‼🔑Если бенефициара юрлица могут привлечь к субсидиарной ответственность, то он может быть третьим лицом в споре с налоговым органом
Определение ВС РФ от 06.03.2023 г. № 303-ЭС22-22958 по `делу № А51-5236/2022
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9051-5236%2F2022
Налоговая Инспекция провела проверку и доначисляла Обществу 216,5 млн руб. налогов и пени, штрафы. Общество обратилось в суд с заявлением, в котором просило признать ненормативный правовой акт Инспекции недействительным.
При рассмотрении дела в первой инстанции Гражданин (бывший директором Общества в проверяемые налоговым органом периоды) подал ходатайство о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Гражданин указывал на то, что по заявлению Инспекции судом возбуждено дело о банкротстве Общества, а также принято заявление КУ об установлении оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Гражданина, также в решении Инспекция Гражданин указан в качестве бенефициарного владельца.
⛔Суд первой инстанции оказал в удовлетворении заявления Гражданина о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица.
⛔Апелляционный суд согласился с первой инстанцией. Суды указали, что Гражданин не является участником материально-правового отношения ни с одной из сторон дела, в связи с чем, отсутствуют безусловные основания полагать, что принятый по делу судебный акт затронет его права или обязанности по отношению к сторонам.
Также был судом отвергнут довод о возможности возложения на Гражданина обязанности по взысканию доначисленных налогов и санкций, как с его бывшего руководителя, т.к. в случае обращения налогового органа в суд с соответствующим требованием, данный вопрос будет рассмотрен в отдельном производстве, где у Гражданина имеется возможность представить возражения.
‼⚠СКЭС Верховного Суда отменила акты первой и апелляционной инстанций и отправила дело в первую инстанцию для рассмотрения заявления, указав на неучтённые судами:
➡при недостатке у должника средств для покрытия долгов, что является характерной ситуацией для процедуры банкротства, негативные последствия нередко несут контролировавшие должника лица, привлеченные к субсидиарной ответственности;
➡ даже если в итоге расчеты с кредиторами осуществляются за счёт сохранившегося имущества должника, до их завершения объем включенных в реестр требований также влияет на правовое положение субсидиарного должника, во многом определяя состав и объем предпринятых обеспечительных мер и тем самым ограничивая его имущественные права. При этом включение всех возможных требований в реестр требований кредиторов затрагивает права и законные интересы этого лица и в том случае, когда оно непосредственно не названо в конкретном судебном акте;
➡ в рамках же обособленного производства контролировавшее должника лицо уже не имеет возможности оспорить размер задолженности должника перед кредитором и обоснованность включения соответствующего требования в реестр;
➡наличие нормативного регулирования, позволяющего привлечь КДЛ к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, свидетельствует о необходимости обеспечения этих лиц и надлежащими средствами судебной защиты, включая возможность обжаловать судебное решение, принятое в рамках того же дела о банкротстве по результатам рассмотрения заявления кредитора о включении его требований в реестр требований кредиторов, в части определения размера данных требований за период, когда субсидиарный ответчик являлся контролирующим лицом по отношению к должнику;
➡ контролирующему лицу, в отношении которого в рамках дела о банкротстве рассматривается вопрос о его привлечении к субсидиарной ответственности, должно быть обеспечено право на судебную защиту посредством рассмотрения компетентным судом его возражений относительно обоснованности требования кредитора, в том числе требования уполномоченного (налогового) органа, основанного на результатах проведенных в отношении должника мероприятиях налогового контроля.
#процесс #субсидиарнаяответственность
Определение ВС РФ от 06.03.2023 г. № 303-ЭС22-22958 по `делу № А51-5236/2022
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9051-5236%2F2022
Налоговая Инспекция провела проверку и доначисляла Обществу 216,5 млн руб. налогов и пени, штрафы. Общество обратилось в суд с заявлением, в котором просило признать ненормативный правовой акт Инспекции недействительным.
При рассмотрении дела в первой инстанции Гражданин (бывший директором Общества в проверяемые налоговым органом периоды) подал ходатайство о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Гражданин указывал на то, что по заявлению Инспекции судом возбуждено дело о банкротстве Общества, а также принято заявление КУ об установлении оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Гражданина, также в решении Инспекция Гражданин указан в качестве бенефициарного владельца.
⛔Суд первой инстанции оказал в удовлетворении заявления Гражданина о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица.
⛔Апелляционный суд согласился с первой инстанцией. Суды указали, что Гражданин не является участником материально-правового отношения ни с одной из сторон дела, в связи с чем, отсутствуют безусловные основания полагать, что принятый по делу судебный акт затронет его права или обязанности по отношению к сторонам.
Также был судом отвергнут довод о возможности возложения на Гражданина обязанности по взысканию доначисленных налогов и санкций, как с его бывшего руководителя, т.к. в случае обращения налогового органа в суд с соответствующим требованием, данный вопрос будет рассмотрен в отдельном производстве, где у Гражданина имеется возможность представить возражения.
‼⚠СКЭС Верховного Суда отменила акты первой и апелляционной инстанций и отправила дело в первую инстанцию для рассмотрения заявления, указав на неучтённые судами:
➡при недостатке у должника средств для покрытия долгов, что является характерной ситуацией для процедуры банкротства, негативные последствия нередко несут контролировавшие должника лица, привлеченные к субсидиарной ответственности;
➡ даже если в итоге расчеты с кредиторами осуществляются за счёт сохранившегося имущества должника, до их завершения объем включенных в реестр требований также влияет на правовое положение субсидиарного должника, во многом определяя состав и объем предпринятых обеспечительных мер и тем самым ограничивая его имущественные права. При этом включение всех возможных требований в реестр требований кредиторов затрагивает права и законные интересы этого лица и в том случае, когда оно непосредственно не названо в конкретном судебном акте;
➡ в рамках же обособленного производства контролировавшее должника лицо уже не имеет возможности оспорить размер задолженности должника перед кредитором и обоснованность включения соответствующего требования в реестр;
➡наличие нормативного регулирования, позволяющего привлечь КДЛ к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, свидетельствует о необходимости обеспечения этих лиц и надлежащими средствами судебной защиты, включая возможность обжаловать судебное решение, принятое в рамках того же дела о банкротстве по результатам рассмотрения заявления кредитора о включении его требований в реестр требований кредиторов, в части определения размера данных требований за период, когда субсидиарный ответчик являлся контролирующим лицом по отношению к должнику;
➡ контролирующему лицу, в отношении которого в рамках дела о банкротстве рассматривается вопрос о его привлечении к субсидиарной ответственности, должно быть обеспечено право на судебную защиту посредством рассмотрения компетентным судом его возражений относительно обоснованности требования кредитора, в том числе требования уполномоченного (налогового) органа, основанного на результатах проведенных в отношении должника мероприятиях налогового контроля.
#процесс #субсидиарнаяответственность
👍7
‼☝Как отличить договор в пользу третьего лица от действий в чужом интересе без поручения и установить наличие неосновательного обогащения
Определение ВС РФ от 03.02.2023 г. № 303-ЭС22-19452 по делу № А24-4414/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9024-4414%2F2021
Между Судовладельцем (ответчиком) и Фрахтователем (истцом) был заключен договор фрахтования судна на время (тайм-чартер) с предоставлением услуг по управлению и эксплуатации сроком с 10.09.2018 по 30.10.2018 для дноуглубительных работ в районе порта города Певек. Общая сумма договора составила 32,5 млн рублей. Фрахтователь вернул судно по акту 31.10.2018.
Но 27.11.2018 Фрахтователь заключил с «Росморпортом» договор на оказание услуг по ледокольной проводке зафрактованного судна (ледоколом «Красин»), стоимость услуг составила 4,12 млн руб.. «Росморпорт» оказал услуги, а затем в судебном порядке взы¬скал с Фрахтователя 4,37 млн руб. – стоимость услуг, пени, пошлину.
Фрахтователь обратился в суд с иском к Судовладельцу о взыскании неосновательного обогащения в размере 4,37 млн руб. рубля и процентов. Фрахтователь ссылался на то, что судно было возвращено Судовладелец 31.10.2018, т.е. до заключения договора на оказание услуг по ледокольной проводке, а потому услуги фактически оказаны Судовладельцу.
🚫Суд первой инстанции удовлетворил иск.
Суд согласился, что фактически услуги по ледокольной проводке были оказаны в интересах Судовладельца, поскольку именно он является собственником судна и в спорный период (02.11.2018-03.11.2018) судно находилось у Судовладельца, поскольку было возвращено ему по акту приема-передачи от 31.10.2018.
🚫Апелляционный суд частично изменил решение первой инстанции, уменьшив взысканную сумму.
Апелляционный суд исходил из того, что расходы истца по уплате сумм пени и государственной пошлины, взысканных «Росморпортом» с Фрахтователя, не связаны с неправомерными действиями Судовладельца и не могут быть признаны его неосновательным обогащением. Суд также учел мораторий на применение финансовых санкций с 01.04.2022 по 01.10.2022.
🚫Кассационный суд не во всём согласился с апелляционным, но оставил акт апелляционного суда без изменений.
Суд округа учитывая осведомленность ответчика как судовладельца о ледовой проводке принадлежащего ему судна, посчитал возможным квалифицировать поведение Фрахтователя как действия в чужом интересе – интересе Судовладельца, направленные на сохранение имущества последнего.
‼☝👉СКЭС Верховного Суда оставила акты трёх инстанций и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅ применяя положения ст. 430 ГК (Договор в пользу третьего лица), суд апелляционной инстанции, по сути, не дал правовой оценки условиям договора оказания услуг;
✅какого-либо обоснования того, что договор ледокольной проводки заключался от имени Судовладельца, ни Фрахтователь, ни «Росморпорт» не представляли;
✅оставляя без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, суд округа также руководствовался положениями гл. 50 ГК (Действия в чужом интересе без поручения);
✅действующее в чужом интересе лицо должно уведомить заинтересованное лицо о своих действиях, не ожидая их окончания. В случае же, когда действующее в чужом интересе без поручения лицо не сделало этого, на него возлагается ответственность за результат таких действий.
✅обстоятельств того, что истец сообщал ответчику об оказании услуг по ледовой проводке судна за свой счет в его интересах, согласовывал с ответчиком затраты на оказание услуг и он одобрил такие действия, судами по настоящему делу не установлено;
✅суд не связан правовой квалификацией заявленных истцом требований (спорных правоотношений), а должен рассматривать иск исходя из предмета и оснований (фактических обстоятельств), определяя по своей инициативе круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, а также решить, какие именно нормы права подлежат применению в конкретном спорном правоотношении
#процесс
Определение ВС РФ от 03.02.2023 г. № 303-ЭС22-19452 по делу № А24-4414/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9024-4414%2F2021
Между Судовладельцем (ответчиком) и Фрахтователем (истцом) был заключен договор фрахтования судна на время (тайм-чартер) с предоставлением услуг по управлению и эксплуатации сроком с 10.09.2018 по 30.10.2018 для дноуглубительных работ в районе порта города Певек. Общая сумма договора составила 32,5 млн рублей. Фрахтователь вернул судно по акту 31.10.2018.
Но 27.11.2018 Фрахтователь заключил с «Росморпортом» договор на оказание услуг по ледокольной проводке зафрактованного судна (ледоколом «Красин»), стоимость услуг составила 4,12 млн руб.. «Росморпорт» оказал услуги, а затем в судебном порядке взы¬скал с Фрахтователя 4,37 млн руб. – стоимость услуг, пени, пошлину.
Фрахтователь обратился в суд с иском к Судовладельцу о взыскании неосновательного обогащения в размере 4,37 млн руб. рубля и процентов. Фрахтователь ссылался на то, что судно было возвращено Судовладелец 31.10.2018, т.е. до заключения договора на оказание услуг по ледокольной проводке, а потому услуги фактически оказаны Судовладельцу.
🚫Суд первой инстанции удовлетворил иск.
Суд согласился, что фактически услуги по ледокольной проводке были оказаны в интересах Судовладельца, поскольку именно он является собственником судна и в спорный период (02.11.2018-03.11.2018) судно находилось у Судовладельца, поскольку было возвращено ему по акту приема-передачи от 31.10.2018.
🚫Апелляционный суд частично изменил решение первой инстанции, уменьшив взысканную сумму.
Апелляционный суд исходил из того, что расходы истца по уплате сумм пени и государственной пошлины, взысканных «Росморпортом» с Фрахтователя, не связаны с неправомерными действиями Судовладельца и не могут быть признаны его неосновательным обогащением. Суд также учел мораторий на применение финансовых санкций с 01.04.2022 по 01.10.2022.
🚫Кассационный суд не во всём согласился с апелляционным, но оставил акт апелляционного суда без изменений.
Суд округа учитывая осведомленность ответчика как судовладельца о ледовой проводке принадлежащего ему судна, посчитал возможным квалифицировать поведение Фрахтователя как действия в чужом интересе – интересе Судовладельца, направленные на сохранение имущества последнего.
‼☝👉СКЭС Верховного Суда оставила акты трёх инстанций и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅ применяя положения ст. 430 ГК (Договор в пользу третьего лица), суд апелляционной инстанции, по сути, не дал правовой оценки условиям договора оказания услуг;
✅какого-либо обоснования того, что договор ледокольной проводки заключался от имени Судовладельца, ни Фрахтователь, ни «Росморпорт» не представляли;
✅оставляя без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, суд округа также руководствовался положениями гл. 50 ГК (Действия в чужом интересе без поручения);
✅действующее в чужом интересе лицо должно уведомить заинтересованное лицо о своих действиях, не ожидая их окончания. В случае же, когда действующее в чужом интересе без поручения лицо не сделало этого, на него возлагается ответственность за результат таких действий.
✅обстоятельств того, что истец сообщал ответчику об оказании услуг по ледовой проводке судна за свой счет в его интересах, согласовывал с ответчиком затраты на оказание услуг и он одобрил такие действия, судами по настоящему делу не установлено;
✅суд не связан правовой квалификацией заявленных истцом требований (спорных правоотношений), а должен рассматривать иск исходя из предмета и оснований (фактических обстоятельств), определяя по своей инициативе круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, а также решить, какие именно нормы права подлежат применению в конкретном спорном правоотношении
#процесс
👍6🤔3
‼👉🚀СКЭС Верховного суда объяснила, почему суды должны были приостановить производство по делу в целях соблюдения требований института преюдиции
Определение от 13.01.2023 г. № 305-ЭС22-17765 по делу № А40-129960/2021
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2201444
Между Банком и Обществом в 2017-2018 г. был заключены кредитные договоры. Позже 18.04.2018 г. Банк уступил права требования по кредитным договорам Гражданину по договору цессии. Через два дня после уступки у Банка была отозвана лицензия.
В 2019 г. соглашение об уступке прав требования судом было признано недействительным, применены последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования Банка к Обществу на сумму 73,34 млн рублей (72,84 млн руб. основного долга и 500 тыс. руб. – процентов за пользование кредитом по состоянию на 18.04.2018).
Конкурсный управляющий Банка в 2021 г. обратился в суд с иском к Обществу о взыскании 72,84 млн руб. – основного долга; 29,70 млн руб. – задолженности по просроченным процентам; 75,29 млн руб. – штрафных санкций на просроченные проценты.
🚫Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав с Общества только 73,34 млн рублей.
🚫Апелляционный и кассационный суд согласились с первой инстанцией.
Суды указали, что в материалы дела не представлены кредитные договоры, поэтому у судов отсутствует возможность установить правомерность заявленных требований и проверить представленный расчёт задолженности по кредитам (процентов, неустойки, штрафов).
Также Банку было отказано в удовлетворении ходатайства о
приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения дела № 2-188/2022 в СОЮ, в рамках которого разрешался спор об истребовании договоров у Общества. Суды посчитали, что после вступления в законную силу решения по делу № 2-188/2022 истец в порядке ст. 311, 312 АПК не лишен права обратиться в суд с соответствующим заявлением.
🚀‼👉СКЭС Верховного Суд отменила акты трёх инстанций и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅ условия кредитных договоров установлены в рамках дела об оспаривании действительности цессии и, как отмечено выше, факт исполнения обязательств заемщиком не подтвержден в последующем;
✅при рассмотрении настоящего дела заявитель неоднократно указывал судам на необходимость приостановления производства по настоящему делу в связи с тем, что обстоятельства, которые будут установлены во вступившем в законную силу решении СОЮ по делу № 02-188/2022, будут иметь преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела, поскольку решение СОЮ, с учетом характера заявленных требований, будет основано на существенных условиях спорных кредитных договоров;
✅при рассмотрении настоящего дела с учётом требований, заявленных конкурсным управляющим в рамках дела № 2-188/2022, приостановление производства по делу в целях соблюдения требований института преюдиции, привело бы к вынесению законного и обоснованного судебного акта и обеспечению баланса интересов сторон;
✅ вывод судов, в соответствии с которым после вступления в законную силу решения по делу № 2-188/2022 заявитель в порядке ст. 311, 312 АПК не лишен права обратиться в суд с соответствующим заявлением, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела, противоречит указанным выше положениям АПК и правовой позиции КС РФ (Пост. КС РФ от 21.12.2011 № 30-П), кроме того, определением АСГМ от 22.09.2022 заявителю отказано в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта, вступившего в законную силу, по новым обстоятельствам, что вновь оставило права заявителя в соответствующей части без эффективной судебной защиты.
#процесс #преюдиция
Определение от 13.01.2023 г. № 305-ЭС22-17765 по делу № А40-129960/2021
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2201444
Между Банком и Обществом в 2017-2018 г. был заключены кредитные договоры. Позже 18.04.2018 г. Банк уступил права требования по кредитным договорам Гражданину по договору цессии. Через два дня после уступки у Банка была отозвана лицензия.
В 2019 г. соглашение об уступке прав требования судом было признано недействительным, применены последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования Банка к Обществу на сумму 73,34 млн рублей (72,84 млн руб. основного долга и 500 тыс. руб. – процентов за пользование кредитом по состоянию на 18.04.2018).
Конкурсный управляющий Банка в 2021 г. обратился в суд с иском к Обществу о взыскании 72,84 млн руб. – основного долга; 29,70 млн руб. – задолженности по просроченным процентам; 75,29 млн руб. – штрафных санкций на просроченные проценты.
🚫Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав с Общества только 73,34 млн рублей.
🚫Апелляционный и кассационный суд согласились с первой инстанцией.
Суды указали, что в материалы дела не представлены кредитные договоры, поэтому у судов отсутствует возможность установить правомерность заявленных требований и проверить представленный расчёт задолженности по кредитам (процентов, неустойки, штрафов).
Также Банку было отказано в удовлетворении ходатайства о
приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения дела № 2-188/2022 в СОЮ, в рамках которого разрешался спор об истребовании договоров у Общества. Суды посчитали, что после вступления в законную силу решения по делу № 2-188/2022 истец в порядке ст. 311, 312 АПК не лишен права обратиться в суд с соответствующим заявлением.
🚀‼👉СКЭС Верховного Суд отменила акты трёх инстанций и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅ условия кредитных договоров установлены в рамках дела об оспаривании действительности цессии и, как отмечено выше, факт исполнения обязательств заемщиком не подтвержден в последующем;
✅при рассмотрении настоящего дела заявитель неоднократно указывал судам на необходимость приостановления производства по настоящему делу в связи с тем, что обстоятельства, которые будут установлены во вступившем в законную силу решении СОЮ по делу № 02-188/2022, будут иметь преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела, поскольку решение СОЮ, с учетом характера заявленных требований, будет основано на существенных условиях спорных кредитных договоров;
✅при рассмотрении настоящего дела с учётом требований, заявленных конкурсным управляющим в рамках дела № 2-188/2022, приостановление производства по делу в целях соблюдения требований института преюдиции, привело бы к вынесению законного и обоснованного судебного акта и обеспечению баланса интересов сторон;
✅ вывод судов, в соответствии с которым после вступления в законную силу решения по делу № 2-188/2022 заявитель в порядке ст. 311, 312 АПК не лишен права обратиться в суд с соответствующим заявлением, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела, противоречит указанным выше положениям АПК и правовой позиции КС РФ (Пост. КС РФ от 21.12.2011 № 30-П), кроме того, определением АСГМ от 22.09.2022 заявителю отказано в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта, вступившего в законную силу, по новым обстоятельствам, что вновь оставило права заявителя в соответствующей части без эффективной судебной защиты.
#процесс #преюдиция
👍7🤔1
‼☝👉Неисполнение встречного представления органом публичной власти по инвестиционному договору реконструкции здания
Определение ВС РФ от 21.03.2023 г. № 307-ЭС22-22917 по делу № А56-24641/2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9056-24641%2F2020
Фонд и Комитет имущественных отношений СПб в 2009 г. заключили инвестиционный договор, предусматривающий реконструкцию здания под образовательное учреждение за счет средств Фонда как инвестора. Фонд обязался перечислить в бюджет СПб 49,246 млн рублей. Фонду был передан в аренду участок под зданием. Реализация инвестиционного проекта должна была быть осуществлена до 30.06.2012 года.
Ссылаясь на истечение срока действия инвестиционного договора, Комитет уведомил Фонд об одностороннем отказе от договора с 09.05.2017. Фонд вернул земельный участок 21.01.2020.
Фонд обратился с иском в суд к Комитету о взыскании 49,247 млн руб. ранее перечисленных средств. Фонд ссылался на то, что не мог приступить к реализации инвестиционного проекта, потому что действовавший градостроительный регламент территориальной зоны не предусматривал возможности реконструкции здания под образовательное учреждение. Только 21.06.2016 Правительство СПб утвердило новые Правила землепользования и застройки СПб, после чего появилась возможность приступить к исполнению договора.
🚫Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
➡Суд исходил из того, что инвестиционный договор не предусматривает выплату компенсации инвестору при прекращении действия договора. А то обстоятельство, что Фонд не смог осуществить реализацию инвестиционного проекта относится к рискам осуществляемой им предпринимательской деятельности.
‼👉Апелляционный суд частично изменил решение первой инстанции, уменьшив взысканную сумму.
➡Суд указал, что что Фонд полностью исполнил свои денежные обязательства, а Комитет не предоставил встречное предоставление инвестору, а именно, не предпринял достаточных мер к внесению изменений в Генплан и Правила землепользования, что создало препятствия для осуществления фондом реконструкции здания.
🚫Кассационный суд отменил акт апелляционной инстанции и оставил в силе акт первой инстанции.
➡Суд округа посчитал, что включение в число встречных обязательств города СПб, от имени которого Комитет заключил договор, обязанности обеспечить внесение изменений в документы градостроительного планировании, противоречит как условиям договора, так и частно-правовой природе правоотношений, поскольку принятие указанных документов осуществляется путем проведения публичной процедуры с учётом мнения населения, т.е. результат такой процедуры и сроки ее завершения не могут быть гарантированы органами власти.
‼☝👉СКЭС Верховного Суда отменил акт кассационного суда и оставил в силе акт апелляционного, указав на неучтённое судом округа:
✅при определении того, на какую из сторон инвестиционного договора возлагаются неблагоприятные последствия невозможности выполнения работ по реконструкции здания, судам следовало руководствоваться положениями гл. 37 ГК (Подряд), а в части, не урегулированной данными специальными положениями – общими положениями ГК об обязательствах;
✅ изменение характеристик земельного участка на необходимые для реконструкции объекта «под образовательное учреждение» зависело от действий органов власти СПб, однако публичным образованием, в интересах которого как собственника реконструируемого объекта действовала Комитет при заключении договора, фактически не были совершены действия, необходимые для обеспечения начала работ и проведения реконструкции здания;
✅в рассматриваемых отношениях встречное предоставление публично-правового образования не могло быть сведено к обеспечению «доступа инвестора к объекту» и «предоставлению документов»;
✅невозможность реализации инвестиционного проекта на момент заключения договора, даже если она была очевидной обеим сторонам договора, не освобождала публичное образование, от содействия в устранении в пределах своих полномочий градостроительных препятствий для проведения реконструкции объекта;
#недвижимость #подряд
Определение ВС РФ от 21.03.2023 г. № 307-ЭС22-22917 по делу № А56-24641/2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9056-24641%2F2020
Фонд и Комитет имущественных отношений СПб в 2009 г. заключили инвестиционный договор, предусматривающий реконструкцию здания под образовательное учреждение за счет средств Фонда как инвестора. Фонд обязался перечислить в бюджет СПб 49,246 млн рублей. Фонду был передан в аренду участок под зданием. Реализация инвестиционного проекта должна была быть осуществлена до 30.06.2012 года.
Ссылаясь на истечение срока действия инвестиционного договора, Комитет уведомил Фонд об одностороннем отказе от договора с 09.05.2017. Фонд вернул земельный участок 21.01.2020.
Фонд обратился с иском в суд к Комитету о взыскании 49,247 млн руб. ранее перечисленных средств. Фонд ссылался на то, что не мог приступить к реализации инвестиционного проекта, потому что действовавший градостроительный регламент территориальной зоны не предусматривал возможности реконструкции здания под образовательное учреждение. Только 21.06.2016 Правительство СПб утвердило новые Правила землепользования и застройки СПб, после чего появилась возможность приступить к исполнению договора.
🚫Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
➡Суд исходил из того, что инвестиционный договор не предусматривает выплату компенсации инвестору при прекращении действия договора. А то обстоятельство, что Фонд не смог осуществить реализацию инвестиционного проекта относится к рискам осуществляемой им предпринимательской деятельности.
‼👉Апелляционный суд частично изменил решение первой инстанции, уменьшив взысканную сумму.
➡Суд указал, что что Фонд полностью исполнил свои денежные обязательства, а Комитет не предоставил встречное предоставление инвестору, а именно, не предпринял достаточных мер к внесению изменений в Генплан и Правила землепользования, что создало препятствия для осуществления фондом реконструкции здания.
🚫Кассационный суд отменил акт апелляционной инстанции и оставил в силе акт первой инстанции.
➡Суд округа посчитал, что включение в число встречных обязательств города СПб, от имени которого Комитет заключил договор, обязанности обеспечить внесение изменений в документы градостроительного планировании, противоречит как условиям договора, так и частно-правовой природе правоотношений, поскольку принятие указанных документов осуществляется путем проведения публичной процедуры с учётом мнения населения, т.е. результат такой процедуры и сроки ее завершения не могут быть гарантированы органами власти.
‼☝👉СКЭС Верховного Суда отменил акт кассационного суда и оставил в силе акт апелляционного, указав на неучтённое судом округа:
✅при определении того, на какую из сторон инвестиционного договора возлагаются неблагоприятные последствия невозможности выполнения работ по реконструкции здания, судам следовало руководствоваться положениями гл. 37 ГК (Подряд), а в части, не урегулированной данными специальными положениями – общими положениями ГК об обязательствах;
✅ изменение характеристик земельного участка на необходимые для реконструкции объекта «под образовательное учреждение» зависело от действий органов власти СПб, однако публичным образованием, в интересах которого как собственника реконструируемого объекта действовала Комитет при заключении договора, фактически не были совершены действия, необходимые для обеспечения начала работ и проведения реконструкции здания;
✅в рассматриваемых отношениях встречное предоставление публично-правового образования не могло быть сведено к обеспечению «доступа инвестора к объекту» и «предоставлению документов»;
✅невозможность реализации инвестиционного проекта на момент заключения договора, даже если она была очевидной обеим сторонам договора, не освобождала публичное образование, от содействия в устранении в пределах своих полномочий градостроительных препятствий для проведения реконструкции объекта;
#недвижимость #подряд
👍11
‼⚠Субъекты РФ правомерно вводят моратории на приватизацию сельскохозяйственных земель
Определение ВС РФ от 06.03.2023 г. № 310-ЭС22-22518 по делу № А36-8482/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9036-8482%2F2021
Общество (арендатор) Администрация района (арендодатель) 07.06.2011 заключили договор аренды земельных 7 участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Липецкой области, сроком на 49 лет.
Общество в 2021 г. обратилось с заявлением о предоставлении в собственность без проведения торгов указанных земельных участков. Но Администрация отказала поскольку на территории Липецкой области установлен мораторий на приватизацию земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения Администрации и об обязании Администрации устранить допущенные нарушения прав.
⛔Суд первой инстанции удовлетворил иск.
Суд посчитал недопустимым ограничивать на территории Липецкой области положений п. 4 ст. 10 Закона об обороте земель сельхозназначения (Закона № 101-ФЗ от 24.07.2002) и пп 9 п. 2 ст. 39.3 ЗК. Даже если такое ограничение установлено Законом Липецкой области от 04.12.2003 № 81-ОЗ.
‼⚠➡Апелляционный суд отменил акт первой инстанции и отказал в удовлетворении иска.
Суд указал, что порядок приватизации земельных участков из земель сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Липецкой области, урегулирован Законом № 81-ОЗ, согласно ст. 5 которого приватизация таких земельных участков осуществляется на возмездной основе с 01.01.2029.
⛔Кассационный суд отменил акт апелляционной инстанции и оставил в силе акт первой инстанции.
‼⚠СКЭС Верховного Суда отменил акт кассационного суда и оставил в силе акт апелляционного, указав на неучтённое судами первой и кассационной инстанций:
➡приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории субъекта РФ, осуществляется с момента (даты), определенного законом субъекта РФ, в порядке, установленном Законом № 101-ФЗ, ЗК и иными федеральными законами;
➡ в случае, если на день вступления в силу Закона № 101-ФЗ субъектом РФ не принят закон, обеспечивающий реализацию Закона № 101-ФЗ, на территории такого субъекта РФ приватизация земельных участков из земель сельскохозназначения, предусмотренная п. 4 ст. 1 данного Закона, осуществляется с 01.01.2004;
➡определение момента начала приватизации земельных участков сельскохозяйственного назначения, относится исключительно к полномочиям субъекта РФ, которые при регулировании отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения учитывают существующие в субъекте природно-климатические и социально-экономические условия;
➡согласно ст. 5 Закона Липецкой области № 81-ОЗ приватизация земельных участков из земель сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Липецкой области осуществляется на возмездной основе с 01.01.2029, кроме случаев предоставления земельных участков. приватизация которых осуществляется с 01.09.2005;
➡ установленный Законом Липецкой области № 81-ОЗ мораторий на приватизацию земель сельскохозназначения не лишает Общество возможности продолжать использовать спорные участки на праве аренды. После прекращения моратория или в случае внесения изменений в Закон № 81-ОЗ, которыми могут быть предусмотрены исключения из общего правила о моратории на приватизацию земель сельскохозназначения, Общество будет вправе приобрести участки в собственность.
#земля #приватизация
Определение ВС РФ от 06.03.2023 г. № 310-ЭС22-22518 по делу № А36-8482/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9036-8482%2F2021
Общество (арендатор) Администрация района (арендодатель) 07.06.2011 заключили договор аренды земельных 7 участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Липецкой области, сроком на 49 лет.
Общество в 2021 г. обратилось с заявлением о предоставлении в собственность без проведения торгов указанных земельных участков. Но Администрация отказала поскольку на территории Липецкой области установлен мораторий на приватизацию земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения Администрации и об обязании Администрации устранить допущенные нарушения прав.
⛔Суд первой инстанции удовлетворил иск.
Суд посчитал недопустимым ограничивать на территории Липецкой области положений п. 4 ст. 10 Закона об обороте земель сельхозназначения (Закона № 101-ФЗ от 24.07.2002) и пп 9 п. 2 ст. 39.3 ЗК. Даже если такое ограничение установлено Законом Липецкой области от 04.12.2003 № 81-ОЗ.
‼⚠➡Апелляционный суд отменил акт первой инстанции и отказал в удовлетворении иска.
Суд указал, что порядок приватизации земельных участков из земель сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Липецкой области, урегулирован Законом № 81-ОЗ, согласно ст. 5 которого приватизация таких земельных участков осуществляется на возмездной основе с 01.01.2029.
⛔Кассационный суд отменил акт апелляционной инстанции и оставил в силе акт первой инстанции.
‼⚠СКЭС Верховного Суда отменил акт кассационного суда и оставил в силе акт апелляционного, указав на неучтённое судами первой и кассационной инстанций:
➡приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории субъекта РФ, осуществляется с момента (даты), определенного законом субъекта РФ, в порядке, установленном Законом № 101-ФЗ, ЗК и иными федеральными законами;
➡ в случае, если на день вступления в силу Закона № 101-ФЗ субъектом РФ не принят закон, обеспечивающий реализацию Закона № 101-ФЗ, на территории такого субъекта РФ приватизация земельных участков из земель сельскохозназначения, предусмотренная п. 4 ст. 1 данного Закона, осуществляется с 01.01.2004;
➡определение момента начала приватизации земельных участков сельскохозяйственного назначения, относится исключительно к полномочиям субъекта РФ, которые при регулировании отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения учитывают существующие в субъекте природно-климатические и социально-экономические условия;
➡согласно ст. 5 Закона Липецкой области № 81-ОЗ приватизация земельных участков из земель сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Липецкой области осуществляется на возмездной основе с 01.01.2029, кроме случаев предоставления земельных участков. приватизация которых осуществляется с 01.09.2005;
➡ установленный Законом Липецкой области № 81-ОЗ мораторий на приватизацию земель сельскохозназначения не лишает Общество возможности продолжать использовать спорные участки на праве аренды. После прекращения моратория или в случае внесения изменений в Закон № 81-ОЗ, которыми могут быть предусмотрены исключения из общего правила о моратории на приватизацию земель сельскохозназначения, Общество будет вправе приобрести участки в собственность.
#земля #приватизация
🤔6👍2
‼⚠➡СКЭС Верховного Суда разъяснила как исчислять срок для предъявления исполнительного листа после его возвращения по заявлению взыскателя
Определение ВС РФ от 23.03.2023 г. № 305-ЭС22-25955 по делу № А40-53120/2015
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-53120%2F2015
Общество обратилось в суд с иском к Должнику о взыскании долга и аванса. Иск был частично удовлетворён и 28.09.2015 суд выдал Обществу исполнительный лист, который 14.10.2016 был предъявлен в Банк и возвращён по заявлению взыскателя 31.10.2016 без исполнения.
25.07.2016 Общество было признано банкротом. По результатам проведения торгов 28.02.2018 между Обществом (цедент) и Компанией (цессионарий) заключен договор цессии. Компания приняла в полном объеме право требования дебиторской задолженности Общества с Должника в размере 85,88 млн руб.
Решением суда от 11.09.2019 по делу № А40-41560/2019 Должник был признан банкротом. Компания 13.09.2019 обратилась с заявлением о включении требования, полученного на основании заключенного с Обществом договора цессии, в реестр требований кредиторов Должника.
Затем Компания 26.01.2022 подала в суд заявление о процессуальном правопреемстве (по делу № А40-53120/2015) и просило произвести замену Общества на Компанию в отношении указанных требований
⛔Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о правопреемстве. Суд посчитал, что Компания ошибочно исчислила срок на предъявление исполнительного листа к исполнению с даты его возвращения банком и подал заявление о процессуальном правопреемстве после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению.
⛔Апелляционный суд согласился с первой инстанцией, отметив, что обращение Компании с заявлением о процессуальном правопреемстве не преследует цели получения права на исполнение решения суда, а обусловлено его желанием включиться в реестр требований кредиторов в рамках другого дела и преследованием цели создать преюдицию для дела о банкротстве.
⛔Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.
‼⚠🔑СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело в первую инстанцию для рассмотрения заявления о правопреемстве, указав на неучтённое судами:
‼ в случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному документу было окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих его исполнению, период со дня предъявления данного исполнительного документа к исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований вычитается из соответствующего срока предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного федеральным законом;
‼при исчислении срока предъявления исполнительного документа к исполнению (в случае, если представленный исполнительный лист ранее уже предъявлялся к исполнению, но впоследствии исполнительное производство по нему было окончено по заявлению взыскателя) из общего срока, установленного ст. 21 Закона об исполнительном производстве, следует вычитать периоды, в течение которых осуществлялось исполнительное производство по данному исполнительному документу, начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием;
‼делая вывод о подаче Компанией заявления о процессуальном правопреемстве после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению, суды не учли, что со дня возвращения банком исполнительного листа по заявлению взыскателя (31.10.2016) срок на предъявление его к исполнению начал течь заново и за вычетом периода нахождения исполнительного листа на исполнении (17 дней) истекал 14.10.2019;
‼ поскольку на дату подачи (13.09.2019) Компании заявления о включении его требований в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве Должника трехлетний срок предъявления исполнительного листа не истек, у судов не было оснований для отказа в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве со ссылкой на подачу его после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению.
#исполнительноепроизводство
Определение ВС РФ от 23.03.2023 г. № 305-ЭС22-25955 по делу № А40-53120/2015
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-53120%2F2015
Общество обратилось в суд с иском к Должнику о взыскании долга и аванса. Иск был частично удовлетворён и 28.09.2015 суд выдал Обществу исполнительный лист, который 14.10.2016 был предъявлен в Банк и возвращён по заявлению взыскателя 31.10.2016 без исполнения.
25.07.2016 Общество было признано банкротом. По результатам проведения торгов 28.02.2018 между Обществом (цедент) и Компанией (цессионарий) заключен договор цессии. Компания приняла в полном объеме право требования дебиторской задолженности Общества с Должника в размере 85,88 млн руб.
Решением суда от 11.09.2019 по делу № А40-41560/2019 Должник был признан банкротом. Компания 13.09.2019 обратилась с заявлением о включении требования, полученного на основании заключенного с Обществом договора цессии, в реестр требований кредиторов Должника.
Затем Компания 26.01.2022 подала в суд заявление о процессуальном правопреемстве (по делу № А40-53120/2015) и просило произвести замену Общества на Компанию в отношении указанных требований
⛔Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о правопреемстве. Суд посчитал, что Компания ошибочно исчислила срок на предъявление исполнительного листа к исполнению с даты его возвращения банком и подал заявление о процессуальном правопреемстве после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению.
⛔Апелляционный суд согласился с первой инстанцией, отметив, что обращение Компании с заявлением о процессуальном правопреемстве не преследует цели получения права на исполнение решения суда, а обусловлено его желанием включиться в реестр требований кредиторов в рамках другого дела и преследованием цели создать преюдицию для дела о банкротстве.
⛔Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.
‼⚠🔑СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело в первую инстанцию для рассмотрения заявления о правопреемстве, указав на неучтённое судами:
‼ в случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному документу было окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих его исполнению, период со дня предъявления данного исполнительного документа к исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований вычитается из соответствующего срока предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного федеральным законом;
‼при исчислении срока предъявления исполнительного документа к исполнению (в случае, если представленный исполнительный лист ранее уже предъявлялся к исполнению, но впоследствии исполнительное производство по нему было окончено по заявлению взыскателя) из общего срока, установленного ст. 21 Закона об исполнительном производстве, следует вычитать периоды, в течение которых осуществлялось исполнительное производство по данному исполнительному документу, начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием;
‼делая вывод о подаче Компанией заявления о процессуальном правопреемстве после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению, суды не учли, что со дня возвращения банком исполнительного листа по заявлению взыскателя (31.10.2016) срок на предъявление его к исполнению начал течь заново и за вычетом периода нахождения исполнительного листа на исполнении (17 дней) истекал 14.10.2019;
‼ поскольку на дату подачи (13.09.2019) Компании заявления о включении его требований в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве Должника трехлетний срок предъявления исполнительного листа не истек, у судов не было оснований для отказа в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве со ссылкой на подачу его после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению.
#исполнительноепроизводство
👍4🤔2
‼👉Взыскании неустойки за недостоверные заверения в договоре купли-продажи долей в уставном капитале
Определение ВС РФ № 305-ЭС22-17862 от 21.03.2023 г. по делу № А40-167835/2021
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2224770
Покупатель приобрёл по договору купли-продажи у кипрской Компании 81,24% долей уставного капитала за 102,17 млн руб. и у Продавцов (6 физических лиц-участников) 18,76% долей уставного капитала Общества за 19,7 млн рублей. Договор был заключен 30.08.2018 г.
Договор содержал ряд данных Продавцами заверений об обстоятельствах. Так Продавцы заверяли что на момент удостоверения настоящего Договора и до момента перехода права собственности Общество будет являться профессиональным участником рынка ценных бумаг и иметь право осуществлять деятельность форекс-дилера на основании лицензии ЦБ РФ, а также будет соответствовать всем лицензионным требованиям.
Но 27.12.2018 ЦБ РФ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с допущенными Обществом в течение 2018 г. нарушениями. Покупатель обратился в суд с иском к Продавцам о солидарном взыскании 19,7 млн руб. неустойки за недостоверные заверения об обстоятельствах по договору.
🚫Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
🚫Суды апелляционный и кассационный суды оставили акт первой инстанции без изменений.
Суды исходили из того, что заверения могут быть даны только о конкретных свершившихся фактах, за достоверность которых сторона и должна нести ответственность перед контрагентом, а все последствия от результатов деятельности хозяйственного общества, не связанные с деятельностью продавцов долей участия в Обществе, возникают у покупателя, который в таком случае не вправе требовать уплаты неустойки.
На момент совершения сделки по отчуждению долей в уставном капитале к Обществу со стороны ЦБ РФ не были предъявлены претензии в отношении предшествующей деятельности юридического лица. Допущенные Обществом нарушения, приведшие к отзыву лицензии, являлись малозначительными.
‼🚀☝👉СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅заверение, в т.ч., может даваться в отношении оснований (причин) возникновения обстоятельства, которое способно проявиться в будущем и в таком случае может стать причиной имущественных потерь лица, полагавшегося на заверения. В предпринимательских отношениях ответственность лица, давшего заверения, наступает за объективный факт – несоответствие заверений действительности;
✅продавец долей в уставном капитале, давший заверения об отсутствии нарушений в деятельности Общества, по общему правилу отвечает перед покупателем за негативные последствия выявления соответствующих нарушений заинтересованными лицами, в том числе контролирующими органами, и не вправе выдвигать возражения, основанные на отсутствии причинно-следственной связи между его поведением и возникновением (выявлением) соответствующих нарушений, неизвестности ему фактов нарушений в деятельности юридического лица, отсутствии его вины в наступлении событий, произошедших после совершения сделки и т.п.;
✅приведенные условия договора свидетельствуют о том, что ответчики – продавцы долей в уставном капитале предоставили покупателю информацию о соответствии Общества лицензионным требованиям на момент совершения сделки, дав заверения о достоверности этой информации. Указанные заверения относятся к предмету договора;
следовательно, последующий отзыв у Общества лицензии на ведение деятельности форекс-дилера в связи с нарушениями, допущенными до перехода прав на доли в уставном капитале к Покупателю, образует основания для предъявления к продавцам долей соответствующих требований в силу п. 1, 2 ст. 431.2 ГК;
✅ предположения относительно возможного исхода судебного разбирательства в случае оспаривания Обществом Приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии, с учетом малозначительности выявленных нарушений, не могли служить основанием для отказа в иске по настоящему делу
#договор #корпоративныйспор
Определение ВС РФ № 305-ЭС22-17862 от 21.03.2023 г. по делу № А40-167835/2021
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2224770
Покупатель приобрёл по договору купли-продажи у кипрской Компании 81,24% долей уставного капитала за 102,17 млн руб. и у Продавцов (6 физических лиц-участников) 18,76% долей уставного капитала Общества за 19,7 млн рублей. Договор был заключен 30.08.2018 г.
Договор содержал ряд данных Продавцами заверений об обстоятельствах. Так Продавцы заверяли что на момент удостоверения настоящего Договора и до момента перехода права собственности Общество будет являться профессиональным участником рынка ценных бумаг и иметь право осуществлять деятельность форекс-дилера на основании лицензии ЦБ РФ, а также будет соответствовать всем лицензионным требованиям.
Но 27.12.2018 ЦБ РФ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с допущенными Обществом в течение 2018 г. нарушениями. Покупатель обратился в суд с иском к Продавцам о солидарном взыскании 19,7 млн руб. неустойки за недостоверные заверения об обстоятельствах по договору.
🚫Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
🚫Суды апелляционный и кассационный суды оставили акт первой инстанции без изменений.
Суды исходили из того, что заверения могут быть даны только о конкретных свершившихся фактах, за достоверность которых сторона и должна нести ответственность перед контрагентом, а все последствия от результатов деятельности хозяйственного общества, не связанные с деятельностью продавцов долей участия в Обществе, возникают у покупателя, который в таком случае не вправе требовать уплаты неустойки.
На момент совершения сделки по отчуждению долей в уставном капитале к Обществу со стороны ЦБ РФ не были предъявлены претензии в отношении предшествующей деятельности юридического лица. Допущенные Обществом нарушения, приведшие к отзыву лицензии, являлись малозначительными.
‼🚀☝👉СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅заверение, в т.ч., может даваться в отношении оснований (причин) возникновения обстоятельства, которое способно проявиться в будущем и в таком случае может стать причиной имущественных потерь лица, полагавшегося на заверения. В предпринимательских отношениях ответственность лица, давшего заверения, наступает за объективный факт – несоответствие заверений действительности;
✅продавец долей в уставном капитале, давший заверения об отсутствии нарушений в деятельности Общества, по общему правилу отвечает перед покупателем за негативные последствия выявления соответствующих нарушений заинтересованными лицами, в том числе контролирующими органами, и не вправе выдвигать возражения, основанные на отсутствии причинно-следственной связи между его поведением и возникновением (выявлением) соответствующих нарушений, неизвестности ему фактов нарушений в деятельности юридического лица, отсутствии его вины в наступлении событий, произошедших после совершения сделки и т.п.;
✅приведенные условия договора свидетельствуют о том, что ответчики – продавцы долей в уставном капитале предоставили покупателю информацию о соответствии Общества лицензионным требованиям на момент совершения сделки, дав заверения о достоверности этой информации. Указанные заверения относятся к предмету договора;
следовательно, последующий отзыв у Общества лицензии на ведение деятельности форекс-дилера в связи с нарушениями, допущенными до перехода прав на доли в уставном капитале к Покупателю, образует основания для предъявления к продавцам долей соответствующих требований в силу п. 1, 2 ст. 431.2 ГК;
✅ предположения относительно возможного исхода судебного разбирательства в случае оспаривания Обществом Приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии, с учетом малозначительности выявленных нарушений, не могли служить основанием для отказа в иске по настоящему делу
#договор #корпоративныйспор
👍8
‼🚀❗Субъекты РФ правомерно вводят моратории на приватизацию сельскохозяйственных земель
Определение ВС РФ от 06.03.2023 г. № 310-ЭС22-22518 по делу № А36-8482/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9036-8482%2F2021
Общество (арендатор) Администрация района (арендодатель) 07.06.2011 заключили договор аренды земельных 7 участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Липецкой области, сроком на 49 лет.
Общество в 2021 г. обратилось с заявлением о предоставлении в собственность без проведения торгов указанных земельных участков. Но Администрация отказала поскольку на территории Липецкой области установлен мораторий на приватизацию земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения Администрации и об обязании Администрации устранить допущенные нарушения прав.
🚫Суд первой инстанции удовлетворил иск.
Суд посчитал недопустимым ограничивать на территории Липецкой области положений п. 4 ст. 10 Закона об обороте земель сельхозназначения (Закона № 101-ФЗ от 24.07.2002) и пп 9 п. 2 ст. 39.3 ЗК. Даже если такое ограничение установлено Законом Липецкой области от 04.12.2003 № 81-ОЗ.
‼👉Апелляционный суд отменил акт первой инстанции и отказал в удовлетворении иска.
Суд указал, что порядок приватизации земельных участков из земель сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Липецкой области, урегулирован Законом № 81-ОЗ, согласно ст. 5 которого приватизация таких земельных участков осуществляется на возмездной основе с 01.01.2029.
🚫Кассационный суд отменил акт апелляционной инстанции и оставил в силе акт первой инстанции.
‼☝❗СКЭС Верховного Суда отменил акт кассационного суда и оставил в силе акт апелляционного, указав на неучтённое судами первой и кассационной инстанций:
✅ приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории субъекта РФ, осуществляется с момента (даты), определенного законом субъекта РФ, в порядке, установленном Законом № 101-ФЗ, ЗК и иными федеральными законами;
✅ в случае, если на день вступления в силу Закона № 101-ФЗ субъектом РФ не принят закон, обеспечивающий реализацию Закона № 101-ФЗ, на территории такого субъекта РФ приватизация земельных участков из земель сельскохозназначения, предусмотренная п. 4 ст. 1 данного Закона, осуществляется с 01.01.2004;
✅определение момента начала приватизации земельных участков сельскохозяйственного назначения, относится исключительно к полномочиям субъекта РФ, которые при регулировании отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения учитывают существующие в субъекте природно-климатические и социально-экономические условия;
✅ согласно ст. 5 Закона Липецкой области № 81-ОЗ приватизация земельных участков из земель сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Липецкой области осуществляется на возмездной основе с 01.01.2029, кроме случаев предоставления земельных участков. приватизация которых осуществляется с 01.09.2005;
✅ установленный Законом Липецкой области № 81-ОЗ мораторий на приватизацию земель сельскохозназначения не лишает Общество возможности продолжать использовать спорные участки на праве аренды. После прекращения моратория или в случае внесения изменений в Закон № 81-ОЗ, которыми могут быть предусмотрены исключения из общего правила о моратории на приватизацию земель сельскохозназначения, Общество будет вправе приобрести участки в собственность.
#земля #приватизация
Определение ВС РФ от 06.03.2023 г. № 310-ЭС22-22518 по делу № А36-8482/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9036-8482%2F2021
Общество (арендатор) Администрация района (арендодатель) 07.06.2011 заключили договор аренды земельных 7 участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Липецкой области, сроком на 49 лет.
Общество в 2021 г. обратилось с заявлением о предоставлении в собственность без проведения торгов указанных земельных участков. Но Администрация отказала поскольку на территории Липецкой области установлен мораторий на приватизацию земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения Администрации и об обязании Администрации устранить допущенные нарушения прав.
🚫Суд первой инстанции удовлетворил иск.
Суд посчитал недопустимым ограничивать на территории Липецкой области положений п. 4 ст. 10 Закона об обороте земель сельхозназначения (Закона № 101-ФЗ от 24.07.2002) и пп 9 п. 2 ст. 39.3 ЗК. Даже если такое ограничение установлено Законом Липецкой области от 04.12.2003 № 81-ОЗ.
‼👉Апелляционный суд отменил акт первой инстанции и отказал в удовлетворении иска.
Суд указал, что порядок приватизации земельных участков из земель сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Липецкой области, урегулирован Законом № 81-ОЗ, согласно ст. 5 которого приватизация таких земельных участков осуществляется на возмездной основе с 01.01.2029.
🚫Кассационный суд отменил акт апелляционной инстанции и оставил в силе акт первой инстанции.
‼☝❗СКЭС Верховного Суда отменил акт кассационного суда и оставил в силе акт апелляционного, указав на неучтённое судами первой и кассационной инстанций:
✅ приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории субъекта РФ, осуществляется с момента (даты), определенного законом субъекта РФ, в порядке, установленном Законом № 101-ФЗ, ЗК и иными федеральными законами;
✅ в случае, если на день вступления в силу Закона № 101-ФЗ субъектом РФ не принят закон, обеспечивающий реализацию Закона № 101-ФЗ, на территории такого субъекта РФ приватизация земельных участков из земель сельскохозназначения, предусмотренная п. 4 ст. 1 данного Закона, осуществляется с 01.01.2004;
✅определение момента начала приватизации земельных участков сельскохозяйственного назначения, относится исключительно к полномочиям субъекта РФ, которые при регулировании отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения учитывают существующие в субъекте природно-климатические и социально-экономические условия;
✅ согласно ст. 5 Закона Липецкой области № 81-ОЗ приватизация земельных участков из земель сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Липецкой области осуществляется на возмездной основе с 01.01.2029, кроме случаев предоставления земельных участков. приватизация которых осуществляется с 01.09.2005;
✅ установленный Законом Липецкой области № 81-ОЗ мораторий на приватизацию земель сельскохозназначения не лишает Общество возможности продолжать использовать спорные участки на праве аренды. После прекращения моратория или в случае внесения изменений в Закон № 81-ОЗ, которыми могут быть предусмотрены исключения из общего правила о моратории на приватизацию земель сельскохозназначения, Общество будет вправе приобрести участки в собственность.
#земля #приватизация
👍7🤔2
‼☝👉Факт подписания актов о приёмке проектной-сметной документации без замечаний не свидетельствует о надлежащем исполнение договора, если по этой документации не было дано положительное заключение обязательной государственной экспертизы
Определение ВС РФ от 06.10.2022 г. № 307-ЭС21-16647 (2) по делу № А56-48029/2020
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2166934
Заказчик и Общество заключили договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации в отношении ангара для обслуживания самолётов в Шереметьево.
Работы были поделены на три этапа:
1) корректировка проектно-сметной документации;
2) актуализация инженерно-геологических изысканий;
3) техническое сопровождение откорректированной проектно-сметной документации в Главгосэкспертизе до получения положительного заключения и определения достоверной стоимости строительства.
Заказчик по акту приёма-передачи принял работы по второму этапу. Но Главгосэкспертиза дала отрицательные заключения на проектную и сметную документацию.
Подрядчик был признан банкротом. Заказчик обратился в суд с заявлением о включении в РТК: 17,3 млн руб. убытков, составляющих сумму аванса, уплаченного по договору подряда; 2 млн руб. убытков, составляющих сумму, перечисленную за проведение государственной экспертизы; 2,8 млн руб. пеней.
🚫Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении заявления Заказчика.
Суды посчитали что, целью экспертизы не являлось определение соответствия результатов работ условиям договора. Заключения Главгосэкспертизы объективно не подтверждают прямую причастность Подрядчика к несоответствию результатов работ требованиям нормативных документов.
Суды не нашли оснований для квалификации денежных средств, перечисленных компанией
Главгосэкспертизе, в качестве убытков Заказчика, возникших по вине Подрядчика.
Суды сочли, что требование кредитора о выплате неустойки за первые два этапа не отвечает принципу добросовестности. А требование о начислении неустойки по третьему этапу работ также было отклонено с указанием на специальную правосубъектность экспертного учреждения и на то, что договор прекратился.
‼☝СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и направила обособленный спор на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅проведение государственной экспертизы в отношении проектной документации, требующейся компании, являлось обязательным. (ч. 3.4 ст. 49 ГрК);
✅в договоре ясно определен и результат работ: в качестве такового определена документация, имеющая положительные заключения Главгосэкспертизы;
✅проекты и сметы, не имеющие положительных заключений Главгосэкспертизы, не могли быть использованы заказчиком и не представляли для него потребительской ценности;
✅ сам по себе факт подписания компанией актов о приемке проектной и сметной документации без замечаний не свидетельствует о возникновении на ее стороне обязательства по оплате, поскольку, согласно условиям договора, результат считается достигнутым лишь при наличии положительного заключения государственной экспертизы, а недостатки специфической строительной документации не относятся к числу явных (ст. 720, 721, 758 ГК);
✅ именно на Подрядчике лежало бремя подтверждения того, что отрицательные заключения были выданы Главгосэкспертизой по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик;
✅незаявление Заказчиком ходатайства о проведении судебной экспертизы документации, составленной Подрядчиком, ссылки Заказчика в ходе рассмотрения спора на достаточность доказательственной базы не давали оснований для упрека кредитора в непринятии им необходимых процессуальных мер для подтверждения своих требований;
✅окончание срока действия договора не влечет прекращения всех обязательств по договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором; начисление договорной неустойки за нарушение срока выполнения работ по третьему этапу не противоречит ст. 330 ГК
#строительство #подряд
Определение ВС РФ от 06.10.2022 г. № 307-ЭС21-16647 (2) по делу № А56-48029/2020
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2166934
Заказчик и Общество заключили договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации в отношении ангара для обслуживания самолётов в Шереметьево.
Работы были поделены на три этапа:
1) корректировка проектно-сметной документации;
2) актуализация инженерно-геологических изысканий;
3) техническое сопровождение откорректированной проектно-сметной документации в Главгосэкспертизе до получения положительного заключения и определения достоверной стоимости строительства.
Заказчик по акту приёма-передачи принял работы по второму этапу. Но Главгосэкспертиза дала отрицательные заключения на проектную и сметную документацию.
Подрядчик был признан банкротом. Заказчик обратился в суд с заявлением о включении в РТК: 17,3 млн руб. убытков, составляющих сумму аванса, уплаченного по договору подряда; 2 млн руб. убытков, составляющих сумму, перечисленную за проведение государственной экспертизы; 2,8 млн руб. пеней.
🚫Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении заявления Заказчика.
Суды посчитали что, целью экспертизы не являлось определение соответствия результатов работ условиям договора. Заключения Главгосэкспертизы объективно не подтверждают прямую причастность Подрядчика к несоответствию результатов работ требованиям нормативных документов.
Суды не нашли оснований для квалификации денежных средств, перечисленных компанией
Главгосэкспертизе, в качестве убытков Заказчика, возникших по вине Подрядчика.
Суды сочли, что требование кредитора о выплате неустойки за первые два этапа не отвечает принципу добросовестности. А требование о начислении неустойки по третьему этапу работ также было отклонено с указанием на специальную правосубъектность экспертного учреждения и на то, что договор прекратился.
‼☝СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и направила обособленный спор на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅проведение государственной экспертизы в отношении проектной документации, требующейся компании, являлось обязательным. (ч. 3.4 ст. 49 ГрК);
✅в договоре ясно определен и результат работ: в качестве такового определена документация, имеющая положительные заключения Главгосэкспертизы;
✅проекты и сметы, не имеющие положительных заключений Главгосэкспертизы, не могли быть использованы заказчиком и не представляли для него потребительской ценности;
✅ сам по себе факт подписания компанией актов о приемке проектной и сметной документации без замечаний не свидетельствует о возникновении на ее стороне обязательства по оплате, поскольку, согласно условиям договора, результат считается достигнутым лишь при наличии положительного заключения государственной экспертизы, а недостатки специфической строительной документации не относятся к числу явных (ст. 720, 721, 758 ГК);
✅ именно на Подрядчике лежало бремя подтверждения того, что отрицательные заключения были выданы Главгосэкспертизой по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик;
✅незаявление Заказчиком ходатайства о проведении судебной экспертизы документации, составленной Подрядчиком, ссылки Заказчика в ходе рассмотрения спора на достаточность доказательственной базы не давали оснований для упрека кредитора в непринятии им необходимых процессуальных мер для подтверждения своих требований;
✅окончание срока действия договора не влечет прекращения всех обязательств по договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором; начисление договорной неустойки за нарушение срока выполнения работ по третьему этапу не противоречит ст. 330 ГК
#строительство #подряд
👍8🤔1
‼👉🚀СКЭС Верховного Суда разъяснила как исчислять срок для предъявления исполнительного листа после его возвращения по заявлению взыскателя
Определение ВС РФ от 23.03.2023 г. № 305-ЭС22-25955 по делу № А40-53120/2015
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-53120%2F2015
Общество обратилось в суд с иском к Должнику о взыскании долга и аванса. Иск был частично удовлетворён и 28.09.2015 суд выдал Обществу исполнительный лист, который 14.10.2016 был предъявлен в Банк и возвращён по заявлению взыскателя 31.10.2016 без исполнения.
25.07.2016 Общество было признано банкротом. По результатам проведения торгов 28.02.2018 между Обществом (цедент) и Компанией (цессионарий) заключен договор цессии. Компания приняла в полном объеме право требования дебиторской задолженности Общества с Должника в размере 85,88 млн руб.
Решением суда от 11.09.2019 по делу № А40-41560/2019 Должник был признан банкротом. Компания 13.09.2019 обратилась с заявлением о включении требования, полученного на основании заключенного с Обществом договора цессии, в реестр требований кредиторов Должника.
Затем Компания 26.01.2022 подала в суд заявление о процессуальном правопреемстве (по делу № А40-53120/2015) и просило произвести замену Общества на Компанию в отношении указанных требований
🚫Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о правопреемстве.
Суд посчитал, что Компания ошибочно исчислила срок на предъявление исполнительного листа к исполнению с даты его возвращения банком и подал заявление о процессуальном правопреемстве после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению.
🚫Апелляционный суд согласился с первой инстанцией, отметив, что обращение Компании с заявлением о процессуальном правопреемстве не преследует цели получения права на исполнение решения суда, а обусловлено его желанием включиться в реестр требований кредиторов в рамках другого дела и преследованием цели создать преюдицию для дела о банкротстве.
🚫Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.
‼❗👉СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело в первую инстанцию для рассмотрения заявления о правопреемстве, указав на неучтённое судами:
✅в случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному документу было окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих его исполнению, период со дня предъявления данного исполнительного документа к исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований вычитается из соответствующего срока предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного федеральным законом;
✅ при исчислении срока предъявления исполнительного документа к исполнению (в случае, если представленный исполнительный лист ранее уже предъявлялся к исполнению, но впоследствии исполнительное производство по нему было окончено по заявлению взыскателя) из общего срока, установленного ст. 21 Закона об исполнительном производстве, следует вычитать периоды, в течение которых осуществлялось исполнительное производство по данному исполнительному документу, начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием;
✅ делая вывод о подаче Компанией заявления о процессуальном правопреемстве после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению, суды не учли, что со дня возвращения банком исполнительного листа по заявлению взыскателя (31.10.2016) срок на предъявление его к исполнению начал течь заново и за вычетом периода нахождения исполнительного листа на исполнении (17 дней) истекал 14.10.2019;
✅поскольку на дату подачи (13.09.2019) Компании заявления о включении его требований в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве Должника трехлетний срок предъявления исполнительного листа не истек, у судов не было оснований для отказа в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве со ссылкой на подачу его после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению.
#исполнительноепроизводство
Определение ВС РФ от 23.03.2023 г. № 305-ЭС22-25955 по делу № А40-53120/2015
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-53120%2F2015
Общество обратилось в суд с иском к Должнику о взыскании долга и аванса. Иск был частично удовлетворён и 28.09.2015 суд выдал Обществу исполнительный лист, который 14.10.2016 был предъявлен в Банк и возвращён по заявлению взыскателя 31.10.2016 без исполнения.
25.07.2016 Общество было признано банкротом. По результатам проведения торгов 28.02.2018 между Обществом (цедент) и Компанией (цессионарий) заключен договор цессии. Компания приняла в полном объеме право требования дебиторской задолженности Общества с Должника в размере 85,88 млн руб.
Решением суда от 11.09.2019 по делу № А40-41560/2019 Должник был признан банкротом. Компания 13.09.2019 обратилась с заявлением о включении требования, полученного на основании заключенного с Обществом договора цессии, в реестр требований кредиторов Должника.
Затем Компания 26.01.2022 подала в суд заявление о процессуальном правопреемстве (по делу № А40-53120/2015) и просило произвести замену Общества на Компанию в отношении указанных требований
🚫Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о правопреемстве.
Суд посчитал, что Компания ошибочно исчислила срок на предъявление исполнительного листа к исполнению с даты его возвращения банком и подал заявление о процессуальном правопреемстве после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению.
🚫Апелляционный суд согласился с первой инстанцией, отметив, что обращение Компании с заявлением о процессуальном правопреемстве не преследует цели получения права на исполнение решения суда, а обусловлено его желанием включиться в реестр требований кредиторов в рамках другого дела и преследованием цели создать преюдицию для дела о банкротстве.
🚫Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.
‼❗👉СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело в первую инстанцию для рассмотрения заявления о правопреемстве, указав на неучтённое судами:
✅в случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному документу было окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих его исполнению, период со дня предъявления данного исполнительного документа к исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований вычитается из соответствующего срока предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного федеральным законом;
✅ при исчислении срока предъявления исполнительного документа к исполнению (в случае, если представленный исполнительный лист ранее уже предъявлялся к исполнению, но впоследствии исполнительное производство по нему было окончено по заявлению взыскателя) из общего срока, установленного ст. 21 Закона об исполнительном производстве, следует вычитать периоды, в течение которых осуществлялось исполнительное производство по данному исполнительному документу, начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием;
✅ делая вывод о подаче Компанией заявления о процессуальном правопреемстве после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению, суды не учли, что со дня возвращения банком исполнительного листа по заявлению взыскателя (31.10.2016) срок на предъявление его к исполнению начал течь заново и за вычетом периода нахождения исполнительного листа на исполнении (17 дней) истекал 14.10.2019;
✅поскольку на дату подачи (13.09.2019) Компании заявления о включении его требований в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве Должника трехлетний срок предъявления исполнительного листа не истек, у судов не было оснований для отказа в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве со ссылкой на подачу его после истечения срока на предъявление исполнительного листа к исполнению.
#исполнительноепроизводство
👍11
‼👉Иск к застройщику об истребовании технической документации может быть рассмотрен без учёта срока исковой давности, потому что направлен на устранение препятствий в использовании имущества дома
Определение ВС РФ от 30.03.2023 г. № 304-ЭС22-24319 по делу № А45-31177/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9045-31177%2F2021
Застройщик передавал, но не передал в полном объёме техническую документацию на многоквартирный дом Управляющей Компании в 2017 году.
Управляющая Компания в 2021 г. направила Застройщика претензию с требованием о передаче документации. Не получив документов, Компания обратилась в суд с иском к Застройщику об обязании передать техническую документацию.
🚫Суд первой инстанций отказал в удовлетворении иска.
🚫Апелляционный и кассационный суды согласились с первой инстанцией.
Суды установили, что часть документации уже передана в 2017 году. А остальные части документации либо истребуется необоснованно (списки собственников; документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременении земельного участка) либо пропущен срок исковой давности.
Применяя исковую давность, суды исходили из того, что наиболее поздний из актов приема-передачи документов был составлен сторонами 11.12.2017, а исковое заявление подано в суд 16.11.2021, т.е. с пропуском трехлетнего срока исковой давности.
‼👉СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело в первую инстанцию на новое рассмотрение, указав на неучтённое судами:
✅ документация, необходимая для эксплуатации объекта капитального строительства, в обязательном порядке должна находиться у застройщика на момент ввода дома в эксплуатацию. Обязанность по передаче проектной документации на жилой дом собственникам (владельцу) объекта недвижимости, представителем которых является управляющая организация – возникает в силу прямого указания закона и не прекращается в течение всего периода эксплуатации дома;
✅учитывая, что данная документация не относится к общедоступной и не может быть самостоятельно получена управляющей компании в соответствующих органах, но необходима управляющей компании, представляющей интересы собственников помещений в МКД, для выполнения своих функций, управляющая компания применительно к положениям ст. 304 ГК вправе требовать от застройщика передачи такой документации для осуществления деятельности по управлению и содержанию общего имущества МКД;
✅учитывая, что не передача документов создает препятствия выполнению истцом принятых обязательств по управлению МКД в интересах собственников помещений этого дома, а также угрозу нарушения их прав по поддержанию безопасного проживания в таком доме, при передаче дома управляющей компании закон обязывает застройщика передать всю прилагаемую к нему документацию, и он не может быть освобожден от этой обязанности, исполнение которой обеспечивает эксплуатацию МКД, как объекта капитального строительства на протяжении всего периода его существования;
✅ иск по настоящему делу, по сути, направлен на устранение препятствий в использовании имущества МКД, переданного застройщиком управляющей компании и находящегося во владении последнего в связи с исполнением своих обязанностей;
✅при длящемся уклонении от передачи данной документации, застройщик должен исходить из того, что соответствующий иск, направленный на устранение всяких нарушений прав собственников помещений в МКД, может быть предъявлен к нему в течение всего периода эксплуатации дома, обеспечивая сохранность документации, а при необходимости – готовность к её восстановлению;
✅застройщик, допускающий уклонение от передачи документации на МКД, не вправе ссылаться на истечение срока исковой давности, поскольку не является лицом, имеющим права хранить указанную документацию, и не имеет материально-правового интереса, подлежащего защите в этом случае (ст. 195 ГК).
#строительство #срокдавности
Определение ВС РФ от 30.03.2023 г. № 304-ЭС22-24319 по делу № А45-31177/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9045-31177%2F2021
Застройщик передавал, но не передал в полном объёме техническую документацию на многоквартирный дом Управляющей Компании в 2017 году.
Управляющая Компания в 2021 г. направила Застройщика претензию с требованием о передаче документации. Не получив документов, Компания обратилась в суд с иском к Застройщику об обязании передать техническую документацию.
🚫Суд первой инстанций отказал в удовлетворении иска.
🚫Апелляционный и кассационный суды согласились с первой инстанцией.
Суды установили, что часть документации уже передана в 2017 году. А остальные части документации либо истребуется необоснованно (списки собственников; документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременении земельного участка) либо пропущен срок исковой давности.
Применяя исковую давность, суды исходили из того, что наиболее поздний из актов приема-передачи документов был составлен сторонами 11.12.2017, а исковое заявление подано в суд 16.11.2021, т.е. с пропуском трехлетнего срока исковой давности.
‼👉СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело в первую инстанцию на новое рассмотрение, указав на неучтённое судами:
✅ документация, необходимая для эксплуатации объекта капитального строительства, в обязательном порядке должна находиться у застройщика на момент ввода дома в эксплуатацию. Обязанность по передаче проектной документации на жилой дом собственникам (владельцу) объекта недвижимости, представителем которых является управляющая организация – возникает в силу прямого указания закона и не прекращается в течение всего периода эксплуатации дома;
✅учитывая, что данная документация не относится к общедоступной и не может быть самостоятельно получена управляющей компании в соответствующих органах, но необходима управляющей компании, представляющей интересы собственников помещений в МКД, для выполнения своих функций, управляющая компания применительно к положениям ст. 304 ГК вправе требовать от застройщика передачи такой документации для осуществления деятельности по управлению и содержанию общего имущества МКД;
✅учитывая, что не передача документов создает препятствия выполнению истцом принятых обязательств по управлению МКД в интересах собственников помещений этого дома, а также угрозу нарушения их прав по поддержанию безопасного проживания в таком доме, при передаче дома управляющей компании закон обязывает застройщика передать всю прилагаемую к нему документацию, и он не может быть освобожден от этой обязанности, исполнение которой обеспечивает эксплуатацию МКД, как объекта капитального строительства на протяжении всего периода его существования;
✅ иск по настоящему делу, по сути, направлен на устранение препятствий в использовании имущества МКД, переданного застройщиком управляющей компании и находящегося во владении последнего в связи с исполнением своих обязанностей;
✅при длящемся уклонении от передачи данной документации, застройщик должен исходить из того, что соответствующий иск, направленный на устранение всяких нарушений прав собственников помещений в МКД, может быть предъявлен к нему в течение всего периода эксплуатации дома, обеспечивая сохранность документации, а при необходимости – готовность к её восстановлению;
✅застройщик, допускающий уклонение от передачи документации на МКД, не вправе ссылаться на истечение срока исковой давности, поскольку не является лицом, имеющим права хранить указанную документацию, и не имеет материально-правового интереса, подлежащего защите в этом случае (ст. 195 ГК).
#строительство #срокдавности
👍9🤔1
‼👉🚀Фактически построенное должно соответствовать указанному в уведомление о строительстве, иначе постройка считается самовольной
Определение ВС РФ от 06.04.2023 г. № 308-ЭС22-27642 по делу № А32-47684/2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9032-47684%2F2020
Прокуратура провела проверку объектов незавершенного капитального строительства, расположенного на земельных участках в СНТ города Сочи.
Участки принадлежали на праве собственности Обществу, видом разрешенного использования земельного участка было: «ведение садоводства, для ведения гражданами садоводства и огородничества». Правообладателем двух зданий, расположенных на участке, был Гражданин-ИП.
Администрация города Сочи обратилась в суд с иском к Обществу и Гражданину о признании самовольными постройками объектов капстроительства; возложении на Общество обязанности снести спорные здания; и признании отсутствующим права собственности на здания.
‼📌Суд первой инстанций удовлетворил иск в части обязания Гражданина осуществить снос задний.
Суд назначил и учёл результаты технической экспертизы. Суд пришёл к выводу о наличии у спорных объектов признаков самовольной постройки, а именно отсутствие разрешительной документации на строительство объекта коммерческого назначения и несоответствие объектов капстроительства целевому использованию участка.
🚫Апелляционный суд в иске отказал и отменил решение первой инстанции. Была проведена повторная экспертиза. И Суд пришёл к выводу об отсутствии на момент рассмотрения дела правовых оснований для признания неоконченных строительством спорных объектов самовольными постройками.
Суд посчитал, что Администрация осведомлена о строительстве спорных объектов посредством направления застройщиком уведомлений, а на спорных участках возможно возведение малоэтажных домов до 15 м. Один неоконченный строительством жилой дом соответствует выданному уведомлению, а другое здание не соответствует в части общей площади количества этажей (4 при разрешённых 3). Экспертом предложены соответствующие мероприятия, а ответчики представили договор, подтверждающий принятие мер по приведению объекта в соответствие с уведомлением.
🚫Суд округа согласился с апелляционным судом.
‼👉🚀СКЭС Верховного Суда отменила акты апелляционного и кассационного судов и оставила в силе акт суда первой инстанции, указав на неучтённое судами:
✅в результате принятия Закона №340-ФЗ строительство жилых домов на земельных участках ИЖС, дачных и садовых землях стало возможным при соблюдении застройщиком уведомительного порядка и без получения разрешения на строительство. Строительство жилого дома, осуществляемое с нарушением указанной процедуры, нельзя признать законным;
✅обязанность по сносу самовольной постройки представляет собой санкцию за правонарушение, состоящее, в том числе в нарушении норм, регулирующих предоставление земельного участка и его застройку. К признанию постройки самовольной может приводить, в частности, возведение объекта с нарушением нормативных ограничений градостроительной деятельности, определяющих допустимые параметры построек;
✅именно вид разрешенного использования земельного участка определяет допустимые возможности такого использования и осуществления каких-либо видов деятельности на земельном участке его правообладателем;
4) возведение на земельных участках зданий, технические характеристики которых не соответствуют виду разрешенного использования земельных участков недопустимо. В связи с этим добросовестный застройщик, располагающий сведениями о виде разрешенного использования земельных участков, должен был принять все необходимые меры к соблюдению соответствия фактических параметров зданий и предъявляемых к ним требованиям, либо к получению разрешения на строительство;
✅Таким образом, спорные объекты капитального строительства, фактически представляющие собой 4-х этажные здания, не могли быть возведены на данных земельных участках в силу нормативных ограничений градостроительной деятельности, установленных Генпланом города, Правилами землепользования и застройки города
#недвижимость #самовольнаяпостройка
Определение ВС РФ от 06.04.2023 г. № 308-ЭС22-27642 по делу № А32-47684/2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9032-47684%2F2020
Прокуратура провела проверку объектов незавершенного капитального строительства, расположенного на земельных участках в СНТ города Сочи.
Участки принадлежали на праве собственности Обществу, видом разрешенного использования земельного участка было: «ведение садоводства, для ведения гражданами садоводства и огородничества». Правообладателем двух зданий, расположенных на участке, был Гражданин-ИП.
Администрация города Сочи обратилась в суд с иском к Обществу и Гражданину о признании самовольными постройками объектов капстроительства; возложении на Общество обязанности снести спорные здания; и признании отсутствующим права собственности на здания.
‼📌Суд первой инстанций удовлетворил иск в части обязания Гражданина осуществить снос задний.
Суд назначил и учёл результаты технической экспертизы. Суд пришёл к выводу о наличии у спорных объектов признаков самовольной постройки, а именно отсутствие разрешительной документации на строительство объекта коммерческого назначения и несоответствие объектов капстроительства целевому использованию участка.
🚫Апелляционный суд в иске отказал и отменил решение первой инстанции. Была проведена повторная экспертиза. И Суд пришёл к выводу об отсутствии на момент рассмотрения дела правовых оснований для признания неоконченных строительством спорных объектов самовольными постройками.
Суд посчитал, что Администрация осведомлена о строительстве спорных объектов посредством направления застройщиком уведомлений, а на спорных участках возможно возведение малоэтажных домов до 15 м. Один неоконченный строительством жилой дом соответствует выданному уведомлению, а другое здание не соответствует в части общей площади количества этажей (4 при разрешённых 3). Экспертом предложены соответствующие мероприятия, а ответчики представили договор, подтверждающий принятие мер по приведению объекта в соответствие с уведомлением.
🚫Суд округа согласился с апелляционным судом.
‼👉🚀СКЭС Верховного Суда отменила акты апелляционного и кассационного судов и оставила в силе акт суда первой инстанции, указав на неучтённое судами:
✅в результате принятия Закона №340-ФЗ строительство жилых домов на земельных участках ИЖС, дачных и садовых землях стало возможным при соблюдении застройщиком уведомительного порядка и без получения разрешения на строительство. Строительство жилого дома, осуществляемое с нарушением указанной процедуры, нельзя признать законным;
✅обязанность по сносу самовольной постройки представляет собой санкцию за правонарушение, состоящее, в том числе в нарушении норм, регулирующих предоставление земельного участка и его застройку. К признанию постройки самовольной может приводить, в частности, возведение объекта с нарушением нормативных ограничений градостроительной деятельности, определяющих допустимые параметры построек;
✅именно вид разрешенного использования земельного участка определяет допустимые возможности такого использования и осуществления каких-либо видов деятельности на земельном участке его правообладателем;
4) возведение на земельных участках зданий, технические характеристики которых не соответствуют виду разрешенного использования земельных участков недопустимо. В связи с этим добросовестный застройщик, располагающий сведениями о виде разрешенного использования земельных участков, должен был принять все необходимые меры к соблюдению соответствия фактических параметров зданий и предъявляемых к ним требованиям, либо к получению разрешения на строительство;
✅Таким образом, спорные объекты капитального строительства, фактически представляющие собой 4-х этажные здания, не могли быть возведены на данных земельных участках в силу нормативных ограничений градостроительной деятельности, установленных Генпланом города, Правилами землепользования и застройки города
#недвижимость #самовольнаяпостройка
👍13🤔2
‼👉🚀СКЭС Верховного Суда разъяснила, что делать, если после развода к бывшей жене единственного учредителя общества перешло право на 50% доли в уставном капитале, а устав запрещает отчуждение своей доли третьим лицам
Определение ВС РФ от 30.03.2023 г. № 304-ЭС22-20237 по делу № А27-615/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9027-615%2F2021
После развода за Гражданкой судом было признано право на 50% доли уставного капитала Общества. Единственным учредителем Общества являлся теперь уже бывший муж Гражданки.
Гражданка направила в Общество уведомление, согласно которому просила рассчитать стоимость 50% доли и выплатить эту стоимость. Но денег не получила.
Гражданка обратилась в суд с иском о взыскании с Общества 11,76 млн рублей, составляющих 50 % действительной стоимости доли уставного капитала Общества.
🚫Суд первой инстанций удовлетворил иск. Суд применил по аналогии п. 6 ст. 93 ГК, который регулирует переход доли в уставном капитале к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.
🚫Апелляционный суд отменил акт первой инстанции и отказал в удовлетворении иска.
Суд указал, что у Гражданки не возникло право на получение (на выплату) действительной стоимости доли, поскольку ею не совершены действия, предписанные уставом Общества и Законом об обществах, направленные на переход доли участия; по внесению в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об участнике Общества. Также суд указал на то, что на дату рассмотрения спора единственным участником Общества продолжал числиться бывший муж.
🚫Кассационный суд согласился с апелляционным.
‼👉🚀СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело в первую инстанцию на новое рассмотрение, указав на неучтённое судами:
✅раздел имущества супругов, который производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК и ст. 254 ГК является основанием для возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей супругов в отношении их совместной собственности и, соответственно, является распорядительной сделкой (ст. 153 ГК) и потому подпадает под требования п. 2 ст. 21 Закона об обществах;
✅в случае присуждения супругу (бывшему супругу) в порядке раздела совместно нажитого имущества доли в уставном капитале общества, отчуждение долей которого третьим лицам ограничено, такой супруг (бывший супруг) имеет возможность войти в состав участников со всеми правами путем подачи соответствующего заявления обществу. Право на получение действительной стоимости доли у супруга (бывшего супруга) возникает только в случае отказа других участников или общества в переходе прав на долю или ее часть к такому лицу (п. 1 ст. 6 ГК, п. 5 ст. 23 Закона об обществах);
✅между тем согласно п. 7.2 устава Общества запрещены продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли уставного капитала Общества третьим лицам и, следовательно, в ситуации полного запрета отчуждения доли третьим лицам, без оговорок в отношении супругов (бывших супругов) или иных лиц возможности получить согласие на вхождение в состав участников, у Гражданки сразу возникло право обратиться к Обществу с требованием о выплате действительной стоимости присужденной ей доли;
✅ согласие первоначального участника на вхождение в состав участников Гражданки, даже если считать, что таковое было, в нарушение уставных ограничений не имеет юридической силы, а лицо, на вхождение которого в состав участников не получено согласие, не приобретает право на участие в управлении Обществом.
#корпоративныйспор
Определение ВС РФ от 30.03.2023 г. № 304-ЭС22-20237 по делу № А27-615/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9027-615%2F2021
После развода за Гражданкой судом было признано право на 50% доли уставного капитала Общества. Единственным учредителем Общества являлся теперь уже бывший муж Гражданки.
Гражданка направила в Общество уведомление, согласно которому просила рассчитать стоимость 50% доли и выплатить эту стоимость. Но денег не получила.
Гражданка обратилась в суд с иском о взыскании с Общества 11,76 млн рублей, составляющих 50 % действительной стоимости доли уставного капитала Общества.
🚫Суд первой инстанций удовлетворил иск. Суд применил по аналогии п. 6 ст. 93 ГК, который регулирует переход доли в уставном капитале к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.
🚫Апелляционный суд отменил акт первой инстанции и отказал в удовлетворении иска.
Суд указал, что у Гражданки не возникло право на получение (на выплату) действительной стоимости доли, поскольку ею не совершены действия, предписанные уставом Общества и Законом об обществах, направленные на переход доли участия; по внесению в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об участнике Общества. Также суд указал на то, что на дату рассмотрения спора единственным участником Общества продолжал числиться бывший муж.
🚫Кассационный суд согласился с апелляционным.
‼👉🚀СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и отправила дело в первую инстанцию на новое рассмотрение, указав на неучтённое судами:
✅раздел имущества супругов, который производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК и ст. 254 ГК является основанием для возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей супругов в отношении их совместной собственности и, соответственно, является распорядительной сделкой (ст. 153 ГК) и потому подпадает под требования п. 2 ст. 21 Закона об обществах;
✅в случае присуждения супругу (бывшему супругу) в порядке раздела совместно нажитого имущества доли в уставном капитале общества, отчуждение долей которого третьим лицам ограничено, такой супруг (бывший супруг) имеет возможность войти в состав участников со всеми правами путем подачи соответствующего заявления обществу. Право на получение действительной стоимости доли у супруга (бывшего супруга) возникает только в случае отказа других участников или общества в переходе прав на долю или ее часть к такому лицу (п. 1 ст. 6 ГК, п. 5 ст. 23 Закона об обществах);
✅между тем согласно п. 7.2 устава Общества запрещены продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли уставного капитала Общества третьим лицам и, следовательно, в ситуации полного запрета отчуждения доли третьим лицам, без оговорок в отношении супругов (бывших супругов) или иных лиц возможности получить согласие на вхождение в состав участников, у Гражданки сразу возникло право обратиться к Обществу с требованием о выплате действительной стоимости присужденной ей доли;
✅ согласие первоначального участника на вхождение в состав участников Гражданки, даже если считать, что таковое было, в нарушение уставных ограничений не имеет юридической силы, а лицо, на вхождение которого в состав участников не получено согласие, не приобретает право на участие в управлении Обществом.
#корпоративныйспор
👍13🤔2
‼❗☝Налоговая инспекция правомерно не приняла налоговую декларацию за квартал, поданную в последний день этого же квартала
Определение ВС РФ от 01.02.2023 г. № 305-ЭС22-25615 по делу № А40-213006/2021
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2207226
Общество подало налоговую декларацию за 2 квартал 2021 г. в последний день указанного квартала – 30.06.2021 года. Уже 02.07.2021 г.
Общество получило уведомление по ЭДМ, в котором было указано что, отказано в приёме декларации со ссылкой на нарушение установленного порядка представления сведений, и на то, что налоговый (отчётный) период, за который представляется декларация, не наступил.
Общество обратилось в суд с заявлением к налоговой Инспекции о признании незаконным решения об отказе в приёме налоговой декларации. Общество указало, что действия Общества по направлению декларации по НДС за 2 кв. 2021 года в последний день квартала обусловлены возможным наступлением неблагоприятного событии для налогоплательщика – пропуска трёхлетнего срока, установленного п. 2 ст. 173 НК. И этот отказ противоречит признанному КС РФ и судебной практикой праву налогоплательщика на представление декларации для возмещения НДС в любой момент 3-х летнего срока.
‼🚀👉Суд первой инстанций отказал в удовлетворение требований Общества. Апелляционный и кассационный суд согласились с первой инстанцией. Суды руководствовались
📌налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением (п. 1 ст. 54 НК);
📌моментом возникновения обязанности по представлению налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период является следующий день после дня окончания соответствующего налогового (отчетного) периода;
📌 в случае отсутствия первичных документов, являющихся основанием для определения налоговой базы и исчисления суммы налога, подлежащей уплате, информация о налоговой базе и сумме исчисленного налога, отраженная в налоговых декларациях (расчётах), представленных до завершения соответствующего налогового (отчётного) периода, будет являться предположительной (мнимой);
📌налоговые декларации (расчёты), представленные до завершения соответствующего налогового (отчётного) периода и содержащие предположительные (мнимые) показатели, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке поскольку не соответствуют понятию налоговой декларации (расчёта), установленного положениями п. 1 ст. 80 НК;
📌Общество могло воспользоваться налоговым вычетом в том налоговом периоде, когда у него возникло такое право, а также правом заявить налоговый вычет в течение трёх лет после окончания соответствующего налогового периода, в котором у него возникло указанное право.
‼👉Судья ВС РФ Т.В. Завьялова отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СКЭС Верховного Суда РФ.
👉В отказном определение также было отмечено, что налоговые декларации (расчёты), представленные до завершения соответствующего налогового (отчётного) периода и содержащие предположительные (мнимые) показатели, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке, поскольку не соответствуют понятию налоговой декларации (расчёта), установленному п. 1 ст. 80 НК.
#налоги #НДС
Определение ВС РФ от 01.02.2023 г. № 305-ЭС22-25615 по делу № А40-213006/2021
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2207226
Общество подало налоговую декларацию за 2 квартал 2021 г. в последний день указанного квартала – 30.06.2021 года. Уже 02.07.2021 г.
Общество получило уведомление по ЭДМ, в котором было указано что, отказано в приёме декларации со ссылкой на нарушение установленного порядка представления сведений, и на то, что налоговый (отчётный) период, за который представляется декларация, не наступил.
Общество обратилось в суд с заявлением к налоговой Инспекции о признании незаконным решения об отказе в приёме налоговой декларации. Общество указало, что действия Общества по направлению декларации по НДС за 2 кв. 2021 года в последний день квартала обусловлены возможным наступлением неблагоприятного событии для налогоплательщика – пропуска трёхлетнего срока, установленного п. 2 ст. 173 НК. И этот отказ противоречит признанному КС РФ и судебной практикой праву налогоплательщика на представление декларации для возмещения НДС в любой момент 3-х летнего срока.
‼🚀👉Суд первой инстанций отказал в удовлетворение требований Общества. Апелляционный и кассационный суд согласились с первой инстанцией. Суды руководствовались
📌налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением (п. 1 ст. 54 НК);
📌моментом возникновения обязанности по представлению налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период является следующий день после дня окончания соответствующего налогового (отчетного) периода;
📌 в случае отсутствия первичных документов, являющихся основанием для определения налоговой базы и исчисления суммы налога, подлежащей уплате, информация о налоговой базе и сумме исчисленного налога, отраженная в налоговых декларациях (расчётах), представленных до завершения соответствующего налогового (отчётного) периода, будет являться предположительной (мнимой);
📌налоговые декларации (расчёты), представленные до завершения соответствующего налогового (отчётного) периода и содержащие предположительные (мнимые) показатели, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке поскольку не соответствуют понятию налоговой декларации (расчёта), установленного положениями п. 1 ст. 80 НК;
📌Общество могло воспользоваться налоговым вычетом в том налоговом периоде, когда у него возникло такое право, а также правом заявить налоговый вычет в течение трёх лет после окончания соответствующего налогового периода, в котором у него возникло указанное право.
‼👉Судья ВС РФ Т.В. Завьялова отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СКЭС Верховного Суда РФ.
👉В отказном определение также было отмечено, что налоговые декларации (расчёты), представленные до завершения соответствующего налогового (отчётного) периода и содержащие предположительные (мнимые) показатели, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке, поскольку не соответствуют понятию налоговой декларации (расчёта), установленному п. 1 ст. 80 НК.
#налоги #НДС
🤔7👍4
⚖️ ВС РФ: неосмотрительному лизингодателю грозит ответственность, если продавец не передал товар
Лизинговая компания обязалась приобрести экскаватор у продавца, которого выбрал лизингополучатель. Последний внес аванс. Продавец получил деньги, но технику не поставил. Поскольку лизинговая компания среди прочего не вернула предоплату лизингополучателю, он подал иск.
ВС РФ отметил: нельзя исключать ответственность лизингодателя, например, за непередачу продавцом товара. Лизингополучатель вправе потребовать от контрагента возместить убытки, в т.ч. в размере предоплаты, если тот при заключении договора с продавцом не проявил осмотрительность. Ранее Президиум ВС РФ включил похожую позицию в обзор практики по спорам о лизинге.
Лизинговая компания без одобрения лизингополучателя действовала вопреки стандарту поведения разумного предпринимателя. Среди прочего она:
● направила продавцу аванс до того, как договор купли-продажи оформили окончательно;
● не потребовала от продавца обеспечить передачу техники.
ВС РФ не согласился с тем, что предоплата равна расходам лизинговой компании, которые по договору ей обязан компенсировать лизингополучатель. Это условие сформулировали неясно, тогда как лизинговая компания — профучастник оборота. Ее желание в скрытой форме исключить свою ответственность не отражает волю обеих сторон.
Акты трех инстанций, которые отказали во взыскании аванса, ВС РФ отменил и направил дело на новое рассмотрение.
Документ: Определение ВС РФ от 07.04.2023 N 305-ЭС22-27168
© КонсультантПлюс
Спасибо ТГ Верховный суд РФ
Лизинговая компания обязалась приобрести экскаватор у продавца, которого выбрал лизингополучатель. Последний внес аванс. Продавец получил деньги, но технику не поставил. Поскольку лизинговая компания среди прочего не вернула предоплату лизингополучателю, он подал иск.
ВС РФ отметил: нельзя исключать ответственность лизингодателя, например, за непередачу продавцом товара. Лизингополучатель вправе потребовать от контрагента возместить убытки, в т.ч. в размере предоплаты, если тот при заключении договора с продавцом не проявил осмотрительность. Ранее Президиум ВС РФ включил похожую позицию в обзор практики по спорам о лизинге.
Лизинговая компания без одобрения лизингополучателя действовала вопреки стандарту поведения разумного предпринимателя. Среди прочего она:
● направила продавцу аванс до того, как договор купли-продажи оформили окончательно;
● не потребовала от продавца обеспечить передачу техники.
ВС РФ не согласился с тем, что предоплата равна расходам лизинговой компании, которые по договору ей обязан компенсировать лизингополучатель. Это условие сформулировали неясно, тогда как лизинговая компания — профучастник оборота. Ее желание в скрытой форме исключить свою ответственность не отражает волю обеих сторон.
Акты трех инстанций, которые отказали во взыскании аванса, ВС РФ отменил и направил дело на новое рассмотрение.
Документ: Определение ВС РФ от 07.04.2023 N 305-ЭС22-27168
© КонсультантПлюс
Спасибо ТГ Верховный суд РФ
gkrfkod.ru
Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2023 N 305-ЭС22-27168 по делу N А40-192842/2021
Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2023 N 305-ЭС22-27168 по делу N А40-192842/2021
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о расторжении договора лизинга, взыскании аванса.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по…
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о расторжении договора лизинга, взыскании аванса.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по…
👍7
‼Влияние изменения срока действия предварительного договора купли-продажи на срок передачи недвижимости
Определение ВС РФ от 28.03.2023 г. № 305-ЭС22-24425 по делу № А41-88921/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9041-88921%2F2021
Компания (продавец) и Общество (покупатель) 31.07.2017 заключили предварительный договор купли-продажи помещения. Основной договор должен быть заключен не позднее 2 месяцев с даты постановки помещения на кадастровый учёт, но в любом случае не позднее окончания действия договора. Предварительный договор должен был действовать до 31.12.2017 либо до даты регистрации договора в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее.
Стороны допсоглашениями продлили предварительный договор до 15.02.2019. Общество внесло сумму обеспечительного платежа в период с 31.08.2017 по 07.09.2018 в размере 182 млн руб.
А 27.03.2019 стороны возобновили действие предварительного договора. И в этот же день Общество, Компания и Фабрика заключили соглашение о передаче прав и обязанностей покупателя по предварительному договору Фабрике. Затем 19.04.2019 Общество и Фабрика заключили договор купли-продажи помещения.
Фабрика, ссылаясь на ненадлежащее исполнение Обществом обязательства по передаче помещения в срок, установленный в предварительном договоре купли-продажи (до 31.12.2017), обратилась в суд с иском о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 08.09.2018 по 19.04.2019.
❌Суд первой инстанций удовлетворил иск. Апелляционный и кассационный суды согласились с первой инстанцией.
Суды квалифицировали предварительный договор от 31.07.2017 как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате, поэтому не применили положения ст. 429 ГК к спорным правоотношениям.
Сроки заключения основного договора переносились по инициативе именно Общества; внесение изменений сторонами соглашением от 27.03.2019 в предварительного договора и указание иной даты заключения основного договора – до 30.04.2019, т.е. ретроспективно, при наличии на день его заключения уже созревшей просрочки исполнения обязательства одной стороной, наступление указанной календарной даты также автоматически не отменяет применение ответственности.
Срок передачи объекта был приравнен к сроку действия договора, однако они не тождественны по своему содержанию, а лишь определяются со ссылкой на одно и то же событие/дату, следовательно, изменение срока действия предварительного договора не влечет изменение срока передачи объекта.
❗СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и направила ело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными/прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора (п.1 и п.3 ст. 453 ГК);
✅ при уступке цедентом должно быть соблюдено, в т.ч. следующее условие: уступаемое требование существует в момент уступки, если только это требование не является будущим требованием (п. 2 ст. 390 ГК);
✅суды при оценке правомерности заявленного Фабрикой требования об уплате процентов за нарушение срока передачи объекта недвижимости не установили действительную волю сторон предварительного договора, касающуюся последствий изменения условий о сроках и обязательствах сторон с учётом правил и подходов к толкованию условий данного договора и допсоглашений к нему как об изменении срока действия договора, так и условия, изложенного в соглашении от 27.03.2019 об отсутствии у сторон претензий по исполнению договора по состоянию на указанную дату;
✅ суды не исследовали вопрос о том, какой объём прав существовал у Общества (с учетом допсоглашения от 27.03.2019 к предварительному договору об отсутствии взаимных претензий) и какой объём прав был уступлен Фабрике при подписании тремя сторонами соглашения о передаче прав и обязанностей от 27.03.2019
#недвижимость #договор
Определение ВС РФ от 28.03.2023 г. № 305-ЭС22-24425 по делу № А41-88921/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9041-88921%2F2021
Компания (продавец) и Общество (покупатель) 31.07.2017 заключили предварительный договор купли-продажи помещения. Основной договор должен быть заключен не позднее 2 месяцев с даты постановки помещения на кадастровый учёт, но в любом случае не позднее окончания действия договора. Предварительный договор должен был действовать до 31.12.2017 либо до даты регистрации договора в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее.
Стороны допсоглашениями продлили предварительный договор до 15.02.2019. Общество внесло сумму обеспечительного платежа в период с 31.08.2017 по 07.09.2018 в размере 182 млн руб.
А 27.03.2019 стороны возобновили действие предварительного договора. И в этот же день Общество, Компания и Фабрика заключили соглашение о передаче прав и обязанностей покупателя по предварительному договору Фабрике. Затем 19.04.2019 Общество и Фабрика заключили договор купли-продажи помещения.
Фабрика, ссылаясь на ненадлежащее исполнение Обществом обязательства по передаче помещения в срок, установленный в предварительном договоре купли-продажи (до 31.12.2017), обратилась в суд с иском о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 08.09.2018 по 19.04.2019.
❌Суд первой инстанций удовлетворил иск. Апелляционный и кассационный суды согласились с первой инстанцией.
Суды квалифицировали предварительный договор от 31.07.2017 как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате, поэтому не применили положения ст. 429 ГК к спорным правоотношениям.
Сроки заключения основного договора переносились по инициативе именно Общества; внесение изменений сторонами соглашением от 27.03.2019 в предварительного договора и указание иной даты заключения основного договора – до 30.04.2019, т.е. ретроспективно, при наличии на день его заключения уже созревшей просрочки исполнения обязательства одной стороной, наступление указанной календарной даты также автоматически не отменяет применение ответственности.
Срок передачи объекта был приравнен к сроку действия договора, однако они не тождественны по своему содержанию, а лишь определяются со ссылкой на одно и то же событие/дату, следовательно, изменение срока действия предварительного договора не влечет изменение срока передачи объекта.
❗СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и направила ело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными/прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора (п.1 и п.3 ст. 453 ГК);
✅ при уступке цедентом должно быть соблюдено, в т.ч. следующее условие: уступаемое требование существует в момент уступки, если только это требование не является будущим требованием (п. 2 ст. 390 ГК);
✅суды при оценке правомерности заявленного Фабрикой требования об уплате процентов за нарушение срока передачи объекта недвижимости не установили действительную волю сторон предварительного договора, касающуюся последствий изменения условий о сроках и обязательствах сторон с учётом правил и подходов к толкованию условий данного договора и допсоглашений к нему как об изменении срока действия договора, так и условия, изложенного в соглашении от 27.03.2019 об отсутствии у сторон претензий по исполнению договора по состоянию на указанную дату;
✅ суды не исследовали вопрос о том, какой объём прав существовал у Общества (с учетом допсоглашения от 27.03.2019 к предварительному договору об отсутствии взаимных претензий) и какой объём прав был уступлен Фабрике при подписании тремя сторонами соглашения о передаче прав и обязанностей от 27.03.2019
#недвижимость #договор
👍10🤔1
‼Факт принадлежности коммерческой организации земельного участка, приобретенного для ИЖС, исключает возможность применения пониженной ставки земельного налога
Определение ВС РФ от 28.03.2023 г. № 305-ЭС22-27530 по делу № А41-94065/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9041-94065%2F2021
В 2020 г. Компания владела на праве собственности земельными участками, из которых три имели вид разрешенного использования «для ИЖС». Один из этих трёх участков был размежеван на 291 земельный участок, часть вновь образованных участков была реализована в пользу физических лиц по договорам купли-продажи.
Налоговая Инспекция произвела перерасчет земельного налога и сообщила строительной Компании о необходимости уплаты налога за 2020 г. в сумме 16,8 млн руб.. Перерасчет произведен с применением ставки 1,5% вместо 0,3%. Производя перерасчёт, Инспекция исходила из того, что Компания осуществляет коммерческую деятельность и получает доход от продажи участков.
Компания обратилась в суд с иском о признании незаконными действий инспекции и об обязании принять решение о перерасчете земельного налога в размере 0,3% в отношении трёх земельных участков.
❗Суд первой инстанций отказал в удовлетворении иска. Апелляционный согласились с первой инстанцией.
Суды основывались на том, что спорные земельные участки не использовались по назначению (для жилищного строительства), не предназначались для удовлетворения личных (бытовых) нужд граждан, но были предназначены для получения прибыли от их продажи.
❌Кассационный суд удовлетворил исковые требования и отменил акты первой и апелляционной инстанций.
Суд округа посчитал, что в НК не содержится нормы, в силу которой сама по себе принадлежность земельного участка коммерческой организации, приобретенного для ИЖС, означает его использование в предпринимательской деятельности. Определяющим для применения ставки земельного налога 0,3% является вид разрешенного использования земельного участка и назначение возводимых на нем объектов.
❗СКЭС Верховного Суда отменила акт кассационного суда иоставила в силе акты первой и апелляционной инстанций, указав на неучтённое судом округа:
✅подпунктом «а» п. 75 ст. 2 ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ (примен. с 01.01.2020) из сферы действия абз. 3 пп 1 п. 1 ст. 394 НК исключены земельные участки, приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), используемые в предпринимательской деятельности;
✅начиная с 2020 г. в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для возведения объектов ИЖС (п. 39 ст. 1 ГрК), воля законодателя направлена на предоставление государственной поддержки непосредственно гражданам, которым приобретенные (предоставленные) для ИЖС земельные участки принадлежат на соответствующем праве, осуществляющим строительство для удовлетворения собственных нужд, связанных с проживанием;
✅коммерческие организации исключены из числа субъектов, которые вправе применять пониженную ставку налога (0,3%) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ИЖС, даже в случаях, когда они осуществляют возведение объектов ИЖС на принадлежащих им участках для реализации в последствии построенных объектов гражданам;
✅налогоплательщики – коммерческие организации, тем более не вправе применять пониженную ставку налога в случаях, когда они и вовсе не имеют намерения приступать к ИЖС, но используют соответствующие участки в своей предпринимательской деятельности как активы, рассчитывая на получение прибыли от их реализации, либо на использование участков в качестве объектов залога (ипотеки) и т.п.;
✅начиная с 2020 г. сам факт принадлежности коммерческой организации земельного участка, приобретенного (предоставленного) для ИЖС исключает возможность применения ставки – 0,3%, предусмотренной абз. 3 пп 1 п. 1 ст. 394 НК.
ФНС России выпустила соответствующее Письмо от 31.03.2023 № БС-4-21/3826@
#земля #земельныйналог
Определение ВС РФ от 28.03.2023 г. № 305-ЭС22-27530 по делу № А41-94065/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9041-94065%2F2021
В 2020 г. Компания владела на праве собственности земельными участками, из которых три имели вид разрешенного использования «для ИЖС». Один из этих трёх участков был размежеван на 291 земельный участок, часть вновь образованных участков была реализована в пользу физических лиц по договорам купли-продажи.
Налоговая Инспекция произвела перерасчет земельного налога и сообщила строительной Компании о необходимости уплаты налога за 2020 г. в сумме 16,8 млн руб.. Перерасчет произведен с применением ставки 1,5% вместо 0,3%. Производя перерасчёт, Инспекция исходила из того, что Компания осуществляет коммерческую деятельность и получает доход от продажи участков.
Компания обратилась в суд с иском о признании незаконными действий инспекции и об обязании принять решение о перерасчете земельного налога в размере 0,3% в отношении трёх земельных участков.
❗Суд первой инстанций отказал в удовлетворении иска. Апелляционный согласились с первой инстанцией.
Суды основывались на том, что спорные земельные участки не использовались по назначению (для жилищного строительства), не предназначались для удовлетворения личных (бытовых) нужд граждан, но были предназначены для получения прибыли от их продажи.
❌Кассационный суд удовлетворил исковые требования и отменил акты первой и апелляционной инстанций.
Суд округа посчитал, что в НК не содержится нормы, в силу которой сама по себе принадлежность земельного участка коммерческой организации, приобретенного для ИЖС, означает его использование в предпринимательской деятельности. Определяющим для применения ставки земельного налога 0,3% является вид разрешенного использования земельного участка и назначение возводимых на нем объектов.
❗СКЭС Верховного Суда отменила акт кассационного суда и
✅подпунктом «а» п. 75 ст. 2 ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ (примен. с 01.01.2020) из сферы действия абз. 3 пп 1 п. 1 ст. 394 НК исключены земельные участки, приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), используемые в предпринимательской деятельности;
✅начиная с 2020 г. в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для возведения объектов ИЖС (п. 39 ст. 1 ГрК), воля законодателя направлена на предоставление государственной поддержки непосредственно гражданам, которым приобретенные (предоставленные) для ИЖС земельные участки принадлежат на соответствующем праве, осуществляющим строительство для удовлетворения собственных нужд, связанных с проживанием;
✅коммерческие организации исключены из числа субъектов, которые вправе применять пониженную ставку налога (0,3%) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ИЖС, даже в случаях, когда они осуществляют возведение объектов ИЖС на принадлежащих им участках для реализации в последствии построенных объектов гражданам;
✅налогоплательщики – коммерческие организации, тем более не вправе применять пониженную ставку налога в случаях, когда они и вовсе не имеют намерения приступать к ИЖС, но используют соответствующие участки в своей предпринимательской деятельности как активы, рассчитывая на получение прибыли от их реализации, либо на использование участков в качестве объектов залога (ипотеки) и т.п.;
✅начиная с 2020 г. сам факт принадлежности коммерческой организации земельного участка, приобретенного (предоставленного) для ИЖС исключает возможность применения ставки – 0,3%, предусмотренной абз. 3 пп 1 п. 1 ст. 394 НК.
ФНС России выпустила соответствующее Письмо от 31.03.2023 № БС-4-21/3826@
#земля #земельныйналог
www.nalog.gov.ru
Письмо от 31.03.2023 № БС-4-21/3826@ | ФНС России | 77 город Москва
О налогообложении принадлежащих коммерческим организациям земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (с учетом Определения Верховного Суда Российской Федерации от 28.03.2023 № 305-ЭС22-27530) | ФНС России | 77 город…
👍4🤔3
❗❗Списание неустоек в соответствии с действующим законодательством является обязанностью заказчика. А наличие между заказчиком и подрядчиком спора об основаниях начисления неустойки не может являться основанием для отказа в списании таких неустойки.
Определение ВС РФ от 24.03.2023 г. № 301-ЭС22-20431 по делу № А31-15084/2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9031-15084%2F2020
Университет (Заказчик) и Компания (Подрядчик) заключили госконтракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в целях строительства объекта бассейна, общий срок выполнения работ – 16.12.2019.
Заказчик обязался предоставить Подрядчику исходную документацию, а также техусловия, сроки подключения к сетям ИТО.
23.01.2020 Подрядчик сообщил Университету, что линии запланированных сооружений должны пройти по землям особо охраняемых природных территорий, а это требует проведения экологической экспертизы и допрасходов.
В дальнейшем Подрядчик самостоятельно оплатил и 15.04.2020 получил заключение экологической экспертизы.
Работы по контракту в полном объеме были выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком согласно акту 29.07.2020.
Заказчик обратился в суд к Подрядчику с иском о взыскании пени за просрочку выполнения работ с 17.12.2019 по 29.07.2020 в размере 313 тыс. рублей.
Компания предъявила встречный иск о взыскании долга за выполненные работы в сумме 308 тыс. руб. и убытков в размере 93,5 тыс. рублей.
❌Суд первой инстанций удовлетворил иск Заказчика и отказал во встречном иске Подрядчика. Апелляционный согласились с первой инстанцией.
Суды указали на условия госконтракта об ответственности сторон за ненадлежащее исполнение обязательств, а также на недоказанность обстоятельств, связанных с действиями Заказчика, повлиявших на срок исполнения.
Суды указали, что расходы Подрядчика на экспертизу не являются дополнительными и охватываются предметом контракта, т.к. при заключении контракта были предусмотрены все возможные расходы Подрядчика.
Нарушение обязательств по контракту со стороны Подрядчика имело место в 2019 г., поэтому суды посчитали, что правила о списании неустойки не применимы в этом случае.
❌Кассационный суд согласился с судами.
❗СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций в части взыскания с Подрядчика неустойки, указав на неучтённое судами:
✅начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ (ч. 421 ст. 112 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
✅исходя из содержания ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ, ч. 421 ст. 112 Закона № 44-ФЗ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до их принятия, поскольку регламентирует правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в 2020 г.;
✅списание начисленных сумм неустоек в случаях и в порядке, которые определены Правительством РФ, по смыслу действующего законодательства является антикризисной мерой, которая ранее (до 01.01.2017) также применялась в правовом регулировании отношений в сфере закупок;
✅ суды не учли, что списание неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с действующим законодательством является обязанностью заказчика (п. 40 Обзора судебной практики, утвержденного Пр ВС РФ 28.06.2017);
✅ отказывая в признании за Подрядчиком права на списание неустойки (пени) в размере 313 тыс. р.., не превышающем 5% от цены контракта (9,7 млн руб.) обязательства по которому исполнены в полном объеме в 2020 г., суды не применили подлежащие применению по делу положения ч. 421 ст. 112 Закона № 44-ФЗ во взаимосвязи с пп «а» п. 3, пунктом 11 Правил № 783;
✅ наличие между заказчиком и подрядчиком спора об основаниях начисления неустойки, её размере не может являться основанием для отказа в защите права, которое является нарушенным, и неприменения судом предусмотренных законодательством для определенных случаев антикризисных мер.
#подряд #неустойка
Определение ВС РФ от 24.03.2023 г. № 301-ЭС22-20431 по делу № А31-15084/2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9031-15084%2F2020
Университет (Заказчик) и Компания (Подрядчик) заключили госконтракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в целях строительства объекта бассейна, общий срок выполнения работ – 16.12.2019.
Заказчик обязался предоставить Подрядчику исходную документацию, а также техусловия, сроки подключения к сетям ИТО.
23.01.2020 Подрядчик сообщил Университету, что линии запланированных сооружений должны пройти по землям особо охраняемых природных территорий, а это требует проведения экологической экспертизы и допрасходов.
В дальнейшем Подрядчик самостоятельно оплатил и 15.04.2020 получил заключение экологической экспертизы.
Работы по контракту в полном объеме были выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком согласно акту 29.07.2020.
Заказчик обратился в суд к Подрядчику с иском о взыскании пени за просрочку выполнения работ с 17.12.2019 по 29.07.2020 в размере 313 тыс. рублей.
Компания предъявила встречный иск о взыскании долга за выполненные работы в сумме 308 тыс. руб. и убытков в размере 93,5 тыс. рублей.
❌Суд первой инстанций удовлетворил иск Заказчика и отказал во встречном иске Подрядчика. Апелляционный согласились с первой инстанцией.
Суды указали на условия госконтракта об ответственности сторон за ненадлежащее исполнение обязательств, а также на недоказанность обстоятельств, связанных с действиями Заказчика, повлиявших на срок исполнения.
Суды указали, что расходы Подрядчика на экспертизу не являются дополнительными и охватываются предметом контракта, т.к. при заключении контракта были предусмотрены все возможные расходы Подрядчика.
Нарушение обязательств по контракту со стороны Подрядчика имело место в 2019 г., поэтому суды посчитали, что правила о списании неустойки не применимы в этом случае.
❌Кассационный суд согласился с судами.
❗СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций в части взыскания с Подрядчика неустойки, указав на неучтённое судами:
✅начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ (ч. 421 ст. 112 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
✅исходя из содержания ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ, ч. 421 ст. 112 Закона № 44-ФЗ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до их принятия, поскольку регламентирует правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в 2020 г.;
✅списание начисленных сумм неустоек в случаях и в порядке, которые определены Правительством РФ, по смыслу действующего законодательства является антикризисной мерой, которая ранее (до 01.01.2017) также применялась в правовом регулировании отношений в сфере закупок;
✅ суды не учли, что списание неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с действующим законодательством является обязанностью заказчика (п. 40 Обзора судебной практики, утвержденного Пр ВС РФ 28.06.2017);
✅ отказывая в признании за Подрядчиком права на списание неустойки (пени) в размере 313 тыс. р.., не превышающем 5% от цены контракта (9,7 млн руб.) обязательства по которому исполнены в полном объеме в 2020 г., суды не применили подлежащие применению по делу положения ч. 421 ст. 112 Закона № 44-ФЗ во взаимосвязи с пп «а» п. 3, пунктом 11 Правил № 783;
✅ наличие между заказчиком и подрядчиком спора об основаниях начисления неустойки, её размере не может являться основанием для отказа в защите права, которое является нарушенным, и неприменения судом предусмотренных законодательством для определенных случаев антикризисных мер.
#подряд #неустойка
👍7
Как участнику продать долю в уставном капитале ООО третьим лицам, если другие участники не дают согласия на продажу, а устав запрещает продавать без такого согласия?
Ответ СКЭС Верховного Суда: третьим лицам – никак, но в этом случае само ООО уже не может отказаться от покупки
Определение ВС РФ от 06.04.2023 г. № 305-ЭС22-24465 по делу № А40-139499/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-139499%2F2021
Трое граждан были участниками Общества и им принадлежали доли в уставном капитале: Участнику П. – 75%, Участнику Ф. – 12,5%, Участнику Р. –12,5%. Участник П. решил продать по 3% долей в уставном капитале двум третьим лицам. Но Участник Ф. и Участник Р. оказали в даче согласия на отчуждение долей.
Участник П., получив отказ, всё-таки продал указанные доли.
Участник Р. обратился в суд с иском к Участнику П. и покупателям о признании недействительным договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки.
Истец указал на то, что Уставом Общества не допускается продажа долей третьим лицам без согласия остальных участников. Сама же продажа направлена на искусственное увеличение числа участников Общества, которые имеют право голоса.
❌Суд первой инстанций отказал в удовлетворении иска. Апелляционный и кассационный согласились с первой инстанцией.
Суды указали, что Участник П. был поставлен в ситуацию, при которой реализация части доли стала невозможной, а возможен был лишь выход Участника П. из Общества, что противоречит его интересам и нарушает его права.
Также суды пришли к выводу о недействительности положений Устава Общества в части установления бессрочного запрета на продажу участником доли (части доли) в Обществе, указав, что преимущественное право покупки доли не может создавать препятствия в отчуждении участниками своих долей на неопределенной долгий срок, лишая их возможности вернуть свои инвестиции.
❗СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅право участника общества на отчуждение доли в уставном капитале может быть ограничено уставом общества в целях сохранения персонального состава участников корпорации (status quo) и исключения, тем самым, рисков произвольного вмешательства третьих лиц в ведение общего дела, что имело бы место в случае изменения состава участников общества волей одного участника без согласования с интересами других участников;
✅федеральный законодатель, устанавливая такое регулирование, во главу угла ставит не определение в уставе способа отчуждения участником своей доли (части доли), а круг лиц, которым участник не вправе (либо не вправе без согласия остальных участников) ни продать, ни подарить, с которыми он не может обменять долю (часть доли) и кому он не вправе каким-либо иным образом осуществить отчуждение своей доли (части доли). И в этот круг лиц входят все третьи лица;
✅договор купли-продажи доли, заключённый между Участником П. и двумя третьими лицами, заключён с нарушением п. 2 ст. 93 ГК, абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона об ООО;
✅ устанавливая запрет на отчуждение долей в уставном капитале без получения согласия остальных участников Общества, Устав Общества в то же время предусматривает обязанность Общества по приобретению у участника принадлежащей ему доли или части долей в случае отказа остальных участников от преимущественного права на приобретение и не содержит положений, ограничивающих сумму выплаты, производимой участнику в этом случае;
✅ в сложившейся ситуации Участник П. не оказался в ситуации бессрочного удержания в числе участников Общества, и не был вправе совершать сделки, направленные на отчуждение части принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества, но был вправе потребовать выкупа соответствующей части доли от самого Общества;
✅ законом предусмотрен специальный способ защиты прав общества и его участников на случай нарушения установленного уставом порядка отчуждения долей в уставном капитале, предполагающий преобразование правоотношения в судебном порядке (абз 3 п. 18 ст. 21 Закона № 14-ФЗ)
#корпоративныйспор
Ответ СКЭС Верховного Суда: третьим лицам – никак, но в этом случае само ООО уже не может отказаться от покупки
Определение ВС РФ от 06.04.2023 г. № 305-ЭС22-24465 по делу № А40-139499/2021
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-139499%2F2021
Трое граждан были участниками Общества и им принадлежали доли в уставном капитале: Участнику П. – 75%, Участнику Ф. – 12,5%, Участнику Р. –12,5%. Участник П. решил продать по 3% долей в уставном капитале двум третьим лицам. Но Участник Ф. и Участник Р. оказали в даче согласия на отчуждение долей.
Участник П., получив отказ, всё-таки продал указанные доли.
Участник Р. обратился в суд с иском к Участнику П. и покупателям о признании недействительным договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки.
Истец указал на то, что Уставом Общества не допускается продажа долей третьим лицам без согласия остальных участников. Сама же продажа направлена на искусственное увеличение числа участников Общества, которые имеют право голоса.
❌Суд первой инстанций отказал в удовлетворении иска. Апелляционный и кассационный согласились с первой инстанцией.
Суды указали, что Участник П. был поставлен в ситуацию, при которой реализация части доли стала невозможной, а возможен был лишь выход Участника П. из Общества, что противоречит его интересам и нарушает его права.
Также суды пришли к выводу о недействительности положений Устава Общества в части установления бессрочного запрета на продажу участником доли (части доли) в Обществе, указав, что преимущественное право покупки доли не может создавать препятствия в отчуждении участниками своих долей на неопределенной долгий срок, лишая их возможности вернуть свои инвестиции.
❗СКЭС Верховного Суда отменила акты трёх инстанций и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав на неучтённое судами:
✅право участника общества на отчуждение доли в уставном капитале может быть ограничено уставом общества в целях сохранения персонального состава участников корпорации (status quo) и исключения, тем самым, рисков произвольного вмешательства третьих лиц в ведение общего дела, что имело бы место в случае изменения состава участников общества волей одного участника без согласования с интересами других участников;
✅федеральный законодатель, устанавливая такое регулирование, во главу угла ставит не определение в уставе способа отчуждения участником своей доли (части доли), а круг лиц, которым участник не вправе (либо не вправе без согласия остальных участников) ни продать, ни подарить, с которыми он не может обменять долю (часть доли) и кому он не вправе каким-либо иным образом осуществить отчуждение своей доли (части доли). И в этот круг лиц входят все третьи лица;
✅договор купли-продажи доли, заключённый между Участником П. и двумя третьими лицами, заключён с нарушением п. 2 ст. 93 ГК, абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона об ООО;
✅ устанавливая запрет на отчуждение долей в уставном капитале без получения согласия остальных участников Общества, Устав Общества в то же время предусматривает обязанность Общества по приобретению у участника принадлежащей ему доли или части долей в случае отказа остальных участников от преимущественного права на приобретение и не содержит положений, ограничивающих сумму выплаты, производимой участнику в этом случае;
✅ в сложившейся ситуации Участник П. не оказался в ситуации бессрочного удержания в числе участников Общества, и не был вправе совершать сделки, направленные на отчуждение части принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества, но был вправе потребовать выкупа соответствующей части доли от самого Общества;
✅ законом предусмотрен специальный способ защиты прав общества и его участников на случай нарушения установленного уставом порядка отчуждения долей в уставном капитале, предполагающий преобразование правоотношения в судебном порядке (абз 3 п. 18 ст. 21 Закона № 14-ФЗ)
#корпоративныйспор
👍7🤔1