Крупная российская сеть оптик «Айкрафт» обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к итальянской компании Luxottica Group S.p.A. «Айкрафт» требует досрочно прекратить правовую охрану трёх товарных знаков, включая «RAY-BAN EASE» (международная регистрация № 1548195), «Ray-Ban "GENUINE SINCE 1937"» (№ 359890) и «RAY-BAN» (№ 54283), по причине их неиспользования на территории России.
Данный иск является частью более крупного конфликта между компаниями. Ранее, в 2023 году, «Айкрафт» зарегистрировал собственный товарный знак Ray's (№ 983735) для очков, линз и других товаров 9 класса по международной классификации. Luxottica Group оспорила эту регистрацию, доказав сходство до степени смешения с Ray-Ban.
В марте 2025 года Роспатент согласился с доводами итальянской компании и признал недействительной регистрацию знака Ray's. «Айкрафт», в свою очередь, оспаривает это решение в суде (Дело № СИП-432/2025), и теперь, действуя параллельно, пытается прекратить охрану самих товарных знаков Ray-Ban, ссылаясь на их неиспользование.
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔6 5🤷♂2🌚1
– можно зарегистрировать обозначение «Куни Ли» в качестве товарного знака?
– нет, это противоречит нормам нравственности.
– хм, а можно зарегистрировать ТЗ с котом, который развёрнут задом и на переднем плане его огромные тестикулы?
– ну да, почему нет?
Подписаться | НБЭИС.РФ
– нет, это противоречит нормам нравственности.
– хм, а можно зарегистрировать ТЗ с котом, который развёрнут задом и на переднем плане его огромные тестикулы?
– ну да, почему нет?
Подписаться | НБЭИС.РФ
🤣15🔥4❤3 1 1
Верховный Суд РФ отправил на новое рассмотрение дело о секрете производства для вебкам-студии, указав на возможную ничтожность сделки.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты нижестоящих инстанций по делу № А65-31236/2023 и направила на новое рассмотрение спор о лицензионном договоре о предоставлении секрета производства (ноу-хау) для открытия вебкам-студии.
Верховный Суд указал, что суды не исследовали, обладала ли переданная информация признаками ноу-хау, и впервые указала на необходимость проверить сделку на соответствие основам правопорядка и нравственности, что может повлечь её недействительность в силу ничтожности (ст. 169 ГК РФ).
В ноябре 2022 года индивидуальный предприниматель Сергей Лебедев (лицензиат) заключил с предпринимателем Антоном Ивановым (лицензиар) договор на использование секрета производства (ноу-хау) для извлечения прибыли в сфере развлечений на стриминговых сервисах. «Секрет» включал в себя инструкции по открытию студии. За это Лебедев перечислил 1 060 000 рублей в качестве части паушального взноса.
Впоследствии Лебедев посчитал, что ему передали общедоступную информацию, а не уникальную, и не разъяснили суть деятельности, которая должна приносить доход. Ответчик же утверждал, что предоставил доступ к личному кабинету с пошаговыми инструкциями, которыми истец воспользовался и получал доход в течение двух лет.
Изначально Лебедев обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском о признании договора незаключённым и взыскании уплаченных средств как неосновательного обогащения. Однако суды трёх инстанций, включая Суд по интеллектуальным правам, в иске отказали. Они сочли, что предмет договора был согласован, а сам секрет производства передан истцу по акту приёма-передачи.
Верховный Суд с этим не согласился и отметил, что нижестоящие инстанции уклонились от выяснения ключевого вопроса: что конкретно является предметом исследуемого договора, достигнуто ли между его сторонами соглашение по конкретному секрету производства (ноу-хау) и был ли переданы истцу предусмотренные этим соглашением сведения о способах осуществления профессиональной деятельности.
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁9 9 4❤2👍2
Т-Банк пытается досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков «BLACKCARD» (№ 436190) и «BLACK» (№ 459906) американской компании Black Card в России. Товарные знаки были зарегистрированы в 2011 и 2012 годах соответственно.
Интерес Т-Банка к этим обозначениям является очевидным. С 2012 года он выпускает свой флагманский продукт – дебетовую карту Black. Американская компания зарегистрировала свои товарные знаки для услуг 35, 36, 39, 41-45-го классов международной классификации, включая финансовые услуги.
Иск Т-Банка основан на ст. 1486 ГК РФ, позволяющей добиваться досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков, которые не используются правообладателем более трёх лет. Российский банк просит прекратить правовую охрану американских брендов в отношении всех услуг 35, 36, 39, 41, 43 и 45-го классов международной классификации.
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8 5 3
Суд по интеллектуальным правам 31 июля 2025 года признал товарный знак «Черкизово» (№ 931765) общеизвестным на территории России. Суд признал недействительным отказ Роспатента и обязал ведомство внести обозначение в перечень общеизвестных товарных знаков.
В 2023 году «Черкизово» обратилось в Роспатент с заявлением о признании обозначения общеизвестным товарным знаком для таких категорий товаров, как колбасные изделия, ветчина, свинина и полуфабрикаты из мяса свинины.
В ноябре 2024 года ведомство отказало в удовлетворении заявления, аргументируя это тем, что заявленные категории являются слишком широкими и включают разнородные товары. В частности, понятие «изделия колбасные» охватывает множество разновидностей продукции, что делает невозможным установление их общеизвестности в целом.
Также коллегия отмечала, что несмотря на высокую узнаваемость бренда (89% респондентов знали о «Черкизово»), только 49% опрошенных смогли точно назвать его производителя.
Не согласившись с позицией Роспатента, «Черкизово» подало заявление в Суд по интеллектуальным правам, который и решил признать товарный знак № 931765 общеизвестным товарным знаком с 1 декабря 2023 года в отношении товаров 29-го класса МКТУ «ветчина; изделия колбасные; свинина; полуфабрикаты из мяса свинины».
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5 2 2
Одна из самых нашумевших историй недели – попытка миллиардера Игоря Рыбакова купить и удалить со всех площадок культовый альбом Гуфа (Алексей Долматов) «Город дорог» (2007). Сейчас становится понятно, что такая попытка не удалась. Разбираем, почему этот план был обречен с самого начала (если он вовсе был серьёзным).
Вместе с этим он заявил, что планирует удалить релиз, который якобы пагубно повлиял на самого Рыбакова (в год выхода альбома Игорю Рыбакову было 35 лет
Узнав о планах по удалению альбома, Антон Пронин заявил, что откажется от сделки, если Игорь Рыбаков будет «настаивать на удалении».
Дистрибуцией альбома до 2030 года занимается по лицензионному договору компания Ovokacho, которую возглавляет Bahh Tee (Бахтияр Алиев). Лицензиар, указывает Алиев, не имеет права в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Он также добавил, что не будет расторгать договор и удалять альбом без согласия самого Гуфа. Имеет ли он на это право? Согласно п. 7 ст. 1235 ГК РФ – да:
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Вероятнее всего само заявление могло быть пиар-ходом. Во-первых, тезис о пагубном влиянии альбома на 35-летнего руководителя «Технониколь» в 2007 году звучит сомнительно. Во-вторых, новость о покупке альбома разлетелась только после добавления детали о намерении удалить альбом. Первичное интервью о продаже прав на YouTube-канале Рыбакова почти никто не заметил.
Кстати, сам Гуф лишь выразил крайнее удивление, что его первый альбом «стоит больше ляма баксов» и добавил «Все норм, едем дальше».
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁7👍3❤2 2🥴1
Британский модный дом Vivienne Westwood отверг обвинения трёх уличных художников в незаконном использовании их работ на одежде. В документе, поданном в федеральный суд Центрального округа Калифорнии, компания заявила, что не обладает достаточной информацией чтобы признать или опровергнуть обвинения, и поэтому отрицает все обвинения.
Иск подали художники Коул Смит, Рис Дирдон и Гарри Мэтьюз, известные под псевдонимами Disa, Snok и Rennee. Их адвокат Джеффри Глак назвал позицию Westwood «особенно разочаровывающей», учитывая, что бренд десятилетиями строил имидж на эстетике контркультуры и бунтарства.
Ещё в августе 2024 года художники направили письмо с требованием прекратить противоправные действия, однако компания проигнорировала требования, продолжив продажи спорных «уличных» товаров стоимостью от 475 до 567 долларов.
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁7 3 3💊1
Арбитражный суд города Москвы отказал «Маревен Фуд Холдингс Лимитед» и «Маревен Фуд Сэнтрал» в иске к «Одем» и «Сима-ленд» о взыскании 5 млн рублей за использование обозначения «Твой Романтик». Истцы утверждали, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 214514, 539174, 594496 и 810730, а также с общеизвестным товарным знаком № 243.
Спор начался с того, что производитель «Роллтона» обнаружил на сайте «Сима-ленда» в ассортименте шоколадные шарики с печеньем и мармелад, упакованные в коробки с надписью «Твой Романтик» на жёлтом фоне с окантовкой в виде красного сердца.
Суд установил, что истцы не доказали факт использования спорного обозначения именно ответчиками – ни в оформлении упаковки, ни в предложениях к продаже. «Одем» представило счёт-фактуру, согласно которой поставляло драже в другой упаковке и под иным наименованием, а «Сима-ленд» пояснил, что выступает лишь маркетплейсом.
Вместе с тем, суд посчитал необходимым провести сравнение товарных знаков и спорного обозначения. Суд пришёл к выводу, что доминирующие словесные элементы «РОЛЛТОН» и «РОМАНТИК» не имеют фонетического и семантического сходства, а общая красно-жёлтая цветовая гамма говорит лишь о сходстве «слабых элементов», а этого недостаточно.
Кроме того, истцы не конкретизировали, какие именно товары 29-го и 30-го классов МКТУ считаются однородными со спорными кондитерскими изделиями. Данных о том, что обозначением «Роллтон» маркируются шоколадные шарики с печеньем или иные кондитерские мучные изделия в материалы дела не представлены.
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯9❤6 6👍1💊1
Sony Music Entertainment судится с Napster (новость правда не из начала нулевых
В марте этого года Napster был приобретён стартапом Infinite Reality. На тот момент долг сервиса перед Sony уже составлял более 6,5 млн долларов. По условиям сделки, Sony согласилась не разрывать лицензионное соглашение в обмен на четырехэтапный план погашения задолженности.
Согласно иску, Napster не произвёл ни одного платежа по этому плану. В результате в мае Sony направила письмо с предупреждением, а в июне расторгла лицензионные соглашения. Как утверждает Sony, Napster и после расторжения продолжил стриминг каталога Sony.
Представитель Napster в комментарии для Billboard заявил: «Мы высоко ценим отношения со всеми нашими партнёрами... и надеемся на скорейшее и мирное урегулирование».
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Наша команда ежедневно помогает бизнесу разного масштаба и направленности с охраной и защитой интеллектуальной собственности. Часто клиенты задают такие интересные вопросы, что хочется ответить на них не только лично, но и рассказать на наших ресурсах. Сегодняшний пост будет как раз таким.
Ответ: по закону автором может быть только человек. Не программа, не компания и даже не домашний питомец.
Согласно ст. 1257 ГК РФ, автором произведения науки, литературы или искусства признаётся гражданин, творческим трудом которого оно создано. Искусственный интеллект, с точки зрения закона, – инструмент, как фотоаппарат или графический редактор.
Что касается правообладателя – всегда стоит изучать пользовательские соглашения (Terms of Use) для конкретного ИИ перед тем, как использовать сгенерированный контент в коммерческих целях. Универсального ответа на вопрос кто будет являться правообладателем результата генерации пока что нет.
Также нет гарантии того, что результат генерации не будет нарушать права третьих лиц. Так, ИИ вполне может воспроизводить фрагменты чужих текстов или изображений. Поэтому лучше проверять что вам генерирует ИИ на предмет воспроизводства чужого творчества, если это возможно.
Ответ: да, но со значительными оговорками. В России п. 1 ст. 1276 ГК РФ позволяет свободно использовать произведения изобразительного искусства или фотографические произведения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения (интернет таким местом не является).
Важно запомнить, что этот принцип работает, только если объект в кадре не является основным объектом использования. Проще говоря, если вы продаёте фото произведения изобразительного искусства, в котором «волнующий» вас объект лишь часть композиции, то всё в порядке.
Если же изображение произведения является «гвоздём программы» (например, фото современной картины для печати на открытках или футболках), то для коммерческого использования уже следует получить согласие.
Однако это всё пункт 1 указанной статьи. В пункте 2 указано, что допускается свободное использование путём доведения до всеобщего сведения в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства. Требования о том, что объект не должен являться основным отсутствует, а значит магнитик выпустить можно, но построить такое же здание – нет.
Ответ: произведение переходит в общественное достояние, когда истекает срок действия исключительного права. По общему правилу, это происходит через 70 лет после смерти автора, но отсчёт происходит с 1 января года, следующего за годом смерти автора (ст. 1281 ГК РФ). Т.е. если автор умер весной 2000 года, срок будет отсчитываться с 1 января 2001 года и произведение перейдёт в общественное достояние в 2071 году.
Музыку Моцарта, стихи Пушкина, а также с 1 января 2025 года Папая и Тинтина (мы об этом писали) можно использовать свободно и бесплатно без чьего-либо согласия. Но есть некоторые «вечные права».
Даже после перехода в общественное достояние за автором сохраняются личные неимущественные права. При использовании вы будете обязаны:
– указывать имя автора (право автора на имя).
– не искажать произведение и не вносить в него изменения, порочащие честь и достоинство автора (право на неприкосновенность).
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обозначение, которое привлекло внимание в интернете… вариативностью расстановки пробела, было зарегистрировано предпринимателем из Великого Новгорода 1 августа. В реестре товарный знак можно найти под номером 1135318.
Товарный знак получил правовую охрану для классов МКТУ 3 и 35. Это парфюмерия, косметика, моющие средства и услуги в сфере продаж.
Иногда двусмысленное или провокационное обозначение выбирают сознательно, но в ряде случаев такой эффект достигается и становится вирусным без намерения правообладателя. В данном случае вряд ли именно такой известности обозначения хотел заявитель. Хотя ничего исключать нельзя.
Зато ситуация иллюстрирует, что при регистрации товарного знака следует учитывать не только буквальное прочтение обозначения.
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣4❤3 3 2 2
Суд по интеллектуальным правам 6 августа оставил в силе решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Nishtyaki/Ништяки» (№ 2023753033). Индивидуальный предприниматель пытался оспорить отказ ведомства, но суд счёл доводы Роспатента обоснованными.
Причиной отказа стала связь слова «ништяки» с криминальной субкультурой. Судебная коллегия установила, что регистрация такого обозначения противоречит общественным интересам и принципам морали, так как «способствует нормализации и популяризации криминальной субкультуры».
Этот вывод основан на словарных источниках. Так, согласно «Толковому словарю уголовных жаргонов» «ништяки» трактуются не только как «хорошо» или «отлично», но и как «человек, соблюдающий некоторые обычаи традиции воров», а в соответствии с «Историко-этимологическим толковым словарём преступного мира» это ещё и «качественные, высококалорийные... продукты питания, посылаемые состоятельным осужденным».
Довод предпринимателя о том, что слово «ништяк» в единственном числе отличается по смыслу от множественного числа «ништяки» суд счёл несостоятельным, так как с точки зрения потребителя в данном случае различие между единственным и множественным числом не меняет смысловое значение слова.
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁9😱4🤔3 3 1
Спустя всего несколько дней после того, как Sony подала иск против Tencent, назвав игру Light of Motiram «рабской копией» своей серии игр Horizon, китайская студия начала активно изменять маркетинговые материалы проекта.
Как мы сообщали ранее, Sony Interactive Entertainment подала 25 июля иск в Федеральный суд Северного округа Калифорнии, обвинив китайский конгломерат Tencent Holdings Ltd. в нарушении авторских прав и прав на товарный знак в связи с разработкой игры Light of Motiram.
Раньше: «В мире, захваченном колоссальными машинами, исследуйте огромный открытый мир, стройте свою базу, развивайте технологии, тренируйте механических животных и сражайтесь с грозными боссами».
Сейчас: «Начав с первобытной эпохи, проложите новый путь развития. Бросьте вызов махинациям, выживайте с механическими животными».
Ключевое изображение (key art) также сменилось: вместо рыжеволосой героини, похожей на Элой из Horizon, на нем теперь изображены внутриигровые существа. Скриншоты и трейлеры, демонстрировавшие наиболее очевидные сходства с Horizon, были удалены со страницы в Steam и с YouTube-канала игры. Дата выхода была изменена с «будет объявлена позже» на «Q4 2027».
На данный момент Tencent публично не комментировала иск, однако предпринятые шаги выглядят как явная попытка снизить юридические риски и дистанцироваться от обвинений в нарушении авторских прав.
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Компания «Любятово» 8 августа 2025 года зарегистрировала изобразительный товарный знак № 1140394 со своим шоколадным маскотом. Персонаж по имени Грум, уже известный потребителям по упаковкам готовых завтраков линейки ChocoZavr, теперь зарегистрирован самостоятельно, в отрыве от названий и упаковок.
Маскот (от фр. mascotte – «человек, животное или объект, приносящий удачу») – это персонаж-талисман, который очеловечивает бренд, делает его более узнаваемым и дружелюбным для потребителя. Он служит «лицом» компании, помогает наладить эмоциональную связь с аудиторией и выделиться на фоне конкурентов.
В России хорошо известны такие примеры, как СберКот у «Сбера» (ТЗ № 720880) и пёс Спотти у «ВКонтакте» (ТЗ № 521911). Всемирно известные примеры – Мистер Пропер (ТЗ № 152650) и гепард Честер (ТЗ № 216822) – также являются зарегистрированными товарными знаками.
Мы, например, зарегистрировали в качестве товарного знака маскот для сети магазинов «Победа» – персонаж «Суперцен» (ТЗ № 1024707). Казалось бы, мелочь, но персонаж активно используется в социальных сетях магазина и полюбился покупателям.
Регистрация маскота в качестве товарного знака даёт компании полный контроль над его коммерческим использованием, а также помогает бороться с имитаций и «паразитированием» на популярном образе. Это актуально и в случае регистрации в качестве товарного знака персонажа (см. наш пост о «Синем тракторе»).
Кроме того, регистрация (
Подписаться | НБЭИС.РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM