«Приїдьте особисто» — не аргумент: суд зобов’язав слідчого надати адвокату матеріали кримінального провадження електронною поштою ( Справа № 157/1183/26)
У адвокатській практиці нерідко доводиться стикатися із ситуацією, коли формально право учасника кримінального провадження ніхто не заперечує, але спосіб його реалізації фактично робить це право малодоступним.
Саме така ситуація виникла у моїй практиці під час представництва інтересів потерпілого у кримінальному провадженні.
Я звернувся до слідчого з клопотанням про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та просив надати їх в електронній формі — шляхом направлення відсканованих копій на мою офіційну електронну адресу, а у випадку значного обсягу матеріалів — частинами або через захищене електронне посилання.
Підстави для такого прохання були цілком практичними: значна територіальна віддаленість від органу досудового розслідування, умови воєнного стану та, найголовніше, чинні положення КПК України, які прямо передбачають можливість електронного ознайомлення з матеріалами.
Однак слідчий обрав інший підхід.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
У адвокатській практиці нерідко доводиться стикатися із ситуацією, коли формально право учасника кримінального провадження ніхто не заперечує, але спосіб його реалізації фактично робить це право малодоступним.
Саме така ситуація виникла у моїй практиці під час представництва інтересів потерпілого у кримінальному провадженні.
Я звернувся до слідчого з клопотанням про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та просив надати їх в електронній формі — шляхом направлення відсканованих копій на мою офіційну електронну адресу, а у випадку значного обсягу матеріалів — частинами або через захищене електронне посилання.
Підстави для такого прохання були цілком практичними: значна територіальна віддаленість від органу досудового розслідування, умови воєнного стану та, найголовніше, чинні положення КПК України, які прямо передбачають можливість електронного ознайомлення з матеріалами.
Однак слідчий обрав інший підхід.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
👍2
Справи окремого провадження про підтвердження юридичних фактів НЕ є малозначними, відповідно, представляти інтереси сторони може лише адвокат. (ВС КЦС №730/1248/25 від 25.03.2026 р.)
Особа звернулась до суду в порядку окремого провадження для встановлення факту родинних відносин між малолітньою дитиною та чоловіком, який помер у м. Торецьк Донецької області, який був рідним батьком сина. Заяву до суду підписала та подала представниця тої особи що діяла в інтересах сина, на підтвердження повноважень така подала довіреність. Проте суд не знайшов підтвердження наявності у такої представниці права на заняття адвокатською діяльністю і заяву було повернуто.
Представниця, без статусу адвоката, звернулась до апеляційного суду, проте її апеляційну скаргу знову було повернуто з тих же підстав. Постанова апеляційного суду мотивована тим, що справа не відноситься до категорії малозначних. Відповідно, представляти інтереси особи яка діє в інтересах дитини - в суді апеляційної інстанції може лише адвокат. Суд зауважив, що надана представником довіреність не свідчить про те, що вона є адвокатом та має право на зайняття адвокатською діяльністю. Таких документів до апеляційної скарги не додано, вони відсутні і в матеріалах цивільної справи, цих відомостей не зазначено в Єдиному реєстрі адвокатів.
В цілому із висновками попередніх судів погодився і ВС КЦС, який пояснив хто може бути представником у справах окремого провадження (тобто у справах, де зазвичай встановлюється безспірний факт). ВС вказав:
Відповідно до частини третьої статті 356 ЦПК України апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.
Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи (частина перша статті 47 ЦПК України).
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Особа звернулась до суду в порядку окремого провадження для встановлення факту родинних відносин між малолітньою дитиною та чоловіком, який помер у м. Торецьк Донецької області, який був рідним батьком сина. Заяву до суду підписала та подала представниця тої особи що діяла в інтересах сина, на підтвердження повноважень така подала довіреність. Проте суд не знайшов підтвердження наявності у такої представниці права на заняття адвокатською діяльністю і заяву було повернуто.
Представниця, без статусу адвоката, звернулась до апеляційного суду, проте її апеляційну скаргу знову було повернуто з тих же підстав. Постанова апеляційного суду мотивована тим, що справа не відноситься до категорії малозначних. Відповідно, представляти інтереси особи яка діє в інтересах дитини - в суді апеляційної інстанції може лише адвокат. Суд зауважив, що надана представником довіреність не свідчить про те, що вона є адвокатом та має право на зайняття адвокатською діяльністю. Таких документів до апеляційної скарги не додано, вони відсутні і в матеріалах цивільної справи, цих відомостей не зазначено в Єдиному реєстрі адвокатів.
В цілому із висновками попередніх судів погодився і ВС КЦС, який пояснив хто може бути представником у справах окремого провадження (тобто у справах, де зазвичай встановлюється безспірний факт). ВС вказав:
Відповідно до частини третьої статті 356 ЦПК України апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.
Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи (частина перша статті 47 ЦПК України).
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Фінансові операції до 5000 грн без ідентифікації можуть скасувати,
Проведення таких операцій без ідентифікації не відповідає стандартам ЄС.
ПОДПИСАТЬСЯ
Проведення таких операцій без ідентифікації не відповідає стандартам ЄС.
ПОДПИСАТЬСЯ
👎19
Бойові виплати військовим 2026 року: коли можуть відмовити у грошах і як захистити свої права
Відсутність наказів, записів у журналі бойових дій чи інших документів може стати причиною відмови у виплатах. Адвокатка пояснила, як діяти військовослужбовцям у різних ситуаціях із затриманням коштів.
Виплату коштів військовослужбовцям можуть загальмувати через відсутність необхідних документів. Часто військові не отримують кошти і стикаються з відмовами командування, а іноді виникають питання щодо повернення вже виплачених сум. Адвокатка, кандидатка юридичних наук Анна Даніель, коли бойові можуть не нарахувати, коли виплати вважаються незаконними та як військовослужбовцю захистити свої права.
Коли бойові виплати можуть не нарахувати — випадки
Порядок виплати додаткової винагороди визначають **постанова** Кабінету Міністрів №168 та **наказ** Міністерства оборони №260. За словами Анни Даніель, закон прямо передбачає низку випадків, коли військовослужбовець втрачає право на додаткову винагороду.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Відсутність наказів, записів у журналі бойових дій чи інших документів може стати причиною відмови у виплатах. Адвокатка пояснила, як діяти військовослужбовцям у різних ситуаціях із затриманням коштів.
Виплату коштів військовослужбовцям можуть загальмувати через відсутність необхідних документів. Часто військові не отримують кошти і стикаються з відмовами командування, а іноді виникають питання щодо повернення вже виплачених сум. Адвокатка, кандидатка юридичних наук Анна Даніель, коли бойові можуть не нарахувати, коли виплати вважаються незаконними та як військовослужбовцю захистити свої права.
Коли бойові виплати можуть не нарахувати — випадки
Порядок виплати додаткової винагороди визначають **постанова** Кабінету Міністрів №168 та **наказ** Міністерства оборони №260. За словами Анни Даніель, закон прямо передбачає низку випадків, коли військовослужбовець втрачає право на додаткову винагороду.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Грошове забезпечення, виплачене після розлучення, може бути спільним майном подружжя
Херсонський апеляційний суд розглянув справу про поділ майна подружжя, предметом якого стало грошове забезпечення військовослужбовця, нараховане за період шлюбу, але виплачене після його розірвання.
Позивачка зазначила, що її колишньому чоловікові за рішенням адміністративного суду донараховано грошове забезпечення за час проходження військової служби. Оскільки частина виплат стосувалася періоду перебування у шлюбі, жінка просила визнати ці кошти спільним майном подружжя та стягнути половину відповідної суми.
Суд першої інстанції задовольнив позов частково – стягнув із відповідача 58 270 грн, а додатковим рішенням – 13 640 грн витрат на правничу допомогу.
В апеляційній скарзі відповідач стверджував, що отримав кошти після розірвання шлюбу, вони пов’язані з його військовою службою та вислугою років, тому є особистою власністю. Також він зазначав, що шлюбні відносини фактично припинилися раніше, ніж було розірвано шлюб.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Херсонський апеляційний суд розглянув справу про поділ майна подружжя, предметом якого стало грошове забезпечення військовослужбовця, нараховане за період шлюбу, але виплачене після його розірвання.
Позивачка зазначила, що її колишньому чоловікові за рішенням адміністративного суду донараховано грошове забезпечення за час проходження військової служби. Оскільки частина виплат стосувалася періоду перебування у шлюбі, жінка просила визнати ці кошти спільним майном подружжя та стягнути половину відповідної суми.
Суд першої інстанції задовольнив позов частково – стягнув із відповідача 58 270 грн, а додатковим рішенням – 13 640 грн витрат на правничу допомогу.
В апеляційній скарзі відповідач стверджував, що отримав кошти після розірвання шлюбу, вони пов’язані з його військовою службою та вислугою років, тому є особистою власністю. Також він зазначав, що шлюбні відносини фактично припинилися раніше, ніж було розірвано шлюб.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
👍1
ШІ вигадав п’ять рішень Верховного Суду, а адвокатка з Кропивницького подала їх у касації: у колегії суддів ВС відняло мову
Касаційний цивільний суд частково задовольнив касаційну скаргу у справі № 390/2226/24 про поділ майна після смерті чоловіка, але найбільше уваги в постанові привернула зовсім інша обставина. Адвокат відповідача навела у скарзі посилання на судові рішення, яких, як встановив Верховний Суд, не існувало.
Водночас, колегія суддів наголосила: використання штучного інтелекту під час підготовки процесуальних документів не звільняє адвоката від обов’язку перевіряти отриману інформацію. Подання до суду згенерованого ШІ документа без фахової перевірки може свідчити про неналежне виконання професійних обов’язків і недобросовісне користування процесуальними правами.
Справа стосувалася майна, яке залишилося після смерті чоловіка. Жінка та чоловік офіційно перебували у шлюбі з 1998 року та мали двох доньок. У липні 2016 року вони розлучилися, але вже у вересні, за словами жінки, відновили стосунки. Вони знову почали жити разом, вели спільне господарство та бюджет, виховували дітей і фактично продовжили сімейне життя без повторної реєстрації шлюбу. Чоловік помер 8 квітня 2024 року. Після цього жінка звернулася до суду, щоб офіційно встановити факт їхнього спільного проживання однією сім’єю та отримати половину майна, набутого за період спільного проживання.
Згадайте новину: ШІ вперше виграв справу в суді: чатбот допоміг фрилансерці відсудити борг
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Касаційний цивільний суд частково задовольнив касаційну скаргу у справі № 390/2226/24 про поділ майна після смерті чоловіка, але найбільше уваги в постанові привернула зовсім інша обставина. Адвокат відповідача навела у скарзі посилання на судові рішення, яких, як встановив Верховний Суд, не існувало.
Водночас, колегія суддів наголосила: використання штучного інтелекту під час підготовки процесуальних документів не звільняє адвоката від обов’язку перевіряти отриману інформацію. Подання до суду згенерованого ШІ документа без фахової перевірки може свідчити про неналежне виконання професійних обов’язків і недобросовісне користування процесуальними правами.
Справа стосувалася майна, яке залишилося після смерті чоловіка. Жінка та чоловік офіційно перебували у шлюбі з 1998 року та мали двох доньок. У липні 2016 року вони розлучилися, але вже у вересні, за словами жінки, відновили стосунки. Вони знову почали жити разом, вели спільне господарство та бюджет, виховували дітей і фактично продовжили сімейне життя без повторної реєстрації шлюбу. Чоловік помер 8 квітня 2024 року. Після цього жінка звернулася до суду, щоб офіційно встановити факт їхнього спільного проживання однією сім’єю та отримати половину майна, набутого за період спільного проживання.
Згадайте новину: ШІ вперше виграв справу в суді: чатбот допоміг фрилансерці відсудити борг
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
👍1
Неявка у судове засідання: що адвокату варто врахувати, аби уникнути дисциплінарних ризиків
Самого повідомлення про причину неявки може бути недостатньо — її необхідно належно підтвердити.
Неявка адвоката у судове засідання без повідомлення суду про причини та без надання документів, які підтверджують неможливість взяти участь у розгляді справи, може містити ознаки дисциплінарного проступку. Водночас кожен такий випадок має оцінюватися індивідуально дисциплінарними органами адвокатури.
Про практичні аспекти таких ситуацій говорили під час відкритого діалогу «Дисциплінарна відповідальність адвоката під час здійснення адвокатської діяльності», організованого Комітетом НААУ з питань захисту прав осіб з інвалідністю спільно з Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Спікером заходу виступив керівник секретаріату ВКДКА Віктор Вовнюк, модерував обговорення голова Комітету НААУ з питань захисту прав осіб з інвалідністю Олександр Вознюк.
Що перевірятиме дисциплінарна палата
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Самого повідомлення про причину неявки може бути недостатньо — її необхідно належно підтвердити.
Неявка адвоката у судове засідання без повідомлення суду про причини та без надання документів, які підтверджують неможливість взяти участь у розгляді справи, може містити ознаки дисциплінарного проступку. Водночас кожен такий випадок має оцінюватися індивідуально дисциплінарними органами адвокатури.
Про практичні аспекти таких ситуацій говорили під час відкритого діалогу «Дисциплінарна відповідальність адвоката під час здійснення адвокатської діяльності», організованого Комітетом НААУ з питань захисту прав осіб з інвалідністю спільно з Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Спікером заходу виступив керівник секретаріату ВКДКА Віктор Вовнюк, модерував обговорення голова Комітету НААУ з питань захисту прав осіб з інвалідністю Олександр Вознюк.
Що перевірятиме дисциплінарна палата
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Коли позов надсилається позивачем у паперовій формі листом з описом вкладення, а суду надаються докази відправлення, то саме суд має перевірити (зокрема, за допомогою трекінгу), чи відповідач отримав такий лист і зафіксувати це в матеріалах справи (наприклад, роздрукувати вебсторінку з даними про рух листа). (ВС КЦС №753/12634/25 від 29.07.2026 р.)
МТСБУ подало позов до винуватця ДТП про стягнення виплаченого відшкодування за такого водія. На момент ДТП відповідач не мав чинного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності і особисто шкоду потерпілій стороні не відшкодував, а МТСБУ відповідно до вимог підпункту «а» пункту 41.1. статті 41 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» за рахунок коштів фонду захисту потерплих, відшкодував шкоду потерпілій особі у розмірі 116 663,16 грн.
Суть справи фактично зводилась до процесуальних питань, адже, відкривши провадження у справі суд першої інстанції призначив справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами. За зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання відповідача направлялись ухвала про відкриття провадження та позовна заява з додатками, які повернулись з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою». Отже враховуючи, що судом вжито всіх можливих та розумних заходів щодо повідомлення відповідача про розгляд справи, та неподання ним у встановлений судом строк відзиву на позов, справа вирішувалася за наявними матеріалами відповідно до положень частини восьмої статті 178 ЦПК України. У підсумку позов МТСБУ до водія було задоволено.
Постановою апеляційного суду апеляційну скаргу винуватця ДТП залишено без задоволення, а рішення районного суду першої інстанції - без змін. У апеляційній інстанції - окрім іншого заявлялось клопотання про проведення експертизи та суд його відхилив посилаючись на те, що у відповідача були всі можливості заявляти про це у першій інстанції.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
МТСБУ подало позов до винуватця ДТП про стягнення виплаченого відшкодування за такого водія. На момент ДТП відповідач не мав чинного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності і особисто шкоду потерпілій стороні не відшкодував, а МТСБУ відповідно до вимог підпункту «а» пункту 41.1. статті 41 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» за рахунок коштів фонду захисту потерплих, відшкодував шкоду потерпілій особі у розмірі 116 663,16 грн.
Суть справи фактично зводилась до процесуальних питань, адже, відкривши провадження у справі суд першої інстанції призначив справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами. За зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання відповідача направлялись ухвала про відкриття провадження та позовна заява з додатками, які повернулись з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою». Отже враховуючи, що судом вжито всіх можливих та розумних заходів щодо повідомлення відповідача про розгляд справи, та неподання ним у встановлений судом строк відзиву на позов, справа вирішувалася за наявними матеріалами відповідно до положень частини восьмої статті 178 ЦПК України. У підсумку позов МТСБУ до водія було задоволено.
Постановою апеляційного суду апеляційну скаргу винуватця ДТП залишено без задоволення, а рішення районного суду першої інстанції - без змін. У апеляційній інстанції - окрім іншого заявлялось клопотання про проведення експертизи та суд його відхилив посилаючись на те, що у відповідача були всі можливості заявляти про це у першій інстанції.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
👍1
Опікун може голосувати на загальних зборах ТОВ: Верховний Суд визначив межі реалізації корпоративних прав (справа КГС ВС №904/1430/24 від 29.07.2026)
Верховний Суд у постанові від 29 липня 2026 року у справі № 904/1430/24 розглянув нестандартний корпоративний спір: чи може опікун над майном особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, брати участь у загальних зборах ТОВ та голосувати замість учасника товариства.
Висновок Суду важливий не лише для ситуацій, пов’язаних із безвісти зниклими особами. Постанова демонструє загальний підхід до реалізації корпоративних прав через представника, значення добросовісності при голосуванні та критерії, за якими адвокат з корпоративних спорів має оцінювати перспективи оскарження рішення загальних зборів.
Обставини корпоративного спору
Позивачка була учасницею ТОВ «Фірма “Порт ЛТД”». Їй належала частка у статутному капіталі товариства.
За обставинами справи, позивачка та інший учасник товариства зникли безвісти за особливих обставин. Над їхнім майном була встановлена опіка.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Верховний Суд у постанові від 29 липня 2026 року у справі № 904/1430/24 розглянув нестандартний корпоративний спір: чи може опікун над майном особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, брати участь у загальних зборах ТОВ та голосувати замість учасника товариства.
Висновок Суду важливий не лише для ситуацій, пов’язаних із безвісти зниклими особами. Постанова демонструє загальний підхід до реалізації корпоративних прав через представника, значення добросовісності при голосуванні та критерії, за якими адвокат з корпоративних спорів має оцінювати перспективи оскарження рішення загальних зборів.
Обставини корпоративного спору
Позивачка була учасницею ТОВ «Фірма “Порт ЛТД”». Їй належала частка у статутному капіталі товариства.
За обставинами справи, позивачка та інший учасник товариства зникли безвісти за особливих обставин. Над їхнім майном була встановлена опіка.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Для відмежування ст. 368 КК (прийняття/одержання неправомірної вигоди), від ст. 369-2 КК (зловживання впливом), визначальним є питання, чи входить вчинення дії (бездіяльності) до повноважень особи, якій передається неправомірна вигода (ВС ККС №686/5214/15-к від 20.01.2026 р.)
Засуджений, перебуваючи на посаді начальника районного відділу Держземагенства у отримав неправомірну вигоду в сумі 12 000 доларів США за ініціювання ним питання щодо реєстрації права власності держави на земельну ділянку, подальше подання документів у реєстраційну службу для реєстрації за державою права власності на земельну ділянку, сприяння у поданні заяви із необхідними документами до ГУ Держземагенства, безоплатному одержанні витягів з Держземкадастру та ДРРП, які необхідні були для прийняття рішення щодо надання зацікавленій особі у користування на умовах оренди земельної ділянки, а також сприяння у реєстрації договору оренди.
Тому його - начальника районного відділу - було засуджено за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (КК) до позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки з конфіскацією майна і на підставі статті 54 КК позбавлено 11 рангу державного службовця. Апеляція залишила рішення без змін.
Проте сторона захисту, подала касаційну скаргу де стверджувала - по суті, що суди попередніх інстанцій не взяли до уваги, що:
- виклад в обвинувальному акті об’єктивної сторони інкримінованого засудженому злочину не відповідає складу злочину, передбаченому частиною 3 статті 368 КК;
- засуджений не є суб’єктом інкримінованого йому злочину, однак може бути суб’єктом злочину, передбаченого статтею 369-2 КК;
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Засуджений, перебуваючи на посаді начальника районного відділу Держземагенства у отримав неправомірну вигоду в сумі 12 000 доларів США за ініціювання ним питання щодо реєстрації права власності держави на земельну ділянку, подальше подання документів у реєстраційну службу для реєстрації за державою права власності на земельну ділянку, сприяння у поданні заяви із необхідними документами до ГУ Держземагенства, безоплатному одержанні витягів з Держземкадастру та ДРРП, які необхідні були для прийняття рішення щодо надання зацікавленій особі у користування на умовах оренди земельної ділянки, а також сприяння у реєстрації договору оренди.
Тому його - начальника районного відділу - було засуджено за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (КК) до позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки з конфіскацією майна і на підставі статті 54 КК позбавлено 11 рангу державного службовця. Апеляція залишила рішення без змін.
Проте сторона захисту, подала касаційну скаргу де стверджувала - по суті, що суди попередніх інстанцій не взяли до уваги, що:
- виклад в обвинувальному акті об’єктивної сторони інкримінованого засудженому злочину не відповідає складу злочину, передбаченому частиною 3 статті 368 КК;
- засуджений не є суб’єктом інкримінованого йому злочину, однак може бути суб’єктом злочину, передбаченого статтею 369-2 КК;
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Типові помилки в адвокатських запитах
Помилки в адвокатському запиті можуть стати підставою для відмови, а згодом — перешкодити притягненню винної особи до відповідальності. Які дефекти найчастіше допускають адвокати та як їх уникнути?
Формальні
Однією з найпоширеніших помилок є неправильне визначення або неточне зазначення адресата. Запит має бути надісланий органу чи особі, яка фактично володіє інформацією та компетентна її надати. Звернення до неіснуючого підрозділу, неправильне зазначення повної назви органу або направлення запиту органу, до компетенції якого не належить запитуване питання, може призвести до відмови в його задоволенні.
Також доцільно адресувати запит керівнику органу чи юридичної особи, відповідальному за організацію розгляду кореспонденції та підписання відповіді. У разі неправомірної відмови, несвоєчасного чи неповного надання інформації питання про відповідальність відповідної посадової особи вирішується за частиною п’ятою статті 212-3 КУпАП.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Помилки в адвокатському запиті можуть стати підставою для відмови, а згодом — перешкодити притягненню винної особи до відповідальності. Які дефекти найчастіше допускають адвокати та як їх уникнути?
Формальні
Однією з найпоширеніших помилок є неправильне визначення або неточне зазначення адресата. Запит має бути надісланий органу чи особі, яка фактично володіє інформацією та компетентна її надати. Звернення до неіснуючого підрозділу, неправильне зазначення повної назви органу або направлення запиту органу, до компетенції якого не належить запитуване питання, може призвести до відмови в його задоволенні.
Також доцільно адресувати запит керівнику органу чи юридичної особи, відповідальному за організацію розгляду кореспонденції та підписання відповіді. У разі неправомірної відмови, несвоєчасного чи неповного надання інформації питання про відповідальність відповідної посадової особи вирішується за частиною п’ятою статті 212-3 КУпАП.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Заочне рішення в цивільному процесі: чому не завжди варто про нього просити?
Клієнт часто дивується, коли я не поспішаю просити суд ухвалити заочне рішення одразу після першої неявки відповідача. Логіка клієнта зрозуміла: відповідач не прийшов — значить, справу можна закрити швидше. На практиці це працює не завжди, і саме на етапі оскарження заочного рішення справа найчастіше повертається на новий розгляд або затягується на місяці.
Умови, які потрібно перевірити перед тим, як просити заочний розгляд
Стаття 280 Цивільного процесуального кодексу України дозволяє суду ухвалити заочне рішення лише за одночасної наявності чотирьох умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце засідання; він не з’явився без поважних причин або без повідомлення причин неявки; відзив від нього не надійшов; представник позивача не заперечує проти заочного розгляду.
Якщо у справі кілька відповідачів, заочний розгляд можливий лише за неявки всіх. Присутність хоча б одного відповідача унеможливлює заочну процедуру щодо решти (частина 2 статті 280 ЦПК України).
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Клієнт часто дивується, коли я не поспішаю просити суд ухвалити заочне рішення одразу після першої неявки відповідача. Логіка клієнта зрозуміла: відповідач не прийшов — значить, справу можна закрити швидше. На практиці це працює не завжди, і саме на етапі оскарження заочного рішення справа найчастіше повертається на новий розгляд або затягується на місяці.
Умови, які потрібно перевірити перед тим, як просити заочний розгляд
Стаття 280 Цивільного процесуального кодексу України дозволяє суду ухвалити заочне рішення лише за одночасної наявності чотирьох умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце засідання; він не з’явився без поважних причин або без повідомлення причин неявки; відзив від нього не надійшов; представник позивача не заперечує проти заочного розгляду.
Якщо у справі кілька відповідачів, заочний розгляд можливий лише за неявки всіх. Присутність хоча б одного відповідача унеможливлює заочну процедуру щодо решти (частина 2 статті 280 ЦПК України).
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
👍1
Відступ від ідеальних часток під час поділу будинку: юридичний алгоритм, технічні нюанси та оформлення в нотаріуса
На практиці у сфері нерухомості нерідко виникає ситуація, коли математичний розрахунок часток у праві спільної часткової власності входить у суперечність із реальним плануванням житлового будинку.
Типовий приклад: батькові належить 1/3 частка домоволодіння, а синові – 2/3. Вони вирішують припинити спільну власність, виділивши кожному автономне житло зі своїм окремим входом та господарськими спорудами. Проте після проведення інвентаризації з’ясовується, що конструктивні особливості будівлі дозволяють сформувати два автономних об’єкти лише однакової площі – по 250 кв.м. кожен.
Постають природні запитання: чи є законним такий поділ, якщо батько отримує 50% майна замість належної йому 1/3? Як правильно аргументувати це інженеру БТІ та що саме має бути прописано в договорі в нотаріуса, щоб реєстрація пройшла без ускладнень?
Правове підґрунтя: свобода договору чи сухий розрахунок?
Головне побоювання власників у подібних ситуаціях – це те, що нотаріус або державний реєстратор відмовлять у реєстрації через «невідповідність квадратних метрів часткам у правоустановчому документі». Проте це міф.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
На практиці у сфері нерухомості нерідко виникає ситуація, коли математичний розрахунок часток у праві спільної часткової власності входить у суперечність із реальним плануванням житлового будинку.
Типовий приклад: батькові належить 1/3 частка домоволодіння, а синові – 2/3. Вони вирішують припинити спільну власність, виділивши кожному автономне житло зі своїм окремим входом та господарськими спорудами. Проте після проведення інвентаризації з’ясовується, що конструктивні особливості будівлі дозволяють сформувати два автономних об’єкти лише однакової площі – по 250 кв.м. кожен.
Постають природні запитання: чи є законним такий поділ, якщо батько отримує 50% майна замість належної йому 1/3? Як правильно аргументувати це інженеру БТІ та що саме має бути прописано в договорі в нотаріуса, щоб реєстрація пройшла без ускладнень?
Правове підґрунтя: свобода договору чи сухий розрахунок?
Головне побоювання власників у подібних ситуаціях – це те, що нотаріус або державний реєстратор відмовлять у реєстрації через «невідповідність квадратних метрів часткам у правоустановчому документі». Проте це міф.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Електронне листування як доказ у суді: як підтвердити відправлення та отримання e-mail
Електронне листування стало невід’ємною частиною ділової комунікації, однак у судовому спорі сторони нерідко заперечують сам факт відправлення чи отримання e-mail. Що саме потрібно довести та які дані допоможуть підтвердити справжність електронного листування? Розберемося у цій статті та з’ясуємо, як правильно фіксувати й використовувати e-mail як доказ у суді.
Електронна пошта давно стала звичним способом ділового спілкування. Через e-mail сторони погоджують умови співпраці, направляють заявки, рахунки, акти, претензії, повідомлення, проєкти документів та іншу важливу інформацію.
Однак щойно між сторонами виникає спір, нерідко з’являється знайоме заперечення про те, що лист не було отримано.
Іноді до нього додаються інші пояснення: лист нібито потрапив у папку «Спам», відповідною електронною адресою ніхто не користувався або взагалі невідомо, хто саме відправив повідомлення.
Чи означає це, що електронне листування втрачає доказове значення?
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Електронне листування стало невід’ємною частиною ділової комунікації, однак у судовому спорі сторони нерідко заперечують сам факт відправлення чи отримання e-mail. Що саме потрібно довести та які дані допоможуть підтвердити справжність електронного листування? Розберемося у цій статті та з’ясуємо, як правильно фіксувати й використовувати e-mail як доказ у суді.
Електронна пошта давно стала звичним способом ділового спілкування. Через e-mail сторони погоджують умови співпраці, направляють заявки, рахунки, акти, претензії, повідомлення, проєкти документів та іншу важливу інформацію.
Однак щойно між сторонами виникає спір, нерідко з’являється знайоме заперечення про те, що лист не було отримано.
Іноді до нього додаються інші пояснення: лист нібито потрапив у папку «Спам», відповідною електронною адресою ніхто не користувався або взагалі невідомо, хто саме відправив повідомлення.
Чи означає це, що електронне листування втрачає доказове значення?
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
👍3
Повноваження прокурора у земельних справах
Питання меж повноважень прокуратури в цивільних чи господарських проваджень особливо, де предметом спору є земля, вже давно є дискусійним та неоднозначним.
На даний час, в судах перебувають численні справи за позовами прокуратури, однак в розрізі даної статті акцент буде зроблено саме на справах, де є вимоги визнати незаконним рішення про передання земельної ділянки без торгів, визнання відповідно договору недійсним та повернення земельної ділянки комунальної власності. Саме такий вибір здійснення аналізу зумовлений якраз необхідністю відслідкувати чи дійсно в таких справах має місце інтерес держави.
Розпочати слід з того, що 03.12.2025 року Конституційний Суд України прийняв рішення №6-р(II)/2025, яким визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), окремі приписи абзацу першого частини третьої статті 23 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII зі змінами в тім, що вони надають прокуророві можливість здійснювати представництво інтересів держави в суді у зв’язку з нездійсненням або неналежним здійсненням захисту цих інтересів органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим суб’єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження.
Відповідно до мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 03.12.2025 року №6-р(II)/2025:
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Питання меж повноважень прокуратури в цивільних чи господарських проваджень особливо, де предметом спору є земля, вже давно є дискусійним та неоднозначним.
На даний час, в судах перебувають численні справи за позовами прокуратури, однак в розрізі даної статті акцент буде зроблено саме на справах, де є вимоги визнати незаконним рішення про передання земельної ділянки без торгів, визнання відповідно договору недійсним та повернення земельної ділянки комунальної власності. Саме такий вибір здійснення аналізу зумовлений якраз необхідністю відслідкувати чи дійсно в таких справах має місце інтерес держави.
Розпочати слід з того, що 03.12.2025 року Конституційний Суд України прийняв рішення №6-р(II)/2025, яким визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), окремі приписи абзацу першого частини третьої статті 23 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII зі змінами в тім, що вони надають прокуророві можливість здійснювати представництво інтересів держави в суді у зв’язку з нездійсненням або неналежним здійсненням захисту цих інтересів органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим суб’єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження.
Відповідно до мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 03.12.2025 року №6-р(II)/2025:
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Позасудове стягнення іпотеки: розбір судових рішень на користь боржника
Переоформлення права власності на іпотечну квартиру, будинок або комерційну нерухомість безпосередньо на кредитора (або продаж майна від свого імені третій особі) виглядає значно швидшим, дешевшим та ефективнішим інструментом, ніж роки судових позовів і виснажлива процедура примусового виконання через виконавчу службу.
Однак ця «оперативність» має зворотний бік. Позасудове стягнення позбавляє боржника майна у фактично автоматичному режимі, тому закон встановлює для фінансових установ суворі вимоги для такого переходу права власності. Законодавець свідомо створив систему гарантій, щоб не допустити зловживань з боку кредитора та недопущення безпідставної втрати іпотеки позичальником.
На практиці банки та МФО нерідко нехтують цими правилами, наприклад: відправляють вимоги на застарілі адреси, ігнорують 30-денний строк очікування, маніпулюють оцінкою майна або реєструють право власності за наявності мораторіїв чи процесуальних заборон і т.п.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Переоформлення права власності на іпотечну квартиру, будинок або комерційну нерухомість безпосередньо на кредитора (або продаж майна від свого імені третій особі) виглядає значно швидшим, дешевшим та ефективнішим інструментом, ніж роки судових позовів і виснажлива процедура примусового виконання через виконавчу службу.
Однак ця «оперативність» має зворотний бік. Позасудове стягнення позбавляє боржника майна у фактично автоматичному режимі, тому закон встановлює для фінансових установ суворі вимоги для такого переходу права власності. Законодавець свідомо створив систему гарантій, щоб не допустити зловживань з боку кредитора та недопущення безпідставної втрати іпотеки позичальником.
На практиці банки та МФО нерідко нехтують цими правилами, наприклад: відправляють вимоги на застарілі адреси, ігнорують 30-денний строк очікування, маніпулюють оцінкою майна або реєструють право власності за наявності мораторіїв чи процесуальних заборон і т.п.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
👍2
Доктрина акцесорності та доля іпотеки при задавненості основного боргу
Доктринальна критика збереження іпотеки після втрати кредитором можливості примусового стягнення
Ключова проблематика
Чи повинна іпотека існувати невизначено довго, якщо кредитор остаточно втратив можливість примусово задовольнити основну вимогу? Закон прямо пов’язує долю іпотеки з основним зобов’язанням, однак не називає сплив позовної давності самостійною підставою припинення іпотеки. У статті розмежовуються припинення зобов’язання та сплив позовної давності, аналізується актуальна позиція Верховного Суду й обґрунтовується авторський підхід: після остаточної втрати всіх законних способів примусового задоволення збереження реєстрового обтяження суперечить функціональній акцесорності та принципу пропорційності.
1. Вступ: Практичний тупик «примарних» обтяжень
У вітчизняній судовій та банківській практиці поширена ситуація, коли за довгостроковим кредитом кредитор пропускає позовну давність або з інших причин втрачає можливість примусового задоволення вимоги. Водночас у Державному реєстрі речових прав роками залишаються записи про іпотеку та заборону відчуження. Власник не може повноцінно розпоряджатися майном, хоча забезпечувальна функція обтяження фактично не реалізується.
Юридично ці випадки не можна ототожнювати. Припинення основного зобов’язання є передбаченою законом підставою припинення іпотеки. Натомість сплив позовної давності, згідно зі статтею 267 ЦК України, за загальним правилом лише дає підставу для відмови у позові, якщо сторона заявила про його застосування, але не припиняє саме зобов’язання. Саме ця відмінність утворює головну колізію між формальною конструкцією «натурального» зобов’язання та функціональним призначенням іпотеки.
2. Акцесорний характер іпотеки: Законодавча мета та її вичерпання
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Доктринальна критика збереження іпотеки після втрати кредитором можливості примусового стягнення
Ключова проблематика
Чи повинна іпотека існувати невизначено довго, якщо кредитор остаточно втратив можливість примусово задовольнити основну вимогу? Закон прямо пов’язує долю іпотеки з основним зобов’язанням, однак не називає сплив позовної давності самостійною підставою припинення іпотеки. У статті розмежовуються припинення зобов’язання та сплив позовної давності, аналізується актуальна позиція Верховного Суду й обґрунтовується авторський підхід: після остаточної втрати всіх законних способів примусового задоволення збереження реєстрового обтяження суперечить функціональній акцесорності та принципу пропорційності.
1. Вступ: Практичний тупик «примарних» обтяжень
У вітчизняній судовій та банківській практиці поширена ситуація, коли за довгостроковим кредитом кредитор пропускає позовну давність або з інших причин втрачає можливість примусового задоволення вимоги. Водночас у Державному реєстрі речових прав роками залишаються записи про іпотеку та заборону відчуження. Власник не може повноцінно розпоряджатися майном, хоча забезпечувальна функція обтяження фактично не реалізується.
Юридично ці випадки не можна ототожнювати. Припинення основного зобов’язання є передбаченою законом підставою припинення іпотеки. Натомість сплив позовної давності, згідно зі статтею 267 ЦК України, за загальним правилом лише дає підставу для відмови у позові, якщо сторона заявила про його застосування, але не припиняє саме зобов’язання. Саме ця відмінність утворює головну колізію між формальною конструкцією «натурального» зобов’язання та функціональним призначенням іпотеки.
2. Акцесорний характер іпотеки: Законодавча мета та її вичерпання
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
П’ЯТЬ РОКІВ, ТРИНАДЦЯТЬ ПИТАНЬ І ОДНА УХВАЛА
Як співвласник ОСББ домігся призначення судової економічної експертизи фінансової діяльності правління — і що з цього кейсу може взяти кожен, хто підозрює правління у нецільовому використанні коштів
Автор Юрій Лагода — юридичний консультант, правовий аналітик Практична основа Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2018 року у справі № 522/13651/18 Предмет спору Понад 5,8 млн. гривень коштів ремонтного та резервного фондів ОСББ Результат Клопотання заявника задоволено; призначено судову комплексну економічну експертизу фінансово-господарської діяльності ОСББ Мешканець одного з будинків в Одесі майже п’ять років домагався того, щоб фінансову діяльність правління ОСББ перевірили не збори співвласників і не ревізійна комісія, а незалежний судовий експерт. Справа, що почалася з рядової заяви до прокуратури у 2013 році, дійшла до ухвали слідчого судді лише у 2018 році — і в підсумку дала відповідь на питання, яке хвилює багатьох власників квартир: чи можна змусити перевірити, куди йдуть гроші ремонтного та резервного фондів, якщо правління відмовчується, а ревізійна комісія — формальність. Відповідь виявилася ствердною, але шлях до неї показовий сам по собі.
Чому це не просто «ще одна ухвала»
ОСББ управляють спільним майном і спільними грошима сотень людей, але на практиці контроль за цими коштами часто тримається на довірі до голови правління. Коли довіра зникає — ревізійна комісія обирається тим самим правлінням, загальні збори не можуть отримати первинні документи, а звернення до поліції «зависають» без руху місяцями. Розглянутий кейс цінний тим, що показує реально працюючий процесуальний інструмент для таких ситуацій — призначення судової комплексної економічної експертизи в межах кримінального провадження, а не абстрактний заклик «зверніться до суду».
Фабула справи: від заяви до ухвали за п’ять років
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Як співвласник ОСББ домігся призначення судової економічної експертизи фінансової діяльності правління — і що з цього кейсу може взяти кожен, хто підозрює правління у нецільовому використанні коштів
Автор Юрій Лагода — юридичний консультант, правовий аналітик Практична основа Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2018 року у справі № 522/13651/18 Предмет спору Понад 5,8 млн. гривень коштів ремонтного та резервного фондів ОСББ Результат Клопотання заявника задоволено; призначено судову комплексну економічну експертизу фінансово-господарської діяльності ОСББ Мешканець одного з будинків в Одесі майже п’ять років домагався того, щоб фінансову діяльність правління ОСББ перевірили не збори співвласників і не ревізійна комісія, а незалежний судовий експерт. Справа, що почалася з рядової заяви до прокуратури у 2013 році, дійшла до ухвали слідчого судді лише у 2018 році — і в підсумку дала відповідь на питання, яке хвилює багатьох власників квартир: чи можна змусити перевірити, куди йдуть гроші ремонтного та резервного фондів, якщо правління відмовчується, а ревізійна комісія — формальність. Відповідь виявилася ствердною, але шлях до неї показовий сам по собі.
Чому це не просто «ще одна ухвала»
ОСББ управляють спільним майном і спільними грошима сотень людей, але на практиці контроль за цими коштами часто тримається на довірі до голови правління. Коли довіра зникає — ревізійна комісія обирається тим самим правлінням, загальні збори не можуть отримати первинні документи, а звернення до поліції «зависають» без руху місяцями. Розглянутий кейс цінний тим, що показує реально працюючий процесуальний інструмент для таких ситуацій — призначення судової комплексної економічної експертизи в межах кримінального провадження, а не абстрактний заклик «зверніться до суду».
Фабула справи: від заяви до ухвали за п’ять років
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
👍1
Право на адвокатський запит: як на практиці отримати дані про порушника
Неправомірна відмова, несвоєчасне чи неповне надання інформації у відповідь на адвокатський запит можуть мати ознаки адміністративного правопорушення за ст. 212-3 КУпАП. Але для складання протоколу недостатньо встановити сам факт порушення: раді адвокатів потрібні відомості, які дозволяють належно ідентифікувати посадову особу.
Від проблеми до механізму
Нагадаємо, у першій статті циклу «Адвокатський запит: право порушене, відповідального не встановлено» йшлося про проблему ідентифікації посадової особи. Далі у матеріалі «Доступ адвокатури до інформації державних органів: європейські моделі» ми розглянули, як за кордоном взаємодія адвокатського самоврядування з державними органами врегульовується через спеціальні правові підстави, протоколи, електронні платформи та захищені канали обміну інформацією. Тож як ці підходи можуть бути реалізовані в Україні?
Ключовим питанням є доступ до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Саме там можуть міститися дані, необхідні для належної ідентифікації особи, щодо якої вирішується питання про складання протоколу: РНОКПП, дата народження, задеклароване або зареєстроване місце проживання.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН
Неправомірна відмова, несвоєчасне чи неповне надання інформації у відповідь на адвокатський запит можуть мати ознаки адміністративного правопорушення за ст. 212-3 КУпАП. Але для складання протоколу недостатньо встановити сам факт порушення: раді адвокатів потрібні відомості, які дозволяють належно ідентифікувати посадову особу.
Від проблеми до механізму
Нагадаємо, у першій статті циклу «Адвокатський запит: право порушене, відповідального не встановлено» йшлося про проблему ідентифікації посадової особи. Далі у матеріалі «Доступ адвокатури до інформації державних органів: європейські моделі» ми розглянули, як за кордоном взаємодія адвокатського самоврядування з державними органами врегульовується через спеціальні правові підстави, протоколи, електронні платформи та захищені канали обміну інформацією. Тож як ці підходи можуть бути реалізовані в Україні?
Ключовим питанням є доступ до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Саме там можуть міститися дані, необхідні для належної ідентифікації особи, щодо якої вирішується питання про складання протоколу: РНОКПП, дата народження, задеклароване або зареєстроване місце проживання.
Читати повністю
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОНЛАЙН