Наткнулся сегодня на вот такой любопытный материал на Право.ру
https://pravo.ru/story/241487/
Тут, конечно, все истории заслуживают отдельного внимания: какие-то из них курьезные, а какие-то для профессионального адвоката кажутся вполне себе рядовыми. Но мое внимание привлекла последняя, так как напомнила о моих давних соображениях на тему внепроцессуального общения судей с участниками по делу.
Прежде всего, с точки зрения закона это запрещено. Ну как запрещено... почти запрещено, как это часто бывает в юриспруденции🤗 В частности, запрещены внепроцессуальные обращения к судье (ст. 10 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1
"О статусе судей в Российской Федерации"). Но не совсем понятно, что такое внепроцессуальное обращение? А если сам судья что-то спрашивает в непроцессуальном порядке? В общем, вопросов хватает.
Но с этим можно было бы мириться, если бы не одно НО. Работники прокуратуры в кабинеты судей заходят без проблем.
При этом я не считаю, что необходимо расценивать как нарушение обсуждение судьей с участниками процесса, например, даты и времени следующего судебного заседания и иные мелкие вопросы без протокола. Главное, чтобы это правло применялось и к государственному обвинителю, и к потерпевшему, защитнику и т.д. В англо-саксонской правовой семье общение участников процесса с судьей не считается нарушением, если оно касается организационных моментов. К примеру, адвокат может позвонить судье и сообщить о невозможности своей явки в заседание и попросить отложить процесс; обе стороны могут подойти к судье, чтобы обсудить дальнейший ход процесса, сроки представления доказательств. Таким образом, некоторые правовые системы не любое внепроцессуальное обращение рассматривают как противоправное.
Но в России ситуация складывается иначе: работник прокуратуры до заседания запросто обсуждает с судьей вопросы, связанные с предстоящим делом. Что конкретно, я, конечно же, не знаю, а могу только догадываться🤝. Но на других участников такое отношение распространяется далеко не всегда и не у всех.
На мой взгляд, подобные мелочи только усиливают обвинительный уклон судебной системы - о том существует он в реальности или это адвокатские легенды я порассуждаю позже (спойлер, обвинительный уклон правда существует 🤫), так как сближают не только в системном, но и в психологическом плане судей с работниками прокуратуры.
Подводя итог, я вовсе не против непроцессуального общения участников процесса с судьями. Понятное дело, что у него должны быть границы - едва ли допустимо обсуждать с судьей, какой он планирует вынести приговор, назначить наказание и т.д. - не стоит впадать в крайности. Вместе с тем, если то оно должно распространяться на всех: и на адвокатов, и на прокуроров, и на следователей, и даже на других судей.
https://pravo.ru/story/241487/
Тут, конечно, все истории заслуживают отдельного внимания: какие-то из них курьезные, а какие-то для профессионального адвоката кажутся вполне себе рядовыми. Но мое внимание привлекла последняя, так как напомнила о моих давних соображениях на тему внепроцессуального общения судей с участниками по делу.
Прежде всего, с точки зрения закона это запрещено. Ну как запрещено... почти запрещено, как это часто бывает в юриспруденции🤗 В частности, запрещены внепроцессуальные обращения к судье (ст. 10 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1
"О статусе судей в Российской Федерации"). Но не совсем понятно, что такое внепроцессуальное обращение? А если сам судья что-то спрашивает в непроцессуальном порядке? В общем, вопросов хватает.
Но с этим можно было бы мириться, если бы не одно НО. Работники прокуратуры в кабинеты судей заходят без проблем.
При этом я не считаю, что необходимо расценивать как нарушение обсуждение судьей с участниками процесса, например, даты и времени следующего судебного заседания и иные мелкие вопросы без протокола. Главное, чтобы это правло применялось и к государственному обвинителю, и к потерпевшему, защитнику и т.д. В англо-саксонской правовой семье общение участников процесса с судьей не считается нарушением, если оно касается организационных моментов. К примеру, адвокат может позвонить судье и сообщить о невозможности своей явки в заседание и попросить отложить процесс; обе стороны могут подойти к судье, чтобы обсудить дальнейший ход процесса, сроки представления доказательств. Таким образом, некоторые правовые системы не любое внепроцессуальное обращение рассматривают как противоправное.
Но в России ситуация складывается иначе: работник прокуратуры до заседания запросто обсуждает с судьей вопросы, связанные с предстоящим делом. Что конкретно, я, конечно же, не знаю, а могу только догадываться🤝. Но на других участников такое отношение распространяется далеко не всегда и не у всех.
На мой взгляд, подобные мелочи только усиливают обвинительный уклон судебной системы - о том существует он в реальности или это адвокатские легенды я порассуждаю позже (спойлер, обвинительный уклон правда существует 🤫), так как сближают не только в системном, но и в психологическом плане судей с работниками прокуратуры.
Подводя итог, я вовсе не против непроцессуального общения участников процесса с судьями. Понятное дело, что у него должны быть границы - едва ли допустимо обсуждать с судьей, какой он планирует вынести приговор, назначить наказание и т.д. - не стоит впадать в крайности. Вместе с тем, если то оно должно распространяться на всех: и на адвокатов, и на прокуроров, и на следователей, и даже на других судей.
ПРАВО.Ru
Шесть дел в мусорке и разговоры «с прокурорскими»: истории из нового вестника ВККС
В производство судьи из Благовещенска поступило громкое уголовное дело со 167 потерпевшими. До истечения сроков привлечения к уголовной ответственности оставалось меньше полутора месяцев. Но вместо того чтобы как можно скорее рассмотреть дело, судья дала…
Как сдать ходатайство,так "везите нарочно,канцелярия не работает,у нас нет дежурной части и вообще мы застряли в 90-х".
А как отправить Вам повестку,так WhatsApp - отличный способ. Но не для Ваших ходатайств. Для них в канцелярию и т.д. (см. выше).
Благо в нашем регионе пока что судебная практика по вопросу уведомления посредством мессенджеров не на строне правоохранителей.
А как отправить Вам повестку,так WhatsApp - отличный способ. Но не для Ваших ходатайств. Для них в канцелярию и т.д. (см. выше).
Благо в нашем регионе пока что судебная практика по вопросу уведомления посредством мессенджеров не на строне правоохранителей.
#советадвоката #консультация
Фиктивная регистрация по месту жительства или что нужно знать о ст. 322.2 УК РФ
Данная статья УК РФ особенно актуальна в преддверье школьной поры. 📖 Некоторые родители, стремясь определить ребенка в конкретную школу, которая находится не по месту их проживания, просят знакомых, проживающих в районе "нужной" школы, зарегистрировать будущего первоклассника в их квартире.
Ну или, предположим, родственник решил перебраться из другого региона в Ваш город и просит зарегистрировать (или как говорят в народе "прописать") его Вашей квартире. Жить он будет на съемной квартире, Вас обременять не будет. Поэтому проблем никто не видит.🫣
Однако проблемы могут возникнуть.
Дело в том, что в Уголовном кодексе есть статья 322.2, которая предполагает ответственность за "Фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации". Не вдаваясь в детали, суть преступления состоит в запрете регистрировать по месту жительства человека, если реально он в данном жилом помещении проживать не собирается.
Да, закон расценивает такое деяние как преступление.🤷♂️
Как чаще всего выявляют данные преступления:
1. Участковый получает информацию о вновь зарегистрированном лице (благо, функции ФМС несколько лет назад были переданы МВД)
2. Участковый вызывает к себе собственника помещения и зарегистрированного гражданина на объяснения
3. В ходе объяснений ничего не подозревающие люди говорят, что в данном помещении вновь зарегистрированный гражданин не проживает и проживать не собирался
4. Участковый может даже прийти с осмотром жилища, который допускается с согласия собственника
Результатом этих действий может стать уголовное дело в отношении собственника - субъектом преступления по ст. 322.2 УК РФ является собственник помещения. Для зарегистрированного лица уголовная ответственность не предусмотрена.
Также хочу успокоить тех, кто когда-то жил у родителей, а потом переехал в новый дом, но "прописку" сохранил прежнюю: если лицо действительно проживало по месту регистрации какое-то время, а затем переехало, но менять "прописку" не стало, то уголовная ответственность не наступит. Кроме того, описанное деяние относится к категории преступлений небольшой тяжести и сроки давности по нему составляют всего 2 года, в связи с чем "старые" события никого не интересуют. Поэтому подобные ситуации правоохранители не рассматривают.
Конечно, существует множество нюансов (пригодность жилья для проживания, массовость регистрации и т.д.) и каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Именно поэтому я всегда рекомендую прежде, чем явиться в правоохранительные органы, обязательно проконсультируйтесь с адвокатом.
Поверьте, любую проблему легче предотвратить, чем потом ее решать.
Фиктивная регистрация по месту жительства или что нужно знать о ст. 322.2 УК РФ
Данная статья УК РФ особенно актуальна в преддверье школьной поры. 📖 Некоторые родители, стремясь определить ребенка в конкретную школу, которая находится не по месту их проживания, просят знакомых, проживающих в районе "нужной" школы, зарегистрировать будущего первоклассника в их квартире.
Ну или, предположим, родственник решил перебраться из другого региона в Ваш город и просит зарегистрировать (или как говорят в народе "прописать") его Вашей квартире. Жить он будет на съемной квартире, Вас обременять не будет. Поэтому проблем никто не видит.🫣
Однако проблемы могут возникнуть.
Дело в том, что в Уголовном кодексе есть статья 322.2, которая предполагает ответственность за "Фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации". Не вдаваясь в детали, суть преступления состоит в запрете регистрировать по месту жительства человека, если реально он в данном жилом помещении проживать не собирается.
Да, закон расценивает такое деяние как преступление.🤷♂️
Как чаще всего выявляют данные преступления:
1. Участковый получает информацию о вновь зарегистрированном лице (благо, функции ФМС несколько лет назад были переданы МВД)
2. Участковый вызывает к себе собственника помещения и зарегистрированного гражданина на объяснения
3. В ходе объяснений ничего не подозревающие люди говорят, что в данном помещении вновь зарегистрированный гражданин не проживает и проживать не собирался
4. Участковый может даже прийти с осмотром жилища, который допускается с согласия собственника
Результатом этих действий может стать уголовное дело в отношении собственника - субъектом преступления по ст. 322.2 УК РФ является собственник помещения. Для зарегистрированного лица уголовная ответственность не предусмотрена.
Также хочу успокоить тех, кто когда-то жил у родителей, а потом переехал в новый дом, но "прописку" сохранил прежнюю: если лицо действительно проживало по месту регистрации какое-то время, а затем переехало, но менять "прописку" не стало, то уголовная ответственность не наступит. Кроме того, описанное деяние относится к категории преступлений небольшой тяжести и сроки давности по нему составляют всего 2 года, в связи с чем "старые" события никого не интересуют. Поэтому подобные ситуации правоохранители не рассматривают.
Конечно, существует множество нюансов (пригодность жилья для проживания, массовость регистрации и т.д.) и каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Именно поэтому я всегда рекомендую прежде, чем явиться в правоохранительные органы, обязательно проконсультируйтесь с адвокатом.
Поверьте, любую проблему легче предотвратить, чем потом ее решать.
Это все, конечно, здорово, но есть проблема не только в определении начала течения сроков давности административного правонарушения, но в самих сроках давности каждого состава административного правонарушения, в связи с чем еще было бы нелишним изменить структуру ст. 4.5 КоАП РФ, ибо работать с ней очень сложно
https://t.me/minjustrf/8874
https://t.me/minjustrf/8874
Telegram
Новости Минюста РФ
Разработан законопроект, направленный на реализацию Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
https://minjust.gov.ru/ru/events/49008/
Минюстом России разработан и размещен для независимой антикоррупционной экспертизы проект федерального закона…
https://minjust.gov.ru/ru/events/49008/
Минюстом России разработан и размещен для независимой антикоррупционной экспертизы проект федерального закона…
Блог адвоката Батманова pinned «#советадвоката #консультация Фиктивная регистрация по месту жительства или что нужно знать о ст. 322.2 УК РФ Данная статья УК РФ особенно актуальна в преддверье школьной поры. 📖 Некоторые родители, стремясь определить ребенка в конкретную школу, которая…»
К сожалению, в настоящее время отсутствует действенный механизм обеспечения исполнения судебных актов органами исполнительной власти. Ни для кого не секрет, что нередко теория расходится с практикой. Однако бывает и так, что практика расходится с законом. Особенно это актуально в уголовном судопроизводстве. наглядным примером может служить полное игнорирование судами разъяснений Пленума Верховного суда РФ при рассмотрении ходатайств следствия об избрании или продления сроков мер пресечения.
Применительно к исполнению конкретного судебного акта в уголовном процессе тоже есть свежий пример. Следствие отказывалось снять арест, наложенный в рамках уголовного дела на имущество. Жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ ни к чему не приводили. Отказ в снятии ареста был обжалован в порядке ст. 125 УПК РФ. Суд признал решение следователя незаконным, однако орган предварительного следствия по-прежнему судебный акт не исполняет. В итоге все вновь сводится к длительной процедуре обжалования прокурору и руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ...
Возникает вопрос: если даже судам очевидно наличие такой проблемы в разных отраслях права, то почему бы не создать единый и эффективный механизм исполнений решений судов органами государственной власти? Почему заявитель, в пользу которого принят судебный акт, должен вновь проходить множество инстанций для обжалования отказа в его реализации органами исполнительной власти?
https://pravo.ru/news/242183/
Применительно к исполнению конкретного судебного акта в уголовном процессе тоже есть свежий пример. Следствие отказывалось снять арест, наложенный в рамках уголовного дела на имущество. Жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ ни к чему не приводили. Отказ в снятии ареста был обжалован в порядке ст. 125 УПК РФ. Суд признал решение следователя незаконным, однако орган предварительного следствия по-прежнему судебный акт не исполняет. В итоге все вновь сводится к длительной процедуре обжалования прокурору и руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ...
Возникает вопрос: если даже судам очевидно наличие такой проблемы в разных отраслях права, то почему бы не создать единый и эффективный механизм исполнений решений судов органами государственной власти? Почему заявитель, в пользу которого принят судебный акт, должен вновь проходить множество инстанций для обжалования отказа в его реализации органами исполнительной власти?
https://pravo.ru/news/242183/
ПРАВО.Ru
ВС напомнил, что госорганы обязаны исполнять решения судов
Житель Рязанской области разделил через суд совместную собственность на здание из двух блоков и попытался зарегистрировать право собственности на один из них. Но Росреестр отказал в этом и потребовал представить дополнительные документы, включая план второго…
#мнениеадвоката
Минюст выступил с законодательной инициативой,направленной на обязание контролирующих и надзорных органов выдавать по результатам контрольных и надзорных мероприятий предписание по их устранению.
Как по мне,результатом станет просто один лишний показатель в работе соответствующих ведомств. Создается просто видимость бурной деятельности.
https://t.me/minjustrf/8881
Минюст выступил с законодательной инициативой,направленной на обязание контролирующих и надзорных органов выдавать по результатам контрольных и надзорных мероприятий предписание по их устранению.
Как по мне,результатом станет просто один лишний показатель в работе соответствующих ведомств. Создается просто видимость бурной деятельности.
https://t.me/minjustrf/8881
Telegram
Новости Минюста РФ
Разработан законопроект, направленный на обеспечение соблюдения требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле
https://minjust.gov.ru/ru/events/49017/
Минюстом России размещен для публичного обсуждения проект федерального…
https://minjust.gov.ru/ru/events/49017/
Минюстом России размещен для публичного обсуждения проект федерального…
#курьезыследствия #адвокатскиебудни
Мы с коллегами очень часто делимся различными курьезами в работе следствия. Больше всего поражает,когда правоохранители не в состоянии совершить простейшее процессуальное действие, что приводит к глупейшим ситуациям!
Вот, например, есть в УПК РФ замечательная статья 42 "Потерпевший". В ней Кодекс, в числе прочего, предусматривает,что потерпевшим может быть как физическое,так и юридическое лицо. А еще в этой же статье есть часть 9: " В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель". И вот с этим нередко бывает интересно.
К примеру, по одному уголовному делу потерпевшим признали ООО в лице всех его учредителей - для каждого учредителя отдельное постановление! А по другому делу представителя признали представителем потерпевшего,а вот само юридическое лицо нет!
А уж когда представитель юридического лица заявляет о допуске представителя для себя... тут начинается паника у правоохранителей. Хотя, справедливости ради, есть и такие сотрудники,которые без особых трудностей решают эту проблему.
А еще меня как-то раз признали представителем представителя потерпевшего. Тоже интересно было.
Людям, далеким от юридической практики, эти проблемы правоприменения могут показаться незначительными, но последствия подобных ошибок следствия бывают весьма ощутимыми. К примеру, суд может указать в приговоре неверно лицо, являющееся потерпевшим,что существенно затруднит возмещение вреда в порядке гражданского судопроизводства. Еще такие неграмотные решения следствия затрудняют определение процессуального статуса лица, вследствие чего возникают проблемы с законностью проведения процессуальных действий, реализацией прав потерпевшего и многие другие неочевидные, но весьма неприятные последствия.
Именно поэтому адвокаты стараются бороться с такими "мелочами", но, к сожалению, нас невсегда слышат...
Мы с коллегами очень часто делимся различными курьезами в работе следствия. Больше всего поражает,когда правоохранители не в состоянии совершить простейшее процессуальное действие, что приводит к глупейшим ситуациям!
Вот, например, есть в УПК РФ замечательная статья 42 "Потерпевший". В ней Кодекс, в числе прочего, предусматривает,что потерпевшим может быть как физическое,так и юридическое лицо. А еще в этой же статье есть часть 9: " В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель". И вот с этим нередко бывает интересно.
К примеру, по одному уголовному делу потерпевшим признали ООО в лице всех его учредителей - для каждого учредителя отдельное постановление! А по другому делу представителя признали представителем потерпевшего,а вот само юридическое лицо нет!
А уж когда представитель юридического лица заявляет о допуске представителя для себя... тут начинается паника у правоохранителей. Хотя, справедливости ради, есть и такие сотрудники,которые без особых трудностей решают эту проблему.
А еще меня как-то раз признали представителем представителя потерпевшего. Тоже интересно было.
Людям, далеким от юридической практики, эти проблемы правоприменения могут показаться незначительными, но последствия подобных ошибок следствия бывают весьма ощутимыми. К примеру, суд может указать в приговоре неверно лицо, являющееся потерпевшим,что существенно затруднит возмещение вреда в порядке гражданского судопроизводства. Еще такие неграмотные решения следствия затрудняют определение процессуального статуса лица, вследствие чего возникают проблемы с законностью проведения процессуальных действий, реализацией прав потерпевшего и многие другие неочевидные, но весьма неприятные последствия.
Именно поэтому адвокаты стараются бороться с такими "мелочами", но, к сожалению, нас невсегда слышат...
К сожалению, приведенный ниже случай является далеко не единственным примером давления органов следствия на бизнес. Подобных ситуаций множество, просто не все они получают огласку. Сотрудники прокуратуры и СК РФ (да и других ведомств) не то, что забывают о духе закона - они о нем и не вспоминают. Особенно, когда речь заходит о деятельности коммерсантов.
От себя хочу добавить, что до тех пор, пока не будет создан эффективный нормативный механизм защиты предпринимателей от необоснованных проверок, в том числе, превентивной защиты (а не после возбуждения уголовного дела и проведения обысков), любые послания и напутствия Президента и глав ведомств будут оставаться декларациями, а на местах обстановка останется прежней.
Как-нибудь напишу отдельный пост на тему того, каким я вижу механизм реальной защиты предпринимателей.
https://t.me/gorgadze_shota/295
От себя хочу добавить, что до тех пор, пока не будет создан эффективный нормативный механизм защиты предпринимателей от необоснованных проверок, в том числе, превентивной защиты (а не после возбуждения уголовного дела и проведения обысков), любые послания и напутствия Президента и глав ведомств будут оставаться декларациями, а на местах обстановка останется прежней.
Как-нибудь напишу отдельный пост на тему того, каким я вижу механизм реальной защиты предпринимателей.
https://t.me/gorgadze_shota/295
Telegram
Адвокат Горгадзе
Вот, что происходит, когда отдельные сотрудники регионального СК и прокуратуры забывают о духе закона и не слышат последних указаний руководства страны и силовых ведомств о необходимости снизить административное давление на бизнес и обеспечить максимальную…
#советыадвоката #консультация #прававрачей
Как врачу не стать обвиняемым
Медицинская профессия является одной из самых сложных и самых ответственных, так как цена ошибки весьма высока. И каждая такая ошибка является предметом пристальной проверки со стороны нашего государства на предмет наличия вины врача.
В своей практике мне неоднократно приходилось представлять врачей в уголовном судопроизводстве. На основе своего опыта рекомендую медикам обратить внимание на следующие аспекты своей работы.
1. Ведение медицинской документации.
Как показала практика, в медучреждениях медицинская карта ведется безобразно:
🔹не все листы назначений и результаты анализов вклеиваются;
🔹не все специалисты ставят подписи под своими назначениями
🔹не отражаются меры, предпринимаемые лечащим врачом или руководством медучреждения при неисполнении медперсоналом назначений врачей
🔹не всегда вклеиваются протоколы заседания консилиумов, а также не всегда в них верно отражен ход заседаний
В этой связи настоятельно рекомендую лечащим врачам и руководству медучреждений следить за содержанием медкарты пациентов, специально отражать факты неисполнения назначений, необходимость консультации узких специалистов и т.д. Отражайте письменно нетипичное течение болезни.
Если вы обсудили тактику лечения устно или назначили лечение в отсутствие специальных анализов - все равно найдите способ отразить и обосновать это в медицинской карте. Особенно, если речь идет о проблемном пациенте (специфическое течение болезни, активный "жалобщик" и т.д.).
Если требуется какой-либо анализ, а его невозможно провести в условиях вашего медучреждения - напишите об этом письменно главному врачу, а само обращение прикрепите к медкарте.
Помните, основной вид доказательств по данной категории дел - судебно-медицинская экспертиза. Сделайте все возможное, чтоб из меддокументации экспертам были видны все Ваши решения и причины их принятия.
2. Распределение ответственности
Главной бедой медицинской бюрократии я считаю отсутствие четкого следа передачи пациента конкретному врачу. Сопроводительных писем, резолюций и прочего в медкарте нет. В этой связи бывает неясно, кто несет ответственность за пациента: дежурный врач, терапевт, узкий специалист и т.д. Неясно также в какой момент времени пациент передан от одного врача к другому и, что самое главное, как об этом должен был узнать "новый" врач. Это дает возможность органам следствия произвольно возлагать ответственность на сотрудников медучреждения.
Найдите способ фиксации перехода ответственности. Как правило, для этого есть спец.графа на обороте обложки медкарты. В самой медкарте указывайте, что необходим постоянный контроль в ваше отсутствие или что необходимо передать пациента другому специалисту. При необходимости пишите письменные обращения на имя завотделением.
3. Фальсификация медицинской карты
В случае смерти пациента или возникновения осложнений по прошествии какого-то времени при ознакомлении с медкартой в Следственном комитете доктора с удивлением для себя обнаруживают в ней новые листы или отсутствие ранее имевшихся. В этой связи в каждом случае смерти пациента, при каждом нетипичном случае течения болезни настоятельно вам рекомендую снимать копию медкарты.
Это самые базовые правовые рекомендации, хоть и не исчерпывающие. Следовать им, определенно, непросто ввиду вала работы у медиков. Однако их соблюдение, хотя бы частичное, может спасти врача от необоснованного обвинения.
Как врачу не стать обвиняемым
Медицинская профессия является одной из самых сложных и самых ответственных, так как цена ошибки весьма высока. И каждая такая ошибка является предметом пристальной проверки со стороны нашего государства на предмет наличия вины врача.
В своей практике мне неоднократно приходилось представлять врачей в уголовном судопроизводстве. На основе своего опыта рекомендую медикам обратить внимание на следующие аспекты своей работы.
1. Ведение медицинской документации.
Как показала практика, в медучреждениях медицинская карта ведется безобразно:
🔹не все листы назначений и результаты анализов вклеиваются;
🔹не все специалисты ставят подписи под своими назначениями
🔹не отражаются меры, предпринимаемые лечащим врачом или руководством медучреждения при неисполнении медперсоналом назначений врачей
🔹не всегда вклеиваются протоколы заседания консилиумов, а также не всегда в них верно отражен ход заседаний
В этой связи настоятельно рекомендую лечащим врачам и руководству медучреждений следить за содержанием медкарты пациентов, специально отражать факты неисполнения назначений, необходимость консультации узких специалистов и т.д. Отражайте письменно нетипичное течение болезни.
Если вы обсудили тактику лечения устно или назначили лечение в отсутствие специальных анализов - все равно найдите способ отразить и обосновать это в медицинской карте. Особенно, если речь идет о проблемном пациенте (специфическое течение болезни, активный "жалобщик" и т.д.).
Если требуется какой-либо анализ, а его невозможно провести в условиях вашего медучреждения - напишите об этом письменно главному врачу, а само обращение прикрепите к медкарте.
Помните, основной вид доказательств по данной категории дел - судебно-медицинская экспертиза. Сделайте все возможное, чтоб из меддокументации экспертам были видны все Ваши решения и причины их принятия.
2. Распределение ответственности
Главной бедой медицинской бюрократии я считаю отсутствие четкого следа передачи пациента конкретному врачу. Сопроводительных писем, резолюций и прочего в медкарте нет. В этой связи бывает неясно, кто несет ответственность за пациента: дежурный врач, терапевт, узкий специалист и т.д. Неясно также в какой момент времени пациент передан от одного врача к другому и, что самое главное, как об этом должен был узнать "новый" врач. Это дает возможность органам следствия произвольно возлагать ответственность на сотрудников медучреждения.
Найдите способ фиксации перехода ответственности. Как правило, для этого есть спец.графа на обороте обложки медкарты. В самой медкарте указывайте, что необходим постоянный контроль в ваше отсутствие или что необходимо передать пациента другому специалисту. При необходимости пишите письменные обращения на имя завотделением.
3. Фальсификация медицинской карты
В случае смерти пациента или возникновения осложнений по прошествии какого-то времени при ознакомлении с медкартой в Следственном комитете доктора с удивлением для себя обнаруживают в ней новые листы или отсутствие ранее имевшихся. В этой связи в каждом случае смерти пациента, при каждом нетипичном случае течения болезни настоятельно вам рекомендую снимать копию медкарты.
Это самые базовые правовые рекомендации, хоть и не исчерпывающие. Следовать им, определенно, непросто ввиду вала работы у медиков. Однако их соблюдение, хотя бы частичное, может спасти врача от необоснованного обвинения.
Блог адвоката Батманова pinned «#советыадвоката #консультация #прававрачей Как врачу не стать обвиняемым Медицинская профессия является одной из самых сложных и самых ответственных, так как цена ошибки весьма высока. И каждая такая ошибка является предметом пристальной проверки со стороны…»
#мнениеадвоката
В продолжение темы законопроекта Минюста РФ, направленного на защиту предпринимателей (в комментариях к этому посту скинули ссылку на законопроект, за что отдельное спасибо)
В части увеличения пороговых значенмй ущерба для частей 5-7 статьи 159 УК РФ, на мой взгляд, основной проблемой является не сам размер ущерба, а практика квалификации таких деяний, т.к. органы следствия и суды не стремятся квалифицировать очевидное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности по частям 5-7 ст. 159 УК РФ. Оно и понятно, ведь по таким преступлениям значительно сложнее заключить обвиняемого под стражу (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ). Да и квалифицирующий размер ущерба по ним и так значительно выше, что влияет на тяжесть преступления и наказания.
Поэтому в первую очередь необходимо установить в УК РФ четкие и конкретные критерии отграничения неквалифицированного мошенничества от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Вопросы размера ущерба, хоть и важны, но второстепенны.
Кроме того, крайне необходим специальный состав мошенничества в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов, но об этом я позже напишу отдельный пост.
https://t.me/minjustrf/8884
В продолжение темы законопроекта Минюста РФ, направленного на защиту предпринимателей (в комментариях к этому посту скинули ссылку на законопроект, за что отдельное спасибо)
В части увеличения пороговых значенмй ущерба для частей 5-7 статьи 159 УК РФ, на мой взгляд, основной проблемой является не сам размер ущерба, а практика квалификации таких деяний, т.к. органы следствия и суды не стремятся квалифицировать очевидное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности по частям 5-7 ст. 159 УК РФ. Оно и понятно, ведь по таким преступлениям значительно сложнее заключить обвиняемого под стражу (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ). Да и квалифицирующий размер ущерба по ним и так значительно выше, что влияет на тяжесть преступления и наказания.
Поэтому в первую очередь необходимо установить в УК РФ четкие и конкретные критерии отграничения неквалифицированного мошенничества от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Вопросы размера ущерба, хоть и важны, но второстепенны.
Кроме того, крайне необходим специальный состав мошенничества в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов, но об этом я позже напишу отдельный пост.
https://t.me/minjustrf/8884
Telegram
Блог адвоката Батманова
#мнениеадвоката
Минюст выступил с законодательной инициативой,направленной на обязание контролирующих и надзорных органов выдавать по результатам контрольных и надзорных мероприятий предписание по их устранению.
Как по мне,результатом станет просто один…
Минюст выступил с законодательной инициативой,направленной на обязание контролирующих и надзорных органов выдавать по результатам контрольных и надзорных мероприятий предписание по их устранению.
Как по мне,результатом станет просто один…
#советыадвоката #консультация #налоговыепреступления
Что нужно знать о налоговой оптимизации и налоговых преступлениях
Налоговая оптимизация является важным фактором прибыльности любого бизнеса. Однако нередко попытка уменьшить размер налогов приводит коммерсанта в кабинет следователя.
В этой связи хотелось бы обратить внимание читателей на некоторые аспекты налоговых преступлений.
1. Уголовная ответственность наступает не за неуплату налогов как таковую, а за предоставление заведомо недостоверных сведений о сумме налогов, подлежащих уплате, или за непредоставление налоговой декларации.
С точки зрения уголовного закона, проблема не в том, сколько налогов Вы должны государству, а в том, на какую сумму налогов в своей декларации Вы попытались обмануть государство.
Здесь обращает на себя внимание слово "заведомо", что указывает на наличие прямого умысла в действиях налогоплательщика. Но можете на это слово не смотреть🤷♂️ Приведу цитату одного следователя: "У нас практика по налоговым преступлениям такая, что мы субъективную сторону не исследуем". Поверьте, это грустно, но это так.
То есть если в своей декларации налогоплательщик, к примеру, занизил сумму налогов за счет включения в нее сделок с "фирмами-однодневками", то этого достаточно для того, чтобы говорить о "заведомости" даже если налогоплательщик предпринял все возможные меры по проверке контрагента и действительно не знал, что имеет дело с фиктивной организацией. Лишь однажды мне удалось доказать отсутствие вины доверителя по такому преступлению через отсутствие умысла, но там была особая ситуация, когда сделка и перемещение товаров контролировалось большим количеством государственных органов.
Поэтому настоятельно рекомендую тщательно проверять контрагентов перед включением сделок с ними в налоговую декларацию, в том числе через сервис Контур-Фокус, и при выявлении сомнительных компаний не заявлять по ним налоговую выгоду.
2. УК РФ содержит немало разновидностей налоговых преступлений: которые отличаются в зависимости от вида налоговой выгоды, субъекта, способа уклонения и т.д. Это очень важно, так как в зависимости от вида преступления меняется еще и сумма налогов, которая отграничивает преступное от непреступного уклонения, и размер наказания. К примеру, для ст. 159 УК РФ уже суммы налога, заявленного к возмещению, в 1000000 рублей наступает квалификация по ч.4 ст.159 УК РФ, а это до 10 лет лишения свободы. В то же время для ч.1 ст.199 УК РФ ответственность наступает при сумме от 15000000 до 45000000 рублей, а наказание при этом до 2-х лет лишения свободы.
Разница налицо!
В этой связи необходимо учитывать массу факторов при подготовке декларации, особенно если Вы видите в ней рисковые сделки, подаете декларацию перед банкротством, отчуждаете имущество и т.д. с тем, чтобы соотнести потенциальные риски наступления ответственности с возможной налоговой выгодой.
3. Не так давно в УПК РФ были внесены, на мой взгляд, абсолютно логичные и крайне важные изменения, хотя, по сути, это возвращение к редакции Кодекса 10-летней давности. Речь идет о том, что согласно ч.1.3. ст.140 УПК РФ Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
То есть правоохранительные органы не вправе проводить проверку по налоговым преступлениям (за исключением ст. 159 УК РФ) в отсутствие сообщения из налогового органа. Таким образом, положительный для налогоплательщика результат налоговой проверки исключает проведение проверки со стороны органов следствия.
Конечно, в этих вопросах множество нюансов и каждый случай необходимо рассматривать индивидуально: где-то есть смысл тянуть и идти по линии арбитражного процесса; в каких-то случаях нужно уточнить налоговую декларацию в определенной части и т.д. Тем не менее, уверен, приведенная выше информация будет для Вас полезной.
Что нужно знать о налоговой оптимизации и налоговых преступлениях
Налоговая оптимизация является важным фактором прибыльности любого бизнеса. Однако нередко попытка уменьшить размер налогов приводит коммерсанта в кабинет следователя.
В этой связи хотелось бы обратить внимание читателей на некоторые аспекты налоговых преступлений.
1. Уголовная ответственность наступает не за неуплату налогов как таковую, а за предоставление заведомо недостоверных сведений о сумме налогов, подлежащих уплате, или за непредоставление налоговой декларации.
С точки зрения уголовного закона, проблема не в том, сколько налогов Вы должны государству, а в том, на какую сумму налогов в своей декларации Вы попытались обмануть государство.
Здесь обращает на себя внимание слово "заведомо", что указывает на наличие прямого умысла в действиях налогоплательщика. Но можете на это слово не смотреть🤷♂️ Приведу цитату одного следователя: "У нас практика по налоговым преступлениям такая, что мы субъективную сторону не исследуем". Поверьте, это грустно, но это так.
То есть если в своей декларации налогоплательщик, к примеру, занизил сумму налогов за счет включения в нее сделок с "фирмами-однодневками", то этого достаточно для того, чтобы говорить о "заведомости" даже если налогоплательщик предпринял все возможные меры по проверке контрагента и действительно не знал, что имеет дело с фиктивной организацией. Лишь однажды мне удалось доказать отсутствие вины доверителя по такому преступлению через отсутствие умысла, но там была особая ситуация, когда сделка и перемещение товаров контролировалось большим количеством государственных органов.
Поэтому настоятельно рекомендую тщательно проверять контрагентов перед включением сделок с ними в налоговую декларацию, в том числе через сервис Контур-Фокус, и при выявлении сомнительных компаний не заявлять по ним налоговую выгоду.
2. УК РФ содержит немало разновидностей налоговых преступлений: которые отличаются в зависимости от вида налоговой выгоды, субъекта, способа уклонения и т.д. Это очень важно, так как в зависимости от вида преступления меняется еще и сумма налогов, которая отграничивает преступное от непреступного уклонения, и размер наказания. К примеру, для ст. 159 УК РФ уже суммы налога, заявленного к возмещению, в 1000000 рублей наступает квалификация по ч.4 ст.159 УК РФ, а это до 10 лет лишения свободы. В то же время для ч.1 ст.199 УК РФ ответственность наступает при сумме от 15000000 до 45000000 рублей, а наказание при этом до 2-х лет лишения свободы.
Разница налицо!
В этой связи необходимо учитывать массу факторов при подготовке декларации, особенно если Вы видите в ней рисковые сделки, подаете декларацию перед банкротством, отчуждаете имущество и т.д. с тем, чтобы соотнести потенциальные риски наступления ответственности с возможной налоговой выгодой.
3. Не так давно в УПК РФ были внесены, на мой взгляд, абсолютно логичные и крайне важные изменения, хотя, по сути, это возвращение к редакции Кодекса 10-летней давности. Речь идет о том, что согласно ч.1.3. ст.140 УПК РФ Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
То есть правоохранительные органы не вправе проводить проверку по налоговым преступлениям (за исключением ст. 159 УК РФ) в отсутствие сообщения из налогового органа. Таким образом, положительный для налогоплательщика результат налоговой проверки исключает проведение проверки со стороны органов следствия.
Конечно, в этих вопросах множество нюансов и каждый случай необходимо рассматривать индивидуально: где-то есть смысл тянуть и идти по линии арбитражного процесса; в каких-то случаях нужно уточнить налоговую декларацию в определенной части и т.д. Тем не менее, уверен, приведенная выше информация будет для Вас полезной.
#советыадвоката #консультация #налоговыепреступления
О праве на налоговый вычет и мошенничестве
В продолжении темы о налоговых преступлениях, хотелось бы разъяснить один очень важный момент.
Как я писал в предыдущем посте, в случае, когда налогоплательщик подает налоговую декларацию, включая в нее заведомо недостоверные сведения, с целью получить налоговую выгоду в виде возмещения налога, такие действия квалифицируются по ст. 159 УК РФ - мошенничество. С учетом отмеченной проблемы с понятием "заведомо" недостоверных сведений и нежеланием правоохранительных органов исследовать субъективную сторону деяния (умысел), у налогоплательщиков-физических лиц может возникнуть закономерный вопрос: "Если я подам налоговую декларацию для получения имущественного налогового вычета в связи с приобретением жилья, а налоговый орган мне откажет, не привлекут ли меня к уголовной ответственности?"
Отвечаю - не привлекут. Можно расслабиться и смело пробовать получать налоговый вычет за приобретение жилья.
К счастью, на защиту налогоплательщиков встал Конституционный суд РФ, изложив в Постановлении от 04.03.2021 N 5-П следующую позицию: Признать часть первую статьи 159 УК Российской Федерации не противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет, если налогоплательщик представил в налоговый орган предусмотренные законодательством документы, не содержащие признаков подделки или подлога, достаточные при обычной внимательности и осмотрительности сотрудников налогового органа для отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета, и не совершил каких-либо других действий (бездействия), специально направленных на создание условий для принятия налоговым органом неверного решения в пользу налогоплательщика.
Проще говоря, обращение в налоговый орган с целью получения имущественного налогового вычета не может расцениваться как мошенничество даже в случае последующего отказа в предоставлении вычета, если только налогоплательщик не предоставил поддельные документы.
Однако не могу не отметить тот факт, что Конституционному суду РФ, в принципе, пришлось вынести подобный акт. Поверьте, такое решение не совсем характерно для данного органа - юристы меня поймут - КС РФ дал оценку нормы права с довольно узкой точки зрения. Как видите, причиной послужило то, что подобные "прецеденты" были, да и Постановление относительно свежее. То есть практика привлечения в нашей стране к уголовной ответственности в рассматриваемых ситуациях начала складываться, и чтобы изменить ее пришлось вмешаться Конституционному суду РФ.
О праве на налоговый вычет и мошенничестве
В продолжении темы о налоговых преступлениях, хотелось бы разъяснить один очень важный момент.
Как я писал в предыдущем посте, в случае, когда налогоплательщик подает налоговую декларацию, включая в нее заведомо недостоверные сведения, с целью получить налоговую выгоду в виде возмещения налога, такие действия квалифицируются по ст. 159 УК РФ - мошенничество. С учетом отмеченной проблемы с понятием "заведомо" недостоверных сведений и нежеланием правоохранительных органов исследовать субъективную сторону деяния (умысел), у налогоплательщиков-физических лиц может возникнуть закономерный вопрос: "Если я подам налоговую декларацию для получения имущественного налогового вычета в связи с приобретением жилья, а налоговый орган мне откажет, не привлекут ли меня к уголовной ответственности?"
Отвечаю - не привлекут. Можно расслабиться и смело пробовать получать налоговый вычет за приобретение жилья.
К счастью, на защиту налогоплательщиков встал Конституционный суд РФ, изложив в Постановлении от 04.03.2021 N 5-П следующую позицию: Признать часть первую статьи 159 УК Российской Федерации не противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет, если налогоплательщик представил в налоговый орган предусмотренные законодательством документы, не содержащие признаков подделки или подлога, достаточные при обычной внимательности и осмотрительности сотрудников налогового органа для отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета, и не совершил каких-либо других действий (бездействия), специально направленных на создание условий для принятия налоговым органом неверного решения в пользу налогоплательщика.
Проще говоря, обращение в налоговый орган с целью получения имущественного налогового вычета не может расцениваться как мошенничество даже в случае последующего отказа в предоставлении вычета, если только налогоплательщик не предоставил поддельные документы.
Однако не могу не отметить тот факт, что Конституционному суду РФ, в принципе, пришлось вынести подобный акт. Поверьте, такое решение не совсем характерно для данного органа - юристы меня поймут - КС РФ дал оценку нормы права с довольно узкой точки зрения. Как видите, причиной послужило то, что подобные "прецеденты" были, да и Постановление относительно свежее. То есть практика привлечения в нашей стране к уголовной ответственности в рассматриваемых ситуациях начала складываться, и чтобы изменить ее пришлось вмешаться Конституционному суду РФ.
Telegram
Блог адвоката Батманова
#советыадвоката #консультация #налоговыепреступления
Что нужно знать о налоговой оптимизации и налоговых преступлениях
Налоговая оптимизация является важным фактором прибыльности любого бизнеса. Однако нередко попытка уменьшить размер налогов приводит…
Что нужно знать о налоговой оптимизации и налоговых преступлениях
Налоговая оптимизация является важным фактором прибыльности любого бизнеса. Однако нередко попытка уменьшить размер налогов приводит…
Блог адвоката Батманова pinned «#советыадвоката #консультация #налоговыепреступления О праве на налоговый вычет и мошенничестве В продолжении темы о налоговых преступлениях, хотелось бы разъяснить один очень важный момент. Как я писал в предыдущем посте, в случае, когда налогоплательщик…»
О нахождении подсудимых в клетках в судебном заседании
Сегодня наткнулся на пост одного из сенаторов о том, что недопустимо содержать обвиняемых в любых кабинках, клетках, "аквариумах" и прочих изолирующих помещениях в ходе судебного разбирательства. Эту же мысль процитировали некоторые российские журналисты. Ранее неоднократно свои соображения на этот счет высказывали и мои коллеги.
В целом данный вопрос неоднократно обсуждался. Хотелось бы высказаться и мне.
На мой взгляд, категорически неприемлемо содержать подсудимого в клетке или любом другом изолирующем помещении в зале суда. И причин к тому масса. Вот некоторые из них:
1. Основания для избрания меры пресечения изложены в ч.1 ст.97 УПК РФ. Мера пресечения избирается при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Очевидно, что ничего из вышеперечисленного обвиняемый не сможет совершить, находясь в зале судебного заседания в сопровождении конвоя, который предварительно его досматривает на предмет наличия оружия и иных опасных предметов.
2. Нахождение в "клетке" существенно усложняет защитнику работу с подзащитным: консультации, обсуждение вопросов к свидетелям, обмен документами и прочие рабочие вопросы значительно труднее решать, пока тебя и твоего доверителя разделяют физические барьеры.
3. Психологический момент. В нашем правосудии и так не принято замечать других видов наказания, когда среди санкций имеется лишение свободы свыше 3-х лет, а если при этом человек уже находится в "за решеткой" в зале судебного заседания, то тем более "слушателями" будет странно воспринято, если по результатам обвинительного приговора осужденный выйдет из этой клетки. Поэтому нахождения лица не просто под стражей, а именно в клетке в зале судебного заседания существенно влияет на наказание.
Мне могут возразить, сославшись на безопасность участников судебного заседания, мол человека не просто так заключили под стражу и т.п. Не вдаваясь сейчас в практику заключения под стражу в нашей стране - это отдельная и, поверьте, очень грустная тема - заключение под стражу не связано с безопасностью участников судебного заседания. Для заключения под стражу имеются отдельные основания. Вместе с тем, я прекрасно понимаю, что подсудимые, которые представляют опасность для окружающих, существуют и такие люди должны находится в судебном заседании изолированно. Вот к ним-то и должна применяться "клетка". Я полагаю, что "клетка" должна расцениваться в качестве спецсредства и о ее применении решение должен принимать председательствующий в судебном заседании независимо от избранной меры пресечения. Это разные институты уголовного процесса, у них различное назначение. К слову, есть и такие спецсредства, как наручники, которые тоже могут быть применены для обеспечения безопасности участников процесса к лицу, находящемуся под стражей, если он представляет опасность для участников процесса.
Что же касается возмущений наших чиновников и сенаторов о том, что уже 4 года законопроект находится на рассмотрении и все никак не принимается, хотя есть и положительное заключение Правительства РФ и другие формальные условия соблюдены, то это вопрос, скорее, к ним самим, почему этот вопрос не движется, хотя предложенные изменения касаются незначительных изменений текста УПК РФ и не предполагают комплексного пересмотра целой системы нормативных актов.
Сегодня наткнулся на пост одного из сенаторов о том, что недопустимо содержать обвиняемых в любых кабинках, клетках, "аквариумах" и прочих изолирующих помещениях в ходе судебного разбирательства. Эту же мысль процитировали некоторые российские журналисты. Ранее неоднократно свои соображения на этот счет высказывали и мои коллеги.
В целом данный вопрос неоднократно обсуждался. Хотелось бы высказаться и мне.
На мой взгляд, категорически неприемлемо содержать подсудимого в клетке или любом другом изолирующем помещении в зале суда. И причин к тому масса. Вот некоторые из них:
1. Основания для избрания меры пресечения изложены в ч.1 ст.97 УПК РФ. Мера пресечения избирается при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Очевидно, что ничего из вышеперечисленного обвиняемый не сможет совершить, находясь в зале судебного заседания в сопровождении конвоя, который предварительно его досматривает на предмет наличия оружия и иных опасных предметов.
2. Нахождение в "клетке" существенно усложняет защитнику работу с подзащитным: консультации, обсуждение вопросов к свидетелям, обмен документами и прочие рабочие вопросы значительно труднее решать, пока тебя и твоего доверителя разделяют физические барьеры.
3. Психологический момент. В нашем правосудии и так не принято замечать других видов наказания, когда среди санкций имеется лишение свободы свыше 3-х лет, а если при этом человек уже находится в "за решеткой" в зале судебного заседания, то тем более "слушателями" будет странно воспринято, если по результатам обвинительного приговора осужденный выйдет из этой клетки. Поэтому нахождения лица не просто под стражей, а именно в клетке в зале судебного заседания существенно влияет на наказание.
Мне могут возразить, сославшись на безопасность участников судебного заседания, мол человека не просто так заключили под стражу и т.п. Не вдаваясь сейчас в практику заключения под стражу в нашей стране - это отдельная и, поверьте, очень грустная тема - заключение под стражу не связано с безопасностью участников судебного заседания. Для заключения под стражу имеются отдельные основания. Вместе с тем, я прекрасно понимаю, что подсудимые, которые представляют опасность для окружающих, существуют и такие люди должны находится в судебном заседании изолированно. Вот к ним-то и должна применяться "клетка". Я полагаю, что "клетка" должна расцениваться в качестве спецсредства и о ее применении решение должен принимать председательствующий в судебном заседании независимо от избранной меры пресечения. Это разные институты уголовного процесса, у них различное назначение. К слову, есть и такие спецсредства, как наручники, которые тоже могут быть применены для обеспечения безопасности участников процесса к лицу, находящемуся под стражей, если он представляет опасность для участников процесса.
Что же касается возмущений наших чиновников и сенаторов о том, что уже 4 года законопроект находится на рассмотрении и все никак не принимается, хотя есть и положительное заключение Правительства РФ и другие формальные условия соблюдены, то это вопрос, скорее, к ним самим, почему этот вопрос не движется, хотя предложенные изменения касаются незначительных изменений текста УПК РФ и не предполагают комплексного пересмотра целой системы нормативных актов.
Что такое "125 УПК" и почему с ней нужно быть осторожным
Уголовно-процессуальный кодекс РФ в качестве одной из важнейших гарантий прав участников судопроизводства предполагает право на обжалование действий должностных лиц вышестоящему руководителю, прокурору или в суд. Процедура обжалования в суд регулируется ст. 125 УПК РФ, поэтому в юридическом сленге обжалование действий и бездействий со стороны органов предварительного расследования и прокуратуры в суд именуется "125".
Но использовать данный инструмент защиты нужно с большой осторожностью.
Дело в том, что юриспруденции суд является органом высшего правового контроля и с его решением не может спорить ни следователь, ни прокурор. Они могут его обжаловать/опротестовывать в апелляции и кассации, но исполнять обязаны. Не вдаваясь в подробности того, как постановления, вынесенные в порядке ст. 125 УПК РФ, исполняются, какие у суда полномочия и т.д., важно знать следующее. Если суд по результатам рассмотрения жалобы примет решение НЕ в пользу заявителя, то такое постановление суда, по сути, перекроет человеку все иные пути обжалования по соответствующему нарушению. Как я уже отметил, УПК РФ предполагает право на обжалование не только в суд, но и вышестоящему руководителю следственного органа, и прокурору (ст. 124 УПК РФ). И, да, постановление суда, вынесенное в порядке ст. 125 УПК РФ, не лишит права на обращение с жалобой к прокурору, но ее эффективность существенно снизится, так как прокурор запросто сошлется в своем ответе на судебный акт, с которым он "не может спорить". Это касается даже вышестоящих прокуроров и руководителей следствия.
Поэтому "неудачное" постановление суда может осложнить защиту клиента на протяжении всего уголовного дела. На такой судебный акт начинают указывать везде! Кстати, самое интересное, что граждане, когда пытаются изначально самостоятельно защищать свои права, в качестве первого инструмента выбирают именно "125"🤷♂️
В то же время, "125" может стать эффективным инструментом защиты. Главное, знать когда и как использовать этот механизм.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ в качестве одной из важнейших гарантий прав участников судопроизводства предполагает право на обжалование действий должностных лиц вышестоящему руководителю, прокурору или в суд. Процедура обжалования в суд регулируется ст. 125 УПК РФ, поэтому в юридическом сленге обжалование действий и бездействий со стороны органов предварительного расследования и прокуратуры в суд именуется "125".
Но использовать данный инструмент защиты нужно с большой осторожностью.
Дело в том, что юриспруденции суд является органом высшего правового контроля и с его решением не может спорить ни следователь, ни прокурор. Они могут его обжаловать/опротестовывать в апелляции и кассации, но исполнять обязаны. Не вдаваясь в подробности того, как постановления, вынесенные в порядке ст. 125 УПК РФ, исполняются, какие у суда полномочия и т.д., важно знать следующее. Если суд по результатам рассмотрения жалобы примет решение НЕ в пользу заявителя, то такое постановление суда, по сути, перекроет человеку все иные пути обжалования по соответствующему нарушению. Как я уже отметил, УПК РФ предполагает право на обжалование не только в суд, но и вышестоящему руководителю следственного органа, и прокурору (ст. 124 УПК РФ). И, да, постановление суда, вынесенное в порядке ст. 125 УПК РФ, не лишит права на обращение с жалобой к прокурору, но ее эффективность существенно снизится, так как прокурор запросто сошлется в своем ответе на судебный акт, с которым он "не может спорить". Это касается даже вышестоящих прокуроров и руководителей следствия.
Поэтому "неудачное" постановление суда может осложнить защиту клиента на протяжении всего уголовного дела. На такой судебный акт начинают указывать везде! Кстати, самое интересное, что граждане, когда пытаются изначально самостоятельно защищать свои права, в качестве первого инструмента выбирают именно "125"🤷♂️
В то же время, "125" может стать эффективным инструментом защиты. Главное, знать когда и как использовать этот механизм.