Честно говоря, я никогда не думал, что меня затронет проблема фейковых аккаунтов.
Я не известный журналист, политик или писатель, у меня нет миллионной аудитории, я простой юрист.
Но все-таки меня тоже коснулось. Добрые люди прислали вот такое: кто-то назвал себя юристом Романом Бевзенко и предлагает услугу по удалению из списков лиц, подлежащих мобилизации.
Я уже пожаловался на этот канал, если у вас есть минутка, сделайте это тоже.
Я не известный журналист, политик или писатель, у меня нет миллионной аудитории, я простой юрист.
Но все-таки меня тоже коснулось. Добрые люди прислали вот такое: кто-то назвал себя юристом Романом Бевзенко и предлагает услугу по удалению из списков лиц, подлежащих мобилизации.
Я уже пожаловался на этот канал, если у вас есть минутка, сделайте это тоже.
Работника обманули при заключении трудового договора: обещали одни условия труда, а в реальности оказались совсем другие.
Может ли он оспаривать трудовой договор по правилам ст. 179 ГК? Именно не расторгнуть по ТК, а оспорить? Может ли он взыскать убытки за обман? И проч.
Я уверен, что только так и должно быть. Причина довольно проста, на мой взгляд: к отношениям работника и работодателя должны субсидиарно применяться нормы ГК. Потому что трудовой договор - это гражданско-правовой договор о приложении усилий (причем, абонентский по своему типу), в отношении которого свобода договора очень сильно ограничена.
И, конечно, трудовое право - это раздел права частного, которая в советское время вдруг почему-то стала считаться самостоятельной отраслью права.
=======
Ближайшее публичное мероприятие, в котором я приму участие - обсуждение у Андрея Егорова, которое состоится 23 марта в рамках Частных четвергов.
Но кроме нас с Андреем будут и оппоненты - коллеги-«трудовики», которые попробуют доказать обратное. Посмотрим, кто будет убедительнее. Практические ставки очень высоки
Может ли он оспаривать трудовой договор по правилам ст. 179 ГК? Именно не расторгнуть по ТК, а оспорить? Может ли он взыскать убытки за обман? И проч.
Я уверен, что только так и должно быть. Причина довольно проста, на мой взгляд: к отношениям работника и работодателя должны субсидиарно применяться нормы ГК. Потому что трудовой договор - это гражданско-правовой договор о приложении усилий (причем, абонентский по своему типу), в отношении которого свобода договора очень сильно ограничена.
И, конечно, трудовое право - это раздел права частного, которая в советское время вдруг почему-то стала считаться самостоятельной отраслью права.
=======
Ближайшее публичное мероприятие, в котором я приму участие - обсуждение у Андрея Егорова, которое состоится 23 марта в рамках Частных четвергов.
Но кроме нас с Андреем будут и оппоненты - коллеги-«трудовики», которые попробуют доказать обратное. Посмотрим, кто будет убедительнее. Практические ставки очень высоки
Ютуб заботливо предлагает мне какие-то ролики, которые якобы должны входить в сферу моих интересов.
Сегодня утром он сначала удивил меня предложением посмотреть фильм Тихона Шевкунова «Гибель империи: Византийский урок».
А потом Ютуб подкинул ролик с обсуждением проблем личного бренда юриста.
Послушал пять минут рассказа о «брендАх», выключил, перешел на канал Бушвекера и наслаждаюсь обстоятельным рассказом об истории послевоенных США.
Сегодня утром он сначала удивил меня предложением посмотреть фильм Тихона Шевкунова «Гибель империи: Византийский урок».
А потом Ютуб подкинул ролик с обсуждением проблем личного бренда юриста.
Послушал пять минут рассказа о «брендАх», выключил, перешел на канал Бушвекера и наслаждаюсь обстоятельным рассказом об истории послевоенных США.
Я уже год довольно глубоко изучаю тематику, связанную с персональными санкциями западных стран против российских граждан и юридических лиц.
Поначалу мне (как очень многим российским юристам) казалось, что санкции - это минимум права и максимум политики.
Однако по мере погружения в тематику санкций я понял, что это не так. Это вполне себе юридический инструментарий, применение которого подчиняется общим правовым принципам.
Тем не менее, общий скептический настрой в отношении того, что санкционные практики - это "неправо", очень сильно подпитывался, в первую очередь, свидетельствами деятельности брюссельских бюрократов. Меня удивляло, как грубо, грязно и спустя рукава они работают на ниве персональных санкций. Тогда у меня сложилось стойкое убеждение, что брюссельские чиновники мало чем отличаются от наших - они так же "ленивы и не любопытны". А это, в свою очередь, довольно сильно подрывало веру в правовую систему.
Однако несколько месяцев назад дела по оспариванию персональных санкций, введенных сразу после начала войны, постепенно стали рассматриваться в суде ЕС (General Court). И, честно говоря, вера в правовые институты, угасшая было, начала возвращаться.
Сначала Суд ЕС снял санкции с г. Овсянникова, бывшего губернатора Севастополя. Он признал, что нельзя санкционировать лицо за прошлое, санкции - это инструмент, направленный на будущее, стимулирующий изменить поведение лица.
И в этом смысле санкции - это ошибочный термин , они - не наказание, это ограничительные меры, призванные менять поведение таргетируемого лица. Чуть более подробнее мои размышления о природе санкций - см. здесь.
Если лицо более не занимает той позиции, которую он занимал во время санкционирования, санкции должны быть сняты.
Потом Суд ЕС приостановил действие санкции в отношении сына г. Мазепина (гонщика Ф1).
А вот сегодня пришла еще одна новость - Суд ЕС снял санкции с матери "молотобойца всея Руси" - Е. Пригожина. Она была соучредителем в его компании "Конкорд" (это самый большой в России производитель школьного питания).
В решении суд признал, что решение совета ЕС (это такой "коллективный президент ЕвроСоюза") о ее санкционировании было незаконным, так как простой факт соучастия в учреждении компаний, равно как и факт родственной связи с уже санкционированным лицом не может быть основанием для санкций.
Суд говорит, что Совету нужно было доказать, что у родственника санкционированного лица есть связь (через санкционированное лицо) с таргетируемой страной (пар. 95 решения - l’existence d’un lien suffisant entre les personnes concernées et le pays tiers). А это сделано не было.
В общем, вот как бывает, когда суд - это Суд. А не так, как сейчас у нас.
Поначалу мне (как очень многим российским юристам) казалось, что санкции - это минимум права и максимум политики.
Однако по мере погружения в тематику санкций я понял, что это не так. Это вполне себе юридический инструментарий, применение которого подчиняется общим правовым принципам.
Тем не менее, общий скептический настрой в отношении того, что санкционные практики - это "неправо", очень сильно подпитывался, в первую очередь, свидетельствами деятельности брюссельских бюрократов. Меня удивляло, как грубо, грязно и спустя рукава они работают на ниве персональных санкций. Тогда у меня сложилось стойкое убеждение, что брюссельские чиновники мало чем отличаются от наших - они так же "ленивы и не любопытны". А это, в свою очередь, довольно сильно подрывало веру в правовую систему.
Однако несколько месяцев назад дела по оспариванию персональных санкций, введенных сразу после начала войны, постепенно стали рассматриваться в суде ЕС (General Court). И, честно говоря, вера в правовые институты, угасшая было, начала возвращаться.
Сначала Суд ЕС снял санкции с г. Овсянникова, бывшего губернатора Севастополя. Он признал, что нельзя санкционировать лицо за прошлое, санкции - это инструмент, направленный на будущее, стимулирующий изменить поведение лица.
И в этом смысле санкции - это ошибочный термин , они - не наказание, это ограничительные меры, призванные менять поведение таргетируемого лица. Чуть более подробнее мои размышления о природе санкций - см. здесь.
Если лицо более не занимает той позиции, которую он занимал во время санкционирования, санкции должны быть сняты.
Потом Суд ЕС приостановил действие санкции в отношении сына г. Мазепина (гонщика Ф1).
А вот сегодня пришла еще одна новость - Суд ЕС снял санкции с матери "молотобойца всея Руси" - Е. Пригожина. Она была соучредителем в его компании "Конкорд" (это самый большой в России производитель школьного питания).
В решении суд признал, что решение совета ЕС (это такой "коллективный президент ЕвроСоюза") о ее санкционировании было незаконным, так как простой факт соучастия в учреждении компаний, равно как и факт родственной связи с уже санкционированным лицом не может быть основанием для санкций.
Суд говорит, что Совету нужно было доказать, что у родственника санкционированного лица есть связь (через санкционированное лицо) с таргетируемой страной (пар. 95 решения - l’existence d’un lien suffisant entre les personnes concernées et le pays tiers). А это сделано не было.
В общем, вот как бывает, когда суд - это Суд. А не так, как сейчас у нас.
Недавно один из коллег рассказал о деле, в котором истец и ответчик пытались устроить фейковый процесс ("якобы спор") между собой с тем, чтобы получить решение суда, в котором обсуждались какие-то факты, нужные сторонами, в нужном же им свете.
Суд понял, что между сторонами спора в действительности нет и отказал в иске.
Мне, признаться, это решение не очень нравится. Мне кажется, что если суд видит, что стороны в действительности не спорят между собой, то он должен не отказывать в иске, а прекращать производство по делу.
Основание - п. 1 ч. ст. 150 АПК (дело не подлежит рассмотрению в суде), ст. 1 и 27 АПК - в арб. судах рассматриваются споры. Нет спора - не может быть и суда.
Наверняка, в ГПК что-то похожее есть.
PS. А вообще, конечно, за возбуждение фейкового спора в суде судебный юрист должен быть лишен статуса. И получить запрет на профессию на какое-то время. Но ведь у нас нет профессионального судебного представительства.
Суд понял, что между сторонами спора в действительности нет и отказал в иске.
Мне, признаться, это решение не очень нравится. Мне кажется, что если суд видит, что стороны в действительности не спорят между собой, то он должен не отказывать в иске, а прекращать производство по делу.
Основание - п. 1 ч. ст. 150 АПК (дело не подлежит рассмотрению в суде), ст. 1 и 27 АПК - в арб. судах рассматриваются споры. Нет спора - не может быть и суда.
Наверняка, в ГПК что-то похожее есть.
PS. А вообще, конечно, за возбуждение фейкового спора в суде судебный юрист должен быть лишен статуса. И получить запрет на профессию на какое-то время. Но ведь у нас нет профессионального судебного представительства.
В издательстве Статут вышло новое издание работы С.В. Сарбаша "Элементарная догматика обязательств".
На Ютуб канале "Петербургская цивилистика" опубликована запись очень интересного разговора между мной и коллегами из СПб - Ольгой Романовой, Андреем Павловым и Радиславом Репиным.
Обсуждали проблему повышения размера арендной платы по договору строительной аренды в случае задержки строительства.
Что это такое? Санкция? Если да, то какая - частноправовая или публично-правовая? Я лично убежден, что вторая (потому что она наказывает за нарушения в области градостроительного планирования). Но если это так, можно ли ее устанавливать ... договором?! Можно ли применять к ней доктрины из области публично-правовой ответственности? И так далее...
Это все очень и очень практические вопросы.
Надеюсь, этот диалог поможет глубже погрузиться в проблематику тем коллегам, которые практикуют в области строительства.
Ссылка - здесь.
Обсуждали проблему повышения размера арендной платы по договору строительной аренды в случае задержки строительства.
Что это такое? Санкция? Если да, то какая - частноправовая или публично-правовая? Я лично убежден, что вторая (потому что она наказывает за нарушения в области градостроительного планирования). Но если это так, можно ли ее устанавливать ... договором?! Можно ли применять к ней доктрины из области публично-правовой ответственности? И так далее...
Это все очень и очень практические вопросы.
Надеюсь, этот диалог поможет глубже погрузиться в проблематику тем коллегам, которые практикуют в области строительства.
Ссылка - здесь.
Последние месяцы во всех разговорах с коллегами проскакивает полная безнадега. Все признаются, что особого смысла и стимулов заниматься правом в России сейчас нет.
Парадоксально, но это кажется не так заметным на микроуровне. Процессы выигрываются, договоры пишутся и заключаются, недвижимость строится и проч. Но общий фон, конечно, демотивирует полностью.
И любая попытка приподнять взгляд над спасительной обыденностью тут же возвращается крепким обухом в виде какой-нибудь цитаты «сенатора» Клишаса или инициативы кого-нибудь из депутатов парламента.
Единственное, что кажется перспективным и хоть как-то мотивирующим - это обучение студентов праву. Возможно, на их долю выпадут и нормальные суды, и адекватный законодатель, и прочие необходимые для юристов элементы общественной жизни.
Парадоксально, но это кажется не так заметным на микроуровне. Процессы выигрываются, договоры пишутся и заключаются, недвижимость строится и проч. Но общий фон, конечно, демотивирует полностью.
И любая попытка приподнять взгляд над спасительной обыденностью тут же возвращается крепким обухом в виде какой-нибудь цитаты «сенатора» Клишаса или инициативы кого-нибудь из депутатов парламента.
Единственное, что кажется перспективным и хоть как-то мотивирующим - это обучение студентов праву. Возможно, на их долю выпадут и нормальные суды, и адекватный законодатель, и прочие необходимые для юристов элементы общественной жизни.
Послушайте, а сегодня ведь замечательный день! Сегодня - день рождения пленума ВАС о свободе договора! Он был принят ровно 9 лет назад, 14.03.2014.
Это один из самых важных пленумов в юридическом наследии ВАС РФ. Просто чудо, что верх.суд не отменил его и не заменил каким-нибудь пленумом "о свободе приговора"!
Главная заслуга этого документа - развенчивание устойчивого мифа о том, что диспозитивная норма обязательственного права непременно должна содержать слова "правило такое-то, если иное не предусмотрено договором".
ВАС РФ признал, что норма, которая не содержит такой оговорки, а сформулирована как "правило-то такое" также должна считаться диспозитивной (подразумеваемая диспозитивность). Если только интерпретатор не установит у нее подразумеваемое императивное содержание. А это достигается через специальный "пятиступенчатый тест", придуманный ВАСом в пленуме о свободе договора.
ВАС предлагает оценивать содержание норм, написанных по модели "правило такое-то" с точки зрения их целей - не направлены ли они на (1) защиту интересов слабой стороны, (2) третьих лиц, (3) публичных интересов, (4) добрых нравов, (5) не выражают ли какое-то догматическое правило.
Если ответ на хотя бы один тест будет "да", то норма должна считаться императивной, даже несмотря на отсутствие оговорки "соглашение об ином ничтожно".
Более подробно обо всем об этом - и заодно о том, как Конституционный суд поддержал этот подход ВАСа к толкованию норм обязательственного права - можно прочитать у нас на ШОРТРИДе.
В честь дня рождения ППВАС 16 мы решили открыть доступ к моей публикации об этом. См. - здесь.
Это один из самых важных пленумов в юридическом наследии ВАС РФ. Просто чудо, что верх.суд не отменил его и не заменил каким-нибудь пленумом "о свободе приговора"!
Главная заслуга этого документа - развенчивание устойчивого мифа о том, что диспозитивная норма обязательственного права непременно должна содержать слова "правило такое-то, если иное не предусмотрено договором".
ВАС РФ признал, что норма, которая не содержит такой оговорки, а сформулирована как "правило-то такое" также должна считаться диспозитивной (подразумеваемая диспозитивность). Если только интерпретатор не установит у нее подразумеваемое императивное содержание. А это достигается через специальный "пятиступенчатый тест", придуманный ВАСом в пленуме о свободе договора.
ВАС предлагает оценивать содержание норм, написанных по модели "правило такое-то" с точки зрения их целей - не направлены ли они на (1) защиту интересов слабой стороны, (2) третьих лиц, (3) публичных интересов, (4) добрых нравов, (5) не выражают ли какое-то догматическое правило.
Если ответ на хотя бы один тест будет "да", то норма должна считаться императивной, даже несмотря на отсутствие оговорки "соглашение об ином ничтожно".
Более подробно обо всем об этом - и заодно о том, как Конституционный суд поддержал этот подход ВАСа к толкованию норм обязательственного права - можно прочитать у нас на ШОРТРИДе.
В честь дня рождения ППВАС 16 мы решили открыть доступ к моей публикации об этом. См. - здесь.
Forwarded from SOCIETAS
По любезному приглашению Шортрида написал небольшой текст, в котором проанализировал два определения ВС РФ про выкуп акций у акционеров-"мертвых душ".
Кстати, заодно, наконец, высказался по давно интересующей меня теме судьбы имущества ликвидированных ЮЛ в свете п. 5.2 ст. 64 ГК РФ.
В последнее время нередко встречаю позицию о том, что по истечении пяти лет с даты ликвидации ЮЛ его участники якобы не смогут претендовать на имущество. Это мне всегда казалось странным: зачем законодателю лишать участников имущества в каком-то сильно облегченном порядке, хотя в других случаях, как, например, с приобретением по давности требуется, чтобы на имущество кто-то претендовал, истёк длительный срок и владение было добросовестным и открытым.
Едва ли нужно видеть в пятилетнем сроке что-то большее, чем объективный срок для требований кредиторов. Тогда как сами участники в случае с неразделенным имуществом остаются его сособственниками, а к их отношениям применяются правила о товариществе.
Кстати, заодно, наконец, высказался по давно интересующей меня теме судьбы имущества ликвидированных ЮЛ в свете п. 5.2 ст. 64 ГК РФ.
В последнее время нередко встречаю позицию о том, что по истечении пяти лет с даты ликвидации ЮЛ его участники якобы не смогут претендовать на имущество. Это мне всегда казалось странным: зачем законодателю лишать участников имущества в каком-то сильно облегченном порядке, хотя в других случаях, как, например, с приобретением по давности требуется, чтобы на имущество кто-то претендовал, истёк длительный срок и владение было добросовестным и открытым.
Едва ли нужно видеть в пятилетнем сроке что-то большее, чем объективный срок для требований кредиторов. Тогда как сами участники в случае с неразделенным имуществом остаются его сособственниками, а к их отношениям применяются правила о товариществе.
Шортрид
«Мертвые души» в акционерных обществах: как меняется практика? - Шортрид
Акционеры, которые годами никак себя не проявляют, — это давняя проблема многих российских АО. В последнее время на эту проблему обратил внимание ВС. И
Я давно заметил, что российскому праву довольно остро не хватает хорошей профессиональной литературы, которая по своему качеству была бы глубже учебника, но при этом была бы более генеральной чем узкие темы, которые обычно выбираются в качестве диссертационных исследований, по которым принято перед или после защиты публиковать монографии.
Например, назовите хотя бы одну книгу, в которой можно было бы прочитать всё о договоре купли-продажи. Или всё об аренде. Или всё о сервитуте. И так далее.
Я имею в виду том объемом 600-1000 страниц, прочитав который, юрист глубоко и полностью овладеет материалом. Например, разберется в том, что такое купля-продажа, что это обязательственная сделка, что является содержанием обязательств продавца, что такое гарантия собственности покупателя, что такое ответственность за качество и проч.
При этом в такой книге, разумеется, должен быть и исторический материал, и сравнительно-правовой (но в разумных количествах, для целей иллюстрации и демонстрации тенденций). И судебная практика - но опять же для целей демонстрации тенденций, а не как самоцель.
Нет таких книг на русском языке, увы. Есть неплохие учебники, есть отличные монографии по отдельным узким вопросам, но именно чего-то посередине, что нужно именно широкому кругу практикующих юристов, у нас практически нет.
Мы этим довольно резко отличаемся от других юрисдикций, в которых дела обстоят как раз именно так: есть набор из 30-40 фундаментальных текстов, по которым учились все (или практически все) юристы, и в которых описаны основные правовые институты - как они сложились, каково их содержание и как они функционируют. Собственно, это и есть признак зрелого правопорядка, в котором правовая предсказуемость является центральной идеей.
Видимо, это и есть глобальная задача для "тех, кто пишет" - такой набор текстов за ближайшие лет десять создать.
Например, назовите хотя бы одну книгу, в которой можно было бы прочитать всё о договоре купли-продажи. Или всё об аренде. Или всё о сервитуте. И так далее.
Я имею в виду том объемом 600-1000 страниц, прочитав который, юрист глубоко и полностью овладеет материалом. Например, разберется в том, что такое купля-продажа, что это обязательственная сделка, что является содержанием обязательств продавца, что такое гарантия собственности покупателя, что такое ответственность за качество и проч.
При этом в такой книге, разумеется, должен быть и исторический материал, и сравнительно-правовой (но в разумных количествах, для целей иллюстрации и демонстрации тенденций). И судебная практика - но опять же для целей демонстрации тенденций, а не как самоцель.
Нет таких книг на русском языке, увы. Есть неплохие учебники, есть отличные монографии по отдельным узким вопросам, но именно чего-то посередине, что нужно именно широкому кругу практикующих юристов, у нас практически нет.
Мы этим довольно резко отличаемся от других юрисдикций, в которых дела обстоят как раз именно так: есть набор из 30-40 фундаментальных текстов, по которым учились все (или практически все) юристы, и в которых описаны основные правовые институты - как они сложились, каково их содержание и как они функционируют. Собственно, это и есть признак зрелого правопорядка, в котором правовая предсказуемость является центральной идеей.
Видимо, это и есть глобальная задача для "тех, кто пишет" - такой набор текстов за ближайшие лет десять создать.
Ого!
Today, 17 March 2023, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (“ICC” or “the Court”) issued warrants of arrest for two individuals in the context of the situation in Ukraine: Mr Vladimir Vladimirovich Putin and Ms Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Today, 17 March 2023, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (“ICC” or “the Court”) issued warrants of arrest for two individuals in the context of the situation in Ukraine: Mr Vladimir Vladimirovich Putin and Ms Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Так смешно - мне вчера написала продюсер канала НТВ, позвала на "общественно-политическое ток-шоу" пропагандиста по фамилии Норкин ))
Он собрался обсуждать какие-то вопросы национализации компаний, видимо, им нужны были юристы.
Я сказал продюсеру, что в низкопробных передачах подобного рода участвовать не хочу. Она, кажется, расстроилась.
Кстати, это второй раз когда меня звали на НТВ (и почему-то именно к Норкину). Первый был в январе 2020 года, после волнений в Москве
Он собрался обсуждать какие-то вопросы национализации компаний, видимо, им нужны были юристы.
Я сказал продюсеру, что в низкопробных передачах подобного рода участвовать не хочу. Она, кажется, расстроилась.
Кстати, это второй раз когда меня звали на НТВ (и почему-то именно к Норкину). Первый был в январе 2020 года, после волнений в Москве
Как интересно - пишут, что суд в Тюмени признал недействительным брак по причине смены пола одним из супругов. Заявителем иска был прокурор, он был подан в интересах неопределенного круга лиц.
Любопытно, что такого основания для недействительности брака в СК нет. Более того, его и не может быть: потому что недействительность означает изначальное несуществование. А тут обстоятельства, препятствующие браку, возникли после его заключения.
Правильно (с точки действующего закона) было бы говорить не о недействительности, а о прекращении брака на будущее. Но такие тонкости прокурора, видимо, не волновали. Ведь речь шла о скорейшей защите скреп, поэтому думать не надо, «и так сойдет».
А разница ведь колоссальна - хотя бы с точки зрения имущественных последствий недействительности и прекращения брака.
Примечательно, что такого основания и для прекращения брака в СК нет. И прокурор не может требовать расторжения брака между супругами, ставшими однополыми.
Правильное решение - это реквалификация этого союза: он перестал подпадать под понятие брака, содержащееся в действующем законе. То есть, союз есть, а брака больше нет.
У нас в гражданском праве такое сплошь и рядом: было двухэтажное здание, надстроили незаконно третий этаж, оно перестало быть недвижимой вещью, а стало самовольной постройкой. И так далее.
Но ведь для того, чтобы прийти к этому выводу нужно (а) интеллектуальное усилие и (б) признание того, что семейное право - это раздел гражданского права, поэтому применяется частноправовая методология (последнее для меня очевидно, но есть до сих пор люди, которые это отрицают).
В общем, куда взгляд ни брось, сплошь проблемы. Но скрепы они такие, требуют борьбы за них несмотря ни на что.
Любопытно, что такого основания для недействительности брака в СК нет. Более того, его и не может быть: потому что недействительность означает изначальное несуществование. А тут обстоятельства, препятствующие браку, возникли после его заключения.
Правильно (с точки действующего закона) было бы говорить не о недействительности, а о прекращении брака на будущее. Но такие тонкости прокурора, видимо, не волновали. Ведь речь шла о скорейшей защите скреп, поэтому думать не надо, «и так сойдет».
А разница ведь колоссальна - хотя бы с точки зрения имущественных последствий недействительности и прекращения брака.
Примечательно, что такого основания и для прекращения брака в СК нет. И прокурор не может требовать расторжения брака между супругами, ставшими однополыми.
Правильное решение - это реквалификация этого союза: он перестал подпадать под понятие брака, содержащееся в действующем законе. То есть, союз есть, а брака больше нет.
У нас в гражданском праве такое сплошь и рядом: было двухэтажное здание, надстроили незаконно третий этаж, оно перестало быть недвижимой вещью, а стало самовольной постройкой. И так далее.
Но ведь для того, чтобы прийти к этому выводу нужно (а) интеллектуальное усилие и (б) признание того, что семейное право - это раздел гражданского права, поэтому применяется частноправовая методология (последнее для меня очевидно, но есть до сих пор люди, которые это отрицают).
В общем, куда взгляд ни брось, сплошь проблемы. Но скрепы они такие, требуют борьбы за них несмотря ни на что.
У Екатерины Шульман в недавнем разговоре с Дмитрием Колезевым прозвучала очень интересная статистика, раскрытая правительством России: подавляющая часть поручений президента Путина, которые он дает после всяких встреч, заседаний и советов, не выполняется органами исполнительной власти.
Рекордсмен по игнорированию поручений президента - министерство финансов, затем идет министерство экономического развития. Удивительно, но это те самые гражданские ведомства, которые в условиях катастрофы 2022 года работали наиболее эффективно. Видимо, действительно, есть какая-то зависимость (кстати, интересно, насколько Центральный банк прислушивается к поручениям президента; судя по всему, он должен их игнорировать полностью).
Видимо, пора и мне рассказать одну историю из своего чиновничьего прошлого. Я периодически рассказывал о ней на лекциях, но письменно - это будет впервые.
Когда-то, когда я был начальником в подразделении аппарата Высшего Арбитражного Суда, я сам сталкивался с поручениями президента. Надо сказать, что в чиновничьей иерархии это - самый страшный и строгий вид поручений, от самого факта поручения чиновнику надо трепетать.
Помню, что президент Путин по итогам какого-то мероприятия дал поручение ВАСу подготовить какой-то законопроект в сфере судоустройства. Разумеется, сама возможность президента давать поручения высшему суду не то чтобы сомнительна, она - неконституционна. Но тогда мы об этом особо не задумывались. Ну дал поручение, и дал.
Мы законопроект подготовили, представили его Пленуму ВАС, судьи его утвердили и мы внесли его в парламент. Я звоню в администрацию президента (в контрольное управление, которое следит за исполнением поручений президента), и разговариваю с кем-то из заместителей начальника этого управления.
Мой собеседник (судя по голосу) - какой-то очень возрастной мужчина (мне потом сказали, что в это управление очень любят переводить пенсионеров из знаменитого здания на Лубянке). Я представляюсь, называю номер поручения и прошу его снять с контроля в связи с тем, что мы его исполнили (контроль поручений - это особая бюрократическая процедура, о которой можно рассказывать отдельно и долго).
Меня собеседник спрашивает: "Молодой человек, Вы же ведь не так давно на госслужбе?". Я отвечаю, что относительно недавно. Он мне говорит: "Вот видно, что Вы - из новеньких. Вы же должны понимать, что наш президент не дает простых поручений, он дает такие поручения, который выполнить очень тяжело, для этого требуются недюжинные усилия".
Я отвечаю ему: "Мы сделали все, что требовалось. Разработали законопроект и внесли в Думу, что еще от нас надо?". Он говорит: "Нет, Вы не понимаете. Вы просто не можете исполнить поручение с первого раза, это невозможно, так не бывает. Давайте Вы мне сейчас направите факсом (РБ - это 2008 год!) письмо с просьбой продлить срок выполнения поручения, мы вам продлим, и через пару месяцев закроем его".
Я понял, что спорить бессмысленно и сделал то, что он просил. В итоге это поручение, конечно, с контроля сняли, но это стоило мне приличных усилий.
Рекордсмен по игнорированию поручений президента - министерство финансов, затем идет министерство экономического развития. Удивительно, но это те самые гражданские ведомства, которые в условиях катастрофы 2022 года работали наиболее эффективно. Видимо, действительно, есть какая-то зависимость (кстати, интересно, насколько Центральный банк прислушивается к поручениям президента; судя по всему, он должен их игнорировать полностью).
Видимо, пора и мне рассказать одну историю из своего чиновничьего прошлого. Я периодически рассказывал о ней на лекциях, но письменно - это будет впервые.
Когда-то, когда я был начальником в подразделении аппарата Высшего Арбитражного Суда, я сам сталкивался с поручениями президента. Надо сказать, что в чиновничьей иерархии это - самый страшный и строгий вид поручений, от самого факта поручения чиновнику надо трепетать.
Помню, что президент Путин по итогам какого-то мероприятия дал поручение ВАСу подготовить какой-то законопроект в сфере судоустройства. Разумеется, сама возможность президента давать поручения высшему суду не то чтобы сомнительна, она - неконституционна. Но тогда мы об этом особо не задумывались. Ну дал поручение, и дал.
Мы законопроект подготовили, представили его Пленуму ВАС, судьи его утвердили и мы внесли его в парламент. Я звоню в администрацию президента (в контрольное управление, которое следит за исполнением поручений президента), и разговариваю с кем-то из заместителей начальника этого управления.
Мой собеседник (судя по голосу) - какой-то очень возрастной мужчина (мне потом сказали, что в это управление очень любят переводить пенсионеров из знаменитого здания на Лубянке). Я представляюсь, называю номер поручения и прошу его снять с контроля в связи с тем, что мы его исполнили (контроль поручений - это особая бюрократическая процедура, о которой можно рассказывать отдельно и долго).
Меня собеседник спрашивает: "Молодой человек, Вы же ведь не так давно на госслужбе?". Я отвечаю, что относительно недавно. Он мне говорит: "Вот видно, что Вы - из новеньких. Вы же должны понимать, что наш президент не дает простых поручений, он дает такие поручения, который выполнить очень тяжело, для этого требуются недюжинные усилия".
Я отвечаю ему: "Мы сделали все, что требовалось. Разработали законопроект и внесли в Думу, что еще от нас надо?". Он говорит: "Нет, Вы не понимаете. Вы просто не можете исполнить поручение с первого раза, это невозможно, так не бывает. Давайте Вы мне сейчас направите факсом (РБ - это 2008 год!) письмо с просьбой продлить срок выполнения поручения, мы вам продлим, и через пару месяцев закроем его".
Я понял, что спорить бессмысленно и сделал то, что он просил. В итоге это поручение, конечно, с контроля сняли, но это стоило мне приличных усилий.
Я уже рассказывал, что мы в ШОРТРИДе пригласили нескольких коллег, чтобы они вели колонки по своим направлениям. В последнее время у нас вышли отличные материалы:
по ограничению ответственности в M&A сделках по российскому праву от Андрея Чумакова,
о субсидиарной ответственности контролирующих банк лиц за отсутствие системы оценки рисков от прекрасной Натальи Аникиной и …..
(барабанная дробь! - наконец-то!)
по обжалованию действий должностных лиц в уголовном процессе от Калоя Ахильгова.
Подписывайтесь и читайте!
по ограничению ответственности в M&A сделках по российскому праву от Андрея Чумакова,
о субсидиарной ответственности контролирующих банк лиц за отсутствие системы оценки рисков от прекрасной Натальи Аникиной и …..
(барабанная дробь! - наконец-то!)
по обжалованию действий должностных лиц в уголовном процессе от Калоя Ахильгова.
Подписывайтесь и читайте!
2003 год. Великобритания участвует во вторжении в Ирак в отсутствие резолюции Совета Безопасности ООН.
Заместитель юридического советника министра иностранных дел Элизабет Уилмсхёрст, работавшая в министерстве иностранных дел с 1974 года, уходит в отставку в знак несогласия с действиями правительства страны. Она назвала ввод войск на территорию суверенной страны без санкции СБ ООН a crime of aggression.
Заместитель юридического советника министра иностранных дел Элизабет Уилмсхёрст, работавшая в министерстве иностранных дел с 1974 года, уходит в отставку в знак несогласия с действиями правительства страны. Она назвала ввод войск на территорию суверенной страны без санкции СБ ООН a crime of aggression.
«Совершенствование» закона о регистрации прав на недвижимость продолжается.
Законопроект № 317135-8. Внесен правительством, а значит гарантировано будет принят.
Идея такая.
Если факт принадлежности здания или иной вещи лицу составляет государственную тайну, в реестр вносится запись только о праве собственности Российской Федерации.
Особенно мило выглядит норма о том, что назначение объекта в этом случае в реестре не указывается.
А то зарегистрируют право на здание, которое является командным ракетным пунктом, шпион получит выписку из реестра об этом, и всё, гостайна раскрыта.
Я когда-то рассказывал о конфузе Минобороны, которое хотело зарегистрировать право собственности России на шахты баллистических ракет. Минобороны очень хотело право РФ на них зарегистрировать, считая, что это сооружения.
Разумеется, это никакие не недвижимые вещи, так как они изъяты из оборота. И никакого права собственности на них нет и быть не может.
И вот опять!
Если бы коллеги, разработавшие этот законопроект, внимательно прочитали бы обновленную редакцию ст. 129 ГК, то они бы поняли, где лежит ключ к решению их проблем. Не в очередном засекречивании реестра, а в отказе от регистрации того, что пусть внешне и похоже на недвижимость (здание, сооружение), но не является вещью из-за того, что этот объект необоротоспособен.
Законопроект № 317135-8. Внесен правительством, а значит гарантировано будет принят.
Идея такая.
Если факт принадлежности здания или иной вещи лицу составляет государственную тайну, в реестр вносится запись только о праве собственности Российской Федерации.
Особенно мило выглядит норма о том, что назначение объекта в этом случае в реестре не указывается.
А то зарегистрируют право на здание, которое является командным ракетным пунктом, шпион получит выписку из реестра об этом, и всё, гостайна раскрыта.
Я когда-то рассказывал о конфузе Минобороны, которое хотело зарегистрировать право собственности России на шахты баллистических ракет. Минобороны очень хотело право РФ на них зарегистрировать, считая, что это сооружения.
Разумеется, это никакие не недвижимые вещи, так как они изъяты из оборота. И никакого права собственности на них нет и быть не может.
И вот опять!
Если бы коллеги, разработавшие этот законопроект, внимательно прочитали бы обновленную редакцию ст. 129 ГК, то они бы поняли, где лежит ключ к решению их проблем. Не в очередном засекречивании реестра, а в отказе от регистрации того, что пусть внешне и похоже на недвижимость (здание, сооружение), но не является вещью из-за того, что этот объект необоротоспособен.
zakon.ru
Что такое реки, публичные дороги, мосты, Московский Кремль, подземные пусковые шахты баллистических ракет и проч. с точки зрения…
Как-то чуть больше года назад, когда я еще работал в ВАС РФ, меня позвали на одно совещание в одно министерство. Целью совещание было выслушивание претензий от Министерства обороны к Росреестру и...
Опубликован очередной том Серии комментариев к гражданскому законодательству #Глосса
Общие положения о купле-продаже, поставка товара и купля-продажа недвижимости: комментарий к статьям 454–491, 506–524, 549–558 ГК РФ
Ответственный редактор – А.Г. Карапетов
Авторский коллектив:
— А.Г. Архипова
— Р.С. Бевзенко
— А.А. Громов
— С.А. Громов
— А.Г. Карапетов
— А.А. Павлов
— Е.Ю. Петров
— М.А. Церковников
— И.С. Чупрунов
В данном томе представлен подробный комментарий к общим положениям о купле-продаже, а также к положениям о договорах поставки и купли-продажи недвижимости.
Книга готовилась с июня 2022 по январь 2023 года.
Как обычно, версия книги в твердом переплете выпущена издательством «Статут» и может быть уже сегодня заказана на сайте данного издательства
Заказать печатную версию книги
ISBN: 978-5-8354-1908-1
Количество страниц: 944
Подробное оглавление книги можно посмотреть здесь
Предисловие ответственного редактора см. здесь
***
Электронная версия данной книги будет выпущена издательством «М-Логос» на днях. Как и в случае со всеми томами данной Серии электронная версия этого тома о купле-продаже выйдет в свободном доступе для обеспечения максимально широкого доступа студентов, преподавателей и всех интересующихся частным правом. О дате выхода и особенностях электронной версии книги будет сообщено отдельно. Следите за нашими новостями в социальных сетях.
P.S.: В настоящий момент началась активная работа над подготовкой тома Серии об аренде, выход которого предварительно планируется на лето 2023 года, завершается процесс написания тома о правовом статусе физических лиц, идет работа над томом о страховании. Кроме того, предпринимается попытка завершить сложную работу над томом по деликтному праву.
В более отдаленных планах нашего издательства:
- обновление самого первого тома в части положений о залоге, удержании, поручительстве, независимой гарантии и обеспечительном платеже;
- подготовка тома по объектам гражданских прав
- реанимация ранее забуксовавшей работы над томами по вещному праву и корпоративному праву
Общие положения о купле-продаже, поставка товара и купля-продажа недвижимости: комментарий к статьям 454–491, 506–524, 549–558 ГК РФ
Ответственный редактор – А.Г. Карапетов
Авторский коллектив:
— А.Г. Архипова
— Р.С. Бевзенко
— А.А. Громов
— С.А. Громов
— А.Г. Карапетов
— А.А. Павлов
— Е.Ю. Петров
— М.А. Церковников
— И.С. Чупрунов
В данном томе представлен подробный комментарий к общим положениям о купле-продаже, а также к положениям о договорах поставки и купли-продажи недвижимости.
Книга готовилась с июня 2022 по январь 2023 года.
Как обычно, версия книги в твердом переплете выпущена издательством «Статут» и может быть уже сегодня заказана на сайте данного издательства
Заказать печатную версию книги
ISBN: 978-5-8354-1908-1
Количество страниц: 944
Подробное оглавление книги можно посмотреть здесь
Предисловие ответственного редактора см. здесь
***
Электронная версия данной книги будет выпущена издательством «М-Логос» на днях. Как и в случае со всеми томами данной Серии электронная версия этого тома о купле-продаже выйдет в свободном доступе для обеспечения максимально широкого доступа студентов, преподавателей и всех интересующихся частным правом. О дате выхода и особенностях электронной версии книги будет сообщено отдельно. Следите за нашими новостями в социальных сетях.
P.S.: В настоящий момент началась активная работа над подготовкой тома Серии об аренде, выход которого предварительно планируется на лето 2023 года, завершается процесс написания тома о правовом статусе физических лиц, идет работа над томом о страховании. Кроме того, предпринимается попытка завершить сложную работу над томом по деликтному праву.
В более отдаленных планах нашего издательства:
- обновление самого первого тома в части положений о залоге, удержании, поручительстве, независимой гарантии и обеспечительном платеже;
- подготовка тома по объектам гражданских прав
- реанимация ранее забуксовавшей работы над томами по вещному праву и корпоративному праву
Еще несколько слов по поводу Глоссы - как раз в связи с выходом нового тома.
Юридическая литература бывает четырех видов:
- профессиональная
- научная
- публицистическая
- учебная
Первая - это то, что помогает практикующим юристам в их ежедневной работе - при составлении договоров, написании исков и проч. Это про то "как есть".
Второе - это то, что нужно для глубокого изучения права. Это про то " как было", "как может быть", "как должно быть".
Третье - это реакция на то, что происходит вокруг нас каждый день. Это про "то, кто мы".
Четвертая - та, при помощи которой студенты изучают право.
Проект "Глосса", несомненно, это профессиональная литература. Собственно, его идея заключалась в том, чтобы сделать максимально подробный и глубокий комментарий действующего закона. В идеале должно получиться около 25 томов комментариев ко всему материалу Кодекса.
Я утверждаю, что это лучший комментарий к действующему ГК. Конечно, в нем есть и неточности, и некоторый субъективизм, и - возможно - даже какие-то ошибки. Но инструмента для работы практикующего юриста лучше чем "Глосса" просто нет.
А вот для тех, кто стремится изучить право глубоко, этого текста, разумеется, недостаточно. Конечно же, надо читать научную литературу - нашу старую, изданную до 1917 года, хорошие современные работы по русской цивилистике, и обязательно - иностранную литературу, тех же "мертвых немцев", например.
Без этого серьезного изучения права просто не получится. Если мне магистрант скажет, что он "прочитал Глоссу и всё", он признает, что глубоких знаний права у нет. Им просто неоткуда взяться, "Глосса" - это для другого.
Ну и конечно, совсем смешно, когда магистранты на вопрос о том, что они читают, отвечают: "Блоги на Закон.ру".
Друзья, это же совсем другой жанр - это публицистика, он не способ научить праву. Он может лишь помочь сориентироваться в круге текущих правовых проблем, но не даст ключ к решению этих проблем.
В общем, задача каждого юриста - определиться, что ему нужно от профессии и выбрать тот жанр, который ему для этого подходит.
Юридическая литература бывает четырех видов:
- профессиональная
- научная
- публицистическая
- учебная
Первая - это то, что помогает практикующим юристам в их ежедневной работе - при составлении договоров, написании исков и проч. Это про то "как есть".
Второе - это то, что нужно для глубокого изучения права. Это про то " как было", "как может быть", "как должно быть".
Третье - это реакция на то, что происходит вокруг нас каждый день. Это про "то, кто мы".
Четвертая - та, при помощи которой студенты изучают право.
Проект "Глосса", несомненно, это профессиональная литература. Собственно, его идея заключалась в том, чтобы сделать максимально подробный и глубокий комментарий действующего закона. В идеале должно получиться около 25 томов комментариев ко всему материалу Кодекса.
Я утверждаю, что это лучший комментарий к действующему ГК. Конечно, в нем есть и неточности, и некоторый субъективизм, и - возможно - даже какие-то ошибки. Но инструмента для работы практикующего юриста лучше чем "Глосса" просто нет.
А вот для тех, кто стремится изучить право глубоко, этого текста, разумеется, недостаточно. Конечно же, надо читать научную литературу - нашу старую, изданную до 1917 года, хорошие современные работы по русской цивилистике, и обязательно - иностранную литературу, тех же "мертвых немцев", например.
Без этого серьезного изучения права просто не получится. Если мне магистрант скажет, что он "прочитал Глоссу и всё", он признает, что глубоких знаний права у нет. Им просто неоткуда взяться, "Глосса" - это для другого.
Ну и конечно, совсем смешно, когда магистранты на вопрос о том, что они читают, отвечают: "Блоги на Закон.ру".
Друзья, это же совсем другой жанр - это публицистика, он не способ научить праву. Он может лишь помочь сориентироваться в круге текущих правовых проблем, но не даст ключ к решению этих проблем.
В общем, задача каждого юриста - определиться, что ему нужно от профессии и выбрать тот жанр, который ему для этого подходит.
В четверг мы с Андреем Егоровым и коллегами, занимающими трудовым правом, провели отличное мероприятие.
Тема - возможность применения норм Гражданского кодекса к трудовым отношениям.
Я прекрасно знаю, что есть позиция верх.суда, что это делать нельзя. Но это, на мой взгляд, какая-то нелепица.
Трудовой договор - это договор о том, что одно лицо обязуется совершать определенные действия (работать), а другое - обязуется платить ему за это.
Пару тысяч лет это называется договором найма. И, разумеется, никакое наличие специального закона - Трудового кодекса - не способно эту характеристику изменить или отменить.
(Кстати, здесь важно отметить, что ни я, ни Андрей не призываем к тому, чтобы отказаться от трудового законодательства. То, что оно существует - это просто вопрос удобства).
Итак, трудовой договор - это договор частноправовой. По своему типу он относится к договорам о приложении усилий (а не о достижении результата), причем по своему типу он является абонентским. Работник прикладывает в течение рабочего времени, а работодатель ему платит за это фиксированную плату. Тоже ничего нового для частного права.
Двигаемся дальше. Если трудовой договор это частноправовой договор, то применять нормы ГК - разумеется, субисидиарно, в случае пробелов в Трудовом кодексе - это абсолютно естественное решение.
Какие это нормы? Например, нормы о недействительности сделок. Нормы о заключении договора. Нормы о толковании договора. Нормы о том, как считать сроки. Нормы несправедливых договорных условиях. Нормы об исполнении обязательств и о синаллагме. Нормы об удержании как способе обеспечения обязательств перед работником. Нормы о представительстве. Нормы о расторжении договоров в связи с изменением обстановки. И наконец - нормы об злоупотреблении правом. Ничего подобного в Трудовом кодексе нет.
Кстати, в ходе обсуждения подкинули еще один хороший пример - это вопрос о применении к правил о преддоговорной ответственности за срыв заключения трудового договора. Вам дали джоб оффер, Вы уволились с текущей работы, а оффер отозвали. Кажется, надо быть просто людоедом, чтобы отказать несостоявшемуся работнику в иске о взыскании убытков. Но, говорят, что суды отказывают. Как раз со ссылкой на то, что к трудовым отношениям ГК не применяется.
Вторая встреча - будет как раз case study со мной, Андреем и "трудовиками". Порешаем конкретные примеры - как решают по Трудовому кодексу, а как - с субсидиарным применением Гражданского.
Тема - возможность применения норм Гражданского кодекса к трудовым отношениям.
Я прекрасно знаю, что есть позиция верх.суда, что это делать нельзя. Но это, на мой взгляд, какая-то нелепица.
Трудовой договор - это договор о том, что одно лицо обязуется совершать определенные действия (работать), а другое - обязуется платить ему за это.
Пару тысяч лет это называется договором найма. И, разумеется, никакое наличие специального закона - Трудового кодекса - не способно эту характеристику изменить или отменить.
(Кстати, здесь важно отметить, что ни я, ни Андрей не призываем к тому, чтобы отказаться от трудового законодательства. То, что оно существует - это просто вопрос удобства).
Итак, трудовой договор - это договор частноправовой. По своему типу он относится к договорам о приложении усилий (а не о достижении результата), причем по своему типу он является абонентским. Работник прикладывает в течение рабочего времени, а работодатель ему платит за это фиксированную плату. Тоже ничего нового для частного права.
Двигаемся дальше. Если трудовой договор это частноправовой договор, то применять нормы ГК - разумеется, субисидиарно, в случае пробелов в Трудовом кодексе - это абсолютно естественное решение.
Какие это нормы? Например, нормы о недействительности сделок. Нормы о заключении договора. Нормы о толковании договора. Нормы о том, как считать сроки. Нормы несправедливых договорных условиях. Нормы об исполнении обязательств и о синаллагме. Нормы об удержании как способе обеспечения обязательств перед работником. Нормы о представительстве. Нормы о расторжении договоров в связи с изменением обстановки. И наконец - нормы об злоупотреблении правом. Ничего подобного в Трудовом кодексе нет.
Кстати, в ходе обсуждения подкинули еще один хороший пример - это вопрос о применении к правил о преддоговорной ответственности за срыв заключения трудового договора. Вам дали джоб оффер, Вы уволились с текущей работы, а оффер отозвали. Кажется, надо быть просто людоедом, чтобы отказать несостоявшемуся работнику в иске о взыскании убытков. Но, говорят, что суды отказывают. Как раз со ссылкой на то, что к трудовым отношениям ГК не применяется.
Вторая встреча - будет как раз case study со мной, Андреем и "трудовиками". Порешаем конкретные примеры - как решают по Трудовому кодексу, а как - с субсидиарным применением Гражданского.