее рассказывал, как английский суд отказал в иске Эксетерского университета к страховой компании о компенсации ущерба из-за обезвреживания 1000-киллограмовой немецкой бомбы, сброшенной в тот же год, когда погиб «Тилава» (1942).
Верховный суд Швейцарии в деле об исполнении решения инвестарбитража на 💶29.6 на основании  Энергетической Хартии (ДЭХ) против Испании в пользу французской EDF занял точку зрения, противоположную насаждаемой в Европе: его нужно исполнять (ссылку указал GAR).
 
Испания столкнулась с исками инвесторов, когда привлекла их в солнечную энергетику, установив специальные тарифы и субсидии, которые позже пересмотрела. Инвесторы, в основном, европейские, стали взыскивать с Испании многомиллионные компенсации на основе международных договоров (по данным королевства общая сумма требований под 💶8 млрд). Инвесторы - европейцы не могут исполнить эти решения в ЕС из-за прецедентов по делам Achmea и Komstroy (№C284/16 и №C-741/19).
 
В деле Achmea (6.3.18) Суд Правосудия ЕС (CJEU) признал, что арбитражная оговорка в двустороннем договоре  между государствами-членами ЕС (BIT), противоречит законодательству ЕС; исполнение BIT может посягать на «суверенное» применение права ЕС судами блока (п.7.6.5 решения ВС Швейцарии). Арбитры, в отличие от судей стран ЕС, не могут направлять запросы о разъяснении применения норм права ЕС в суд в Люксембурге.
 
В деле Komstroy (2.9.21) CJEU распространил запрет Achmea на арбитражи по многосторонним соглашениям о защите инвестиций, таким, как ДЭХ. Хотя вопрос прямо не ставился перед Судом, рассматривавшим запрос Апелляционного Суда Парижа, в процесс вступили Еврокомиссия и ряд стран ЕС, попросив Суд высказаться по этому поводу (подробнее-здесь). CJEU подтвердил, что у государств-членов ЕС нет права соглашаться на разрешение споров с инвесторами из ЕС в арбитраже.
 
В своём решении ВС Швейцарии констатировал, что органы ЕС в последние годы «ведут крестовый поход против таких международных арбитражей» с целью «сохранения автономии и уникального характера права ЕС без учета международного права или правил толкования договоров» (п.7.6.5 решения). 
 
Проанализировав ст.26 ДЭХ (7.7.1 решения), Суд не нашёл препятствий к тому, чтобы государства-члены ЕС соглашались на арбитраж с инвесторами (7.7.2):
 
«…текст статьи 26 (3)(a) ДЭХ показывает, что государство - заявитель, связанное указанным Договором, дало свое безусловное согласие инвестору, находящемуся в другом государстве-участнике ДЭХ, такому как ответчик, на рассмотрение любого спора, касающегося инвестиций, сделанных на его территории, и касающегося предполагаемого нарушения обязательства, упомянутого в части III ДЭХ, за исключением исключений, упомянутых в статье 26 (3)(b) и (c) ДЭХ»;
 
«…если ЕС и его государства-члены действительно намеревались ограничить…сферу своего безусловного согласия только арбитражными процедурами, начатыми инвесторами из третьих государств, такое намерение могло и должно было быть чётко выражено в тексте окончательно принятого ДЭХ, что не произошло»;
 
«…право инвестора передать спор в арбитраж в соответствии со ст.26 ДЭХ должно быть гарантировано несмотря на любые менее благоприятные условия для инвесторов, которые могут быть предусмотрены в других международных договорах»
(п.7.8.3.2)     
 
Аргумент об исключительности права ЕС, не сработавший в Австралии и США (подробнее - здесь), не сработал и в Швейцарии. Убедить иностранное государство соблюдать чужой публичный порядок по-прежнему оч. сложно. EDF помогло, что в Швейцарии было место арбитража.
 
На решение видимо сошлются в английском Апелляционном суде, где Испании предстоит оспаривать признание решения ICSID 15.6.18 по ДЭХ на 💶120 млн в пользу люксембургской ISL (1.2.24 Испания избежала security for costs - [2024] EWCA Civ 52).

GAR также обратил внимание на инициативу Совета ЕС лишить инвесторов из РФ и Белорусии защиты по ДЭХ на основании ст.17 ДЭХ (отсутствие экономической деятельности SPV на территории договаривающейся стороны). Договор, предназначенный для защиты потребителей нефти и газа, оказался некомфортным, когда понадобилось провести энергопереход и вводить санкции против поставщиков энергоресурсов.
Forwarded from Shokobear (Олег Зайцев о банкротстве) (Олег Зайцев)
СКЭС ВС РФ в деле Магнит-НН сделала очень важный вывод, что инициирование дела о банкротстве является неправомерным, если кредитор может получить быстро деньги путем обращения взыскания на предмет залога и от платежеспособного поручителя.
Ранее примером такого подхода, требующего правомерного интереса для введения процедуры банкротства, был Пленум по залогу при банкротстве, который не разрешает инициировать дело о банкротстве залогодателя-третьего лица.
В Нью-Йорке всю неделю продолжался суд над бывшим владельцем Archegos Capital Биллом Хвангом (Bill Hwang; о процессе пишут Bloomberg и FT).   
 
Как сообщал здесь, Хванг (состояние до банкротства 💵36 млрд) придумал 2 вещи: (1) привлекать средства как «семейный фонд», не требующий регистрации в SEC, и (2) накапливать позиции через «свопы полной доходности» (total return swaps), когда владеешь акциями, не будучи в реестре акционеров (не раскрываешь информацию о приобретении крупных пакетов, поскольку, формально, акциями продолжают владеть банки).
 
Archegos (греч. «вождь») скупал пакеты медийно-развлекательных компаний (ViacomCBS и др.), росшие в COVID-19 . В марте 2021 цены обрушились. Веря, что найдёт деньги, Хванг приказал докупить упавшие акции на 💵900 млн, истратив всю ликвидность. В марте Archegos схлопнулся из-за margin calls на 💵13 млрд (данные FT). Основными кредиторами на 💵10 млрд стали крупнейшие банки. Credit Swiss потерял больше всех - около 💵5.5 млрд (Paul Weiss, проводивший внутреннее расследование, пришёл к выводу, что сотрудники банка действовали не злонамеренно, а просто недоглядели).  
 
Г-на Хванга обвиняют по редкому составу - манипулирование рынком акций с целью «разгона» купленных с «плечом» бумаг; 7 эпизодов по акциям ViacomCBS, GSX Techedu, iQIYI, Tencent Music, Vipshop и Discovery Communications. 
 
По отработанной схеме прокуратура задержала собственника бизнеса, г-на Хванга, и его ключевых сотрудников. Чтобы не попасть в тюрьму, либо попасть на небольшой срок, сотрудники заключили соглашение со следствием и дают показания на бывшего босса как star witnesses обвинения. Показания инсайдеров  производят впечатление на присяжных. Методика сработала в делах Элизабет Холмс (дело Theranos - инновационный забор мед.анализов, оказавшийся «пшиком»; получила 8.7; подробнее - здесь) и Сэма Бэнкмана-Фрида (банкротство криптобиржи FTX; получил 25; подробнее - здесь).
 
Главным свидетелем обвинения против г-на Хванга стал бывший директор по рискам Скот Бейкер (Scott Becker), признавшийся в мошенничестве. В суде г-н Скот два дня рассказывал, как был вынужден врать клиентам о составе и размерах портфеля, а также кэша на счетах, когда хотели закрывать позиции. Ложь подкреплялась недостоверной отчётностью финдира Патрика Халлигана (Patrick Halligan), находящегося на скамье подсудимых вместе с Хвангом и не признавшего вину.  
 
Когда присяжные не могут разобраться в необычных финансовых инструментах, допросы останавливают для пояснений.
 
Банкротства Greenisill и Archegos, случившиеся в один год, окончательно утопили CS, после чего у Швейцарии не осталось вариантов, кроме убеждения UBS его поглотить.
 
По следам приговоров Холмс, Бэнкмана-Фрида, Труонг Май Лан (Truong My Lan, 67; высшая мера за мошенничество на 💵12 млрд во Вьетнаме) колумнист FT Раймер Рингби (Rhymer Ringby) рассуждает «Почему богачи воруют?», упуская деталь: в ходе слушаний обвинение пыталось доказать, что поступки обвиняемых обуславливало не ощущение безнаказанности, а стремление казаться-стать самым богатым (Хванг) или успешным (Холмс). Бэнкману-Фриду было комфортно тратить деньги клиентов FTX как свои.
 
В это время, как пишет FT, в суде Содружества Вирджинии (Commonwealth of Virginia) VIP-клиенты фонда Credit Suisse, доходность которого привязывалась к поставкам сырья (supply-chain finance funds), пытаются добраться до активов угольной компании Bluestone Resources, принадлежащей семье губернатора Западной Вирджинии Джима Джастиса (Jim Justice). Оспариваются, как считают истцы, предпочтительные выплаты местному банку Carter Bank на 💵260 млн. Вкладчики фонда договорились с Bluestone о возврате в рассрочку 💵320 млн + %% от продажи бизнеса, если удастся продать. Но бизнес нужно было проинвестировать. Банк Carter, много лет кредитовавший семью Джастиса, имел собственные требования и виды на активы. Кредиторы борются за гольф-курорт Greenbrier с бункером «Судного дня», вмещающим всех членов Конгресса. Тяжба связана с банкротством финтеха Greensill (о нём здесь), из-за которого CS потерял  💵2.6 млрд.
Верховный Суд (ВС) Великобритании признал, что местком не должен платить собственнику соседнего участка из-за проникновения Рейнутрии японской (Reynoutria japonica, Japanese Knotweed или JKW), являющейся в Великобритании инвазивным видом (Davies v Bridgend County Borough Council [2024] UKSC 15, решение 8.5.24).
 
Истец Марк Дэвис купил в 2004 дом с землёй в гор. Нант-у-моэль (Nant-y-moel) в Уэльсе для сдачи в аренду. В 2017 он узнал от матери, что присутствие JKW может сделать землю непригодной для залога (nonmorgageable) и обнаружил растение у себя. В 2019 обратился к месткому, на соседнем участке которого рос JKW, чтобы тот начал бороться с растением.
 
В 2010 JKW отнесено к растениям, требующим особого контроля (Wildlife and Countryside Act 1981). По Закону об охране окружающей среды 1990 почва с его стеблями относится к «контролируемым отходам», утилизируемым фирмами со спецлицензией на спец.полигоны. 
 
В 2012 Королевский институт сюрвейеров (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) опубликовал отчёт, в котором обозначил проблему, описал методы и частоту борьбы с JKW (вырубка+химикаты 3-4 раза/год). Напомнил, что JKW - плетущееся растение бамбукового типа с Дальнего Востока, завезенное в сер. XIX в. для изгородей из-за плотной листвы и быстрого роста (до 30 см/сут.; стебли до 2 м), быстро вытесняет местные виды. Подтверждены отказы в кредитах под залог участков с JKW (2.1.3 отчёта). Страховые отказываются страховать ущерб от JKW, без чего нельзя заложить участок банку (2.3.2 отчёта). Для избавления от JKW нужна кооперация соседей, поскольку он переползает с участка на участок, но полное избавление невозможно (стебли остаются в почве и прорастают). 
 
В 2020 г-н Дэвис подал иск к месткому округа Бриджент (Bridgend County Borough Council) о компенсации ущерба за 2013-18 по деликту private nuisance (п 2 решения ВС). Срок отсчитывался с отчёта RICS 2012, обозначившего проблему. Ущерб от потери привлекательности участка (loss of amenity) обосновывался отчётом сюрвейера RICS Пола Рейна (Paul David Raine). Эксперт отметил, что при продаже земли по форме Law Society продавец должен будет информировать покупателя о JKW и плане его истребления. Покупатель попросит где-то 7% скидки от рыночной цены земли, что составляет 💷4900 (сумма иска; п 33 решения ВС).  
 
Местком признал длящийся nuisance за 2013-18, но настаивал на том, что JKW проник на участок истца задолго до приобретения в 2004, что исключает защиту (п 12).
 
В дело вступили железнодорожники Network Rail (п 10 решения ВС), вдоль чьих путей JKW растёт в избытке. В 2018 Апелляционный суд уже признал, что с 2012 Network Rail должен был знать о вреде распространения JKW  (Williams v Network Rail Infrastructure Ltd [2018] EWCA Civ 1514) и, если бы муниципалитет проиграл, ж/д ожидали иски.
 
Вряд ли позиция ж/д, настаивавшей, что JKW не образует длящегося деликта (п 12), повлияла на судей, поскольку предмет спора сформулирован иначе: должен ли местком компенсировать вред соседнему участку за 2013-18 до начала борьбы с JKW.  
 
Биолог Дэвид Грегсон (David Hugh Gregson), обследовавший оба участка, подтвердил, что стебли JKW вероятно проникли на участок Дэвиса под каменной стеной, разделяющей два участка, задолго до покупки в 2004 (п 31 решения ВС). Участок Дэвиса практически непригоден для садоводства.
 
Райсуд в 2021 отказал в иске, поскольку JKW находился на участке истца уже лет 50. Суд округа оставил в силе, указав, что Williams не даёт защиты инвест.стоимости земли через nuisance (п 42). 
 
Апелляционный суд взыскал 💷4900 за nuisance 2013-18 ([2023] EWCA Civ 80).
 
ВС отменил решение АС из-за отсутствия причинной связи (causation) между nuisance в 2013-18 (неуничтожение JKW) и распространением JKW на участке истца (пп 68-71), т к стебли присутствовали в почве задолго до покупки в 2004, и их истребление соседом ничего бы не изменило.
 
Ранее рассказывал о решении ВС по nuisance из-за террасы музея «Тейт», откуда посетители подсматривали за жильцами стеклянного дома.
После того, как Канцлерский Суд Делавэра аннулировал пакет опционов Илона Маска на 💵56 млрд, ситуация развивается так.
 
1.       Три американские юрфирмы, представлявшие истца Ричарда Торнетту (Richard J. Tornetta), не оставляют попытки получить с Tesla в качестве вознаграждения за деривативный иск 29 402 900 акций (11% из 266 947 208 шт, предназначавшихся г-ну Маску по опционам; подробнее о ходатайстве - здесь). Пакет, на который претендуют адвокаты, стоит 💵5.6 млрд. Получается, что, лишив г-на Маска акций, суд должен передать существенную их часть адвокатам, которые после этого станут одними из крупнейших акционеров (хотя они заявили суду, что хотят быстро продать и выйти в кэш). Tesla подала возражения против ходатайства, настаивая, что адвокаты могут претендовать максимум на 💵13.6 млн., ссылаясь на малую пользу от выигранного решения компании и её акционерам: (а) через решение суда акционеры узнали о несоблюдении порядка одобрения компенсации, что даёт им право повторно переголосовать этот вопрос на ОСА (нематериальный эффект); (б) акции не были переданы г-ну Маску, оставаясь на балансе Tesla. К возражениям против размера выплаты адвокатам присоединились другие акционеры Tesla, завалившие суд и компанию письмами. Одна из миноритариев (19 тыс. акций), некто Эми Стефенс (Amy Steffens) наняла юрфирму, чтобы заявить формальные возражения.      
 
2.       В четверг 13 июня на гига-фабрике Tesla в Техасе должно состояться годовое ОСА, на которое, в том числе, вынесен вопрос о переутверждении директорской компенсации г-ну Маску.
 
Фирмы Glass Lewis и ISS, советующие миноритарным акционерам по всему миру как голосовать, рекомендуют голосовать против, считая компенсацию завышенной относительно того времени, которое Маск уделяет Tesla.
 
Tesla в лице Пред.сов.директоров Робин Денхольм (Robyn Denholm) развернула «контр-пропаганду», указывая на заслуги г-на Маска в повышении стоимости акций (рост акций на 571% с 2018) и отсутствие какой-либо зарплаты ему в течение 6 лет, что крайне несправедливо.
 
Вместе с тем, как указывает Tesla в рекомендациях по голосованию, опубликованных на сайте SEC, даже если большинство повторно одобрит компенсацию, нет абсолютной ясности будет ли это решение исполнимым по праву штата Делавэр (с.88 Tesla Proxy Statement 2024). В повестке собрания (п 4) акционерам предлагается «ратифицировать» (ratify) своё собственное решение по пакету г-на Маска 2018 года (тогда одобрено 73% голосов). Для подстраховки СД поручил перепроверить переутверждение пакета г-на Маска и переезд компании в Техас Спецкомитету под руководством независимого директора Кэтлин Вилсон-Томпсон (Kathleen Wilson-Thompson) и 2 специально нанятых юрфирм.  Спецкомитет пришёл к выводу, что ратификация пакета - оптимальный выход в свете решения по иску Торнетты (с.Е-40; пакет должны одобрить большинство независимых акционеров без участия г-на Маска и его брата Кимбала). 
 
Пять фондов, владеющих в совокупности 17%, среди которых Vanguard и BlackRock, сохраняют интригу по поводу того, как будут голосовать.
 
Сам г-н Маск (13% акций) заявил, что если ему не дадут опционы, будет развивать AI не в Tesla, а своей независимой xAI. С опционами пакет Илона достиг бы 20%.
 
Если ОСА проголосует за пакет, не ясно, что будет с компенсацией юристам г-на Торнетты, которые претендуют на те же акции. 
 
3. Среди вопросов для голосования на ОСА 13 июня - переезд Tesla в Техас, где находится гига-фабрика. Если одобрят, итоги переголосования по пакету гендиректора нужно будет оспаривать в Техасе, а не Делавере.
 
Тем временем FT сообщил, что г-н Маск отозвал иск против OpenAI и его основателя Сэма Альтмана из-за, якобы, нарушения обязательства некомерциализировать AI (OpenAI называл иск фривольным). Он также предупредил через Х, что если Apple внедрит OpenAI в свою ОС, сотрудники Tesla будут оставлять айфоны на проходной в Клетке Фарадея.
Первая интрига вокруг годового ОСА Tesla разрешилась: большинство акционеров в четверг переутвердило многомиллиардный директорский пакет Илона Маска (72% голосов) и переезд корпорации в Техас (63% голосов).

Из-за падения акций на 29% за последний год пакет, шанс получить который вернул себе г-н Маск, подешевел с 💵56 до 💵48 млрд. Но текущая стоимость не играет роли, т.к. для Илона важен контроль; в планах довести личную долю до 25%, чтобы защититься от «активистов» и враждебных поглощений.

Предложение части акционеров о принятии политики о свободе собраний и коллективному договору - предтечи профсоюза, не прошло.

Выступая перед акционерами после собрания со сцены гига-фабрики, г-н Маск сообщил, что компания открывает не просто новую главу, но книгу.

Мелким инвесторам Tesla принадлежит 30% акций, что необычно много публичной компании. Предложение по компенсации и переезду принято благодаря этим голосам. Значит директора Tesla переиграли противников компенсации, причитающейся г-ну Маску, и proxy-advisors в пиар-поле.

Институциональные фонды (BlackRock, Vanguard и др.), владеющие крупнейшими после самого г-на Маска пакетами, также выразили ему доверие, проголосовав «за».

Губернатор Техаса Грег Эббот (Greg Abbott) прокомментировал в Х результаты голосования: “Добро пожаловать в штат, в котором нет ни подоходного налога, ни налога на прибыль» (цит по FT).

Вторая интрига - по вознаграждению адвокатов истца по делу Торнетты (подробнее - здесь) разрешится в начале июля, когда ходатайство рассмотрит судья Канцлерского Суда Делавэра Каталин Маккормик (Kathaleen McCormick). Переезд не меняет подсудности, но ратификация вознаграждения на ОСА увеличивает шансы на пересмотр решения суда.
Аргентина проиграла апелляцию и теперь должна выплатить по еврооблигациям, привязанным к ВВП, 💵1.5 млрд (Palladian Partners LP & Ors v Republic of Argentina & Anor [2024] EWCA Civ 641, решение 12.6.24).

Для контекста нужно знать, что спорные бонды появились в результате реструктуризации старых, ещё из 1990х, долгов на общую сумму 💵94 млрд, не погашенных из-за последовательных финансовых кризисов. Перед реструктуризацией могло быть списано около 75% (haircut). Привязка к ВВП была одним из стимулов реструктурировать, т.к. рост мог оказаться выше, чем базовый сценарий Аргентины.

Было выпущено 2 транша евробондов - 2005 (до 2034) и 2010 (до 2035) (п.1-2 решения апелляции).

Условия обоих траншей предусматривали, что купон выплачивается ежегодно при достижении 3 параметров (пп 34-35 решения):
(1) ВВП страны превышает определённую базовую величину, указанную в условиях выпуска по каждому году с 2005 по 2034,
(2) превышение имеет место не менее чем на соответствующий % (например, за 2013 рост ВВП должен был превысить 3.22%),
(3) размер купона не превышает определённый порог (Payment Cap; 48% невыплаченного номинала бумаги).

На момент выпуска евробондов Год Базовых Цен (Year of Base Prices) был прописан в условиях выпуска как 1993. Допускался пересмотр этого года на более поздний. Но и в этом случае, согласно тексту условий, «базовый» ВВП для выплаты купона рассчитывался по формуле: [новый] базовый ВВП, умноженный на дробь «ВВП в новых ценах» / «ВВП в ценах 1993» (п 32). То есть по условиям выпуска совсем от 1993 было не уйти.

В марте 2014 Национальный институт статистики и ценза (INDEC) при Минэке опубликовал данные по ВВП за 2013, пересчитав их в ценах 2004 (п 40). В течение 2014 Институт публиковал статистику в ценах 2004, придя к концу года к выводу, что рост ВВП за 2013 составил 2.93% (п 42). Пересчитав «%% роста» ВВП, Минэк пришёл к выводу, что для того, чтобы «включить» купон за 2013, он должен был быть 3.22%. Поскольку рост не достиг этой цифры, Минэк пришёл к выводу, что купон за 2013 не выплачивается (п 43).

Инвесторы не согласились с изменением формулы пересчёта ВВП и отправились за своими купонами в Высокий Суд Правосудия (евробонды подчинены английскому праву и юрисдикции английского суда).

Ссылаясь на принцип из дела Chartbrook ([2009] 1 AC 1101), позволяющий суду исправлять ошибки в договоре, Аргентина пыталась доказать, что её толкование допустимо, поскольку в ином случае нужно применять цены 1993 даже через много лет после того, как они перестали иметь экономический смысл (не учитывается развитие Интернета, технологий, изменение производства и рынка труда и т.д.).
Суд первой инстанции не поддержал такое толкование, не увидев в тексте условий явной ошибки. Подход Аргентины признан возможным, но не единственно возможным, который должен заменить прямое указание на 1993. Суд взыскал за 2013 💵1.3 млрд.

Для разрешения на апелляцию Аргентине пришлось депонирировать 💶310 млн на счёте trustee, обслуживающего бумаги. Поскольку апелляция оставила решение первой инстанции в силе, вероятно Аргентина уже потеряла эту сумму.

Да, нынешние госкредиторы используют иные средства, чем те, кто давал взаймы в XIX в. Как пишет Юджин Роган в книге «Арабы. История XVI-XXI вв.» (Альпина нон-фикшн, 2024, с.149-150), когда османское правительство, взяв за 16 лет 20 займов на 💷220 млн, объявило в 1875 банкротство, по соглашению с кредиторами 1881 создали Администрацию османского публичного долга, возглавляемую советом из представителей основных западных стран-кредиторов. Председательствовали по очереди Франция и Великобритания. В эту Администрацию поступали налоги и сборы от добычи соли, рыболовства, шелковой десятины, гербового сбора, продажи алкоголя и иных отраслей. Фактическое внешнее управление османской экономикой открыло дорогу на Восток европейским железнодорожным и горнодобывающим компаниям.
Перед летними каникулами Верховный Суд США (ВС), проголосовав 5:4, аннулировал План реорганизации Purdue Pharma (банкротство по Гл. 11 Кодекса о несостоятельности США), освобождающий семью Сэклер (Sackler), вопреки мнению несогласных кредиторов, от ответственности и запрещающий будущие иски за вред здоровью взамен 💵6 млрд отступного (реш. прокомментировал The Guardian; HARRINGTON, UNITED STATES TRUSTEE, REGION 2 v. PURDUE PHARMA L. P. ET AL.; решение от 27.6.24;).

Для контекста вспомним, что от передозировок болеутоляющих с опиоидами за 20 лет (1999-2019) в США умерло 247 тыс. (The Guardian пишет про 1/2 млн). Purdue макетировало свой рецептурный OxyContin через докторов как «вызывающий меньшее привыкание» (с 1 решения). В 2007 несколько сотрудников аффилированной с Purdue компании признались, что это было враньём. Заваленная тысячами исков компания прибегла к банкротной защите. За 10 лет, предшествующих банкротству, члены семьи Сэклер получили около 💵11 млрд. дивидендов (75% активов компании).

Суд по несостоятельности Нью-Йорка в 2021 одобрил План с освобождением членов семьи Сэклер от ответственности (подробнее - здесь) взамен многомиллиардного отступного. Окружной суд отменил, посчитав, что в Кодексе о несостоятельности нет возможности освобождать третьих лиц от [будущей] ответственности без личного согласия каждого истца (ключевую роль в пересмотре могли сыграть имейлы членов семьи, подтверждающее, что между 2008-16 они выводили из компании бОльшую часть прибыли). Апелляция Второго округа в июне 2023 поддержала изменённый План (компенсацию подняли с 💵4.5 до 6 млрд.; подробнее - здесь).

ВС согласился с мнением Окружного судьи о том, что в Кодексе о несостоятельности нет норм, позволяющих освободить от ответственности с помощью Плана реорганизации третьих лиц без согласия истцов (с 7-17 решения). Члены семьи Сэклер не подавали на личное банкротство и не предоставили в распоряжение кредиторов все свои активы, но хотят получить погашение обязательств (discharge), доступное только несостоятельным должникам. Апелляция обосновала одобрение Плана «всеобъемлющим» условием статьи 1123(b) Кодекса, которая позволяет «включать любые иные приемлимые условия, не противоречащие применяемым положениям настоящей главы». ВС пояснил, что «всеобъемлющие» (catchall) нормы, как эта, должны толковаться не максимально широко, но контекстно и соотносимо с объектами, которые схожи по природе (ссылка на прецедент Epic Systems Corp. v. Lewis). Кодекс разрешает суду освобождать только самого должника от требований кредиторов, несогласных с Планом реорганизации.

Суд также отметил, что освобождение по Плану реорганизации не предусматривает освобождение должника от исков из мошеннических действий (fraud) и умышленного/злонамеренного вреда (willful and malicious injury). Для членов семьи Сэклер, не подававших на банкротство, это ограничение сняли (с 13-16 решения). Нельзя снять ограничение, переименовав «погашение» (discharge) в «освобождение» (release) от отвественности. Обратившись к истории, ВС отметил, что с 1800 до 1978 (принятие Кодекса о несостоятельности) привилегия полного погашения долгов (discharge) давалась только должникам, которые честно и полном объёме отдают кредиторам всю собственность. US Trustee убедил большинство судей ВС, что при пересмотре Плана члены семьи Сэклер под угрозой массированных личных исков будут вынуждены отдать бОльше, чем сейчас.

Если продолжать процесс по Главе 11, для переутверждения Плана Сэклерам придётся существенно поднять размер отступных, чтобы за освобождение от ответственности проголосовали все несогласные кредиторы. Неодобрившие План (они же обращались в ВС) - это, в основном, штаты, которых представляют прокуроры и US Trustee, а также различные муниципалитеты, вынужденные разбираться с опиоидной эпидемией.

Судья Кавано, подготовивший особое мнение, отличное от большинства, отметил, что решение ВС дестабилизирует ситуацию с компенсацией жертвам опиоидной зависимости и призвал Конгресс разобраться с надвигающимся хаосом [классовых исков].
Суд Милана в июне ввёл внешнее управление итальянским подразделением дома моды Christian Dior (Manufacturers Dior SRL) на 12 месяцев.
 
До этого аналогичная мера введена в отношении подразделения Armani (апрель) и Alviero Martini (январь).
 
Процедура, не имеющая никакого отношения к банкротству, введена в соответствии со ст 34 итальянского Закона № 159 от 6.9.11 (т.н. «анти-мафиозный» кодекс) из-за расследования нелегальной эмиграции и нарушения прав работников в мастерских поставщиков и суб-поставщиков кожаных изделий и сумок для люксовых брендов.
 
Статья 34 - сплав жёсткой обеспечительной меры с эффектом превенции преступлений. За время процедуры, о ходе которой докладывается суду, компания должна перестроить цепочку поставок и внедрить комплайенс, чтобы не допустить закупки товаров у тех, кто использует нелегальный труд, недоплачивает или иным образом нарушает права работников.
 
Из 34-страничного решения по СD, цитируемого Reuters, известно, что расследование касается 4 небольших поставщиков в пригородах Милана, в которых работают 32 чел., включая 2 нелегальных иммигрантов и 7 без нужных документов. В мастерской, где производят сумки:
⁃  работники спали на рабочих местах, чтобы трудится 24 часа в сутки, что подтверждается потреблением одинакового объёма электричества в течение суток, включая праздники;
⁃  предохранители безопасности с машин сняты, чтобы увеличить скорость работы;
⁃  благодаря оптимизации затрат мастерская продавала сумку с кодом PO312YKY по оптовой цене 💶53 за шт., а CD выставлял её в миланском магазине по 💶2600.
 
Расследование идёт по признакам ст 603bis УК Италии «Незаконное посредничество и эксплуатация труда». Статья принималась параллельно со ст 34 «анти-мафиозного» кодекса. Предполагалось, что норма будет направлена, прежде всего, на защиту прав работников в сельском хозяйстве, куда завозят больше всего нелегальных рабочих, но в центре внимания оказалась люкс-индустрия (Италия производит 50-55% мирового «люкса»).    
 
Несмотря на то, что CD и его сотрудники не фигурируют в качестве объекта расследования, компания попала под надзор суда из-за «непринятия надлежащих мер по проверке реальных условий труда и/или технических возможностей поставщиков». Идея в том, что если ты компания с мировым именем (CD входит во французский LVMH, контролируемый Бернаром Арно), то не можешь думать только о прибыли и не задаваться вопросом, за счёт чего поставщики дают такие низкие цены.
 
Ранее рассказывал об идее стран Юга предъявить бывшим странам-колонизаторам ущерб от работорговли, сумма которого может составить от 💵99.9 до 💵130 трлн.
Если оцениваете выбросы СО2 при выдаче разрешения для добычи нефти, нужно ли учитывать топливо, которое будет выработано и сожжено в автомобилях, пароходах, самолётах и электростанциях на протяжении многих лет? Верховый суд Великобритании (ВС) ответил утвердительно 3 голосами против 2 (Finch (Weald Action Group), R. (on the application of) v Surrey County Council & Ors [2024] UKSC 20, решение 20.6.24; о деле написала The Gazzete).
 
Контекст следующий.
 
Horse Hill Developments (HHD) добывает нефть из 2х скважин в английском Суррее (2 мили к северо-востоку от аэропорта Гэтвик). Желая бурить ещё 4, компания подала документы в администрацию округа на экологическую экспертизу (environmental impact assessment – EIA). Всего хотят добыть где-то 3.3 млн тн.
Поскольку добыча может превысить 500 тн./сутки, нужно оценить СО2 от проекта (подзаконный акт SI 2017/571).
 
Заявитель представил расчёт [выбросов СО2] от бурения скважин, обустройства месторождения и нефтедобычи. Получилось 140 958 тн выбросов (п 82), то есть капля в цифре по стране. Администрация округа согласилась таким подходом, как и с тем, что «непрямые» выбросы от сжигания сделанного из нефти топлива считать не нужно, и выдала разрешение (пп 37-18 решения ВС).
 
Сара Финч (Sarah Finch), живущая рядом с Horse Hill, оспорила решение администрации в Высоком Суде Правосудия от лица Weald Action Group, в которой состоит активисткой, и потребовала оценить СО2 от сжигания топлива из суррейской нефти.
 
Первая инстанция отказала, посчитав, что, хотя нефть неизбежно переработают в топливо, отказ рассматривать СО2 от сжигания при выдаче разрешения не является чем-то иррациональным, тем более, неизвестно, в каком виде используют нефть, и куда пойдёт топливо. Апелляция (2:1) поддержала отказ, но по другому основанию - отсутствию «достаточной причинной связи»; считать выбросы от сжигания прямым или косвенным последствием добычи нефти – усмотрение администрации, а не суда (пп 63-65).      
 
Лорд-судья Легатт (Lord Leggatt), сформировавший большинство в ВС вместе с лордом Китчином и леди Роуз, исходил из того, что влияние сжигания ископаемого топлива на климат - научно-доказанный факт (п 66 решения). Поскольку нефть может быть гарантировано переработана и сожжена, при нефтепереработке не происходит разрыва причинной связи. Возникающий от сжигания СО2 является предвидимым последствием и должен был учитываться администрацией при выдаче разрешения. В этом смысле нефть отличается, например, от железа или стали, которые могут использоваться массой способов в множестве конечных продуктов (п 121 решения). Если бы СО2 от сжигания учитывали, его объём уже не показался «каплей» (п 82).      
 
Решение ВС является поворотным. Ещё в 2021 ВР выигрывало у Гринпис в Шотландии по лицензии на месторождение «Волрич» в Северном море по тому же аргументу: суд согласился с тем, что госорганы не могут просчитать эффект от сжигания топлива потребителями, и это политический, а не юридический вопрос (подробнее - здесь). Аналогичную позицию в апреле 2021 занял Апелляционный суд 2го округа в США по иску к 5 Oil Majors (подробнее - здесь). Но тактика исков в разных странах, нацеленных на «пробитие» системы, по-прежнему даёт результат, если это соответствует запросам общества (ВС допустил в дело Сары Финч заинтересованными лицами и «Друзей Земли», и Гринпис).
 
Неравнодушные не ограничиваются исками: эксперты ООН по правам человека в 2023 вступили в переписку с нефтяной компанией Saudi Aramco, на 98.5% принадлежащей Саудовской Аравии, чтобы добиться соблюдения Парижского соглашения по климату, к которому это государство присоединилось. Не ясно, ушли ли аналогичные письма американским «мейджорам», но пока у них в Гайане всё хорошо. Открытие ExxonMobil шельфового месторождения «Стабрук» и соседних полей выводит страну на 4е место оффшорной нефтедобычи (подробнее - здесь). К 2027 на «Стабруке» за 3 дня будут добывать столько, сколько планируют добыть из всех скважин в Суррее за 20 лет.