Интересно, а Собянин может наоборот - выходные дни рабочими объявлять? А воду в вино превращать?
Это ж надо настолько не бояться судебного иска об оспаривании своих действий и последствий его удовлетворения…
Это ж надо настолько не бояться судебного иска об оспаривании своих действий и последствий его удовлетворения…
Мне совершенно не кажется странным, что в России такой невысокий уровень (по сравнению с общемировым) вакцинации против коронавируса.
Простые граждане с советских времен традиционно не доверяют государству, видя, насколько лицемерны власти. Кроме того, в советский период доверие ко всему «отечественному» было невысоким и имела место гонка за всем «импортным» (потому что оно «качественное»).
В ельцинский период недоверие к властям усилилось еще больше: непрозрачность принятия ключевых решений в сфере доступа к благам, я думаю, главный тому виновник.
В путинский период стало еще хуже: маргинализация телеканалов, расцвет псевдорелигиозности и отрицание науки, просвещения и научного знания, фактическое отстранение общества от принятия ключевых решений общественной жизни полностью подорвали доверие граждан к государству это и есть признаки нашего времени. Кроме того, то, что Путин не прививался публично (в отличие от других глав государств), недоверчивому гражданину тоже о многом говорит.
Как говорит мой житейский опыт, обычный гражданин исходит из того, что от государства можно ждать только неприятностей и бед, ничего хорошего от властей получить невозможно.
У российского государства (в отличие от образа Родины - Матушки-России) недоброе и злое лицо. Образ российского чиновника, сложившийся в головах - хамоватый, равнодушный и склонный к коррупции. Что хорошего такой представитель государства может дать обычному человеку?
Государственная пропаганда, видимо, устроена так, что она может стрелять только по одной цели: рассказывать про очередного врага России (США, Украину, Великобританию, Чехию и проч.). А вот работать сразу по нескольким направлениям у неё не получается.
В общем, это действительно интересная интеллектуальная головоломка: почему в стране с автократическим режимом, основанном на агрессивной пропаганде, такой низкий уровень доверия к отечественной вакцине.
Простые граждане с советских времен традиционно не доверяют государству, видя, насколько лицемерны власти. Кроме того, в советский период доверие ко всему «отечественному» было невысоким и имела место гонка за всем «импортным» (потому что оно «качественное»).
В ельцинский период недоверие к властям усилилось еще больше: непрозрачность принятия ключевых решений в сфере доступа к благам, я думаю, главный тому виновник.
В путинский период стало еще хуже: маргинализация телеканалов, расцвет псевдорелигиозности и отрицание науки, просвещения и научного знания, фактическое отстранение общества от принятия ключевых решений общественной жизни полностью подорвали доверие граждан к государству это и есть признаки нашего времени. Кроме того, то, что Путин не прививался публично (в отличие от других глав государств), недоверчивому гражданину тоже о многом говорит.
Как говорит мой житейский опыт, обычный гражданин исходит из того, что от государства можно ждать только неприятностей и бед, ничего хорошего от властей получить невозможно.
У российского государства (в отличие от образа Родины - Матушки-России) недоброе и злое лицо. Образ российского чиновника, сложившийся в головах - хамоватый, равнодушный и склонный к коррупции. Что хорошего такой представитель государства может дать обычному человеку?
Государственная пропаганда, видимо, устроена так, что она может стрелять только по одной цели: рассказывать про очередного врага России (США, Украину, Великобританию, Чехию и проч.). А вот работать сразу по нескольким направлениям у неё не получается.
В общем, это действительно интересная интеллектуальная головоломка: почему в стране с автократическим режимом, основанном на агрессивной пропаганде, такой низкий уровень доверия к отечественной вакцине.
Все-таки, не здорово, что судьи гражданской коллегии верховного суда так плохо знают гражданское право своей же собственной страны.
В деле № 78-КГ21-19-К3 судья Асташов квалифицировал как убытки сумму, уплаченную контрагентом и подлежащую возврату в связи с расторжением договора.
Конечно же, это не убытки. Убытки - это умаление имущественной массы кредитора вследствие нарушения. А здесь - должен был состояться обмен (деньги на услуги), деньги были даны, а встречное предоставление не получено.
По старой теории это требование (требование о возврате аванса по расторгаемому договору) рассматривалось как требование о возврате неосновательного обогащения. Именно об этом говорит и ГК после реформы 2015 года (ст. 454).
Модные веяния говорят о том, что следует квалифицировать это требование как результат сальдирования стоимости взаимных предоставлений (см. об этом работы А.В. Егорова).
Но, разумеется, квалифицировать это как убытки - грубая ошибка. Причем не безболезненная - ведь все дальнейшие рассуждения в этом определении основаны на применении норм ГК РФ о возмещении убытков. Которые не являются релевантными для этого дела.
Честно говоря, это даже уже не смешно: профессиональный уровень судей нашего верховного суда в сфере гражданского права расстраивает все сильнее и сильнее.
В деле № 78-КГ21-19-К3 судья Асташов квалифицировал как убытки сумму, уплаченную контрагентом и подлежащую возврату в связи с расторжением договора.
Конечно же, это не убытки. Убытки - это умаление имущественной массы кредитора вследствие нарушения. А здесь - должен был состояться обмен (деньги на услуги), деньги были даны, а встречное предоставление не получено.
По старой теории это требование (требование о возврате аванса по расторгаемому договору) рассматривалось как требование о возврате неосновательного обогащения. Именно об этом говорит и ГК после реформы 2015 года (ст. 454).
Модные веяния говорят о том, что следует квалифицировать это требование как результат сальдирования стоимости взаимных предоставлений (см. об этом работы А.В. Егорова).
Но, разумеется, квалифицировать это как убытки - грубая ошибка. Причем не безболезненная - ведь все дальнейшие рассуждения в этом определении основаны на применении норм ГК РФ о возмещении убытков. Которые не являются релевантными для этого дела.
Честно говоря, это даже уже не смешно: профессиональный уровень судей нашего верховного суда в сфере гражданского права расстраивает все сильнее и сильнее.
Мэр Собянин, рестораны и гражданское право.
В Гражданском кодексе есть замечательная статья 426, которая регулирует так называемые публичные договоры. Это договоры, которые коммерсанты не могут не заключать с любым, кто бы к ним не обратился.
Типичные примеры публичных договоров - это договоры в сфере обслуживания населения (розничная купля-продажа, бытовой подряд, прокат и проч.). Разумеется, публичным является и договор, заключаемый между рестораном и посетителем.
В ст. 426 ГК сказано, что особенность заключения и исполнения публичных договоров может устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, но только если такое право ему предоставлено законом.
Разумеется, ни мэр Москвы, ни правительство Москвы не являются такими органами. Поэтому устанавливать запрет ресторану обслуживать посетителя в связи с отсутствием у того QR кода вакцинированного они не могут.
Следовательно, ресторан не может отказать посетителю в заключении публичного договора, он обязан обслужить клиента в силу ст. 426 ГК.
Разумеется, все эти рассуждения имели бы смысл только в том случае, если бы в Москве были суды, которые не боятся выносить решения о признании действий московских властей незаконными.
Таких решений я не видел уже очень много лет.
В Гражданском кодексе есть замечательная статья 426, которая регулирует так называемые публичные договоры. Это договоры, которые коммерсанты не могут не заключать с любым, кто бы к ним не обратился.
Типичные примеры публичных договоров - это договоры в сфере обслуживания населения (розничная купля-продажа, бытовой подряд, прокат и проч.). Разумеется, публичным является и договор, заключаемый между рестораном и посетителем.
В ст. 426 ГК сказано, что особенность заключения и исполнения публичных договоров может устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, но только если такое право ему предоставлено законом.
Разумеется, ни мэр Москвы, ни правительство Москвы не являются такими органами. Поэтому устанавливать запрет ресторану обслуживать посетителя в связи с отсутствием у того QR кода вакцинированного они не могут.
Следовательно, ресторан не может отказать посетителю в заключении публичного договора, он обязан обслужить клиента в силу ст. 426 ГК.
Разумеется, все эти рассуждения имели бы смысл только в том случае, если бы в Москве были суды, которые не боятся выносить решения о признании действий московских властей незаконными.
Таких решений я не видел уже очень много лет.
Loader from SVO pinned «Мэр Собянин, рестораны и гражданское право. В Гражданском кодексе есть замечательная статья 426, которая регулирует так называемые публичные договоры. Это договоры, которые коммерсанты не могут не заключать с любым, кто бы к ним не обратился. Типичные примеры…»
Мы все помним ту вызывающую усмешку у любого более-менее хорошо образованного юриста чудовищную практику судов общей юрисдикции о признании за дольщиками права собственности на долю в недостроенном доме.
Как относиться к таким решениям, вступившим в законную силу, в делах о банкротстве застройщиков? Когда есть дольщики, сотрясающие такими решениями, а есть кредиторы, рассчитывающие хотя бы что-то получить за счет стоимости незавершенного строительства.
Читайте об этом в моем блоге на Закон.ру
Как относиться к таким решениям, вступившим в законную силу, в делах о банкротстве застройщиков? Когда есть дольщики, сотрясающие такими решениями, а есть кредиторы, рассчитывающие хотя бы что-то получить за счет стоимости незавершенного строительства.
Читайте об этом в моем блоге на Закон.ру
Квинтэссенция моей позиции по поводу права юристов давать публичные оценки относительно происходящего в нашей стране.
Записано с моих устных слов в целом довольно точно.
Записано с моих устных слов в целом довольно точно.
Отличное подведение итогов года «путинской конституции»
https://www.facebook.com/100007094081955/posts/2924160204497087/?d=n
https://www.facebook.com/100007094081955/posts/2924160204497087/?d=n
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Я, признаться, боюсь, что французы в ответ на наш запрет называть игристые вина из Шампани шампанским запретят называть во Франции наш ГК Гражданским кодексом
Говоря о т.н. "законе о просветительской деятельности", комментаторы почему-то практически не упоминают самую позорную норму в этой инициативе. А зря, как мне кажется...
https://zakon.ru/blog/2021/7/8/popravki_o_regulirovanii_prosvetitelskoj_deyatelnosti_esche_odin_shag_k_zheleznomu_zanavesu
https://zakon.ru/blog/2021/7/8/popravki_o_regulirovanii_prosvetitelskoj_deyatelnosti_esche_odin_shag_k_zheleznomu_zanavesu
zakon.ru
Поправки о регулировании просветительской деятельности. Еще один шаг к железному занавесу
Комментарий был дан журналу Закон и опубликован в № 6 за 2021 год.Я убежден, что закон, регулирующий просветительскую деятельность, был принят вовсе не для того, чтобы регулировать просветительскую...
Мне постоянно задают вопрос о том, какая тема для курсовой, выпускной, магистерской, кандидатской работы является актуальной и просят дать совет по поводу выбора темы.
Я, честно говоря, очень не люблю на этот вопрос отвечать. Ведь актуальность темы - понятие очень оценочное. Для кого-то актуальной представляется тематика беспилотных автомобилей, для кого-то - старшинства залогов, а для кого-то - учение Савиньи о владении.
И уж тем более я не рискнул бы давать советы по выбору темы, основываясь на своих личных пристрастиях. Мне не нравится, например, право интеллектуальной собственности, но это же совершенно не означает, что у того, кто ко мне обращается за советом, тоже не лежит душа к этому разделу частного права.
А вот что бы я мог посоветовать, так это обращать бОльшее внимание на междисциплинарный характер темы.
Мне кажется, что современные отечественные юристы слишком зациклены на юридической догматике (отсюда все эти бесконечные повторяющиеся эссе и работы по заверениям об обстоятельствах, единому объекту недвижимости и проч.).
Я бы предложил смотреть на правовые проблемы шире, привлекая данные смежных социальных наук (социологии, психологии, политологии, экономики, культурологии и проч.).
Например, как дивно бы смотрелась магистратская диссертация по вопросам правового регулирования городской застройки, выполненная юристом, но с опорой на достижения урбанистики, психологии и экономики.
Понятно, что юрист никогда не сможет подняться до уровня хорошо образованного экономиста. Но пользоваться результатами работ экономистов при анализе юридических проблем юристы вполне могут.
Я, честно говоря, очень не люблю на этот вопрос отвечать. Ведь актуальность темы - понятие очень оценочное. Для кого-то актуальной представляется тематика беспилотных автомобилей, для кого-то - старшинства залогов, а для кого-то - учение Савиньи о владении.
И уж тем более я не рискнул бы давать советы по выбору темы, основываясь на своих личных пристрастиях. Мне не нравится, например, право интеллектуальной собственности, но это же совершенно не означает, что у того, кто ко мне обращается за советом, тоже не лежит душа к этому разделу частного права.
А вот что бы я мог посоветовать, так это обращать бОльшее внимание на междисциплинарный характер темы.
Мне кажется, что современные отечественные юристы слишком зациклены на юридической догматике (отсюда все эти бесконечные повторяющиеся эссе и работы по заверениям об обстоятельствах, единому объекту недвижимости и проч.).
Я бы предложил смотреть на правовые проблемы шире, привлекая данные смежных социальных наук (социологии, психологии, политологии, экономики, культурологии и проч.).
Например, как дивно бы смотрелась магистратская диссертация по вопросам правового регулирования городской застройки, выполненная юристом, но с опорой на достижения урбанистики, психологии и экономики.
Понятно, что юрист никогда не сможет подняться до уровня хорошо образованного экономиста. Но пользоваться результатами работ экономистов при анализе юридических проблем юристы вполне могут.
Loader from SVO pinned «Мне постоянно задают вопрос о том, какая тема для курсовой, выпускной, магистерской, кандидатской работы является актуальной и просят дать совет по поводу выбора темы. Я, честно говоря, очень не люблю на этот вопрос отвечать. Ведь актуальность темы - понятие…»
Вчера был значимый для нашего частного права юбилей - десять лет со дня принятия Постановления Пленума ВАС N 54 о купле-продаже недвижимостей, которые будут созданы продавцом в будущем.
Это сейчас все (или почти все) молодые юристы знают, что продать (то есть, обязаться передать в собственность) то, что не принадлежит продавцу на праве собственности - это совершенно нормально.
И что договор долевого участия в строительстве это купля-продажа тоже знают все (или почти все).
А ведь еще каких-то десять лет назад суды объявляли ничтожными договоры купли-продажи, если выяснялось, что продавец в момент заключения договора не обладал собственностью на предмет сделки.
А всеми нами сейчас любимый ФАС УО вообще в 2007 году прямым текстом писал, что «особенность недвижимости как предмета купли-продажи предполагает, что правила о продаже будущих вещей к купли-продаже недвижимости применению не подлежат».
Заслуга в том, что все это мракобесие отправилось на свалку истории, принадлежит 54-му пленуму. А я очень горжусь тем, что был одним из его разработчиков.
Кстати, именно этому постановлению был посвящён мой первый пост на лучшем юридическом портале России - Zakon.ru.
Вот ссылка на тот текст - https://zakon.ru/blog/2011/08/02/postanovlenie_plenuma_vas_rf_ot_11072011_54o_nekotoryx_voprosax_razresheniya_sporov_voznikayushhix_i
Это сейчас все (или почти все) молодые юристы знают, что продать (то есть, обязаться передать в собственность) то, что не принадлежит продавцу на праве собственности - это совершенно нормально.
И что договор долевого участия в строительстве это купля-продажа тоже знают все (или почти все).
А ведь еще каких-то десять лет назад суды объявляли ничтожными договоры купли-продажи, если выяснялось, что продавец в момент заключения договора не обладал собственностью на предмет сделки.
А всеми нами сейчас любимый ФАС УО вообще в 2007 году прямым текстом писал, что «особенность недвижимости как предмета купли-продажи предполагает, что правила о продаже будущих вещей к купли-продаже недвижимости применению не подлежат».
Заслуга в том, что все это мракобесие отправилось на свалку истории, принадлежит 54-му пленуму. А я очень горжусь тем, что был одним из его разработчиков.
Кстати, именно этому постановлению был посвящён мой первый пост на лучшем юридическом портале России - Zakon.ru.
Вот ссылка на тот текст - https://zakon.ru/blog/2011/08/02/postanovlenie_plenuma_vas_rf_ot_11072011_54o_nekotoryx_voprosax_razresheniya_sporov_voznikayushhix_i
Столкнулся с очень любопытным вопросом на стыке гражданского права и уголовного процесса.
https://zakon.ru/blog/2021/7/13/pravila_upk_o_veschestvennyh_dokazatelstvah_i_spor_ob_ih_prinadlezhnosti_dobrosovestnomu_priobretate
https://zakon.ru/blog/2021/7/13/pravila_upk_o_veschestvennyh_dokazatelstvah_i_spor_ob_ih_prinadlezhnosti_dobrosovestnomu_priobretate
zakon.ru
Правила УПК о вещественных доказательствах и спор об их принадлежности добросовестному приобретателю
15 июля уголовная коллегия Верховного суда рассмотрит дело № 5-УД21-51-К2, переданное для рассмотрения вместе с жалобой судей Ю.В. Ситниковым , которое может оказать влияние на рынок ценных бумаг и...
Loader from SVO pinned «Столкнулся с очень любопытным вопросом на стыке гражданского права и уголовного процесса. https://zakon.ru/blog/2021/7/13/pravila_upk_o_veschestvennyh_dokazatelstvah_i_spor_ob_ih_prinadlezhnosti_dobrosovestnomu_priobretate»
Прочитал новый закон о конвертируемых займах, который активно обсуждается сейчас и преподносится как большой шаг вперед в нашем праве.
В трех словах - это когда кредитор и заемщик (юридическое лицо) договариваются о том, что кредитор даст заемщику деньги взаймы, а потом вправе требовать вместо денег передачи ему акций или долей в компании.
Я задумался: а зачем для этого всего нужен был именно закон? Я лично не увидел во всех нормах чего-то, что (в моей картине мира) и раньше не могло стать предметом договоренностей сторон. Это касается даже действий нотариусов при реализации права кредитора на получение вновь выпускаемых долей в компании.
Глобальный вопрос такой: почему мы в России не умеем улучшать нашу правовую систему просто путем создания новых договорных, корпоративных и иных правовых конструкций?
Я вспоминаю, например, закон о синдицированном кредите, который полностью состоит из норм типа "в договоре можно так написать, можно так написать. А можно - и вот так". Смех, да и только...
Почему нам обязательно нужно, что чтобы нам что-то "разрешили" сверху? Это остаток какой-то советской ментальности? Или просто потому что "мы на Континенте и для нас закон - единственный источник права"?
В трех словах - это когда кредитор и заемщик (юридическое лицо) договариваются о том, что кредитор даст заемщику деньги взаймы, а потом вправе требовать вместо денег передачи ему акций или долей в компании.
Я задумался: а зачем для этого всего нужен был именно закон? Я лично не увидел во всех нормах чего-то, что (в моей картине мира) и раньше не могло стать предметом договоренностей сторон. Это касается даже действий нотариусов при реализации права кредитора на получение вновь выпускаемых долей в компании.
Глобальный вопрос такой: почему мы в России не умеем улучшать нашу правовую систему просто путем создания новых договорных, корпоративных и иных правовых конструкций?
Я вспоминаю, например, закон о синдицированном кредите, который полностью состоит из норм типа "в договоре можно так написать, можно так написать. А можно - и вот так". Смех, да и только...
Почему нам обязательно нужно, что чтобы нам что-то "разрешили" сверху? Это остаток какой-то советской ментальности? Или просто потому что "мы на Континенте и для нас закон - единственный источник права"?
Судья Романовский (гражд.коллегия верх.суда) почему-то ушёл в отставку.
Очень жаль, это был лучший судья в этой коллегии. Через его дела в практику общих судов зашло много правовых позиций ВАС
Очень жаль, это был лучший судья в этой коллегии. Через его дела в практику общих судов зашло много правовых позиций ВАС
А ещё из аппарата верх.суда уволился Александр Кузнецов.
Саша - блестящий специалист по корпоративному праву, наверное, лучший в России сейчас «корпоративщик».
Мы с ним работали вместе в ВАСе, Саша - основной разработчик всех всех разъяснений по корпоративному праву, начиная с 2011 года. Это и пленум по ответственности директора, и обзор по исключению участника ООО, и инф. письмо по праве акционера на информацию, и пленум по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью.
Саша - блестящий специалист по корпоративному праву, наверное, лучший в России сейчас «корпоративщик».
Мы с ним работали вместе в ВАСе, Саша - основной разработчик всех всех разъяснений по корпоративному праву, начиная с 2011 года. Это и пленум по ответственности директора, и обзор по исключению участника ООО, и инф. письмо по праве акционера на информацию, и пленум по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью.
Подряд и банкротство подрядчика
Вчера ломал голову над такой задачкой.
Заказчик заплатил подрядчику аванс на материалы, тот купил у их продавца, доставил на стройплощадку и начал стройку. Потом он обанкротился, но значительная часть стройматериалов использована в процессе строительства не была.
Возникает такой вопрос: входят ли материалы в конкурсную массу?
Я думаю, что ответ должен быть отрицательным. Подрядчик, покупая материалы для строительства у третьих лиц, действует в интересах заказчика, за его счёт и от своего имени. А это означает, что, закупая материалы, подрядчик действует фактически как комиссионер. Поэтому материалы - собственность заказчика и не входят в конкурсную массу.
Другое дело, если подрядчик одновременно ведёт несколько строек и на постоянной основе и вне привязки к каким-то объектам закупает строительные материалы (кирпич, ЖБИ и проч.), даже используя деньги заказчиков. Тогда комиссию здесь вряд ли можно увидеть, а значит строительные материалы - это собственность подрядчика. При банкротстве подрядчика они будут в конкурсной массе.
Самый сложный вопрос - это банкротство подрядчика, который строит объект из уже имеющихся собственных материалов. Я думаю, что в этом случае между заказчиком, оплатившим аванс на материалы, и подрядчиком, доставившим их на стройплощадку, существуют отношения купли-продажи, а собственность на материалы переходит к заказчику.
Если в договоре подряда нет ни слова об авансировании материалов заказчиком, то собственность на них должна сохраняться за подрядчиком до потребления их в процессе строительства.
Разумеется, что все эти решения - диспозитивны и о том, как и когда переходит собственность на стройматериалы надо думать при заключении договора подряда.
Особенно когда речь идёт о приобретаемом подрядчиком дорогостоящем оборудовании, которое должно монтироваться на объекте.
Вчера ломал голову над такой задачкой.
Заказчик заплатил подрядчику аванс на материалы, тот купил у их продавца, доставил на стройплощадку и начал стройку. Потом он обанкротился, но значительная часть стройматериалов использована в процессе строительства не была.
Возникает такой вопрос: входят ли материалы в конкурсную массу?
Я думаю, что ответ должен быть отрицательным. Подрядчик, покупая материалы для строительства у третьих лиц, действует в интересах заказчика, за его счёт и от своего имени. А это означает, что, закупая материалы, подрядчик действует фактически как комиссионер. Поэтому материалы - собственность заказчика и не входят в конкурсную массу.
Другое дело, если подрядчик одновременно ведёт несколько строек и на постоянной основе и вне привязки к каким-то объектам закупает строительные материалы (кирпич, ЖБИ и проч.), даже используя деньги заказчиков. Тогда комиссию здесь вряд ли можно увидеть, а значит строительные материалы - это собственность подрядчика. При банкротстве подрядчика они будут в конкурсной массе.
Самый сложный вопрос - это банкротство подрядчика, который строит объект из уже имеющихся собственных материалов. Я думаю, что в этом случае между заказчиком, оплатившим аванс на материалы, и подрядчиком, доставившим их на стройплощадку, существуют отношения купли-продажи, а собственность на материалы переходит к заказчику.
Если в договоре подряда нет ни слова об авансировании материалов заказчиком, то собственность на них должна сохраняться за подрядчиком до потребления их в процессе строительства.
Разумеется, что все эти решения - диспозитивны и о том, как и когда переходит собственность на стройматериалы надо думать при заключении договора подряда.
Особенно когда речь идёт о приобретаемом подрядчиком дорогостоящем оборудовании, которое должно монтироваться на объекте.
Президент Путин на днях раскритиковал отечественное здравоохранение, сказав, что «по данным ФСО, которая проводит социологические опросы регулярно, к сожалению, у нас пока не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения».
Помимо ужасной казенщины, которой отдаёт эта фраза (а я так понимаю, что президент Путин на другом языке уже больше говорить не может), меня потрясла одна вещь.
Президент нашей страны, критикуя медицину, ссылается на … опросы ФСО!
Не на материалы социологических служб, не на СМИ, не на экспертные мнения, а на опрос, проведённой Федеральной службой охраны! То есть, службой, задача которой - обеспечение безопасности первых лиц государства.
Это подтверждает уже давно ставший понятным тезис о том, что экспертные знания для нынешней власти - это докучливая помеха, на которую не обращают внимание. Важно лишь то, что услужливые охранники «положили в папочку» первому лицу. И для него это и есть, видимо, главный и самый надежный источник получения информации.
А другие политические и экономические решения тоже так же принимаются? ФСО провело соцопрос и выяснило, что население жаждет «обнуления» президента Путина и поэтому была реализована «бабушкина поправка»?
В общем, это отличная иллюстрация к картине «император и его преторианцы». Чем были известны преторианцы в поздней Римской империи, думаю, напоминать не нужно.
Помимо ужасной казенщины, которой отдаёт эта фраза (а я так понимаю, что президент Путин на другом языке уже больше говорить не может), меня потрясла одна вещь.
Президент нашей страны, критикуя медицину, ссылается на … опросы ФСО!
Не на материалы социологических служб, не на СМИ, не на экспертные мнения, а на опрос, проведённой Федеральной службой охраны! То есть, службой, задача которой - обеспечение безопасности первых лиц государства.
Это подтверждает уже давно ставший понятным тезис о том, что экспертные знания для нынешней власти - это докучливая помеха, на которую не обращают внимание. Важно лишь то, что услужливые охранники «положили в папочку» первому лицу. И для него это и есть, видимо, главный и самый надежный источник получения информации.
А другие политические и экономические решения тоже так же принимаются? ФСО провело соцопрос и выяснило, что население жаждет «обнуления» президента Путина и поэтому была реализована «бабушкина поправка»?
В общем, это отличная иллюстрация к картине «император и его преторианцы». Чем были известны преторианцы в поздней Римской империи, думаю, напоминать не нужно.