Отличное подведение итогов года «путинской конституции»
https://www.facebook.com/100007094081955/posts/2924160204497087/?d=n
https://www.facebook.com/100007094081955/posts/2924160204497087/?d=n
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Я, признаться, боюсь, что французы в ответ на наш запрет называть игристые вина из Шампани шампанским запретят называть во Франции наш ГК Гражданским кодексом
Говоря о т.н. "законе о просветительской деятельности", комментаторы почему-то практически не упоминают самую позорную норму в этой инициативе. А зря, как мне кажется...
https://zakon.ru/blog/2021/7/8/popravki_o_regulirovanii_prosvetitelskoj_deyatelnosti_esche_odin_shag_k_zheleznomu_zanavesu
https://zakon.ru/blog/2021/7/8/popravki_o_regulirovanii_prosvetitelskoj_deyatelnosti_esche_odin_shag_k_zheleznomu_zanavesu
zakon.ru
Поправки о регулировании просветительской деятельности. Еще один шаг к железному занавесу
Комментарий был дан журналу Закон и опубликован в № 6 за 2021 год.Я убежден, что закон, регулирующий просветительскую деятельность, был принят вовсе не для того, чтобы регулировать просветительскую...
Мне постоянно задают вопрос о том, какая тема для курсовой, выпускной, магистерской, кандидатской работы является актуальной и просят дать совет по поводу выбора темы.
Я, честно говоря, очень не люблю на этот вопрос отвечать. Ведь актуальность темы - понятие очень оценочное. Для кого-то актуальной представляется тематика беспилотных автомобилей, для кого-то - старшинства залогов, а для кого-то - учение Савиньи о владении.
И уж тем более я не рискнул бы давать советы по выбору темы, основываясь на своих личных пристрастиях. Мне не нравится, например, право интеллектуальной собственности, но это же совершенно не означает, что у того, кто ко мне обращается за советом, тоже не лежит душа к этому разделу частного права.
А вот что бы я мог посоветовать, так это обращать бОльшее внимание на междисциплинарный характер темы.
Мне кажется, что современные отечественные юристы слишком зациклены на юридической догматике (отсюда все эти бесконечные повторяющиеся эссе и работы по заверениям об обстоятельствах, единому объекту недвижимости и проч.).
Я бы предложил смотреть на правовые проблемы шире, привлекая данные смежных социальных наук (социологии, психологии, политологии, экономики, культурологии и проч.).
Например, как дивно бы смотрелась магистратская диссертация по вопросам правового регулирования городской застройки, выполненная юристом, но с опорой на достижения урбанистики, психологии и экономики.
Понятно, что юрист никогда не сможет подняться до уровня хорошо образованного экономиста. Но пользоваться результатами работ экономистов при анализе юридических проблем юристы вполне могут.
Я, честно говоря, очень не люблю на этот вопрос отвечать. Ведь актуальность темы - понятие очень оценочное. Для кого-то актуальной представляется тематика беспилотных автомобилей, для кого-то - старшинства залогов, а для кого-то - учение Савиньи о владении.
И уж тем более я не рискнул бы давать советы по выбору темы, основываясь на своих личных пристрастиях. Мне не нравится, например, право интеллектуальной собственности, но это же совершенно не означает, что у того, кто ко мне обращается за советом, тоже не лежит душа к этому разделу частного права.
А вот что бы я мог посоветовать, так это обращать бОльшее внимание на междисциплинарный характер темы.
Мне кажется, что современные отечественные юристы слишком зациклены на юридической догматике (отсюда все эти бесконечные повторяющиеся эссе и работы по заверениям об обстоятельствах, единому объекту недвижимости и проч.).
Я бы предложил смотреть на правовые проблемы шире, привлекая данные смежных социальных наук (социологии, психологии, политологии, экономики, культурологии и проч.).
Например, как дивно бы смотрелась магистратская диссертация по вопросам правового регулирования городской застройки, выполненная юристом, но с опорой на достижения урбанистики, психологии и экономики.
Понятно, что юрист никогда не сможет подняться до уровня хорошо образованного экономиста. Но пользоваться результатами работ экономистов при анализе юридических проблем юристы вполне могут.
Loader from SVO pinned «Мне постоянно задают вопрос о том, какая тема для курсовой, выпускной, магистерской, кандидатской работы является актуальной и просят дать совет по поводу выбора темы. Я, честно говоря, очень не люблю на этот вопрос отвечать. Ведь актуальность темы - понятие…»
Вчера был значимый для нашего частного права юбилей - десять лет со дня принятия Постановления Пленума ВАС N 54 о купле-продаже недвижимостей, которые будут созданы продавцом в будущем.
Это сейчас все (или почти все) молодые юристы знают, что продать (то есть, обязаться передать в собственность) то, что не принадлежит продавцу на праве собственности - это совершенно нормально.
И что договор долевого участия в строительстве это купля-продажа тоже знают все (или почти все).
А ведь еще каких-то десять лет назад суды объявляли ничтожными договоры купли-продажи, если выяснялось, что продавец в момент заключения договора не обладал собственностью на предмет сделки.
А всеми нами сейчас любимый ФАС УО вообще в 2007 году прямым текстом писал, что «особенность недвижимости как предмета купли-продажи предполагает, что правила о продаже будущих вещей к купли-продаже недвижимости применению не подлежат».
Заслуга в том, что все это мракобесие отправилось на свалку истории, принадлежит 54-му пленуму. А я очень горжусь тем, что был одним из его разработчиков.
Кстати, именно этому постановлению был посвящён мой первый пост на лучшем юридическом портале России - Zakon.ru.
Вот ссылка на тот текст - https://zakon.ru/blog/2011/08/02/postanovlenie_plenuma_vas_rf_ot_11072011_54o_nekotoryx_voprosax_razresheniya_sporov_voznikayushhix_i
Это сейчас все (или почти все) молодые юристы знают, что продать (то есть, обязаться передать в собственность) то, что не принадлежит продавцу на праве собственности - это совершенно нормально.
И что договор долевого участия в строительстве это купля-продажа тоже знают все (или почти все).
А ведь еще каких-то десять лет назад суды объявляли ничтожными договоры купли-продажи, если выяснялось, что продавец в момент заключения договора не обладал собственностью на предмет сделки.
А всеми нами сейчас любимый ФАС УО вообще в 2007 году прямым текстом писал, что «особенность недвижимости как предмета купли-продажи предполагает, что правила о продаже будущих вещей к купли-продаже недвижимости применению не подлежат».
Заслуга в том, что все это мракобесие отправилось на свалку истории, принадлежит 54-му пленуму. А я очень горжусь тем, что был одним из его разработчиков.
Кстати, именно этому постановлению был посвящён мой первый пост на лучшем юридическом портале России - Zakon.ru.
Вот ссылка на тот текст - https://zakon.ru/blog/2011/08/02/postanovlenie_plenuma_vas_rf_ot_11072011_54o_nekotoryx_voprosax_razresheniya_sporov_voznikayushhix_i
Столкнулся с очень любопытным вопросом на стыке гражданского права и уголовного процесса.
https://zakon.ru/blog/2021/7/13/pravila_upk_o_veschestvennyh_dokazatelstvah_i_spor_ob_ih_prinadlezhnosti_dobrosovestnomu_priobretate
https://zakon.ru/blog/2021/7/13/pravila_upk_o_veschestvennyh_dokazatelstvah_i_spor_ob_ih_prinadlezhnosti_dobrosovestnomu_priobretate
zakon.ru
Правила УПК о вещественных доказательствах и спор об их принадлежности добросовестному приобретателю
15 июля уголовная коллегия Верховного суда рассмотрит дело № 5-УД21-51-К2, переданное для рассмотрения вместе с жалобой судей Ю.В. Ситниковым , которое может оказать влияние на рынок ценных бумаг и...
Loader from SVO pinned «Столкнулся с очень любопытным вопросом на стыке гражданского права и уголовного процесса. https://zakon.ru/blog/2021/7/13/pravila_upk_o_veschestvennyh_dokazatelstvah_i_spor_ob_ih_prinadlezhnosti_dobrosovestnomu_priobretate»
Прочитал новый закон о конвертируемых займах, который активно обсуждается сейчас и преподносится как большой шаг вперед в нашем праве.
В трех словах - это когда кредитор и заемщик (юридическое лицо) договариваются о том, что кредитор даст заемщику деньги взаймы, а потом вправе требовать вместо денег передачи ему акций или долей в компании.
Я задумался: а зачем для этого всего нужен был именно закон? Я лично не увидел во всех нормах чего-то, что (в моей картине мира) и раньше не могло стать предметом договоренностей сторон. Это касается даже действий нотариусов при реализации права кредитора на получение вновь выпускаемых долей в компании.
Глобальный вопрос такой: почему мы в России не умеем улучшать нашу правовую систему просто путем создания новых договорных, корпоративных и иных правовых конструкций?
Я вспоминаю, например, закон о синдицированном кредите, который полностью состоит из норм типа "в договоре можно так написать, можно так написать. А можно - и вот так". Смех, да и только...
Почему нам обязательно нужно, что чтобы нам что-то "разрешили" сверху? Это остаток какой-то советской ментальности? Или просто потому что "мы на Континенте и для нас закон - единственный источник права"?
В трех словах - это когда кредитор и заемщик (юридическое лицо) договариваются о том, что кредитор даст заемщику деньги взаймы, а потом вправе требовать вместо денег передачи ему акций или долей в компании.
Я задумался: а зачем для этого всего нужен был именно закон? Я лично не увидел во всех нормах чего-то, что (в моей картине мира) и раньше не могло стать предметом договоренностей сторон. Это касается даже действий нотариусов при реализации права кредитора на получение вновь выпускаемых долей в компании.
Глобальный вопрос такой: почему мы в России не умеем улучшать нашу правовую систему просто путем создания новых договорных, корпоративных и иных правовых конструкций?
Я вспоминаю, например, закон о синдицированном кредите, который полностью состоит из норм типа "в договоре можно так написать, можно так написать. А можно - и вот так". Смех, да и только...
Почему нам обязательно нужно, что чтобы нам что-то "разрешили" сверху? Это остаток какой-то советской ментальности? Или просто потому что "мы на Континенте и для нас закон - единственный источник права"?
Судья Романовский (гражд.коллегия верх.суда) почему-то ушёл в отставку.
Очень жаль, это был лучший судья в этой коллегии. Через его дела в практику общих судов зашло много правовых позиций ВАС
Очень жаль, это был лучший судья в этой коллегии. Через его дела в практику общих судов зашло много правовых позиций ВАС
А ещё из аппарата верх.суда уволился Александр Кузнецов.
Саша - блестящий специалист по корпоративному праву, наверное, лучший в России сейчас «корпоративщик».
Мы с ним работали вместе в ВАСе, Саша - основной разработчик всех всех разъяснений по корпоративному праву, начиная с 2011 года. Это и пленум по ответственности директора, и обзор по исключению участника ООО, и инф. письмо по праве акционера на информацию, и пленум по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью.
Саша - блестящий специалист по корпоративному праву, наверное, лучший в России сейчас «корпоративщик».
Мы с ним работали вместе в ВАСе, Саша - основной разработчик всех всех разъяснений по корпоративному праву, начиная с 2011 года. Это и пленум по ответственности директора, и обзор по исключению участника ООО, и инф. письмо по праве акционера на информацию, и пленум по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью.
Подряд и банкротство подрядчика
Вчера ломал голову над такой задачкой.
Заказчик заплатил подрядчику аванс на материалы, тот купил у их продавца, доставил на стройплощадку и начал стройку. Потом он обанкротился, но значительная часть стройматериалов использована в процессе строительства не была.
Возникает такой вопрос: входят ли материалы в конкурсную массу?
Я думаю, что ответ должен быть отрицательным. Подрядчик, покупая материалы для строительства у третьих лиц, действует в интересах заказчика, за его счёт и от своего имени. А это означает, что, закупая материалы, подрядчик действует фактически как комиссионер. Поэтому материалы - собственность заказчика и не входят в конкурсную массу.
Другое дело, если подрядчик одновременно ведёт несколько строек и на постоянной основе и вне привязки к каким-то объектам закупает строительные материалы (кирпич, ЖБИ и проч.), даже используя деньги заказчиков. Тогда комиссию здесь вряд ли можно увидеть, а значит строительные материалы - это собственность подрядчика. При банкротстве подрядчика они будут в конкурсной массе.
Самый сложный вопрос - это банкротство подрядчика, который строит объект из уже имеющихся собственных материалов. Я думаю, что в этом случае между заказчиком, оплатившим аванс на материалы, и подрядчиком, доставившим их на стройплощадку, существуют отношения купли-продажи, а собственность на материалы переходит к заказчику.
Если в договоре подряда нет ни слова об авансировании материалов заказчиком, то собственность на них должна сохраняться за подрядчиком до потребления их в процессе строительства.
Разумеется, что все эти решения - диспозитивны и о том, как и когда переходит собственность на стройматериалы надо думать при заключении договора подряда.
Особенно когда речь идёт о приобретаемом подрядчиком дорогостоящем оборудовании, которое должно монтироваться на объекте.
Вчера ломал голову над такой задачкой.
Заказчик заплатил подрядчику аванс на материалы, тот купил у их продавца, доставил на стройплощадку и начал стройку. Потом он обанкротился, но значительная часть стройматериалов использована в процессе строительства не была.
Возникает такой вопрос: входят ли материалы в конкурсную массу?
Я думаю, что ответ должен быть отрицательным. Подрядчик, покупая материалы для строительства у третьих лиц, действует в интересах заказчика, за его счёт и от своего имени. А это означает, что, закупая материалы, подрядчик действует фактически как комиссионер. Поэтому материалы - собственность заказчика и не входят в конкурсную массу.
Другое дело, если подрядчик одновременно ведёт несколько строек и на постоянной основе и вне привязки к каким-то объектам закупает строительные материалы (кирпич, ЖБИ и проч.), даже используя деньги заказчиков. Тогда комиссию здесь вряд ли можно увидеть, а значит строительные материалы - это собственность подрядчика. При банкротстве подрядчика они будут в конкурсной массе.
Самый сложный вопрос - это банкротство подрядчика, который строит объект из уже имеющихся собственных материалов. Я думаю, что в этом случае между заказчиком, оплатившим аванс на материалы, и подрядчиком, доставившим их на стройплощадку, существуют отношения купли-продажи, а собственность на материалы переходит к заказчику.
Если в договоре подряда нет ни слова об авансировании материалов заказчиком, то собственность на них должна сохраняться за подрядчиком до потребления их в процессе строительства.
Разумеется, что все эти решения - диспозитивны и о том, как и когда переходит собственность на стройматериалы надо думать при заключении договора подряда.
Особенно когда речь идёт о приобретаемом подрядчиком дорогостоящем оборудовании, которое должно монтироваться на объекте.
Президент Путин на днях раскритиковал отечественное здравоохранение, сказав, что «по данным ФСО, которая проводит социологические опросы регулярно, к сожалению, у нас пока не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения».
Помимо ужасной казенщины, которой отдаёт эта фраза (а я так понимаю, что президент Путин на другом языке уже больше говорить не может), меня потрясла одна вещь.
Президент нашей страны, критикуя медицину, ссылается на … опросы ФСО!
Не на материалы социологических служб, не на СМИ, не на экспертные мнения, а на опрос, проведённой Федеральной службой охраны! То есть, службой, задача которой - обеспечение безопасности первых лиц государства.
Это подтверждает уже давно ставший понятным тезис о том, что экспертные знания для нынешней власти - это докучливая помеха, на которую не обращают внимание. Важно лишь то, что услужливые охранники «положили в папочку» первому лицу. И для него это и есть, видимо, главный и самый надежный источник получения информации.
А другие политические и экономические решения тоже так же принимаются? ФСО провело соцопрос и выяснило, что население жаждет «обнуления» президента Путина и поэтому была реализована «бабушкина поправка»?
В общем, это отличная иллюстрация к картине «император и его преторианцы». Чем были известны преторианцы в поздней Римской империи, думаю, напоминать не нужно.
Помимо ужасной казенщины, которой отдаёт эта фраза (а я так понимаю, что президент Путин на другом языке уже больше говорить не может), меня потрясла одна вещь.
Президент нашей страны, критикуя медицину, ссылается на … опросы ФСО!
Не на материалы социологических служб, не на СМИ, не на экспертные мнения, а на опрос, проведённой Федеральной службой охраны! То есть, службой, задача которой - обеспечение безопасности первых лиц государства.
Это подтверждает уже давно ставший понятным тезис о том, что экспертные знания для нынешней власти - это докучливая помеха, на которую не обращают внимание. Важно лишь то, что услужливые охранники «положили в папочку» первому лицу. И для него это и есть, видимо, главный и самый надежный источник получения информации.
А другие политические и экономические решения тоже так же принимаются? ФСО провело соцопрос и выяснило, что население жаждет «обнуления» президента Путина и поэтому была реализована «бабушкина поправка»?
В общем, это отличная иллюстрация к картине «император и его преторианцы». Чем были известны преторианцы в поздней Римской империи, думаю, напоминать не нужно.
В новостях много говорят о том, что отмена обязательного штампа о браке в паспорте - это плохо.
Потому что, например, теперь при совершении сделок с недвижимостью не ясно, надо ли согласие другого супруга нотариальное получать или не надо.
На мой взгляд, это странные рассуждения. И до отмены обязательного штампа о браке жулик вполне мог сделать себе «чистый» паспорт («потеря», умолчание о браке в общении с паспортной службой, и все, дело в шляпе).
Бороться надо не против отмены штампа о браке в паспорт. А как минимум за то, чтобы супружеская собственность была таковой только при условии записи о ней в реестре недвижимости. А уж совсем хорошо было бы вообще от режима совместной собственности перейти к раздельной собственности супругов. Наш сегодняшний экономический уклад вполне к этому готов.
Потому что, например, теперь при совершении сделок с недвижимостью не ясно, надо ли согласие другого супруга нотариальное получать или не надо.
На мой взгляд, это странные рассуждения. И до отмены обязательного штампа о браке жулик вполне мог сделать себе «чистый» паспорт («потеря», умолчание о браке в общении с паспортной службой, и все, дело в шляпе).
Бороться надо не против отмены штампа о браке в паспорт. А как минимум за то, чтобы супружеская собственность была таковой только при условии записи о ней в реестре недвижимости. А уж совсем хорошо было бы вообще от режима совместной собственности перейти к раздельной собственности супругов. Наш сегодняшний экономический уклад вполне к этому готов.
Всем привет!
Вниманию начинающих юристов:
ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ НА СТАЖИРОВКУ В ПРАКТИКЕ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И МЕДИАЦИИ
В рамках стажировки вам предстоит:
🔔 Помогать юристам на всех этапах судебного разбирательства (проводить правовой анализ ситуации, разрабатывать рекомендации, участвовать в подготовке процессуальных документов).
🔔 Заниматься анализом законодательства, поиском судебной практики, проводить правовую экспертизу сделок и документов, готовить проекты документов, писем и пояснений.
🔔 Участвовать в маркетинговой активности практики, а также в подготовке информационно-аналитических материалов, обзоров на актуальные юридические темы.
Мы ждем от Вас:
🔔 Мы ждем магистрантов или студентов последнего курса бакалавриата;
🔔 Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate (В1);
🔔 Хорошие теоретические знания (гражданское право и процесс);
🔔 Готовность к возможным командировкам, частым разъездам по судам;
🔔 Готовность посвящать стажировке от 30 часов в неделю.
Данная стажировка предполагает перспективы длительного сотрудничества, в том числе перевод на последующую оплачиваемую годовую стажировку и дальнейший перевод в штат.
Свои вопросы и резюме, пожалуйста, направляйте на E.Pavlyuchenko@pgplaw.ru с темой письма "Стажер в судебную практику".
Вниманию начинающих юристов:
ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ НА СТАЖИРОВКУ В ПРАКТИКЕ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И МЕДИАЦИИ
В рамках стажировки вам предстоит:
🔔 Помогать юристам на всех этапах судебного разбирательства (проводить правовой анализ ситуации, разрабатывать рекомендации, участвовать в подготовке процессуальных документов).
🔔 Заниматься анализом законодательства, поиском судебной практики, проводить правовую экспертизу сделок и документов, готовить проекты документов, писем и пояснений.
🔔 Участвовать в маркетинговой активности практики, а также в подготовке информационно-аналитических материалов, обзоров на актуальные юридические темы.
Мы ждем от Вас:
🔔 Мы ждем магистрантов или студентов последнего курса бакалавриата;
🔔 Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate (В1);
🔔 Хорошие теоретические знания (гражданское право и процесс);
🔔 Готовность к возможным командировкам, частым разъездам по судам;
🔔 Готовность посвящать стажировке от 30 часов в неделю.
Данная стажировка предполагает перспективы длительного сотрудничества, в том числе перевод на последующую оплачиваемую годовую стажировку и дальнейший перевод в штат.
Свои вопросы и резюме, пожалуйста, направляйте на E.Pavlyuchenko@pgplaw.ru с темой письма "Стажер в судебную практику".
Какая модель супружеской собственности является оптимальной для современного российского общества?
Anonymous Poll
24%
Раздельной, но с определением баланса и денежной выплатой «проигравшему» супругу в случае развода
37%
Раздельной, но с учётом особых обстоятельств жизни семьи в случае развода
38%
Совместной, но с учётом особых обстоятельств жизни семьи в случае развода
Небольшой комментарий к опросу.
Речь идёт, разумеется, о правиле по умолчанию, при возможности установить иное брачным договором.
Первый ответ: модель, которая предполагает отложенную общность имущества, проявляющуюся при разводе супругов. Но при этом в отсутствие развода каждый из супругов является собственником того, что он заработал или купил. Тот из супругов, кто заработал меньше, имеет право требовать от заработавшего больше выплаты разницы. Такая модель хороша и для супругов, и для оборота (так как нет проблемы совместной собственности, невидимой для третьих лиц).
Вторая модель исходит из того, что каждый из супругов является собственником того, что он заработал или купил на заработанное. В исключительных случаях суд может наделить при разводе другого супруга частью имущества первого, если второй супруг оставил работу и занимался домом и детьми.
Третья модель - текущая российская модель общности имущества супругов. Со всеми ее достоинствами и недостатками.
Речь идёт, разумеется, о правиле по умолчанию, при возможности установить иное брачным договором.
Первый ответ: модель, которая предполагает отложенную общность имущества, проявляющуюся при разводе супругов. Но при этом в отсутствие развода каждый из супругов является собственником того, что он заработал или купил. Тот из супругов, кто заработал меньше, имеет право требовать от заработавшего больше выплаты разницы. Такая модель хороша и для супругов, и для оборота (так как нет проблемы совместной собственности, невидимой для третьих лиц).
Вторая модель исходит из того, что каждый из супругов является собственником того, что он заработал или купил на заработанное. В исключительных случаях суд может наделить при разводе другого супруга частью имущества первого, если второй супруг оставил работу и занимался домом и детьми.
Третья модель - текущая российская модель общности имущества супругов. Со всеми ее достоинствами и недостатками.
Loader from SVO pinned «Какая модель супружеской собственности является оптимальной для современного российского общества?»
Помните, недавно проскочила новость, что полномочия по представлению России в международных судах и арбитражах перешли от минюста к генеральной прокуратуре потому что те якобы лучше будут отстаивать позицию нашей страны?
Народ посмеялся тогда над этим. Функция минюста в основном сводилась к поиску консультантов и экспертов, которые фактически и вели дело и формировали позицию.
Вот прокуратура, комментируя эту новость, говорит, что обязательно «обжалует это решение». Наверняка в арбитражный апелляционный суд 🙂
Но ведь любой юрист знает, что решения арбитража не обжалуются, а оспариваются в государственный суд.
В общем, первый выход генеральной прокуратуры на эту сцену получился как-то не очень 🙂
https://www.kommersant.ru/doc/4920163?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2WLX_oqU7uOawG0WD9oSAO2uBPp4U926q_7XUXjJ5xOhmiXPFzs029uUA
Народ посмеялся тогда над этим. Функция минюста в основном сводилась к поиску консультантов и экспертов, которые фактически и вели дело и формировали позицию.
Вот прокуратура, комментируя эту новость, говорит, что обязательно «обжалует это решение». Наверняка в арбитражный апелляционный суд 🙂
Но ведь любой юрист знает, что решения арбитража не обжалуются, а оспариваются в государственный суд.
В общем, первый выход генеральной прокуратуры на эту сцену получился как-то не очень 🙂
https://www.kommersant.ru/doc/4920163?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2WLX_oqU7uOawG0WD9oSAO2uBPp4U926q_7XUXjJ5xOhmiXPFzs029uUA
Коммерсантъ
Генпрокуратура заявила об отклонении арбитражем большей части требований структуры ЮКОСа
Международный арбитраж в Гааге отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital Sarl к России, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Ранее нидерландский фонд Yukos сообщил о том, что арбитраж 23 июля присудил бывшей структуре группы…