ПРИЗНАНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОТВЕТЧИКОМ ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ, ЕСЛИ СУД НЕ ИССЛЕДОВАЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДА НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ И НЕ ПРИВЛЕК К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ УПРАВЛЯЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-297905/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-297905/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» обратилось к Министерству обороны Российской Федерации с иском о взыскании 149 629 руб. 23 коп. задолженности за теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых помещений за период с 01.04.2021 по 17.03.2022, а также неустойки в размере 90 829 руб. 31 коп. за период с 01.06.2021 по 31.07.2024.
Спор возник в связи с отсутствием письменного договора между сторонами, при фактической поставке ресурсов в помещения, находящиеся в собственности Российской Федерации. Истец указывал на переход собственников помещений на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.
Третьим лицом привлечено ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» Минобороны России.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, установив, что Минобороны России является ненадлежащим ответчиком, поскольку в спорный период исполнителем коммунальных услуг выступала управляющая организация ООО «УК Тимашевск». Суд отметил, что обязанность по оплате ресурсов лежит на управляющей компании, если не доказан переход на прямые договоры.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о ненадлежащем ответчике и отсутствии доказательств заключения прямых договоров между собственниками и АО «АТЭК».
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы: суды не учли доводы о наличии прямых договоров, подтвержденные решением общего собрания от 28.10.2022; истец выставлял квитанции и ранее взыскивал задолженность с Минобороны по аналогичным помещениям; требовал привлечь управляющую компанию к участию в деле.
Оппонент: суды правильно установили, что Минобороны не является плательщиком, так как исполнителем услуг была управляющая организация; переход на прямые договоры не подтвержден надлежаще; процессуальные нормы соблюдены.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм процессуального и материального права, не исследовав фактические обстоятельства перехода на прямые договоры, включая наличие решения общего собрания, выставление счетов и оплату. Суды не оценили представленные доказательства и не привлекли управляющую компанию, чьи правовые интересы затронуты. Выводы сделаны при неполном установлении обстоятельств, имеющих значение для дела.
Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении необходимо проверить факт заключения прямых договоров, определить круг обязанностей управляющей организации и дать оценку всем доказательствам.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ШИН ПО ТН ВЭД ЕАЭС КРИТЕРИЙ «ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ» НЕ ПОДМЕНЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ «ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ». ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ, ЧТО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОВАРА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕГО ОБЪЕКТИВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ВКЛЮЧАЯ СКОРОСТНОЙ ИНДЕКС
Постановление АС Уральского округа от 25.05.2026 по делу А60-32933/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 25.05.2026 по делу А60-32933/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «ЕРТ-Групп» обратилось к Екатеринбургской таможне с заявлением о признании недействительными решений о классификации ввезённых из Китая шин по коду ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0 (таможенная пошлина 10%) вместо заявленного декларантом кода 4011 80 000 0 (пошлина 5%).
Шины были ввезены в 2022–2023 годах по договору поставки с компанией Techking Tires Limited и предназначались для строительной и карьерной техники, используемой вне дорожной сети. Общество указало в декларациях назначение товара и привело технические характеристики, включая маркировку OTR (Off The Road).
Таможня провела камеральную проверку и переквалифицировала товар на основании выводов экспертизы, что повлекло увеличение таможенных платежей. Спор возник на уровне субпозиций одной товарной позиции 4011 — вопрос заключался в том, для какого вида транспортных средств предназначены шины.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования общества «ЕРТ-Групп». Суд посчитал, что таможенный орган не доказал ошибку декларанта при выборе кода ТН ВЭД ЕАЭС. Решения таможни признаны недействительными, с таможни взыскано 300 000 руб. судебных расходов.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении требований. Он принял сторону таможни, указав, что спорные шины могут использоваться на грузовых автомобилях, а не исключительно на спецтехнике, и потому подлежат классификации по коду 4011 20 900 0. Основание — возможность использования на транспортных средствах для перевозки грузов, включая наличие маркировки Е-3 и Е-4.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «ЕРТ-Групп») утверждает, что апелляционный суд заменил критерий «назначение» на «возможность использования», что противоречит Основным правилам интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС и позиции Верховного Суда РФ. Также указывает, что выводы экспертизы распространены на весь товар, хотя относятся лишь к части поставок.
Оппонент (Екатеринбургская таможня) полагает, что классификация должна основываться на возможности применения шин на грузовых ТС, а не только на их фактическом назначении. Ссылается на ГОСТ и экспертное заключение, согласно которым шины подходят для грузовиков, даже если используются в условиях бездорожья.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Апелляционный суд сделал вывод о допустимости использования шин на грузовых ТС, но не проверил, соответствует ли это требованиям безопасности и эксплуатационной документации производителей. При этом максимальная скорость шин — 50 км/ч (индекс В), что ограничивает их применение на ТС с более высокой конструктивной скоростью.
Суд также отметил, что вывод о «возможности использования» не эквивалентен законному основанию для переквалификации: необходимо доказать, что шины могут безопасно применяться на автобусах или грузовиках, движущихся по дорогам общего пользования. Этот вопрос остался неразрешённым, а представленные доказательства не исследованы полно и всесторонне.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ТРЕБОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПОДПИСАННЫХ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ АКТАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ БЕССПОРНЫМ ДЛЯ ВЫДАЧИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА, ЕСЛИ ДОЛЖНИК ПРЕДСТАВИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЧИЯ СПОРА ОБ ОБЪЕМЕ, СТОИМОСТИ ИЛИ ПРАВОМЕРНОСТИ РАСХОДОВ
Постановление АС Уральского округа от 25.05.2026 по делу А50-24286/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 25.05.2026 по делу А50-24286/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Исток» обратилось с заявлением о выдаче судебного приказа к муниципальному бюджетному учреждению «Приоритет» о взыскании 136 489 руб. 76 коп. по муниципальному контракту на содержание и техническое обслуживание водопроводно-канализационных сетей от 01.01.2022 № И-002-2022, а также 55 962 руб. 68 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с 15.04.2023 по 15.10.2025.
Требования основаны на односторонних актах оказанных услуг, подписанных только взыскателем. Должник не подтверждал объем работ и сумму задолженности.
Учреждение «Приоритет» 15.11.2025 реорганизовано путем присоединения к МБУ «Благоустройство». Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского муниципального округа Пермского края, как орган местного самоуправления, уполномоченный от имени учредителя, посчитало свои интересы затронутыми.
Кассационная жалоба подана в порядке статьи 42 АПК РФ, поскольку судебный приказ затрагивает расходные обязательства бюджета муниципального образования.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции выдал судебный приказ от 01.11.2025 о взыскании с МБУ «Приоритет» в пользу АО «Исток» 136 489 руб. 76 коп. основного долга, 55 962 руб. 68 коп. процентов и 8 000 руб. госпошлины. Основанием стало заявление взыскателя с приложением актов оказанных услуг, подписанных только одной стороной.
Апелляционный суд не рассматривал дело, так как обжалование судебного приказа в данном случае осуществлялось напрямую в кассационном порядке по правилам статьи 288.1 АПК РФ.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — Управление ЖКХиБ — указало, что требования не являются бесспорными, поскольку акты оказанных услуг не подписаны должником, а переписка свидетельствует о признании расходов неправомерными. Также подчеркнуто, что требование о процентах требует установления вины, что недопустимо в приказном производстве.
Кроме того, заявитель отметил, что должник — получатель бюджетных средств, лимиты по контракту не утверждены, а потому имеются основания для освобождения от ответственности по статье 401 ГК РФ. Вынесение приказа затрагивает права и обязанности муниципального образования.
Оппонент (АО «Исток») в тексте акта не представлен: возражений относительно жалобы не поступило, их содержание не указано.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что приказ вынесен по требованиям, не соответствующим критерию бесспорности. Акты оказанных услуг, составленные в одностороннем порядке без подписи должника, не могут служить достаточным доказательством задолженности.
Суд первой инстанции не исследовал переписку, из которой следует, что расходы по контракту признаны неправомерными, а лимиты бюджетных ассигнований не выделены. Также нарушен порядок оформления приказа: не указан период, за который образовалась задолженность, и не представлен расчет, как того требует часть 2 статьи 229.3 АПК РФ.
Ссылка на пункты 3–4 постановления Пленума № 62 подтверждает, что при наличии сомнений в достоверности доказательств или в признании требования приказное производство недопустимо.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил судебный приказ и обязал нижестоящий суд прекратить производство по заявлению о выдаче приказа, разъяснив взыскателю право на обращение с иском в порядке искового производства.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ОТКАЗ В ВЫКУПЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ОСНОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕННОГО АКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВАН НА УТРАТИВШИХ СИЛУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНАХ, ЕСЛИ НА МОМЕНТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ УЧАСТОК ИЗ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.05.2026 по делу А56-120309/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.05.2026 по делу А56-120309/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Гинзбург И.И. обратился в арбитражный суд с требованием признать незаконным отказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) в предоставлении земельного участка площадью 6 160 кв.м по Хасанской ул. в собственность и понудить заключить договор купли-продажи.
Участок предоставлен ИП по договору аренды с 2012 года для размещения теннисного корта, вид разрешенного использования — «для размещения объектов физической культуры и спорта». В сентябре 2024 года ИП подал заявление о выкупе участка без торгов на основании подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства РФ № 629 от 09.04.2022, действовавшего в 2022–2024 годах.
КИО отказал в выкупе, сославшись на то, что участок находится в границах планируемого размещения линейного объекта регионального значения — Широтной скоростной магистрали — и в красных линиях территории общего пользования.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении требований полностью. Суд исходил из того, что участок входит в территорию, предназначенную для размещения объекта регионального значения, и его выкуп противоречит положениям статьи 39.16 ЗК РФ.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что наличие в градостроительной документации планируемого размещения Широтной магистрали препятствует приватизации участка, даже если он фактически используется под теннисный корт.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы: ИП Гинзбург указал, что участок не входит в границы планируемого размещения Широтной магистрали по актуальной документации (ППТ 2022 года), а также представил заключение кадастрового инженера, подтверждающее это. Также он отметил, что использование участка под спорт относится к категории «отдых (рекреация)», что позволяет выкуп по постановлению № 629. Кроме того, КИО рассмотрел заявление с нарушением срока — после истечения 14 дней.
Оппонент: КИО и КРТИ настаивали, что участок расположен в функциональной зоне ТИ и в красных линиях, установленных ранее, и предназначен для транспортной инфраструктуры. Они считают, что изменение зонирования и наличие ППТ 2022 года не отменяют ограничений, а выкуп невозможен по нормам статьи 39.16 ЗК РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не исследовав представленные доказательства, включая заключение кадастрового инженера и распоряжение КИО о разделении участка. Не была дана оценка доводам о том, что участок не входит в границы Широтной магистрали по ППТ 2022 года, и не учтено, что до изменения Генплана участок находился в зоне рекреации. Также КИО нарушил срок рассмотрения заявления — 14 дней по постановлению № 629. Применение правовых норм, действовавших на момент подачи заявления, обязательно.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ПЛАТУ ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩАЕТСЯ У ПРЕДЫДУЩЕЙ КОМПАНИИ С МОМЕНТА УТРАТЫ ЕЮ СВОЕГО СТАТУСА
Постановление АС Дальневосточного округа от 25.05.2026 по делу А73-22489/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
Постановление АС Дальневосточного округа от 25.05.2026 по делу А73-22489/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Комплекс» обратилось к ФГКУ «Дальневосточное ТУИО» Минобороны России и ФГАУ «Росжилкомплекс», а при недостаточности — к Минобороны России, с требованием о взыскании задолженности за содержание общего имущества, текущий ремонт и коммунальные услуги на общедомовые нужды (холодное водоснабжение, электроэнергия) в многоквартирных домах в г. Комсомольске-на-Амуре за период с 08.10.2021 по 30.06.2024.
Общество действовало как временная управляющая организация на основании постановлений администрации города. Спор касается двух групп объектов: одни находятся под управлением только истца, другие — переданы новым управляющим после расторжения договора 17.09.2024.
Сумма иска составляла 5 238 999 руб. 55 коп., включая основной долг и неустойку.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: с ФГКУ «Дальневосточное ТУИО» Минобороны России и Минобороны России взыскано 1 406 350 руб. 78 коп., с ФГАУ «Росжилкомплекс» и Минобороны России — 4 082 341 руб. 45 коп.
Апелляционный суд изменил решение: принял отказ истца от части требований, прекратил производство в этих частях, уменьшил суммы взыскания до 1 453 484 руб. 65 коп. с первого ответчика и 3 179 050 руб. 96 коп. со второго, включая расходы по госпошлине.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ФГКУ «Дальневосточное ТУИО» и Минобороны России): учреждение не является стороной договора управления и не обязано оплачивать услуги; отсутствует финансирование со стороны собственника; требования к Минобороны России как субсидиарному должнику необоснованны.
Оппонент (ООО «Комплекс»): право на взыскание следует из статуса временной управляющей организации; ответчики — собственники помещений, обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества; претензия была направлена, но оставлена без ответа.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не разграничив право истца на взыскание платы за содержание и за текущий ремонт. Плата за текущий ремонт носит целевой характер и может быть взыскана только действующей управляющей организацией; после утраты статуса истец утратил такое право в отношении домов, переданных другим управляющим. Также не проверен расчет коммунальных услуг на соответствие Правилам № 491 и ЖК РФ. Суды не исследовали доказательства, необходимые для обоснования размера требований.
Направления для нового рассмотрения: оценить правомерность взыскания платы за текущий ремонт с учетом смены управляющей организации; проверить расчет исходя из тарифов и формул Правил № 491; предложить истцу представить детализированный расчет; выяснить порядок распределения платы между содержанием и ремонтом.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Хабаровского края от 02.09.2025 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2026 в части удовлетворенных требований и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПО ДОГОВОРУ С ТВЕРДОЙ ЦЕНОЙ, У КОТОРОГО ПОСЛЕ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВОЗНИКЛА ОБЯЗАННОСТЬ ПО УПЛАТЕ НДС, ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕНЫ НА ПОЛОВИНУ СУММЫ НАЛОГА, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ ВЫЧЕТ, А ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ВЛЕЧЕТ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.05.2026 по делу А19-15415/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.05.2026 по делу А19-15415/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО ОА «Бульдог» обратилось к ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с иском о взыскании 789 836 рублей 46 копеек и об обязании заключить дополнительное соглашение к договору от 02.07.2024 № 186/2024/У об увеличении стоимости услуг на 5 % НДС.
Стороны заключили договор возмездного оказания услуг по охране объектов энергетической компании, цена по которому установлена твердой — 60 000 000 рублей без НДС. Истец ссылался на изменения в налоговом законодательстве (Федеральный закон № 176-ФЗ), вступившие в силу с 01.01.2025, в связи с которыми он обязан уплачивать НДС по ставке 5 %.
Спор рассмотрен в порядке упрощенного производства. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении иска полностью. Суд исходил из того, что цена договора является твердой, а изменение налогового законодательства не образует оснований для ее пересмотра, особенно при заключении договора по Закону № 223-ФЗ.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что стороны добровольно заключили договор с фиксированной ценой, включавшей все расходы, в том числе на уплату налогов, и не предусмотрели механизм пересмотра цены при изменении налогового статуса исполнителя.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы: ООО ОА «Бульдог» указало, что суды неправильно применили Постановление Конституционного Суда РФ № 41-П, допустившее пересмотр цены длящегося договора при возникновении у поставщика обязанности по уплате НДС. Также истец отметил, что суды не исследовали вопрос о праве ответчика на налоговый вычет и не учли положения статей 451 ГК РФ и 168 НК РФ во взаимосвязи.
Оппонент: ОГУЭП «Облкоммунэнерго» настаивало на сохранении судебных актов, мотивируя это твердостью цены договора и отсутствием в законе оснований для одностороннего пересмотра условий контракта после его заключения, особенно в рамках закупок по Закону № 223-ФЗ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, в частности проигнорировали правовую позицию Конституционного Суда РФ из Постановления № 41-П. Согласно ей, при возникновении у исполнителя обязанности по уплате НДС после заключения договора и отсутствии у заказчика права на вычет он вправе требовать увеличения цены — на половину суммы налога, если дальнейшее исполнение влечет имущественные потери. Также суды не проверили факт превышения доходов истца порога в 60 млн рублей, при котором возникает обязанность платить НДС, и не установили, имеет ли ответчик право на вычет.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
НАРУШЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОВЛЕКШЕЕ ВОЗВРАТ ЗАКАЗЧИКОМ — БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ — НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, ОСВОБОЖДАЕТ ЗАКАЗЧИКА ОТ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.05.2026 по делу А56-26004/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.05.2026 по делу А56-26004/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Петроинсталл» обратилось к муниципальному автономному учреждению «Межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества» с требованием о взыскании 187 872 руб. 56 коп. неустойки за просрочку оплаты работ по договору строительного подряда от 23.08.2024 № 32413856695, заключённому на выполнение текущего ремонта фасада здания.
Стороны неоднократно продлевали сроки выполнения работ: изначально — 90 дней, затем до 160 дней с даты заключения договора. Работы были сданы в январе 2025 года, а оплата произведена 29.04.2025. Учреждение ссылалось на необходимость возврата неизрасходованной субсидии в бюджет в конце 2024 года из-за переноса сроков исполнения работ на следующий финансовый год.
Иск был подан после отказа в досудебном урегулировании, хотя задолженность по основному долгу была погашена до рассмотрения дела.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении требований о взыскании неустойки, установив, что просрочка оплаты возникла не по вине Учреждения. Суд учёл, что работы были сданы уже в 2025 году, а в 2024 году Учреждение обязано было вернуть неизрасходованную субсидию в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством. Также суд принял во внимание положения договора об освобождении от неустойки при наличии вины подрядчика или действий органов власти.
Апелляционный суд: Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части отказа во взыскании неустойки и взыскал с Учреждения 161 033 руб. 62 коп. неустойки. Суд указал, что в договоре не прописана зависимость оплаты от получения субсидии, и не признал действия органов местного самоуправления обстоятельством, освобождающим от ответственности.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Учреждение):
— Просрочка оплаты вызвана виной подрядчика, который нарушил сроки сдачи работ, что повлекло перенос оплаты на следующий бюджетный год.
— Учреждение обязано было вернуть неизрасходованную субсидию в бюджет в конце 2024 года, что исключало возможность оплаты.
— Договором предусмотрено освобождение от неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, включая действия органов местного самоуправления.
Оппонент (Общество):
— Не представлено. Общество извещено надлежащим образом, но в судебное заседание не явилось, отзыв не направило.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что выводы апелляционного суда противоречат материалам дела и нормам права. Суд первой инстанции правильно учёл, что просрочка оплаты возникла вследствие нарушения сроков выполнения работ со стороны подрядчика, что привело к невозможности оплаты в 2024 году из-за обязательного возврата неизрасходованной субсидии. Это обстоятельство соответствует условиям пункта 7.1 договора, освобождающего заказчика от неустойки при вине подрядчика. Также действия органов местного самоуправления по распределению бюджетных средств относятся к обстоятельствам, указанным в пункте 8.2 договора как равные непреодолимой силе. Апелляционный суд необоснованно проигнорировал эти доводы.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, взыскать с ООО «Петроинсталл» в пользу Учреждения 50 000 руб. государственной пошлины.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ОТКАЗ ВО ВЗЫСКАНИИ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ, МОТИВИРОВАННЫЙ ОТСУТСТВИЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИХ НЕСЕНИЯ, РАЗРЕШАЕТ СПОР ПО СУЩЕСТВУ И ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОВТОРНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ТОЖДЕСТВЕННЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.05.2026 по делу А45-14470/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.05.2026 по делу А45-14470/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖
Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью СК «Вектор» обратилось в суд с иском к ООО «Газэнергостройсибирь» о взыскании 9 793 901 руб. 60 коп. — задолженности за выполненные работы и пени. Царев Николай Сергеевич участвовал в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, но активно противодействовал иску.
После завершения рассмотрения основного спора по существу (решение отменено апелляцией, новый акт — об отказе в иске) Царев подал заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 679 500 руб., одновременно просив заменить себя правопреемником — Калугиным Р.А. — на основании уступки требования.
Заявление было частично удовлетворено: Царев признан правопреемником, и с ООО СК «Вектор» в пользу Калугина взыскано 316 653 руб. судебных расходов.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление Царева Н.С. частично: признала процессуальное правопреемство и взыскала с ООО СК «Вектор» 316 653 руб. судебных расходов. Отказала в остальной части, мотивировав разумностью и соразмерностью суммы, а также тем, что первое заявление от 11.02.2025 не было рассмотрено по существу из-за непредставления доказательств.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он указал, что отказ по первому заявлению был связан с формальными недостатками, а не с разрешением вопроса по существу, поэтому повторное обращение допустимо. Суд сослался на пункт 4 информационного письма № 121, согласно которому отсутствие доказательств оплаты не препятствует новому обращению после их появления.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО СК «Вектор»): суд дважды рассмотрел тождественное требование о взыскании судебных расходов, что нарушает принцип res judicata. Первое заявление от 11.02.2025 уже было разрешено по существу — отказом из-за непредставления доказательств. Повторное рассмотрение того же требования с новыми доказательствами недопустимо. Замена стороны не меняет тождества требований.
Оппонент (Царев Н.С.): первое заявление не было рассмотрено по существу, поскольку оставлено без удовлетворения из-за отсутствия доказательств и суммы. После оформления соглашения об уступке права требования и предоставления всех документов обращение с новым заявлением правомерно. Суды вправе повторно рассмотреть требование, если расходы стали документально подтверждены.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что определение от 21.07.2025 по первому заявлению Царева Н.С. разрешило вопрос о судебных расходах по существу — отказом из-за непредставления доказательств. Это создало законную силу, препятствующую повторному рассмотрению тождественного требования. Предмет и основание обоих заявлений — одни и те же: взыскание расходов на представителя по тому же делу. Разница в размере и наличии новых доказательств не отменяет тождества. Ссылка на пункт 4 информационного письма № 121 не применима, поскольку Верховный Суд РФ ранее указывал, что повторное обращение с аналогичным требованием недопустимо. Действия Царева расценены как злоупотребление правом.
📌 Итог
Суд кассации отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, прекратил производство по заявлению о взыскании судебных расходов и взыскал с Царева Н.С. 80 000 руб. судебных расходов в пользу ООО СК «Вектор».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Telegram
ТРЕТЬЯ ИНСТАНЦИЯ
Поворотные решения кассаций — как зеркало арбитражной практики.
Другие каналы:
@third_inst_bankruptcy - банкротство
@third_inst_corp - корп.споры
@IP_court - IP
@third_inst_nalog - налоги
❗️Текст формируется ИИ
Связь - @ai_courts_bot
Другие каналы:
@third_inst_bankruptcy - банкротство
@third_inst_corp - корп.споры
@IP_court - IP
@third_inst_nalog - налоги
❗️Текст формируется ИИ
Связь - @ai_courts_bot
ПРИ ВЗЫСКАНИИ С БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРУБЫ, СУД ОБЯЗАН ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ВЫНЕСТИ НА ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОС О СОРАЗМЕРНОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ, УЧИТЫВАЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТЧИКА И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСА
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.05.2026 по делу А53-13475/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.05.2026 по делу А53-13475/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖
Фабула дела
Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» обратилось к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования спортивная школа № 3 города Новошахтинска с иском о взыскании 10 681 059 рублей 26 копеек задолженности за безучетное потребление воды с 15.11.2023 по 13.12.2023 и 2 276 708 рублей 86 копеек неустойки, а также дальнейшей неустойки до дня оплаты.
Спор возник по договору холодного водоснабжения от 10.02.2023 № 635НФ, по которому абонент обязан обеспечивать сохранность пломб на пожарных гидрантах. 13.12.2023 установлено отсутствие пломб на четырех пожарных гидрантах, что послужило основанием для расчета объема потребления по пропускной способности трубопровода.
Истец произвел расчет задолженности по Правилам № 776, исходя из диаметра трубопровода (225 мм), и направил претензию от 19.03.2025 № 1053, оставленную без ответа.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд установил факт самовольного пользования водой вследствие нарушения сохранности пломб на пожарных гидрантах, подпадающего под признаки безучетного потребления по Правилам № 644. Отказ в иске мотивирован отсутствием доказательств сообщения об этом нарушении истцу до проверки.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он отклонил довод ответчика о том, что отсутствие пломб не доказывает фактическое потребление, указав, что абонент нарушил обязанность по их сохранности и не сообщил о повреждении. Суд признал достаточным применение презумпции потребления по максимальной пропускной способности.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (школа): суды не учли, что пломбы были сняты при проверке работоспособности гидрантов представителями МЧС, а не самим абонентом; повторное опломбирование выполнено бесплатно — это подтверждает отсутствие вины; контролер ранее знал о срыве пломб, но не сообщил; истец имел возможность установить реальный объем потребления.
Оппонент (предприятие): нарушение сохранности пломб однозначно свидетельствует о возможности безучетного потребления; абонент не выполнил обязанность по немедленному уведомлению; расчет объема по Правилам № 776 правомерен; все процессуальные требования соблюдены.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил существенные нарушения норм материального и процессуального права. Нижестоящие суды не вынесли на обсуждение вопрос о соразмерности взыскиваемой неустойки последствиям нарушения, хотя ответчик — бюджетное образовательное учреждение, осуществляющее социально значимую деятельность.
Не исследованы режим работы школы, количество дней возможного потребления и фактический объем ресурса, что, согласно Обзору ВС от 22.12.2021, позволяет уменьшить размер ответственности. Суды проигнорировали положения п. 71 постановления № 7, обязывающие выносить на обсуждение вопрос о несоразмерности неустойки при наличии оснований. Также не учтена компенсационная природа неустойки и отсутствие доказательств реального ущерба истца.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
👎1
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ ПОДЛЕЖИТ ПРЕКРАЩЕНИЮ, ЕСЛИ ВСТУПИВШИМ В СИЛУ СУДЕБНЫМ АКТОМ РАНЕЕ БЫЛО ОТКАЗАНО ВО ВЗЫСКАНИИ ОСНОВНОГО ДОЛГА, ПОСКОЛЬКУ ТРЕБОВАНИЕ ОБ АКЦЕССОРНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ТОЖДЕСТВЕННО РАНЕЕ РАССМОТРЕННОМУ ТРЕБОВАНИЮ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНОГО
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-55699/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-55699/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Проперти Москоу Групп» обратилось к ООО «Архитектура Дизайн Строительство» с иском о взыскании неустойки в размере 18 912 322,62 рублей. Требование основано на нескольких договорах: субаренды нежилых помещений, агентского договора по коммунальным услугам, договора оказания услуг по размещению рекламы и субаренды машиномест. Истец указал на просрочку оплаты по всем обязательствам за период с сентября 2022 года по март 2024 года.
Спор возник на фоне признания права собственности на часть здания за третьими лицами, что повлияло на правовой статус объектов аренды. Ранее суды уже рассматривали требования по этим же договорам и взыскали задолженность и неустойку по другим позициям.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ответчика неустойку в размере 9 456 161,31 рублей, расходы на представителя — 80 000,00 рублей и госпошлину — 414 123,00 рублей. Основанием стали установленные факты просрочки платежей и наличие договорных обязательств. Суд учел вступившие в силу решения по делам № А40-170304/24 и № А40-55732/24 как доказательства задолженности.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав на законность действий истца и применил статью 333 ГК РФ для снижения неустойки как явно несоразмерной последствиям просрочки. Также суд признал преюдициальное значение ранее принятых решений.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «АДС») указал, что суды неправомерно применили преюдицию, поскольку по делу № А40-170304/24 уже отказано во взыскании основного долга и производной от него неустойки по агентскому договору. Взыскание неустойки по тем же основаниям нарушает принцип запрета повторного рассмотрения спора.
Оппонент (ООО «Проперти Москоу Групп») возражал против жалобы, настаивая на наличии задолженности и праве на неустойку. Указал, что обязательства подтверждены договорами и судебными актами, а снижение неустойки произведено корректно. Подчеркнул, что новые расчеты не меняют основания иска.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не учтя положения части 1 статьи 150 АПК РФ. Взыскание неустойки по агентскому договору после отказа во взыскании основного долга по тому же предмету и основанию является повторным рассмотрением спора. Неустойка — акцессорное обязательство, и её взыскание невозможно при отсутствии основного долга.
Кроме того, суды не проверили пересечение периодов и сумм неустойки по делу № А40-170304/24 и настоящему делу. При новом рассмотрении необходимо установить, за какие периоды заявлены требования, и применить правила о прекращении производства при тождестве предмета и основания иска.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ НАРУШЕНИИ ПОДРЯДЧИКОМ СРОКОВ И ОБЪЕМА РАБОТ ПО ГОСКОНТРАКТУ СУД ОБЯЗАН РАЗГРАНИЧИТЬ ЭТИ НАРУШЕНИЯ И ПРИМЕНИТЬ К КАЖДОМУ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ НЕУСТОЙКУ, А НЕ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ НЕПОЛНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КАК ПРОСРОЧКУ
Постановление АС Уральского округа от 25.05.2026 по делу А71-11173/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 25.05.2026 по делу А71-11173/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Казенное учреждение Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» обратилось к акционерному обществу «Удмуртавтодорстрой» с иском о взыскании 18 258 244 руб. 17 коп. штрафа по государственному контракту от 13.09.2023 № 415 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.
Спор возник из-за выполнения работ по заявке от 03.04.2024 № 1285/01-01-05 и дополнению от 08.04.2024, в рамках которой работы были проведены не в полном объеме и с нарушением сроков.
Истец начислил штраф по пункту 9.5 контракта, ответчик не согласился с претензией, что послужило основанием для обращения в суд.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с общества «Удмуртавтодорстрой» 500 000 руб. штрафа по пункту 9.5 контракта, признав правомерность начисления, но снизив сумму как несоразмерную последствиям нарушения на основании статьи 333 ГК РФ.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска полностью, указав, что допущенное нарушение — просрочка исполнения, за которую предусмотрена ответственность по пункту 9.12 контракта (пеня), а не по пункту 9.5 (штраф). Также с истца взыскано 30 000 руб. судебных расходов.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Учреждение): нарушение выразилось не только в просрочке, но и в неполном объеме выполненных работ, что подпадает под действие пункта 9.5 контракта; применение штрафа обосновано, так как речь идет о ненадлежащем исполнении, а не о просрочке как таковой.
Оппонент (общество «Удмуртавтодорстрой»): допущенная просрочка подлежит регулированию исключительно по пункту 9.12 контракта (пеня); применение штрафа по пункту 9.5 исключено законом и условиями контракта при наличии специальной нормы о просрочке.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд не проверил наличие фактического основания для привлечения ответчика к ответственности по пункту 9.5 контракта — выполнение работ не в полном объеме, что является самостоятельным нарушением, отличным от просрочки.
Ошибка нижестоящих судов существенна: первая инстанция не конкретизировала характер нарушения, апелляция — не исследовала факт неполного исполнения. Суд кассации указал, что при наличии нескольких нарушений (и просрочка, и неполнота) необходимо разграничивать основания ответственности.
Дело требует нового рассмотрения для установления, какие именно обязательства нарушены и какая мера ответственности применима.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ПОВТОРНОЕ СОВЕРШЕНИЕ ОДНОРОДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ЯВЛЯЯСЬ ОТЯГЧАЮЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ИСКЛЮЧАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ ДЕЯНИЯ КАК МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПО СТАТЬЕ 2.9 КОАП РФ
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.05.2026 по делу А26-5730/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.05.2026 по делу А26-5730/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия от 09.07.2025, которым банку назначен штраф в размере 70 000 руб. по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ за нарушение требований закона № 230-ФЗ при возврате просроченной задолженности.
Основанием для привлечения к ответственности стало выявление действий банка, направленных на взыскание задолженности с физического лица — Федорова С.С., с нарушением установленного порядка общения с должниками.
Дело было принято к рассмотрению 22.07.2025 в порядке упрощенного производства, затем перешло к производству по правилам административного судопроизводства с участием потерпевшего. Спор возник из оценки характера правонарушения — как малозначительного или подлежащего ответственности.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция — Арбитражный суд Республики Карелия — отказал Банку ВТБ в удовлетворении заявления. Суд установил наличие состава административного правонарушения, признал доказанным нарушение требований закона № 230-ФЗ и указал на отсутствие оснований для признания правонарушения малозначительным. Также учтено, что банк ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил требования Банка ВТБ. Он признал правонарушение малозначительным и освободил банк от ответственности по статье 2.9 КоАП РФ, несмотря на наличие факта нарушения и его процессуальную обоснованность.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Управление ФССП): считает, что апелляционный суд нарушил нормы материального права, применив статью 2.9 КоАП РФ без достаточных оснований. Подчеркивает, что наличие отягчающего обстоятельства — неоднократного совершения аналогичных правонарушений — исключает возможность признания деяния малозначительным.
Оппонент (Банк ВТБ): настаивает на законности постановления апелляционного суда, полагая, что суд правильно оценил конкретные обстоятельства дела и вправе был применить норму о малозначительности правонарушения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил существенное нарушение норм материального права, неправомерно применив статью 2.9 КоАП РФ. Нарушение требований закона № 230-ФЗ имеет существенный характер, поскольку затрагивает защиту прав физических лиц при возврате долгов.
Наличие четырех предыдущих случаев привлечения банка к ответственности за аналогичные нарушения является отягчающим обстоятельством по статье 4.3 КоАП РФ и свидетельствует о системном характере поведения. Это исключает малозначительность правонарушения. Применение статьи 2.9 возможно только в исключительных случаях и требует мотивированного обоснования, которого апелляцией не представлено.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение первой инстанции, отказавшее в удовлетворении требований Банка ВТБ.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
НОРМА ПУНКТА 1 СТАТЬИ 782 ГК РФ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НОСИТ ДИСПОЗИТИВНЫЙ ХАРАКТЕР, ПОЭТОМУ СТОРОНЫ ВПРАВЕ СОГЛАСОВАТЬ В ДОГОВОРЕ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УСЛОВИЕ ОБ УДЕРЖАНИИ АВАНСА В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЫ ЗА ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-208951/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-208951/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Ли Артур Сергеевич (Республика Казахстан) обратился к индивидуальному предпринимателю Забудько Кириллу Витальевичу с иском о взыскании 1 500 000 руб. неотработанного аванса и 110 917 руб. 81 коп. процентов по договору об участии в концерте № К38-26092024 от 26.09.2024.
Договор предусматривал организацию концертной программы: истец — как заказчик, ответчик — как исполнитель, обязанный обеспечить выступление концертного коллектива. Истец перечислил аванс 1 500 000 руб., но выступление не состоялось. Ответчик не вернул средства, мотивируя это правом на удержание аванса как компенсации при отказе от исполнения договора.
Стороны являются субъектами предпринимательской деятельности. Спор возник из одностороннего расторжения договора заказчиком и последующего требования возврата аванса.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что ответчик не доказал исполнение обязательств или возврат средств, а договор носит характер возмездного оказания услуг. На основании статьи 782 ГК РФ суд признал право истца на односторонний отказ с оплатой расходов, но установил отсутствие таких расходов у ответчика. Считая аванс неотработанным, суд посчитал его удержание неосновательным обогащением.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он дополнительно указал, что условие договора о невозврате аванса при отмене концерта противоречит пункту 1 статьи 782 ГК РФ и является ничтожным по статьям 168 и 180 ГК РФ, поскольку якобы затрагивает императивную норму.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ИП Забудько К.В.) настаивал, что суды ошибочно применили статью 782 ГК РФ как императивную, игнорируя положения статьи 310 ГК РФ и дополнительное соглашение № 1. Условие о невозврате аванса было согласовано сторонами как компенсация за досрочное расторжение и не противоречит принципу свободы договора.
Оппонент (ИП Ли А.С.) утверждал, что ответчик не понес реальных расходов, а условие о невозврате аванса ограничивает право заказчика на отказ от договора, что недопустимо по закону. Переписка в WhatsApp подтверждает факт выплаты и отсутствие встречного исполнения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что суды неправильно сочли норму пункта 1 статьи 782 ГК РФ императивной. Эта норма носит диспозитивный характер, особенно в отношениях между предпринимателями, и допускает согласование иных последствий отказа от договора, включая выплату фиксированной суммы (пункт 3 статьи 310 ГК РФ, п. 15 Постановления № 54).
Нижестоящие суды не исследовали дополнительное соглашение № 1, в частности пункт 2.1.7, предусматривающий удержание аванса как компенсацию при отказе заказчика. Также не была проверена разумность и добросовестность такого условия (статья 10 ГК РФ, п. 16 Постановления № 54). Дело требует всестороннего исследования доказательств, невозможного в кассации.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ФАКТ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА НЕДВИЖИМОСТИ НА АРЕНДОВАННОМ УЧАСТКЕ, О КОТОРОМ АРЕНДАТОР НЕ УВЕДОМИЛ, ПРИЗНАЕТСЯ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЯ, ПОСКОЛЬКУ ОТКРЫТЫЙ ХАРАКТЕР СВЕДЕНИЙ ЕГРН САМ ПО СЕБЕ НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА ИСТЦА ОБЯЗАННОСТЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ ИХ ДО ПОДАЧИ ИСКА
Постановление АС Центрального округа от 25.05.2026 по делу А48-9574/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 25.05.2026 по делу А48-9574/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла обратилось к ООО "ПМК-3" с иском о взыскании задолженности по арендной плате за период с 01.04.2018 по 30.09.2022 в размере 454 033 руб. 47 коп. и пени на сумму 416 675 руб. 16 коп.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав задолженность и пени за более короткий период — с 26.11.2019 по 25.08.2022 и с 26.11.2019 по 31.03.2022 соответственно.
17.09.2025 истец подал заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, указав, что узнал из выписок из ЕГРН от 27.06.2025: объекты недвижимости на арендуемом участке в спорный период принадлежали не ООО "ПМК-3", а другим лицам.
Суд первой инстанции от 11.11.2025 удовлетворил заявление, отменил прежнее решение и привлек новых соответчиков. Апелляционный суд отменил это определение и отказал в пересмотре.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (управление) утверждает, что не мог знать о переходе прав на недвижимость, так как арендатор не уведомил его о передаче прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. Ссылается на то, что нельзя возлагать на публичный орган обязанность самостоятельно отслеживать изменения в ЕГРН.
Оппонент (ООО "ПМК-3") фактически не представлен. Его позиция не изложена в тексте акта. Представители других лиц, участвующих в деле, в заседание не явились.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление управления о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Признала, что обстоятельства — смена собственников объектов на участке — были неизвестны и не могли быть известны истцу ранее. Отменила решение от 09.02.2023 и привлекла новых соответчиков.
Апелляционный суд отменил определение первой инстанции от 11.11.2025. Мотивировал тем, что сведения в ЕГРН носят открытый характер, и при должной осмотрительности истец мог узнать о смене собственников до обращения в суд.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции посчитал вывод апелляционного суда ошибочным. Указал, что наличие записи в ЕГРН само по себе не означает, что истец должен был её проверить, особенно при отсутствии уведомления от арендатора о передаче прав.
Ссылается на п. 3–5 постановления Пленума ВАС № 52 и п. 14 постановления № 11 от 24.03.2005: вновь открывшиеся обстоятельства признаются существенными, если они не были и не могли быть известны заявителю и способны повлиять на решение. Такие условия соблюдены.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе определение суда первой инстанции от 11.11.2025, восстановив возможность пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ВЛАДЕЛЕЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПЕРЕВОЗЧИКОМ, ВОЗМЕЩАЕТ ПОСЛЕДНЕМУ УБЫТКИ ЗА ПРОСРОЧКУ ДОСТАВКИ ГРУЗА ТОЛЬКО ПРИ ДОКАЗАННОСТИ ЕГО ВИНЫ И ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ЕГО ДЕЙСТВИЯМИ И ВОЗНИКШЕЙ ЗАДЕРЖКОЙ
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-144044/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-144044/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») обратилось к акционерному обществу «Акционерная компания „Железные дороги Якутии“» (АО «АК „ЖДЯ“») с иском о взыскании 25 859 руб. 97 коп. в порядке регресса за пени, уплаченные грузоотправителю из-за просрочки доставки грузов по инфраструктуре АО «АК „ЖДЯ“».
Спор возник по трем железнодорожным накладным от марта 2023 года, по которым срок доставки был нарушен: фактическая дата прибытия — 24 марта 2023 года вместо нормативной — 20 марта 2023 года. ОАО «РЖД» ссылалось на договоры от 26 и 29 января 2018 года, Порядок № 286 и Технологию № ЦФТО-27, устанавливающие порядок передачи вагонов и разграничение ответственности по ППВ.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства. Сумма иска основана на присужденных судом пени, уменьшенных по ст. 333 ГК РФ, и судебных издержках, понесенных ОАО «РЖД» в деле № А40-276009/2023.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска. Суд мотивировал это тем, что требования не носят регрессного характера, а возникли из обязательства, и применил срок исковой давности.
Апелляционный суд изменил решение первой инстанции: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2025 года отменило отказ и удовлетворило иск полностью, указав, что просрочка на инфраструктуре АО «АК „ЖДЯ“» образует регрессное требование.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «АК „ЖДЯ“»): суд апелляции нарушил нормы материального права, поскольку истец не доказал вину ответчика, наличие обязательства по обеспечению сроков доставки и причинно-следственную связь между действиями АО «АК „ЖДЯ“» и убытками. Также отсутствуют акты ГУ-23, подтверждающие нарушение.
Оппонент (ОАО «РЖД»): обязанность по соблюдению сроков доставки перешла к АО «АК „ЖДЯ“» с момента подписания ППВ; на основании договоров и технологических документов ответчик несет ответственность за задержку на своей инфраструктуре, что обосновывает регресс.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд ошибся, признав требование регрессным без достаточных оснований. По смыслу статей 15, 309, 393 ГК РФ и п. 12 постановления Пленума ВС № 25, для взыскания убытков необходимо доказать вину, нарушение обязательства и причинную связь. Истцом не представлены акты ГУ-23, подтверждающие вину ответчика. Ответчик выступал как владелец инфраструктуры, а не перевозчик, и его функции ограничены оказанием услуг по управлению движением и предоставлению путей. Обязанности по конечной доставке груза на него не возлагались. Условия Порядка № 286 и Технологии не могут применяться в противоречии со статусом сторон.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение первой инстанции, отказавшее в иске.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СПОР СОСОБСТВЕННИКОВ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ НЕ ПУТЕМ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПО СТАТЬЕ 247 ГК РФ, А ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СТАТЬЕ 248 ГК РФ С УЧЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.05.2026 по делу А31-9863/2019
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.05.2026 по делу А31-9863/2019
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРЭЛС» обратилось к администрации городского поселения поселок Чистые Боры и акционерному обществу «Коммунальные сети» с иском о взыскании 3 382 951 рубля 72 копейки компенсации за использование нежилого здания блочно-модульной котельной № 1 в период с 01.07.2016 по 30.10.2019.
Истец, являясь собственником здания котельной, указал, что муниципальное образование размещает в нем оборудование, используемое АО «Коммунальные сети» для теплоснабжения, и лишило его возможности использовать имущество по своему усмотрению.
Спор возник на фоне отсутствия соглашения между сособственниками о порядке пользования неделимым объектом, состоящим из здания и оборудования, при этом доли сторон в праве общей собственности не определены.
Истец полагал, что имеет право на компенсацию в соответствии со статьей 247 Гражданского кодекса РФ, поскольку фактически не мог пользоваться своей долей.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с администрации 1 751 051 рубль 37 копеек компенсации, а также судебные расходы — 85 405 рублей 73 копейки на экспертизы и 20 660 рублей 42 копейки на госпошлину. Основанием стало признание котельной неделимой вещью и вывод о том, что истец лишен возможности пользоваться имуществом.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о наличии оснований для выплаты компенсации по пункту 2 статьи 247 ГК РФ, исходя из рыночной стоимости пользования котельной, установленной судебной экспертизой.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (администрация): считает, что котельная является неделимой вещью, а стороны — сособственниками без определенных долей. Указывает, что отсутствие соглашения о пользовании не дает оснований для взыскания компенсации. Требует установления порядка пользования через иные иски. Также отмечает, что истец не доказал возможность самостоятельного использования своей доли.
Оппонент (АО «Коммунальные сети»): в отзыве на жалобу не представлено, участие в кассационном заседании не обеспечено. Позиция не раскрыта в тексте акта.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не учтя особенности регулирования теплоснабжения. Котельная — объект с особым назначением, подлежащий тарифному регулированию. Использование имущества осуществляется в рамках законодательства о теплоснабжении, и доходы от него должны распределяться по статье 248 ГК РФ, а не компенсироваться по статье 247.
Суды не проверили добросовестность действий сторон, не выяснили, предлагалось ли включение затрат в тариф, и не поставили вопрос о юридической квалификации правоотношений. Выводы сделаны без учета требований Закона № 190-ФЗ и принципов ценообразования.
При новом рассмотрении суд должен установить доли сторон, проверить добросовестность поведения, оценить возможность получения дохода и применить нормы о распределении доходов от общего имущества.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Костромской области и постановление апелляции в части удовлетворения иска и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
ОТКАЗ В СТРАХОВОМ ВОЗМЕЩЕНИИ НЕОБОСНОВАН, ЕСЛИ СУД НЕ ИССЛЕДОВАЛ КАЖДОЕ ЗАЯВЛЕННОЕ СОБЫТИЕ НА ПРЕДМЕТ ЕГО СООТВЕТСТВИЯ ВСЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИМЕНИМЫМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА О СТРАХОВЫХ РИСКАХ
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-199958/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-199958/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Закрытое акционерное общество «Мастер» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «СК „Согласие“» с иском о взыскании 7 816 467,94 рублей ущерба и 1 300 180,00 рублей упущенной выгоды по договору страхования имущества.
Спор возник из-за двух событий: 25.06.2021 и 04.07.2021, когда нежилые помещения истца в Перми были затоплены дождевыми водами с грязью в результате ливней.
Договор страхования №2020041-0227412/21 ИМЮ от 16.04.2021 предусматривал покрытие ущерба от стихийных бедствий, включая «сильный ливень» (не менее 30 мм осадков за 1 час) и «очень сильный дождь» (не менее 50 мм за 12 часов), а также повреждения водой вследствие аварии систем.
Ответчик отказал в выплате, ссылаясь на исключения в правилах страхования, согласно которым проникновение воды через незакрытые проемы не является страховым случаем.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, установив, что события 25.06.2021 и 04.07.2021 не соответствуют критериям страхового случая. Суд сослался на пункт 4.8.1.9 Правил страхования, указав, что проникновение воды через оконные и дверные проемы не покрывается, если эти проемы не возникли вследствие страхового случая. Также было установлено, что интенсивность осадков 25.06.2021 (17 мм за 34 минуты) не достигает уровня «сильного ливня» или «очень сильного дождя».
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Он подтвердил, что страховщик правомерно отказал в выплате, поскольку не доказано, что проемы появились в результате страхового случая, а метеоданные не подтверждают наступление стихийного бедствия.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ЗАО «Мастер») указал, что суды ошибочно квалифицировали события как нестраховые. По его мнению, интенсивность осадков 25.06.2021 при экстраполяции составляет 30 мм/час, что соответствует «сильному ливню». Кроме того, 04.07.2021 выпало 51 мм осадков — это соответствует «очень сильному дождю». Исключение по пункту 4.8.1.9 должно толковаться ограничительно и не применяться при стихийных бедствиях. Также заявитель настаивал на применимости пункта 4.2.6.1 о повреждении водой из-за переполнения ливневой канализации.
Оппонент (ООО «СК „Согласие“») возражал против жалобы, поддержав позицию нижестоящих судов. Утверждалось, что проемы для проникновения воды не возникли вследствие страхового случая, а уровень осадков не достиг установленных в договоре порогов. Также указано, что упущенная выгода не входит в стандартное покрытие по имущественному страхованию без отдельного соглашения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды преждевременно отказали в иске, не исследовав полностью существенные обстоятельства. Не дана оценка событию от 04.07.2021, при котором выпало 51 мм осадков — это соответствует критерию «очень сильный дождь». Также не проверено, может ли повреждение водой из ливневой канализации подпадать под пункт 4.2.6.1 Правил. Вывод о неприменимости страхового покрытия сделан без анализа добросовестности страховщика и буквального толкования условий договора. Условия, исключающие риск, должны толковаться в пользу страхователя при неясности. Суд также не проверил, включена ли упущенная выгода в предмет страхования.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПРЕКРАЩАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАЧИСЛЕНИЕ НЕУСТОЙКИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕКРАТИЛОСЬ В СВЯЗИ С ТАКИМ РАСТОРЖЕНИЕМ
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-248475/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-248475/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Видис Групп» обратилось к ООО «Реми» с иском о взыскании 3 685 500 руб. задолженности и неустойки в размере 158 970,60 руб. по состоянию на 02.10.2024, а также с последующим начислением, в связи с непоставкой товара по договору поставки от 05.06.2024.
Стороны заключили договор поставки, согласно которому ответчик должен был изготовить и поставить 345 000 штук товара «винт установочный» на общую сумму 9 418 500 руб. Истец оплатил аванс, но поставщик нарушил сроки поставки.
Истец направил уведомление об одностороннем отказе от договора 20.09.2024, после чего расторг договор. Ответчик подал встречный иск о признании этого отказа недействительным, ссылаясь на согласованный новый график поставки и просрочку оплаты аванса.
Процессуальный путь: дело рассмотрено в Арбитражном суде города Москвы, решение от 24.09.2025, затем апелляционное постановление от 16.02.2026, далее — кассационная жалоба в АС Московского округа.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск в полном объеме: взыскала всю сумму долга и неустойку, а также отказала в удовлетворении встречного иска. Суд исходил из существенного нарушения ответчиком условий договора и правомерности одностороннего отказа истца.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Он поддержал выводы о ненадлежащем исполнении обязательств поставщиком и признании расторжения договора законным.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Реми») указал, что суды неправильно применили нормы материального права, взыскав неустойку за период после расторжения договора, что противоречит ст. 329 и ст. 453 ГК РФ.
Оппонент (ООО «Видис Групп») возражал против жалобы, считая выводы судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, поскольку ответчик действительно нарушил сроки поставки.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что фактические обстоятельства дела установлены правильно, но применение норм материального права при взыскании неустойки было ошибочным. В соответствии с п. 3 постановления Пленума ВАС №35, неустойка начисляется только до даты расторжения договора.
Поскольку договор расторгнут с 20.09.2024, дальнейшее начисление неустойки за нарушение срока поставки невозможно. Суд кассации указал, что неустойка подлежит взысканию только по эту дату, в сумме 123 969 руб. 30 коп.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции изменил судебные акты, частично удовлетворив иск, и взыскал с ООО «Реми» в пользу ООО «Видис Групп» 3 809 469 руб. 30 коп., включая основной долг и скорректированную неустойку, а остальную часть требований отклонил.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТА ПЕНЯ ЗА ПРОСРОЧКУ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ БАНКА РОССИИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ НА ДАТУ ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА, А НЕ ПО СОВОКУПНОСТИ СТАВОК, ПРИМЕНЯВШИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ПРОСРОЧКИ
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-119991/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу А40-119991/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России обратилось к ООО «Мед-Комплект» с иском о взыскании неустойки, штрафов за нарушение сроков поставки и оформления документа о приемке по контракту от 22.07.2024 № 0373100056624000587_46047, заключенному по результатам электронного аукциона.
Контракт предусматривал поставку расходных материалов на общую сумму 201 960 руб. Поставщик частично выполнил обязательства — поставил товар на 16 830 руб. 31.07.2024, а остальная часть (185 130 руб.) не была поставлена. Заказчик 02.10.2024 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, вступившем в силу 15.10.2024.
Истец потребовал взыскать неустойку за просрочку поставки в размере 9 557 руб. 76 коп., штраф за нарушение срока формирования акта приемки — 1 000 руб., штраф за неисполнение обязательств — 20 196 руб. Спор рассмотрен в порядке упрощенного производства.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования частично: взыскала с ООО «Мед-Комплект» неустойку в размере 7 538 руб. 09 коп., штраф за нарушение срока оформления акта приемки — 1 000 руб., штраф за неисполнение контракта — 20 196 руб. Отказано в разнице по неустойке, поскольку суд посчитал расчет истца ошибочным, приняв во внимание ключевую ставку ЦБ, действовавшую в периоды просрочки.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о методике перерасчета неустойки и правомерности применения изменяющихся ставок ЦБ в течение периода просрочки.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) указал, что суды неправильно применили нормы материального права при расчете пени. По его мнению, согласно пункту 10.8 контракта и части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пеня должна рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, действовавшей на дату уплаты, а не по ставкам, менявшимся в период просрочки.
Оппонент (ООО «Мед-Комплект») не представлен в тексте акта — его позиция не указана в тексте.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции признал доводы заявителя обоснованными. Установил, что применение судами различных ставок ЦБ в течение периода просрочки противоречит положениям пункта 10.8 контракта и части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, а также нарушает принцип определенности обязательства.
Ссылка на пункт 65 и 66 постановления Пленума ВС РФ № 7 подтвердила: по исполненным обязательствам пеня рассчитывается на день фактического исполнения, по неисполненным — до момента прекращения обязательства. Следовательно, расчет должен производиться по ставке, действовавшей на момент прекращения контракта (19%), а не по средним или меняющимся ставкам.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции изменил судебные акты и удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав с ООО «Мед-Комплект» неустойку в размере 9 557 руб. 76 коп., штрафы на общую сумму 21 196 руб. и госпошлину по жалобам — 80 000 руб.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
УВЕЛИЧЕНИЕ СУДОМ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ РАЗМЕРА ВЗЫСКИВАЕМОЙ СУММЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОЛНОГО ТЕКСТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ЕГО ОГЛАШЕННОЙ РЕЗОЛЮТИВНОЙ ЧАСТЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВЫНЕСЕНИЕ НОВОГО СУДЕБНОГО АКТА И НАРУШАЕТ ЗАПРЕТ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 26.05.2026 по делу А56-120549/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 26.05.2026 по делу А56-120549/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Антанта» обратилось к ООО «Контрол лизинг» с иском о взыскании 178 037 728 руб. неосновательного обогащения и 50 307 939 руб. 15 коп. процентов, возникших после расторжения договоров лизинга между «Контрол лизинг» и ООО «Директ деньги». Право требования было уступлено «Антанте» по соглашению от 24.10.2023. Спор связан с расчетом сальдо встречных обязательств после изъятия предметов лизинга.
Третьими лицами привлечены ООО «Директ деньги» и Мартюшев А.В.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска. Суд установил сальдо в пользу ответчика, признав, что обязательства истца перед ответчиком превышают его требования.
Апелляционный суд: Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и частично удовлетворил иск. Он изменил расчет сальдо, исключив штраф в размере 16 000 000 руб., начисленный за нарушение условия о безакцептном списании, и взыскал с ответчика в пользу истца сумму неосновательного обогащения и проценты.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Антанта»): просит снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ как чрезмерную; считает ошибочным включение в расчет расходов на оценку в размере 584 000 руб.
Оппонент (ООО «Контрол лизинг»): указывает на нарушение ст. 268 АПК РФ при принятии нового расчета в апелляции; оспаривает исключение штрафа за нарушение условия о безакцептном списании; заявляет, что резолютивная часть постановления апелляции была изменена при оформлении полного текста, что недопустимо по ст. 179 АПК РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции признал законным вывод апелляционного суда об исключении штрафа в 16 млн руб., поскольку он носил карательный характер и не компенсировал реальные потери. Условие о безакцептном списании не реализовывалось, требование не предъявлялось, а имущественные интересы лизингодателя были удовлетворены за счет продажи транспорта. Однако суд округа установил нарушение ст. 179 АПК РФ: резолютивная часть постановления при оформлении в полном объеме была фактически изменена — увеличились суммы взыскания без возможности проверки арифметики. Такие действия эквивалентны вынесению нового судебного акта, что недопустимо.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда полностью и направить дело на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа