ТРЕТЬЯ ИНСТАНЦИЯ
700 subscribers
16 photos
4.5K links
Поворотные решения кассаций — как зеркало арбитражной практики.

Другие каналы:
@third_inst_bankruptcy - банкротство
@third_inst_corp - корп.споры
@IP_court - IP
@third_inst_nalog - налоги

❗️Текст формируется ИИ

Связь - @ai_courts_bot
Download Telegram
ЗАКАЗЧИК, ПРИНЯВШИЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ, НЕ ВПРАВЕ ССЫЛАТЬСЯ НА ЯВНЫЕ НЕДОСТАТКИ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ПРИ ПРИЕМКЕ

Постановление АС Центрального округа от 01.06.2026 по делу А64-2074/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Соломатина Н.В. обратилась к индивидуальному предпринимателю Прокопьеву А.В. с иском о взыскании убытков по договору подряда от 29.03.2022 № 22-03-29/1 на сумму 4 639 817 руб. и расходов на экспертизу — 70 000 руб.

Стороны заключили договор на строительство склада размером 40×100×5,5 м из материалов заказчика. Работы выполнены, акты сдачи-приемки подписаны 19.05.2022 и 05.06.2023, оплата произведена в полном объеме — 13 377 283 руб.

Через год после приемки истец провела экспертизу, по результатам которой заявила о дефектах кровли и несоответствии строительным нормам. Ответчик отказался удовлетворять претензию, что послужило основанием для иска.

Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили требования истца.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью: взыскала 4 639 817 руб. убытков и 70 000 руб. расходов на экспертизу. Суд принял во внимание заключение ООО «Экспертное бюро № 1» от 10.10.2024, согласно которому склад не соответствует условиям договора и СНиПам.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что ответчик не доказал надлежащее качество работ, а экспертное заключение является допустимым доказательством.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ИП Прокопьев А.В.) указал, что истцом не доказана причинно-следственная связь между действиями ответчика и выявленными дефектами. Подчеркнул, что работы были приняты без замечаний, а дефекты признаны явными — значит, должны были быть обнаружены при приемке.

Также отметил противоречие: в другом деле (признание права собственности) истец представила заключение ООО «Тамбов-Альянс», где объект признан соответствующим нормам и пригодным к эксплуатации. Считает поведение истца недобросовестным.

Оппонент (ИП Соломатина Н.В.) возражал против кассационной жалобы, настаивая на законности и обоснованности судебных актов. Утверждал, что экспертиза проведена надлежаще, а факт наличия дефектов подтвержден.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не оценив существенные обстоятельства.

Не учтено, что дефекты признаны явными, а заказчик принял работу без замечаний, что лишает его права ссылаться на такие недостатки по ст. 720 ГК РФ. Также не исследовано противоречие между двумя экспертными заключениями по одному объекту.

Суд указал на необходимость применения принципа добросовестности (ст. 1, 307 ГК РФ) и правовой позиции Верховного Суда о недопустимости извлечения выгоды из противоречивого поведения (Обзор ВС № 2 (2025), п. 14).

При новом рассмотрении требуется всесторонняя оценка всех доказательств, включая доводы о принятии работ и наличие конкурирующих экспертных выводов.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа
СОЛИДАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ С ДВУХ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЛ КАК ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ОСПАРИВАЕМОЕ РЕШЕНИЕ, А ДРУГОЙ — КАК ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОБЖАЛОВАНИЮ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЛИДАРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ ПРАВООТНОШЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ № 1 ОТ 21.01.2016

Постановление АС Московского округа от 01.06.2026 по делу А41-36941/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «Квантум» обратилось к Шереметьевской таможне и Федеральной таможенной службе (ФТС России) с заявлением о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 100 000 руб. после успешного оспаривания решений таможенных органов по вопросам применения льготы по НДС.

Расходы возникли в связи с рассмотрением ранее поданного иска, по которому суд признал незаконными действия Шереметьевской таможни и обязал вернуть излишне уплаченный НДС. Суд первой инстанции взыскал с таможенных органов солидарно 70 000 руб., а остальную часть требований отклонил.

Заявление рассматривалось в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила заявление ООО «Квантум» частично: с Шереметьевской таможни и ФТС России солидарно взыскала 70 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, мотивировав это разумностью суммы и документальным подтверждением затрат.

Апелляционный суд оставил определение без изменения, согласившись с выводами о размере расходов, но не проверил обоснованность солидарности взыскания с двух таможенных органов.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы — Федеральная таможенная служба — указала, что взыскание расходов в солидарном порядке с неё и Шереметьевской таможни является ошибкой, поскольку ФТС не была самостоятельным должником по спору, а лишь реализовывала полномочия по административному обжалованию.

Оппонент — ООО «Квантум» — не оспаривал решения по расходам, фактически приняв взыскание 70 000 руб., но не приводил обоснования солидарности взыскания с обоих таможенных органов.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы права, касающиеся солидарного взыскания судебных расходов. Согласно пункту 5 постановления Пленума ВС № 1 от 21.01.2016, солидарность возможна только при наличии солидарных обязательств по материальному правоотношению, чего в данном случае нет.

Шереметьевская таможня выступала как орган, принявшего оспариваемое решение, а ФТС — как вышестоящий орган, рассматривающий жалобу. Их правовые позиции не создают солидарной обязанности по возмещению издержек. Ранее все расходы по госпошлине были взысканы только с Шереметьевской таможни, что подтверждает правильный подход к распределению бремени.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции изменил судебные акты, исключив солидарность взыскания, и обязал взыскать 70 000 руб. судебных расходов только с Шереметьевской таможни.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА АРЕНДЫ, ЗАКЛЮЧЕННОГО ЛИЦОМ БЕЗ ПОЛНОМОЧИЙ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, НЕ УСТРАНЯЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТАКИХ ПОЛНОМОЧИЙ

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.06.2026 по делу А32-21656/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Специнжстрой» обратилось в суд с требованием признать недействительными сделки по передаче прав аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0205017:1170 от администрации Сочи к Левицкому А.И., а затем — к Лещенко В.В., а также восстановить свои права арендатора и обязать Росреестр внести соответствующие записи в ЕГРН.

Лещенко В.В. предъявил встречный иск об обязанности общества освободить объект незавершенного строительства, расположенный на этом участке.

Участок ранее был федеральной собственностью, в 2012 году перешел в муниципальную собственность, после чего оформлялись дополнительные соглашения к договору аренды.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении первоначального и встречного исков. Суд указал, что договор аренды от 16.04.2002 № 4900002469 недействителен, поскольку на момент его заключения администрация не имела полномочий распоряжаться землей федеральной собственности. Регистрация права муниципалитета в 2012 году не исцеляет недействительность сделки. Общество не является законным арендатором, а потому не может оспаривать переход прав к другим лицам. Также общество нарушило условия договора, возведя объект без разрешения. Права у Левицкого А.И. и Лещенко В.В. не возникли из-за ничтожности основания.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части отказа обществу. Он признал недействительными дополнительное соглашение от 15.05.2023 между администрацией и Левицким А.И. и договор уступки от 23.11.2023 между Левицким и Лещенко В.В. Суд посчитал, что в 2012 году администрация уже имела полномочия и фактически подтвердила аренду обществу через дополнительное соглашение, зарегистрированное в ЕГРН. На этом основании восстановлены требования общества о погашении записей в ЕГРН и регистрации его как арендатора.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Лещенко В.В.) настаивал, что договор аренды от 2002 года недействителен из-за отсутствия у администрации полномочий, а регистрация в 2012 году не исправляет эту ошибку. Общество не имеет материально-правового интереса, поскольку возвело объект без разрешения и не платило за его использование. Переход прав к нему не может быть восстановлен.

Оппонент (ООО «Специнжстрой») считал, что дополнительное соглашение от 2012 года оформлено надлежаще и свидетельствует о подтверждении аренды. Общество продолжало исполнять обязательства, акт сверки платежей подписан департаментом. Оно является добросовестным арендатором, чьи права были нарушены неправомерной передачей участка третьим лицам.

🧭 Позиция кассации

Кассационная коллегия согласилась с выводом первой инстанции, что договор аренды от 2002 года недействителен из-за отсутствия у администрации полномочий. Однако она отметила, что даже если бы сделка была действительной, общество не доказало наличия материально-правового интереса: объект незавершенного строительства возведен без разрешения, право собственности на него не зарегистрировано, арендная плата за его размещение не уплачена. Распоряжение частью участка через субаренду в пользу ООО «Сочи Реалти» привело к передаче прав на связанную недвижимость, что противоречит позиции общества о сохранении своих прав. Удовлетворение иска не восстановит нарушенных прав.

📌 Итог

Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа
ВЗЫСКАНИЕ СУБАГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КЛИЕНТСКИХ ДОГОВОРОВ ТРЕБУЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОСНОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ВОЗВРАТА

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.06.2026 по делу А70-24599/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Автопомощи» обратилось к индивидуальному предпринимателю Гришкевич Оксане Владимировне с иском о взыскании 390 862 руб. основного долга и 51 261,82 руб. процентов по субагентскому договору от 01.07.2023. Требования основаны на обязательстве предпринимателя вернуть вознаграждение, полученное за заключение клиентских договоров, после их расторжения и возврата средств потребителям компанией — конечным принципалом.

Стороны ранее сотрудничали по агентскому договору от 28.11.2022. С июля 2023 года истец утверждает переход на субагентскую модель через публичную оферту. Ответчик не признает заключение субагентского договора и ссылается на продолжение действия прежнего договора и наличие дополнительного соглашения от 01.10.2023, изменяющего условия возврата вознаграждения.

Процессуальная замена первоначального истца — ООО «Ассистанс 178» — на ООО «Мир Автопомощи» произведена по договору уступки прав от 09.01.2025.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд установил, что предприниматель акцептовал оферту на заключение субагентского договора от 01.07.2023 путем подписания отчетов за июль–декабрь 2023 года, содержащих ссылку на этот договор. Условия пунктов 5.5 и 5.11, обязывающие возвращать вознаграждение при расторжении клиентских договоров, признаны справедливыми, поскольку субагент оставлял себе 95% выручки. Дополнительное соглашение от 01.10.2023 отнесено к иной оферте и учтено не было.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о заключении субагентского договора конклюдентными действиями и указал, что переход на новую модель сотрудничества не означает выход из правоотношений, а лишь их видоизменение. Доводы о недобросовестности принципала и наличии дополнительного соглашения признаны несостоятельными.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Гришкевич О.В.) утверждает, что субагентский договор от 01.07.2023 не был заключен, поскольку оферта не была ей акцептована: она не получала уведомления об изменении условий, продолжала работать по агентскому договору от 28.11.2022, а программное обеспечение и документооборот не менялись. Также указывает на неправомерное игнорирование дополнительного соглашения от 01.10.2023, которое устанавливает ограничения на возврат вознаграждения.

Оппонент (ООО «Мир Автопомощи») не представил отзыв. Позиция следует из материалов дела: субагентский договор считается заключенным, так как предприниматель подписывала отчеты, содержащие ссылку на него, и получала вознаграждение — это является акцептом по статье 438 ГК РФ. Условия договора не нарушают баланс интересов, поскольку субагент оставляет себе 95% выручки.

🧭 Позиция кассации

Суд округа установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права. Они не исследовали пункт 5.8 субагентского договора от 01.07.2023, который предусматривает условность возврата вознаграждения (при превышении 10% отказов). Также проигнорировано дополнительное соглашение от 01.10.2023, которое может изменять условия возврата. Суды не провели системное толкование договоров, не установили, связаны ли между собой разные оферты и применяются ли положения нескольких договоров одновременно. Без всестороннего исследования этих обстоятельств выводы о наличии обязательства нельзя признать законными.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Западно_Сибирского_округа
СОХРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ВЫИГРАВШЕЙ СТОРОНОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

Постановление АС Уральского округа от 02.06.2026 по делу А07-17747/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество «Башкирские РЭС» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными постановления Башкортостанского УФАС России от 22.05.2024 о назначении штрафа в размере 101 000 руб. по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ и представления об устранении нарушений. Основанием стало включение в плату за технологическое присоединение общества «Фодес» расходов на развитие существующей инфраструктуры. Спор касается правомерности расчета платы за подключение при увеличении мощности энергопринимающих устройств.

Участником процесса в качестве третьего лица привлечено общество «Фодес», чье заявление в антимонопольный орган стало основанием для проверки. Стороны спорят о толковании норм Закона об электроэнергетике, Правил технологического присоединения и Основ ценообразования.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила требования частично: размер штрафа снижен до 50 000 руб., в остальном отказано. Суд признал наличие состава правонарушения, поскольку общество «Башкирские РЭС» включило в плату за технологическое присоединение расходы на развитие инфраструктуры, что запрещено законодательством.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, заменив штраф на предупреждение. При этом суд признал доказанными факт нарушения и вину общества, но счёл возможным применить более мягкое наказание. Также с Башкортостанского УФАС России в пользу общества «Башкирские РЭС» взыскана государственная пошлина в размере 30 000 руб. за подачу апелляционной жалобы.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы — общество «Башкирские РЭС» — настаивает, что привлечение к ответственности неправомерно, поскольку отношения по технологическому присоединению регулируются специальными нормами (статья 6 Закона об электроэнергетике, пункты 17, 19 Правил № 861), а не антимонопольным законодательством. Общество указывает, что расходы были учтены в рамках действующих тарифов и не нарушают порядок присоединения.

Оппонент — общество «Фодес» — поддерживает позицию антимонопольного органа, считая, что включение инвестиционной составляющей в плату за присоединение при увеличении мощности противоречит запрету пункта 17 Правил № 861 и абзаца 6 статьи 23.2 Закона об электроэнергетике. Антимонопольный орган не представил отзыв.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд согласился с выводами нижестоящих судов о наличии состава правонарушения и вины общества «Башкирские РЭС». Однако указал, что при замене штрафа на предупреждение общество не может считаться выигравшей стороной, поскольку административное наказание сохраняется. Согласно статье 110 АПК РФ, судебные расходы возмещаются только стороне, в пользу которой принят акт по существу. Поскольку постановление оставляет в силе наказание, взыскание госпошлины с антимонопольного органа неправомерно.

📌 Итог

Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление апелляционного суда в части взыскания 30 000 руб. госпошлины с Башкортостанского УФАС России и оставил его без изменения в остальной части, кассационную жалобу — без удовлетворения.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Уральского_округа
ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО СТАТЬЕ 410 ГК РФ НЕ ТРЕБУЕТСЯ БЕССПОРНОСТЬ ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ЕСЛИ СУД МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ ЕГО ОБОСНОВАННОСТЬ И ИСПОЛНИМОСТЬ

Постановление АС Уральского округа от 02.06.2026 по делу А60-27336/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Учреждение «Магаданское» обратилось к обществу НТК «Строй Регион» с иском о взыскании задолженности по договору поставки асфальтобетонных смесей от 28.06.2024 в сумме 18 403 068 руб. 70 коп. и процентов — 2 886 303 руб. 74 коп.

Общество ответило встречным заявлением о зачете встречных однородных требований на сумму 14 620 399 руб. 90 коп., возникших по ряду договоров поставки от 2024 года, срок исполнения которых наступил.

Спор прошел через первую инстанцию и апелляцию, где требования истца были удовлетворены, а доводы ответчика о зачете отклонены.

Процедура ликвидации учреждения «Магаданское» началась 01.10.2025, после заявления о зачете, но до окончания рассмотрения спора.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд пришел к выводу, что оснований для одностороннего зачета нет, поскольку ответчик не представил достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность зачета, включая полную сверку расчетов.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он указал, что зачитываемые требования не являются бесспорными, соглашения о зачете не достигнуто, а также учел, что проведение зачета в период ликвидации истца может нарушить очередность удовлетворения требований кредиторов.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (общество НТК «Строй Регион») настаивал, что односторонний зачет по статье 410 ГК РФ возможен в судебном порядке, если выполнены условия: встречность, однородность и наступление срока исполнения обязательств.

Утверждал, что все условия для зачета соблюдены, он заявил о зачете 29.07.2025, до начала ликвидации истца, и представил документы по договорам, по которым возникли встречные требования.

Также указывал, что суд первой инстанции не предоставил разумного срока для представления доказательств, а письмо истца об отказе в зачете было представлено слишком поздно и не получено надлежащим образом.

Оппонент (учреждение «Магаданское») утверждал, что зачет невозможен, поскольку его требования уже зачтены по другим обязательствам, а заявленные ответчиком суммы не подтверждены достоверно.

Отмечал, что общая задолженность ответчика превышает заявленную к взысканию, и проведение зачета в ходе ликвидации нарушит права других кредиторов.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, ошибочно посчитав, что для зачета по статье 410 ГК РФ требуется бесспорность требований и отсутствие возражений.

Напомнил, что зачет допустим как внесудебно, так и в ходе процесса, при наличии встречных, однородных и исполнимых требований, а их бесспорность не является условием.

Указал, что суды обязаны исследовать законность и обоснованность активного требования, а не ограничиваться формальной проверкой наличия акта сверки.

Подчеркнул, что заявление о зачете от 29.07.2025 предшествовало началу ликвидации истца, поэтому не нарушает порядок удовлетворения требований кредиторов.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Уральского_округа
ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ ПРИ СМЕНЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗНИКАЕТ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ У ПРЕЖНЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ИЛИ МОГЛИ БЫТЬ ИМ ВОССТАНОВЛЕНЫ

Постановление АС Поволжского округа от 02.06.2026 по делу А72-1495/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «УК «Титан» обратилось к ООО «УК Галактика» с иском о понуждении передать техническую документацию по многоквартирному дому № 19А по пр. Гая в г. Ульяновске, связанную с управлением домом: проектную документацию на внутридомовую систему газоснабжения, схемы сетей газоснабжения, проект установки газовых плит, а также документы по техническому диагностированию оборудования за 2021–2022 годы.

Истец требовал передачи документов в течение 30 дней с момента вступления решения в силу, а при неисполнении — взыскания судебной неустойки по прогрессивной шкале. Спор возник после смены управляющей организации в декабре 2025 года.

Документы частично передавались по актам от 27.12.2022, 01.06.2023 и 06.10.2023, но некоторые из истребуемых сторонами документов не были переданы.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск частично: обязала ответчика передать все заявленные категории документации в течение 30 дней с момента вступления решения в силу. Также взыскала судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждую неделю просрочки. Отказала в части применения прогрессивной шкалы неустойки.

Апелляционный суд изменил решение первой инстанции: отказал в передаче проектной документации на весь дом и документов по техническому диагностированию за 2021–2022 годы, мотивировав тем, что дом построен в 1963 году, а указанные документы могли отсутствовать у ответчика. Оставил в силе обязательство передать схемы внутридомовых сетей газоснабжения и проект установки газовых плит. В остальном решение первой инстанции оставил без изменения, а расходы по госпошлине за апелляцию взыскал с истца.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «УК Галактика») указал, что истец утратил статус управляющей компании решением надзора от 22.01.2026. Также заявил, что вся документация была передана по актам, а требования касаются документов, которые изначально отсутствовали у ответчика. Подчеркнул, что суды неправильно распределили бремя доказывания и возложили обязанность по восстановлению несуществующих документов.

Оппонент (ООО «УК «Титан») настаивал, что бывшая управляющая организация обязана передать или восстановить документацию согласно ЖК РФ и Правилам № 416. Утверждал, что отсутствие документов свидетельствует о ненадлежащем управлении домом, а их восстановление — обязанность прежнего управляющего.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что выводы апелляционного суда о наличии у ответчика схем и проектной документации на установку газовых плит не подкреплены достаточными доказательствами. Не исследовано, передавались ли эти документы предыдущим управляющим, имелись ли они у ответчика, и мог ли он их восстановить.

Отмечено, что обязанность по восстановлению документации возникает только при условии их передачи и последующей утраты. Прямого основания для изготовления отсутствующих с нуля документов законодательство не содержит. При этом суды не учли положения ГОСТ Р 58095.4-2021 и Правил № 410, регулирующие содержание эксплуатационной документации.

Кассационный суд указал на необходимость проверить наличие договоров на техническое обслуживание, порядок формирования и хранения истребуемых документов, а также правильное распределение бремени доказывания.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части удовлетворения исковых требований и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Поволжского_округа
ВЗЫСКАНИЕ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ТРЕБУЕТ ДОКАЗАННОСТИ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ АГЕНТА, СПОСОБСТВОВАВШИХ ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ДОГОВОРОМ

Постановление АС Московского округа от 02.06.2026 по делу А40-116789/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Шапошникова Елизавета Александровна обратилась к обществу с ограниченной ответственностью «АГРОКОМИНВЕСТ» с иском о взыскании 45 238 220 руб. 15 коп. задолженности по агентскому вознаграждению и 2 385 872 руб. 70 коп. неустойки.

Стороны заключили агентский договор от 14.06.2022, по которому истец обязался содействовать заключению контракта между ответчиком и ООО «Новороссийский зерновой терминал» на сумму 1 714 077 808 руб. 11 коп. без НДС, а также оказывать консультационные услуги. Вознаграждение составляло 8% от суммы контракта.

Истец указал, что контракт был заключён 10.10.2023, и требовал выплаты оставшейся части вознаграждения после частичного исполнения обязательства. Ответчик перечислил часть средств, но отказался платить остаток, мотивируя это отсутствием отчёта и авансовым характером выплаты.

Суд первой инстанции удовлетворил требования полностью, решение поддержала апелляция.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск в полном объёме. Суд исходил из действительности агентского договора, его фактического исполнения и наличия встречного предоставления. Основывался на статьях 309–310, 421, 431, 1006, 1008 ГК РФ, а также на позиции ВАС РФ из Информационного письма № 69 и Пленума ВС РФ № 7.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он признал недобросовестным довод ответчика о незаключённости договора при наличии фактического исполнения, отклонил аргументы об отсутствии отчёта и о неправомерности заявления встречного иска, указав на последующее одобрение договора платежами.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «АГРОКОМИНВЕСТ»):
— Агент не представил отчёт в срок и в надлежащей форме, как того требует статья 1008 ГК РФ.

— Перечисленная сумма носила авансовый характер, а не являлась исполнением обязательства по агентскому договору.

— Исполнение поручений не доказано: нет подтверждения участия истца в переговорах с ООО «НЗТ», а контракт ЗТКТ не был заключён.

Оппонент (ИП Шапошникова):
— Договор фактически исполнен: контракт с ООО «НЗТ» заключён, что подтверждает достижение цели агентского соглашения.

— Частичное вознаграждение уже выплачено, что свидетельствует о признании обязательства.

— Отчёт был направлен, а задержка не является основанием для отказа в оплате при фактическом результате.

🧭 Позиция кассации

Суды первой и апелляционной инстанций нарушили нормы материального и процессуального права, установив исполнение агентских обязанностей без достаточных доказательств.

Не установлены факты выдачи доверенности, представления отчёта по статье 1008 ГК РФ и содержание действий агента, повлиявших на заключение контракта. Выводы сделаны на предположениях, а не на исследованных доказательствах, что противоречит статье 15 АПК РФ и позиции Пленума ВС РФ № 23.

Не рассмотрены доводы о недобросовестности истца: нарушение срока отчёта (364 дня вместо 5 рабочих), запросы на аванс. Также не привлечено ООО «НЗТ» в качестве третьего лица, хотя это необходимо для проверки факта участия истца в сделке — нарушение статьи 288 АПК РФ.

При новом рассмотрении требуется установить состав участвующих лиц, наличие встречного исполнения и правомерность требований с учётом добросовестности сторон и системного толкования договора.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ПРИ НАЛИЧИИ ДОБРОВОЛЬНОГО УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДО ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА, ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖЕВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗБЫТОЧНЫМ СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ, И НАДЛЕЖАЩИМ ПРАВОВЫМ СРЕДСТВОМ В ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРИЗНАЁТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

Постановление АС Поволжского округа от 02.06.2026 по делу А57-32541/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Крестьянское хозяйство «Соловей» обратилось к ООО «Руссинтеграл-Имущество», ООО «Новая Земля» и ИП Бакриевой А.М. с иском о признании недействительными результатов межевания нескольких земельных участков, расположенных на территории Старохоперского муниципального образования, и исключении из ЕГРН сведений об их границах. Основанием спора стало утверждение истца о том, что спорные участки сформированы с нарушением его прав — в пределах его земельного участка площадью 1 584 000 кв.м (кадастровый номер 64:06:000000:5385), принадлежащего на праве собственности с 1995 года.

Уточнённый иск включал требования по семи участкам, включая образованные в результате раздела: 64:06:120601:503, 64:06:120601:504, 64:06:120601:505 и 64:06:120601:506. Последние четыре участка после раздела перешли в собственность ИП Бакриевой А.М. по договорам купли-продажи.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Саратовской области отказал КХ «Соловей» в удовлетворении исковых требований полностью.

Апелляционный суд: Двенадцатый арбитражный апелляционный суд перешёл к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, привлёк ИП Бакриеву А.М. в качестве соответчика и удовлетворил иск частично. Признал недействительными результаты межевания по всем семи участкам, включая участок 64:06:120601:503, и исключил из ЕГРН сведения о границах четырёх новых участков, включая указанный. Отказ в остальной части исковых требований сохранён.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ИП Бакриева А.М.): указала на неправильное применение норм материального права, поскольку до вынесения решения апелляции была устранена реестровая ошибка — границы участка 64:06:120601:503 были уточнены, пересечение с участком истца ликвидировано, и оснований для признания межевания недействительным не осталось.

Оппонент (КХ «Соловей»): не представлено в тексте акта.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального права, не учтя факт устранения пересечения границ. После 09.10.2025, до вынесения решения, в ЕГРН были внесены сведения об уточнении границ участка 64:06:120601:503, и пересечение с участком истца больше не имело места. Учитывая это, способ защиты в виде признания недействительными результатов межевания был избыточным — нарушенное право восстановлено добровольно. Надлежащим способом защиты в таких случаях является установление границ, а не уничтожение объекта недвижимости. На момент рассмотрения дела спор фактически отсутствовал.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части признания недействительными результатов межевания и исключения сведений о границах участка 64:06:120601:503 и отказал в удовлетворении этих требований, остальную часть постановления оставил без изменения.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Поволжского_округа
РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ СОСОБСТВЕННИКА, НЕ УЧАСТВУЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ

Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.06.2026 по делу А43-8329/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Финансовый управляющий Белодворцева И.Л. обратилась в суд с заявлением о признании незаконными решений Управления Росреестра по Нижегородской области, которыми было приостановлено государственное регистрация перехода права собственности на квартиру, принадлежавшую Попову П.Ю. и Анферовой Ю.Ю. в равных долях.

Регистрация была приостановлена при оформлении сделки купли-продажи всей квартиры после торгов в рамках дела о банкротстве Попова П.Ю., несмотря на то что Анферова Ю.Ю. — второй долевой собственник — не давала согласия на отчуждение своей доли и не участвовала в процедуре банкротства.

Спор возник между интересами кредитора (Банка), реализовавшего заложенное имущество как единый объект, и правами сособственника, чье имущество фактически подлежало отчуждению без его волеизъявления.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила заявление финансового управляющего, признав приостановление регистрации незаконным. Суд исходил из того, что квартира была реализована как единый объект недвижимости в рамках процедуры банкротства, а требования закона о государственной регистрации соблюдены.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Он указал на правомерность реализации залогового имущества целиком и отсутствие препятствий для регистрации перехода права собственности.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Управление Росреестра): приостановление регистрации обосновано, поскольку право собственности Анферовой Ю.Ю. на долю не прекращено, её волеизъявление не получено, а сделка нарушает права третьего лица — сособственника.

Оппоненты (финансовый управляющий, Банк, Федотов В.А.): реализация квартиры как единого объекта в рамках банкротства законна; основания для приостановления отсутствуют, поскольку процедура соответствует требованиям закона о банкротстве и регистрации прав.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, в частности статьи 131, 235 и 237 ГК РФ, не учтя, что право собственности Анферовой Ю.Ю. на долю не прекращено, а её согласие на отчуждение не выражено.

Управление имело основания для приостановления регистрации, поскольку установило нарушение прав третьего лица — сособственника, что прямо предусмотрено пунктом 216 Регламента Росреестра.

Суд округа сослался на позицию Верховного Суда РФ (Обзор № 3 за 2020) и Конституционного Суда РФ (постановление № 23-П от 16.05.2023), указав на необходимость баланса интересов кредиторов и сособственников.

Дело не требует дополнительного выяснения обстоятельств, поэтому новый судебный акт принят в кассационной инстанции.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего, обязав Арбитражный суд Нижегородской области при необходимости осуществить поворот исполнения отменённых актов.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Волго_Вятского_округа
ЗАЧЕТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН СОСТОЯВШИМСЯ БЕЗ ПРОВЕРКИ, НЕ БЫЛИ ЛИ ВСТРЕЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНЫ РАНЕЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Постановление АС Московского округа от 02.06.2026 по делу А40-277433/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Агролига» обратилось в суд с иском к ООО «Агросоюз» о взыскании задолженности в размере 147 012 156,89 рублей.

Требование основано на договорах купли-продажи товара от 11.01.2021 (№ 770006), 30.11.2023 (№ 771031) и договоре от 10.01.2023 (№ S60001). Стороны заключили Акт взаимозачета № 16 от 30.06.2024, согласно которому часть обязательств была погашена, а остаток долга ООО «Агросоюз» составил указанную сумму.

Истец утверждал, что ответчик не исполнил обязательства по взаимозачету. Ответчик возражал, заявив о наличии встречных требований, превышающих сумму иска, и произвел зачет.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, приняв доводы ответчика о правомерности зачета.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении иска полностью. Суд признал законными договоры и приложения к ним, включая дополнительное соглашение от 31.12.2023, подтвердил их подлинность на основании судебной экспертизы. Установил наличие встречного требования ООО «Агросоюз» в размере 164 636 124,97 рублей и посчитал возможным зачет.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Поддержал выводы о достоверности представленных документов и правомерности зачета, указав на превышение встречного требования суммы иска.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы — ООО «Агролига»:
— Суды нарушили нормы материального и процессуального права, допустив неправильную оценку доказательств.

— Встречные требования уже были зачтены ранее — это подтверждается актом сверки от 23.07.2024 и актом взаимозачета от 30.06.2024.

— Нет доказательств хранения товара ответчика на складах истца, на которые ссылался ответчик.

Оппонент — ООО «Агросоюз»:
— Представленные документы прошли экспертизу, подтвердившую их подлинность и давность.

— Встречные требования обоснованы и документально подтверждены, включая цессии, поставки и премиальные обязательства.

— Условия для зачета соблюдены, поскольку встречное требование превышает сумму иска.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил нарушение норм материального права и недостаточную проверку фактических обстоятельств.
Нижестоящие суды не исследовали доводы истца о том, что встречные требования уже были зачтены по актам от 30.06.2024 и 23.07.2024. Также не проверены утверждения об отсутствии доказательств хранения товара ответчика на складах истца.
Выводы о зачете сделаны без полной оценки всех доказательств и взаимосвязей между ними, что противоречит статьям 71, 287 АПК РФ.
Дело требует нового рассмотрения с исследованием всех обстоятельств и доказательств в их совокупности.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ПЛОМБ, УСТАНОВЛЕННЫХ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕЗЮМИРУЕТ БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Постановление АС Центрального округа от 02.06.2026 по делу А14-18011/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ПАО «Россети Центр» обратилось к ПАО «ТНС Энерго Воронеж» с иском о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии за июль 2024 в размере 518 299,30 руб. и пени на сумму 29 543,06 руб.

ПАО «ТНС Энерго Воронеж» подало встречный иск о взыскании с истца задолженности за компенсацию потерь электроэнергии в сумме 2 013 383,33 руб. и пени — 279 705,41 руб.

Спор возник из-за безучетного потребления электроэнергии у двух потребителей: ТСН СНТ «Березка» и Паршина Н.А., выявленного при проверках в июле 2024 года.

К делу привлечены третьи лица — ТСН СНТ «Березка» и Паршин Н.А., однако они не участвовали в разбирательстве.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении первоначального иска и частично удовлетворила встречный иск — взыскала с ПАО «Россети Центр» задолженность в размере 2 013 383,33 руб. и пени — 170 312,43 руб. с продолжением начисления с 14.11.2024.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами о неправомерности доначислений со стороны сетевой организации из-за нарушений порядка проведения проверок и составления актов.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ПАО «Россети Центр») указал, что повреждение пломб на трансформаторах тока само по себе является основанием для квалификации действий как безучетного потребления по абз.15 п.2 Основных положений №442, а факт наличия контрольных пломб и их нарушения презюмирует несанкционированный доступ к системе учета.

Оппонент (ПАО «ТНС Энерго Воронеж») настаивал, что отсутствуют прямые доказательства вмешательства потребителя в работу прибора учета, а также нарушения порядка проверки, поэтому доначисление неправомерно.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды проигнорировали норму абз.15 п.2 Основных положений №442, согласно которой нарушение целостности контрольных пломб на измерительных трансформаторах презюмирует безучетное потребление, если такие пломбы установлены сетевой организацией и находятся в границах земельного участка потребителя.

Кассация указала, что наличие поврежденных знаков визуального контроля, установленных самой сетевой организацией, достаточны для презумпции несанкционированного доступа, а требование прямых доказательств вмешательства противоречит правилам.

Также суд отметил, что нижестоящие инстанции не учли преюдициальность решения по делу №А14-15250/2024, где уже было установлено безучетное потребление у ТСН «Березка», и не провели всестороннюю оценку расчетов объема энергопотребления.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции в части отказа в удовлетворении первоначального иска на сумму 448 168,18 руб. с пенями и удовлетворения встречного иска в этой части, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа
ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С ПОСТАВЩИКА ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР ТРЕБУЕТ УЧЕТА ВОЗВРАТА ТОВАРА И СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ВСТРЕЧНЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ

Постановление АС Московского округа от 02.06.2026 по делу А41-114972/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Кичулкин В.В. в лице финансового управляющего Ефимова М.А. (истец) обратился к ООО «Фанпорт» (ответчик) с иском о взыскании убытков в размере 1 473 435 руб.

Требования основаны на договоре поставки от 05.03.2014 № ОРП 05/03/14, по которому ООО «Фанпорт» поставило межкомнатные и входные двери, переданные истцом Пермякову И.Ю. по договору купли-продажи от 02.02.2022.

Суд общей юрисдикции расторг этот договор из-за некачественных дверных полотен и взыскал с Кичулкина в пользу Пермякова 1 473 435 руб., что истец считает убытками, подлежащими возмещению ответчиком.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск частично. Суд установил поставку некачественного товара, но признал, что расходы истца связаны не с нарушением договора поставки, а с его обязанностями как продавца потребителю. Убытки взысканы в части, признанной разумной.

Апелляционный суд: Десятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Поддержал выводы первой инстанции о частичном характере ответственности ответчика, указав на отсутствие прямой причинно-следственной связи между нарушением по договору поставки и всем объемом понесённых истцом расходов.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «Фанпорт»):
— Требования истца подлежат отказу, поскольку они вытекают из обязательств перед потребителем, а не из договора поставки.

— Нарушена эквивалентность встречных предоставлений: истец сохранил товар, но получил возврат средств.

— Не учтена возможная вина самого истца, так как замеры дверных проёмов проводили его сотрудники.

Оппонент (Кичулкин В.В. через представителя):
— Ответчик поставил товар, не соответствующий условиям договора, что подтверждено судебным актом суда общей юрисдикции.

— Все расходы истца находятся в прямой причинной связи с поставкой некачественного товара.

— Обязанность по уменьшению убытков была исполнена, поскольку истец оспаривал требования потребителя в суде.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил ошибки в применении материального права: нижестоящие суды не проверили степень вины обеих сторон, включая действия истца при замерах, что могло повлиять на размер убытков по статье 404 ГК РФ.

Не исследован вопрос о возврате товара после расторжения договора купли-продажи с потребителем, хотя по правовой позиции Верховного Суда возврат денег требует одновременного рассмотрения вопроса о возврате имущества.

Учитывая банкротство истца, суд не установил, включен ли товар в конкурсную массу и может ли быть возвращён, что делает невозможным полное возмещение стоимости без нарушения принципа эквивалентности.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов в части удовлетворения требований и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
СПИСАНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 783 ТРЕБУЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДА НАРУШЕНИЯ, БАЗЫ НАЧИСЛЕНИЯ САНКЦИЙ И СООТНОШЕНИЯ ИХ РАЗМЕРА СО СТОИМОСТЬЮ НАРУШЕННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.06.2026 по делу А43-27419/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области обратилось к ООО «Форпост-МЕД» с иском о взыскании 88 137 рублей 62 копеек санкций по государственному контракту от 27.12.2022 № 02320000001220003960001 на поставку специальных средств для инвалидов.

Сумма санкций включает пеню за просрочку поставки (37,63 руб.), штраф по пункту 10.4 контракта (83 099,99 руб.) и штрафы по пункту 10.5 (5 000 руб.).

Контракт был расторгнут соглашением сторон от 09.08.2023 № 857/18-01-08/695, в котором указано, что обязательства исполнены в части на 1 437 938,98 руб., а в оставшейся части — прекращены, и претензий стороны не имеют.

Истец начислил санкции до расторжения контракта и направил требование об их уплате, которое ответчик проигнорировал, что послужило основанием для иска.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска. Суд сослался на Постановление № 783, указав, что сумма неустойки не превышает 5% от цены контракта и подлежит списанию. Также суд отметил, что истец не доказал, в чем конкретно выражалось нарушение по пунктам 10.4 и 10.5.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о наличии оснований для списания неустойки и недоказанности нарушений.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы: суды неправильно применили нормы материального права, поскольку не установили, за какие именно нарушения начислены санкции. Размер штрафа по пункту 10.4 превышает 5% от цены этапа контракта, следовательно, оснований для списания неустойки нет.

Оппонент: считает, что спор разрешён правильно, поскольку соглашение о расторжении контракта исключает наличие претензий, а сумма санкций не превышает 5% от цены контракта, что даёт право заказчику на списание.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не установив юридически значимые обстоятельства: размер нарушенных обязательств, стоимостное выражение каждого нарушения, правомерность начисления санкций и от какой суммы исчислялись 5%.

Суд кассации указал, что исследование этих фактов необходимо для применения Постановления № 783 и оценки обоснованности требования. Отказ в иске без выяснения этих данных противоречит принципам всестороннего и полного рассмотрения дела.

Установление фактических обстоятельств невозможно в кассации, поэтому требуется новое рассмотрение.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Волго_Вятского_округа
СРОК ДОБРОВОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С МОМЕНТА ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДОЛЖНИКОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Постановление АС Северо-Западного округа от 02.06.2026 по делу А56-39543/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Акционерное общество «Газстройпром» обратилось в арбитражный суд с заявлением об освобождении от взыскания исполнительского сбора либо об уменьшении его размера, наложенного по постановлению судебного пристава от 18.04.2025 № 78012/25/523978.

Исполнительное производство было возбуждено 08.04.2025 в связи с задолженностью перед ООО «ДР ТРАНС» в размере 14 965 226 руб. 82 коп., срок добровольного исполнения — пять дней с момента получения постановления.

Общество заявило, что погасило долг 16.04.2025, считая, что постановление о возбуждении производства было получено 09.04.2025 через личный кабинет на портале госуслуг.

Суды первой и апелляционной инстанций признали, что оплата произведена с нарушением срока, и лишь частично уменьшили размер исполнительского сбора до 785 674 руб. 41 коп.

---

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в освобождении от исполнительского сбора, но снизила его размер на одну четверть — до 785 674 руб. 41 коп., мотивировав это учетом обстоятельств дела, несмотря на то что не исследовала довод о дате получения постановления.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, признав, что постановление о возбуждении производства получено 08.04.2025, следовательно, срок добровольного исполнения истек 15.04.2025, а оплата 16.04.2025 произведена с просрочкой.

---

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (АО «Газстройпром») указал, что исполнил требования исполнительного документа в пределах срока добровольного исполнения, поскольку постановление было получено 09.04.2025 через личный кабинет на портале госуслуг, а оплата выполнена 16.04.2025.

Также заявитель настаивал, что отсутствует вина в неисполнении, поскольку уведомление получено с задержкой, и представлено доказательство — скриншот из личного кабинета на портале госуслуг.

Оппонент (представители системы ФССП) не представили пояснений; в тексте акта их позиция не раскрыта — указано, что от Управления и судебного пристава пояснений не поступило.

---

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд установил, что нижестоящие суды не исследовали существенное обстоятельство — дату фактического получения Обществом постановления о возбуждении исполнительного производства: 08.04.2025 или 09.04.2025.

Апелляционный суд ошибочно отверг скриншот из личного кабинета на портале госуслуг как недостоверное доказательство, не объяснив, почему указание в жалобе о получении 08.04.2025 признано достоверным.

Это противоречит статье 71 АПК РФ о всесторонней и объективной оценке доказательств. Также нарушена статья 15 АПК РФ — судебные акты не являются мотивированными.

Ссылка на пункт 52 Обзора ВС РФ № 2 (2019): освобождение от сбора возможно при отсутствии вины, связанной с ненадлежащим извещением.

---

📌 Итог

Отменить решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.07.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.01.2026, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРАБОТАНО УЧРЕЖДЕНИЕМ, ЕСЛИ ПОЛНОМОЧИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИНАДЛЕЖАТ ОРГАНУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.06.2026 по делу А03-4124/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Управление образования Администрации Каменского района Алтайского края обратилось в суд с требованием признать незаконными акт и представление Контрольно-счетной палаты Каменского района, вынесенные по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности управления за 2023 год и первое полугодие 2024 года.

Счетная палата выявила нарушения в бухгалтерском учете, использовании бюджетных средств, закупках, а также указала на отсутствие коллективного договора и положения об оплате труда. Управление оспорило законность этих требований, утверждая, что контрольный орган превысил свои полномочия.

Дело было передано из городского суда в арбитражный по подсудности. Спор касается правомерности предписаний контрольного органа в части трудовых и кадровых документов.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Алтайского края отказал в удовлетворении заявления полностью. Суд признал акт и представление счетной палаты законными, обоснованными и соответствующими процедурам внешнего муниципального финансового контроля.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он подтвердил, что проверка проведена в соответствии с планом, с соблюдением сроков и порядка уведомления, а выявленные нарушения подтверждены материалами дела.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы: Управление образования настаивало, что спор должен рассматриваться по нормам КАС РФ, а не АПК РФ. Также оно указывало, что счетная палата нарушила процедуру проверки и не имела полномочий требовать разработку коллективного договора и положения об оплате труда.

Оппонент: Контрольно-счетная палата утверждала, что действовала в рамках своих полномочий, предусмотренных БК РФ и Законом № 6-ФЗ. Проверка проведена по плану, с соблюдением всех процессуальных требований, а предписания основаны на реальных нарушениях.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что счетная палата превысила свои полномочия, возложив на управление обязанность разработать коллективный договор и положение об оплате труда. Эти вопросы относятся к компетенции работодателя — администрации района, а не подведомственного ей управления. Трудовое законодательство не делает обязательным наличие коллективного договора, а система оплаты труда устанавливается нормативными актами органов местного самоуправления.

Кассация учла положения ТК РФ, БК РФ и устава муниципального образования, согласно которым управление не является самостоятельным органом местного самоуправления и не вправе самостоятельно утверждать локальные нормативные акты по оплате труда.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции изменил судебные акты, признав недействительными акт и представление в части требований о разработке коллективного договора и положения об оплате труда, остальную часть требований оставил без удовлетворения.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Западно_Сибирского_округа
ФОРМАЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НЕ МОГУТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПРИ ОЧЕВИДНОСТИ ПРЕДМЕТА И ОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

Постановление АС Московского округа от 02.06.2026 по делу А40-83518/2026
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Яловый Святослав Юрьевич обратился к Осипяну Владимиру Самвеловичу с заявлением о взыскании 10 500 000 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке ЦБ РФ. Требование основано на неисполнении определения от 16.02.2023 по делу о банкротстве № А40-159684/2020, в рамках которого ранее были взысканы средства с Осипяна.

Заявление было подано в Арбитражный суд города Москвы как отдельное исковое производство, хотя напрямую связано с делом о банкротстве должника — Осипяна Самвела Владимировича. Суд первой инстанции вернул заявление, апелляция это решение оставила без изменения.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция вернула заявление Ялового С.Ю., указав, что требование о взыскании процентов должно быть предъявлено в рамках дела о банкротстве Осипяна С.В., а не в порядке общеискового производства. Суд сослался на статьи 5, 126 Закона о банкротстве и п. 29.1 постановления Пленума ВАС № 63.

Апелляционный суд оставил определение без изменения, разделяя выводы первой инстанции: заявление не может быть рассмотрено вне процедуры банкротства, поскольку связано с исполнением судебного акта, вынесенного в рамках этой процедуры.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Яловый С.Ю.) утверждал, что его заявление фактически относится к делу о банкротстве, поскольку прямо ссылается на него и направлено на реализацию уже установленного обязательства. Формальная ошибка при подаче через систему «Мой арбитр» не должна препятствовать доступу к правосудию.

Оппонент (Осипян В.С.) не представил возражений; в кассационной инстанции стороны не участвовали, извещение о заседании было надлежащим образом отправлено.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд установил, что возвращение заявления по формальным основаниям нарушает право на судебную защиту, предусмотренное статьёй 46 Конституции РФ. Поскольку заявление явно связано с конкретным делом о банкротстве и содержит все необходимые реквизиты, его следовало принять и направить в соответствующее производство.

Ошибка при подаче электронного документа, не затрудняющая понимание сути требований, не является основанием для возврата. Суды неправильно применили нормы Закона о банкротстве, игнорируя реальную связь заявления с делом № А40-159684/2020.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, направив заявление в Арбитражный суд города Москвы для рассмотрения в рамках дела о банкротстве № А40-159684/2020.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ПРИ ВЗЫСКАНИИ ПРОЦЕНТОВ ПО СТАТЬЕ 395 ГК РФ ПОСЛЕ ЗАЧЕТА СУД ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ МОМЕНТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРОВЕРИТЬ РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ С УЧЕТОМ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ

Постановление АС Северо-Западного округа от 02.06.2026 по делу А21-17195/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Миронов В.В. обратился к индивидуальному предпринимателю Сухомлину С.А. с иском о взыскании 3 054 616 руб. 63 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ, начисленных на сумму неосновательного обогащения.

Требования основаны на ранее взысканной судом задолженности в размере 20 574 819 руб., а также на признании Сухомлиным суммы 4 656 513 руб. 17 коп. как неосновательного обогащения в уведомлении об одностороннем зачёте от 08.12.2022.

Сухомлин С.А. подал встречный иск о взыскании 881 668 руб. 62 коп. процентов на сумму своего неосновательного обогащения 13 076 352 руб. 74 коп. за период с 11.04.2023 по 04.12.2023.

Спор возник после того, как в рамках другого дела (№ А21-10437/2022) судом был произведён зачёт встречных требований, в результате которого Сухомлин остался должен Миронову 4 887 583 руб. 31 коп.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция частично удовлетворила иск Миронова В.В., взыскав с Сухомлина С.А. 2 472 717 руб. 12 коп. процентов. В остальной части иска отказано. По встречному иску взыскано 881 668 руб. 62 коп. процентов и 49 083 руб. госпошлины. После зачёта окончательная сумма к взысканию составила 1 541 965 руб. 50 коп.

Апелляционный суд изменил решение: увеличил сумму в пользу Миронова до 3 054 616 руб. 63 коп. и взыскал дополнительно 30 000 руб. госпошлины по апелляции. После зачёта общая сумма к взысканию составила 2 172 948 руб. 01 коп. Остальные положения оставлены без изменения.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы Сухомлин С.А. указал, что суды неправильно применили нормы об исковой давности, поскольку требования о процентах за период более трёх лет до подачи иска подлежат пропуску. Также отметил, что в уведомлении о зачёте от 08.12.2022 не было признания долга по процентам. Требует отменить акты в части иска Миронова.

Оппонент Миронов В.В. просит оставить судебные акты без изменения, соглашается с выводами апелляции, считает расчёты обоснованными и требования — своевременными.

🧭 Позиция кассации

Суд округа установил существенные ошибки: нижестоящие суды не исследовали момент прекращения обязательства зачётом, хотя согласно пункту 15 постановления Пленума ВС № 6 от 11.06.2020 обязательства прекращаются с момента наступления срока исполнения последнего из требований, а не с даты получения уведомления о зачёте.

Не учтено, что течение срока исковой давности по процентам исчисляется отдельно по каждому дню просрочки, и истечение срока по основному долгу не влечёт истечения по дополнительным требованиям, если они заявлены вовремя (пункт 25 постановления Пленума ВС № 43).

Суды не проверили расчёты на соответствие мораторию по постановлению № 497 от 28.03.2022 (с 01.04.2022 по 01.10.2022). Апелляция также ошибочно взыскала 30 000 руб. госпошлины вместо 10 000 руб., установленных для ИП по статье 333.21 НК РФ.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа
СДЕЛКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЯЮЩАЯ ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА И УЧРЕДИТЕЛЯ, ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ НА НИЧТОЖНОСТЬ КАК ПОСЯГАЮЩАЯ НА ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Постановление АС Московского округа от 02.06.2026 по делу А40-8922/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ГБОУ «ЦОИС „Москва-98“ Москомспорта» обратилось в суд с иском к РОО «ФСО „НААС“» о признании недействительным дополнительного соглашения от 25.04.2023 № 1 к договору аренды от 22.09.2022 № ГУ-А-07903/22.

Соглашение изменило порядок расчета переменной части арендной платы: вместо оплаты по приборам учета коммунальных услуг установлен расчет пропорционально площади арендованных помещений, что привело к снижению расходов арендатора на 500–700 тыс. руб. ежемесячно за счет арендодателя.

Истец указал, что сделка заключена без согласия собственника имущества — Департамента городского имущества Москвы — и учредителя — Департамента спорта города Москвы, что нарушает требования закона.

Дело прошло первую инстанцию и апелляцию, где в иске было отказано. Стороны обжаловали в кассации.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, установив, что оспариваемое дополнительное соглашение является оспоримой, а не ничтожной сделкой, поскольку нарушение произошло не явно выраженного запрета, а требований, влекущих оспоримость по статье 173.1 ГК РФ.

Суд также признал пропущенным годичный срок исковой давности по требованию об оспоримой сделке, который истек 25.04.2024, тогда как иск подан 21.01.2025.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, полностью согласившись с выводами первой инстанции о правовой квалификации сделки и пропуске срока исковой давности.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ГБОУ «ЦОИС „Москва-98“ Москомспорта»): оспариваемое соглашение является ничтожным, поскольку заключено без согласия собственника и учредителя в нарушение статей 168, 298 ГК РФ и пункта 10 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ; сделка посягает на публичные интересы и влечет злоупотребление правом.

Также указано, что изменение условий аренды фактически финансирует деятельность арендатора за счет бюджетных средств, что противоречит статье 10 ГК РФ.

Оппонент (РОО «ФСО „НААС“»): отзывает доводы кассационной жалобы, но в тексте акта его аргументы не раскрыты подробно; позиция сводится к поддержке выводов нижестоящих судов о квалификации сделки как оспоримой и пропуске срока исковой давности.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды ошибочно квалифицировали сделку как оспоримую, не рассмотрев возможность ее ничтожности по статье 168 ГК РФ, если она посягает на публичные интересы или нарушает явный запрет закона.

Суд кассации указал, что при наличии признаков злоупотребления правом и финансирования одной некоммерческой организации за счет другой через бюджетные средства может иметь место посягательство на публичные интересы.

Также отмечено, что если сделка будет признана ничтожной, применяется трехлетний срок исковой давности по статье 181 ГК РФ, который на момент подачи иска (21.01.2025) не истек.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ВОЗВРАТ НЕОСНОВАТЕЛЬНО ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО СТАТЬЕ 395 ГК РФ ЗА ПЕРИОД ИХ НЕПРАВОМЕРНОГО УДЕРЖАНИЯ

Постановление АС Московского округа от 02.06.2026 по делу А40-122378/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» обратилось к ООО «Флюид-Лайн» с иском о взыскании задолженности в размере 34 656 рублей, перечисленных по платежному поручению № 5227 от 01.06.2022, а также процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ — на сумму 57 253,43 рубля по состоянию на 04.07.2025.

Стороны находились в правоотношениях по договорам разовой поставки товара: истец оплатил два счета — от 18.05.2022 (77 802 руб.) и от 23.05.2022 (74 214 руб.), но поставка выполнена лишь частично — на 10 656 руб., после чего ответчик вернул 106 704 руб. 29.05.2025.

Истец уточнил требования, исключив из суммы долга возвращённые средства, и настаивал на взыскании процентов за период удержания денежных средств до их возврата.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении всех требований. Суд установил, что обязательство по поставке товара на сумму 34 656 руб. исполнено, а сумма 106 704 руб. возвращена, поэтому оснований для взыскания долга или процентов нет. Выводы основаны на товарной накладной № 5874 от 08.06.2022, транспортных документах перевозчика «Мэйджор Экспресс», счетах-фактурах и учетных данных.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о надлежащем исполнении обязательства по поставке на спорную сумму и признании достаточности доказательств, представленных ответчиком.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (АО «ЦКБМ») указал, что суды неправильно отказали во взыскании процентов по статье 395 ГК РФ за период удержания денежных средств до их возврата 29.05.2025, несмотря на признание факта неосновательного обогащения.

Оппонент (ООО «Флюид-Лайн») возражал против удовлетворения жалобы, настаивая, что обязательства исполнены, а проценты не подлежат начислению, поскольку поставка была осуществлена, а возврат средств произведён добровольно.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов о прекращении обязательства по поставке на сумму 34 656 руб. исполнением, однако признал ошибкой отказ во взыскании процентов по статье 395 ГК РФ на сумму 106 704 руб., удержанных ответчиком до 29.05.2025.

Суд указал, что при неосновательном обогащении проценты подлежат начислению с момента, когда ответчик должен был узнать о его необоснованности — через 7 дней после получения средств или возврата товара, согласно статье 314 ГК РФ. Период действия моратория по Постановлению № 497 не исключается из расчёта.

Кассационная коллегия рассчитала сумму процентов — 42 469,06 руб. — и сочла возможным принять новый судебный акт без направления дела на новое рассмотрение.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции изменил решение первой инстанции и постановление апелляционного суда, частично удовлетворил требования и принял новый судебный акт: взыскал с ООО «Флюид-Лайн» в пользу АО «ЦКБМ» 42 469,06 руб. процентов, 11 249,45 руб. госпошлины по первой инстанции и 36 968 руб. — по апелляционной и кассационной жалобам.


ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа