ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ПОВТОРНОМ ОБРАЩЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕХЛЕТНЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ, ЕСЛИ ОН УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТАКОЙ ЛЬГОТОЙ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.05.2026 по делу А53-21146/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.05.2026 по делу А53-21146/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Россети Юг» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области о признании незаконным и отмене постановления от 02.06.2025 № 061/04/9.21-1450/2025, которым обществу назначен штраф в размере 600 000 рублей по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ за нарушение порядка технологического присоединения.
Спор возник в связи с заявкой индивидуального предпринимателя Лучкина А.К. на увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств до 150 кВт в сельской местности, где расстояние до сетей не превышает 500 метров. Общество определило плату за присоединение в размере 4 110 788,35 рубля, применив стандартные тарифы, но не льготный тариф, предусмотренный Правилами при соблюдении условий.
Общество утверждало, что ранее Лучкин уже использовал право на льготное подключение по другому адресу, и срок в три года с момента того подключения ещё не истёк, следовательно, применение льготного тарифа по новой заявке невозможно.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении требований ПАО «Россети Юг», признав действия общества нарушающими часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Суд посчитал, что организация неправомерно не применила льготный тариф при наличии условий для его использования.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Он не проверил представленные обществом доказательства о предыдущем подключении Лучкина по льготному тарифу и не исследовал довод об истечении трёхлетнего срока, предусмотренного пунктом 17(32) Правил.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ПАО «Россети Юг»): указал, что Лучкин А.К. ранее уже воспользовался правом на льготное технологическое присоединение по другому адресу, и с момента заключения договора от 01.08.2023 не прошло трёх лет. Следовательно, применение льготного тарифа по новой заявке невозможно, и состав административного правонарушения отсутствует.
Оппонент (Управление ФАС): настаивало на наличии нарушения порядка подключения, поскольку условия для применения льготного тарифа формально соблюдены — объект расположен в сельской местности, мощность не более 150 кВт, расстояние до сети — в пределах 500 метров. Доводы о предыдущем подключении не были предметом проверки.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали существенные для дела доказательства: договор от 01.08.2023 и уведомление от 11.12.2023, подтверждающие предыдущее подключение Лучкина по льготному тарифу. Это нарушение требований статей 162, 168, 75 и 271 АПК РФ, связанных с обязанностью суда всесторонне и полно оценить представленные доказательства.
Суд также отметил, что апелляционный суд не выполнил требования пункта 12 части 2 статьи 271 АПК РФ — не указал, какие доказательства отклонены и почему, и не мотивировал игнорирование доводов о трёхлетнем ограничении по пункту 17(32) Правил. Принятые судебные акты признаны незаконными и необоснованными.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Ростовской области от 21.10.2025 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2026, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО АКТА О ПЕРЕДАЧЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН НЕ МОЖЕТ ПРИЗНАВАТЬСЯ БЕЗ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВЛАДЕНИЯ И ИСТОРИИ ИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Постановление АС Московского округа от 05.05.2026 по делу А41-10308/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 05.05.2026 по делу А41-10308/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Ломаков А.Ю. (должник) обратился в суд с заявлением к судебному приставу-исполнителю Ленинского РОСП ГУ ФССП России по Московской области Гладышевой А.И. и ГУ ФССП России по Московской области. Он оспаривал постановление от 20.01.2025 об отказе в прекращении исполнительного производства № 7308/24/50018-ИП, возбуждённого на основании решения от 03.08.2022 по делу № А41-19532/2022. Суд обязал Ломакова передать взыскателю — ООО «НФС Телеком» — доменные имена vidnoe.net и nfstele.com, а при неисполнении — выплачивать ежедневную неустойку: 10 000 руб. до трёх месяцев, затем 30 000 руб., а также госпошлину и 16 220 000 руб.
Должник утверждал, что не может исполнить решение, поскольку доменные имена ему не принадлежат. Он представил протокол нотариального осмотра аккаунта на godaddy.com от 29.06.2022, где эти домены отсутствовали. Суды первой и апелляционной инстанций признали постановление пристава незаконным и обязали прекратить исполнительное производство.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил заявление Ломакова А.Ю. Причиной стало признание объективной невозможности исполнения требований по передаче доменных имён. Суд исходил из того, что домены vidnoe.net и nfstele.com должнику не принадлежат, что подтверждено протоколом осмотра аккаунта на godaddy.com.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводом о невозможности исполнения обязательства в натуре и указал, что у пристава не было оснований для отказа в прекращении исполнительного производства.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — ООО «НФС Телеком» — утверждало, что суды нарушили процессуальное право, пересмотрев вступившее в силу решение по делу № А41-19532/2022. Оно установило принадлежность доменов Ломакову на момент вынесения решения (03.08.2022). Также были проигнорированы доводы о том, что осмотр аккаунта на godaddy.com не доказывает отсутствие доменов на других хостингах или аккаунтах.
Оппонент — Ломаков А.Ю. — не представил позицию в заседании кассационного суда. В предыдущих инстанциях он настаивал на фактической невозможности исполнения решения из-за утраты владения доменами, подкрепив это нотариальным протоколом.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материальные ошибки. Они не проверили, на каком хостинге ранее находились доменные имена, установленные за Ломаковым вступившим в силу решением. Не исследовано, относится ли осмотренный аккаунт на godaddy.com именно к Ломакову, и принадлежит ли номер телефона +79999070000 ему. Ссылка на один аккаунт не исключает наличие других. Вывод о невозможности исполнения сделан без учёта позиции Конституционного Суда РФ о важности исполнения судебных актов и без анализа временного разрыва между установлением прав и их утратой. Пересмотр вступившего в силу решения недопустим.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
УСТАНОВЛЕНИЕ В ДОГОВОРЕ НЕУСТОЙКИ ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ ИСКЛЮЧАЕТ ОДНОВРЕМЕННОЕ ВЗЫСКАНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО СТАТЬЕ 395 ГК РФ, ЕСЛИ СТОРОНЫ ПРЯМО НЕ СОГЛАСОВАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Постановление АС Московского округа от 05.05.2026 по делу А40-35593/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 05.05.2026 по делу А40-35593/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Строительно-транспортная компания» (истец) обратилось к ООО «Дорсервис» (ответчик) с иском о взыскании задолженности по двум договорам: по первому — за ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 31 395 580,90 руб., неустойки 455 954,66 руб.; по второму — за предоставление строительной техники на сумму 1 747 775,00 руб., неустойки 2 295 874,49 руб. и процентов за пользование чужими средствами — 248 170,85 руб.
По Договору-1 стороны согласовали оплату после получения денег от государственного заказчика, который выполнил свои обязательства. Работы выполнены, акты КС-2 и КС-3 подписаны. По Договору-2 услуги оказаны, УПД подписаны, но оплата не произведена. Истец также заявил требования о взыскании судебных расходов.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала задолженность и неустойку по обоим договорам, а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 248 170,85 руб. по Договору-2. Отказала в части неустойки по Договору-2 с учетом ст. 333 ГК РФ.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о наличии задолженности и обоснованности взыскания неустойки. Суд признал доказательства исполнения обязательств достаточными, а доводы ответчика — несостоятельными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Дорсервис»): указал на ошибку в применении ст. 395 ГК РФ при наличии договорной неустойки; потребовал отменить взыскание процентов как недопустимое совмещение мер ответственности.
Оппонент (ООО «СТК»): настаивал, что проценты начислены законно, поскольку неустойка и проценты носят разный характер; просил оставить акты без изменения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что при наличии договорной неустойки за нарушение денежного обязательства положения ст. 395 ГК РФ не применяются, если иное прямо не предусмотрено договором. В Договоре-2 не было условия о совместном взыскании неустойки и процентов. Суды неправомерно взыскали оба вида платежей за один период. На основании п. 42 постановления Пленума ВС № 7 от 24.03.2016 одновременное взыскание недопустимо.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляционного суда в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов, в удовлетворении этого требования отказал, остальные положения актов оставил без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ПРАВОВЫЕ ВЫВОДЫ, НЕ СЛУЖИТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКА ОТ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОГРЕВАЕМОГО ТРАНЗИТНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ, ПОСКОЛЬКУ НЕ ОПРОВЕРГАЕТ ПРЕЗУМПЦИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Постановление АС Дальневосточного округа от 06.05.2026 по делу А59-4688/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
Постановление АС Дальневосточного округа от 06.05.2026 по делу А59-4688/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (МУП «ЖЭУ №10») обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Сахалин-Аутсорсинг» с иском о взыскании 166 723 рубля 58 копеек задолженности за содержание общего имущества многоквартирного дома и 329 328 рублей 38 копеек — за отопление нежилого помещения площадью 198,4 кв.м за периоды с 23.10.2020 по 07.07.2022 и с 27.10.2020 по 13.06.2022 соответственно.
Истец является управляющей организацией МКД по постановлению администрации города от 23.10.2020. Спор возник из обязательств по оказанию коммунальных услуг собственнику нежилого подвального помещения. Претензия направлена 07.05.2024, после её игнорирования истец обратился в суд 25.07.2024.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования частично: взыскала 115 605 рублей 45 копеек за содержание общедомового имущества за период с мая 2021 по июль 2022 года, исходя из пропуска срока исковой давности в отношении более ранних периодов. В остальной части требований об отказе во взыскании задолженности по отоплению суд отказал полностью, поскольку не установил факт отапливаемости помещения на основании заключения судебной экспертизы.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами о пропуске срока исковой давности по части требований и признав достоверным заключение эксперта об отсутствии потребления тепловой энергии.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (МУП «ЖЭУ №10») указал, что срок исковой давности должен исчисляться с момента получения выписок из публичного реестра недвижимости, так как до этого момента невозможно было установить надлежащего ответчика. Также предприятие настаивало, что помещение фактически отапливается через транзитные трубопроводы и стены, а квалификация системы как «поквартирной» противоречит физической сути теплоснабжения здания.
Оппонент (ООО «Сахалин-Аутсорсинг») отклонил доводы кассации, полагая, что спорное помещение не подключено к системе отопления, радиаторы отсутствуют, а теплоотдача от труб не образует обязанности по оплате. Также ответчик ссылался на корректность данных ГИС ЖКХ и заключения эксперта.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации признал ошибочным применение норм о сроках исковой давности только в части содержания имущества, но не стал пересматривать этот вывод, поскольку он соответствует закону. Однако по требованию о взыскании задолженности за отопление коллегия сочла, что нижестоящие суды неправильно оценили доказательства. Ссылка на температурные нормы СП 124.13330.2012 была признана неуместной — применимы Правила № 354 и ГОСТ 30494-2011. Заключение эксперта, содержащее правовые выводы, не могло служить основанием для отказа в иске. Презумпция отапливаемости помещения в МКД не была опровергнута. Кроме того, расчет задолженности не был разделён между отоплением и ГВС, что сделало его недостоверным.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение и постановление в части отказа во взыскании задолженности за отопление и распределения судебных расходов и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНОГО ТЕКСТА СУДЕБНОГО АКТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ СРОКА ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-128861/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-128861/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Судебный пристав-исполнитель Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России обратился в суд с заявлением к ПАО Национальный банк «Траст» о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 КоАП РФ.
Основанием стало неисполнение банком 13 сентября 2024 года постановления об обращении взыскания на денежные средства в размере 1,1 млрд руб., находящиеся на счетах должников — Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б.
Деньги были арестованы ранее в рамках уголовного дела № 18/41-03, и банк сослался на этот арест как на основание для отказа в исполнении. Требование было предъявлено после того, как Мещанский районный суд признано право государства на эти средства.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление и привлек банк к ответственности. Суд признал, что банк не исполнил обязанность по взысканию средств, несмотря на наличие исполнительного документа и достаточных средств на счетах.
Апелляционный суд: Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о наличии состава правонарушения, указав, что арест не освобождает банк от исполнения требований судебного пристава, особенно после решения суда об обращении средств в доход государства.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (банк): срок давности привлечения к ответственности истек — он составляет один год с момента нарушения, то есть с 19 сентября 2024 года. Поскольку решение вынесено 25 сентября 2025 года, оно выходит за пределы срока давности. Также указано, что арест, наложенный до 2015 года, является бессрочным и должен сохраняться до его отмены.
Оппонент (административный орган): банк обязан был незамедлительно исполнить постановление о взыскании, поскольку суд уже определил судьбу средств, обратив их в доход государства. Арест не препятствует исполнению, так как мера обеспечения уступает решению по существу.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не учтя истечение срока давности привлечения к административной ответственности. В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ он составляет один год с 19 сентября 2024 года — дня, следующего за крайним сроком исполнения. Срок истек 18 сентября 2025 года, а решение первой инстанции вступило в силу 25 сентября 2025 года. Согласно позиции Президиума ВАС РФ от 20.12.2011 № 8198/11, исчисление срока должно производиться на дату изготовления полного текста решения. Истечение срока исключает производство по делу (ч. 6 ст. 24.5 КоАП РФ).
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНОГО АКТА ЛИЦОМ, НЕ УЧАСТВОВАВШИМ В ДЕЛЕ, НЕ ВОЗНИКАЕТ ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕ ЗАТРОНУТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А58-6950/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А58-6950/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Альянс-Стройиндустрия» обратилось к ООО «Орто-Сала 2017» с иском о взыскании 3 000 000 рублей основного долга по двум договорам процентного займа от 18.07.2018 и 19.10.2018, а также процентов за пользование займом — 613 043 рубля 67 копеек за период с 19.07.2018 по 05.10.2023 с последующим начислением.
Решение суда первой инстанции от 12 октября 2023 года удовлетворило иск полностью, но было отменено решением от 30 мая 2025 года по заявлению ООО «Нирунган» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. После повторного рассмотрения суд 22 октября 2025 года вновь удовлетворил иск в полном объеме.
Апелляционный суд оставил это решение без изменения, прекратив при этом производство по жалобе Черных С.П. — лица, не участвующего в деле.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск ООО «Альянс-Стройиндустрия» в полном объеме, исходя из доказанности заемных отношений на основании платежных поручений и банковской выписки, а также установления факта непогашения долга. Срок исковой давности суд признал соблюденным, поскольку требование о возврате было заявлено до обращения в суд.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, подтвердив выводы о наличии займа и соблюдении срока исковой давности. Производство по апелляционной жалобе Черных С.П. прекращено как поданной лицом, не имеющим права на обжалование.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — ООО «Нирунган» указывает, что бремя доказывания отсутствия займа неправомерно возложено на него, и просит приобщить договор займа от 18.07.2018, который, по его мнению, подтверждает пропуск срока исковой давности.
Черных С.П. считает, что оспариваемое решение затрагивает его интересы, поскольку может повлиять на размер его потенциальной субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО «Орто-Сала 2017», и потому он имеет право на обжалование.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации отклонил доводы о неправильном распределении бремени доказывания: ООО «Нирунган», как инициатор процесса пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, обязано было представить все необходимые доказательства, включая договор займа, однако не доказало невозможности их получения ранее. Отказ апелляционного суда в приобщении договора признан обоснованным.
Черных С.П. не имеет права на обжалование, поскольку судебный акт не затрагивает его права напрямую: его деятельность в должности руководителя не связана со временем возникновения заемных обязательств. Право на обжалование не возникает лишь на основании потенциального риска субсидиарной ответственности.
Кассационная инстанция подчеркнула, что повторное заявление тех же доводов в кассации не является основанием для переоценки доказательств, что выходит за пределы её полномочий.
📌 Итог
Суд кассации оставил без изменения решение первой инстанции и постановление апелляции, отказал в удовлетворении кассационных жалоб и отменил меры по приостановлению исполнения судебного акта.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
КЛАССИФИКАЦИЯ ШИН ПО ТН ВЭД ЕАЭС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ИХ ОБЪЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СООТВЕТСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД ЗАЯВЛЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ТОВАРА
Постановление АС Северо-Западного округа от 06.05.2026 по делу А56-116242/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 06.05.2026 по делу А56-116242/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Вэйт» ввезло на территорию ЕАЭС шины для транспортных средств, заявив по декларации код 4011 80 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС — для техники, используемой в строительстве, горном деле или промышленности.
Таможня провела экспертизу и переквалифицировала товар по коду 4011 20 900 0 — для автобусов или грузовых автомобилей с индексом нагрузки более 121.
Общество оспорило это решение в арбитражном суде, полагая, что шины не предназначены для дорог общего пользования. Спор касался правомерности классификации одних и тех же шин разными сторонами.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция признала решение таможни незаконным. Суд принял во внимание заключение судебной экспертизы и письмо производителя, указавшие на применение шин в строительстве и промышленности, и посчитал классификацию по подсубпозиции 4011 80 обоснованной.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. Он не усмотрел оснований для пересмотра выводов о целевом назначении шин и счёл доказательства, представленные обществом, достаточными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Северо-Западная электронная таможня):
— Шины имеют маркировку, соответствующую ГОСТам для грузовых автомобилей (ГОСТ 5513-97, ГОСТ ИСО 4209-1-2006), что свидетельствует об их предназначении для перевозки грузов.
— Индекс скорости «G» (90 км/ч) и техническая возможность использования на дорогах общего пользования подтверждают отнесение к подсубпозиции 4011 20.
— Аналогичные споры ранее разрешались в пользу таможни, в том числе в деле № А70-8553/2024.
Оппонент (ООО «Вэйт»):
— Производитель и конечный покупатель указали, что шины используются на самосвалах в условиях горного дела и строительства.
— Классификация должна основываться на целевом назначении, определяемом потребителем и производителем.
— Наличие индекса скорости «G» не исключает использование в специальной технике.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила неправильное применение норм материального права. Суды первой и апелляционной инстанций проигнорировали совокупность признаков: соответствие шин требованиям ГОСТов для грузовых автомобилей, наличие маркировки по ГОСТ 5513-97, техническую возможность использования на дорогах общего пользования.
Указана правовая позиция Верховного Суда РФ из определения № 304-ЭС25-5667 от 19.08.2025, согласно которой аналогичные шины правомерно относятся к подсубпозиции 4011 20 900 0.
Кассация указала, что при классификации необходимо руководствоваться не только заявленным назначением, но и объективным соответствию техническим стандартам для грузового транспорта.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и отказал в удовлетворении требований ООО «Вэйт».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ТРЕБОВАНИЕ О ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ, ЕСЛИ ИСТЕЦ НЕ ДОКАЗАЛ СВОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА СПОРНОЕ ИМУЩЕСТВО, А СУД ПРОИГНОРИРОВАЛ ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА, И НЕ ПРИВЛЕК ЕГО К ДЕЛУ
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-83972/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-83972/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Еремин Олег Адольфович обратился к ООО «Спецавтоматикасервис» с иском о взыскании 40 000 руб. в качестве неосновательного обогащения. Требование основано на утверждении, что ответчик использовал стрелочный перевод № 61, принадлежащий истцу, без заключения договора и без оплаты. Спор касается железнодорожной инфраструктуры в Московской области, а именно подъездного пути и элементов путевого развития.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Истец ссылался на статьи 309, 310 и 1102 ГК РФ, указывая на отсутствие оснований для пользования имуществом и получение выгоды ответчиком.
---
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд установил факт использования ответчиком имущества истца (стрелочного перевода № 61) в период с 01.01.2024 по 20.04.2025, отсутствие договора и оплаты, пришел к выводу о наличии неосновательного обогащения.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, посчитав доводы ответчика о принадлежности имущества ОАО «РЖД» недоказанными и неопровергающими факта использования.
---
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Спецавтоматикасервис»): указал, что стрелочный перевод № 61 и участок пути принадлежат ОАО «РЖД», а не истцу; движение вагонов осуществлялось без использования имущества истца; представлены доказательства — договор аренды, технический паспорт, письма РЖД. Также отметил, что ОАО «РЖД» не привлечено к делу, а суды проигнорировали вступившие в силу судебные акты по аналогичным делам.
Оппонент (Еремин О.А.): в отзыве поддержал выводы нижестоящих судов, считает, что его право собственности на стрелочный перевод подтверждено, а использование имущества ответчиком имело место. Доводы ответчика о правах РЖД расценил как попытку оспорить установленные факты.
---
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил существенные нарушения норм процессуального и материального права. Нижестоящие суды не учли Определения Верховного Суда РФ от 18.04.2025 № 30-ЭС25-2203 и от 01.09.2025 № 305-ЭС25-7799, в которых указано, что спорный стрелочный перевод и путь принадлежат ОАО «РЖД». Также не исследованы доказательства принадлежности имущества РЖД, включая записи ЕГРН и договор аренды.
Не установлены ключевые обстоятельства: принадлежность имущества истцу в спорный период, факт его использования ответчиком, наличие неосновательного обогащения. ОАО «РЖД» не привлечено к делу в качестве третьего лица, хотя его правовой статус имеет значение. Кассационный суд указал, что необходима новая проверка доказательств, перераспределение бремени доказывания и учет преюдициальных решений.
---
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СОБСТВЕННИК ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, ОСПАРИВАЮЩИЙ ОСНОВАННЫЙ НА ПОКАЗАНИЯХ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА, НЕСЕТ БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ЕГО НЕВЕРНОСТИ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А19-24872/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А19-24872/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Иркутская энергосбытовая компания» (гарантирующий поставщик) обратилось к ТУ Росимущества в Иркутской области с иском о взыскании 143 489 рублей 66 копеек за потери электрической энергии за август–сентябрь 2021 года и 107 059 рублей 84 копеек пени.
Спор касается объектов электросетевого хозяйства, ранее находившихся в аренде у АО «Иркутская электросетевая компания», включая трансформаторную подстанцию КТП-797/400 и линии электропередачи, реконструированные арендатором без передачи их в собственность Российской Федерации после расторжения договора аренды в 2020 году.
Истец утверждает, что ответчик как собственник сетей обязан оплатить потери электроэнергии, возникшие в его объектах, включая затраты на услуги по передаче.
Дело рассматривалось с участием третьих лиц: АО «ИЭСК», ОАО «РЖД» и администрации города Тулун.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что ТУ Росимущества как собственник сетей обязано оплачивать фактические потери электроэнергии, возникающие в принадлежащих ему объектах электросетевого хозяйства.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Он пришел к выводу, что построенная АО «ИЭСК» ТП-797/400 и увеличенные линии не являются собственностью Российской Федерации, поэтому оснований для взыскания с ТУ Росимущества нет. Также суд указал, что истец не доказал объем потерь именно в сетях ответчика.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Иркутскэнергосбыт»):
— Владельцы сетей обязаны оплачивать стоимость электроэнергии, потерянной в их объектах, включая услугу по передаче.
— Объем потерь рассчитан корректно — по разнице показаний приборов учета с вычетом технологических потерь.
— Работы носили характер реконструкции, а не создания новых объектов; улучшения безвозмездно переданы государству.
Оппонент (ТУ Росимущества):
— Арендатор самостоятельно построил ТП-797/400 и увеличил протяженность сетей без согласования и последующей передачи в собственность РФ.
— Нет правовых оснований взыскивать потери в объектах, не принадлежащих Российской Федерации.
— Договорных отношений по компенсации потерь с гарантирующим поставщиком не заключалось.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд нарушил нормы материального и процессуального права.
Не учтено, что объем потерь был определен по приборам учета в соответствии с Правилами № 861 и Основными положениями № 442, а ответчик не представил доказательств, опровергающих расчет.
Нарушено бремя доказывания: ответчику было возложено недопустимое бремя, хотя он не представил альтернативных данных.
Также проигнорировано, что гарантирующий поставщик оплатил услуги по передаче энергии через АО «ИЭСК» и вправе требовать возмещения.
Ссылка апелляции на позицию Верховного Суда в другом деле признана несостоятельной — фактические обстоятельства отличаются.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Иркутской области от 26 февраля 2025 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2025 года, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
СОБСТВЕННИК ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ОБЯЗАН ОПЛАТИТЬ ПОТЕРИ, ОБЪЕМ КОТОРЫХ РАССЧИТАН НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА, И НЕ ВПРАВЕ ССЫЛАТЬСЯ НА ТО, ЧТО АРЕНДАТОР ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СОЗДАЛ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ФОРМАЛЬНО НЕ ПЕРЕДАЛ ИХ В СОБСТВЕННОСТЬ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А19-20032/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А19-20032/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Иркутская энергосбытовая компания» (гарантирующий поставщик) обратилось к ТУ Росимущества в Иркутской области с иском о взыскании 279 994 руб. 88 коп. стоимости потерь электрической энергии за май–июль 2021 года и 222 208 руб. 25 коп. пени. Спор возник по поводу объектов электросетевого хозяйства, ранее переданных в аренду АО «Иркутская электросетевая компания». После реконструкции сетей арендатор не передал часть новых объектов собственнику — Российской Федерации. Истец утверждает, что обязанность по оплате потерь сохраняется за собственником сетей.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ТУ Росимущества 279 994 руб. 88 коп. задолженности и 90 000 руб. неустойки, ссылаясь на обязанность собственника оплачивать потери в своих сетях. Отказано в части пени сверх указанной суммы.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска полностью. Он посчитал, что построенная арендатором ТП-797/400 и подключенные линии не являются собственностью Российской Федерации, следовательно, ответчик не обязан оплачивать потери в этих объектах. Также суд указал, что истец не доказал объем потерь именно в сетях ответчика.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Иркутскэнергосбыт»):
— Владельцы сетей обязаны оплачивать стоимость энергии, потерянной в их объектах, включая услуги по передаче.
— Работы носили характер реконструкции, а не создания новых сетей; схема подключения не изменилась.
— Объем потерь рассчитан корректно на основании показаний приборов учета с вычетом технологических потерь.
Оппонент (ТУ Росимущества):
— Арендатор самовольно построил ТП-797/400 и увеличил протяженность сетей без согласования.
— Новые объекты не переданы в собственность РФ и не могут считаться её имуществом.
— Оснований для взыскания потерь в чужих сетях нет.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд нарушил нормы материального и процессуального права. Во-первых, неверно распределено бремя доказывания: истец представил расчет потерь на основе приборов учета, а ответчик не привел доказательств иного объема. Во-вторых, не учтено, что потери в сетях иных владельцев приравниваются к потреблению и оплачиваются с учетом тарифа на передачу (п. 129 Основных положений № 442). Также проигнорированы доводы о том, что гарантирующий поставщик уже оплатил АО «ИЭСК» энергию для компенсации потерь в сетях ответчика. Указана правовая ошибка в толковании позиции Верховного Суда РФ по делу № 308-ЭС19-22189, основанной на иных фактах.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Иркутской области от 09 апреля 2025 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 05 декабря 2025 года, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЮ О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ, ПОЭТОМУ ИСТЕЦ ВПРАВЕ ВЗЫСКАТЬ ЕЕ ЗА ПЕРИОД, КОТОРЫЙ ВХОДИТ В ТРЕХЛЕТНИЙ СРОК, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-5601/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-5601/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Нефтетранссервис» обратилось к ООО «ТД ОВК» с иском о взыскании неустойки в размере 11 055 960 руб. по договору купли-продажи вагонов от 15.06.2021 № ТДОВК-257-14-21. Истец указал на просрочку поставки партий № 3 и № 4: фактическая поставка произведена 30.12.2021 и 14.01.2022 вместо 02.10.2021 и 01.11.2021 соответственно. По условиям п. 7.2 договора, при просрочке более 15 дней покупатель вправе требовать пеню в размере 0,05% от стоимости товара за каждый день просрочки, начиная с 16-го дня. Претензия направлена 13.12.2024, иск — 16.01.2025.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, установив, что истец узнал о нарушении права не позднее 19.10.2021 и 18.11.2021, а поскольку претензия и иск поданы после трехлетнего срока исковой давности, требования пропущены по сроку.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводом о пропуске срока исковой давности, поскольку право на взыскание неустойки возникло с момента нарушения срока поставки.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Нефтетранссервис») настаивал, что основное обязательство исполнено ответчиком в пределах срока исковой давности, а потому к требованию о взыскании неустойки не применяется ст. 207 ГК РФ; неустойка заявляется только за период с 13.12.2021, что входит в трехлетний срок до подачи иска.
Оппонент (ООО «ТД ОВК») утверждал, что срок исковой давности начал течь с момента нарушения обязательства — 02.10.2021 и 01.11.2021, и поскольку иск подан в 2025 году, он пропущен; применение ст. 207 ГК РФ обоснованно.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили ст. 207 ГК РФ, поскольку основное обязательство (поставка товара) было исполнено с просрочкой, но в пределах срока исковой давности. Согласно п. 25 постановления Пленума ВС № 43 и Обзору № 3 (2019), срок исковой давности по неустойке исчисляется отдельно по каждому дню просрочки, и при условии исполнения основного обязательства в пределах срока, дополнительные требования не прекращаются автоматически. Требование о взыскании неустойки за период с 13.12.2021 подлежит рассмотрению, так как входит в трехлетний срок до подачи иска.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШАЯ ИЗ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ХРАНЕНИЮ, ПОДЛЕЖИТ ВЗЫСКАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПО СТАТЬЕ 242.3 БК РФ, А НЕ ЗА СЧЕТ КАЗНЫ В ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ПО СТАТЬЕ 242.2 БК РФ
Постановление АС Уральского округа от 06.05.2026 по делу А07-37087/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 06.05.2026 по делу А07-37087/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «СпецСберТранс» обратилось к Министерству внутренних дел Российской Федерации с иском о взыскании 1 080 637 руб. за хранение двух транспортных средств на специализированной стоянке.
Автомобили были переданы на хранение по решению должностных лиц Отдела МВД России по городу Октябрьскому в ноябре и декабре 2018 года, но не изымались как вещественные доказательства по уголовным делам и не возвращались собственникам.
Истец оказывал услуги по хранению с 2018 по май 2023 года, расходы частично оплачены — 15 662 руб., остальная сумма осталась не погашена.
Иск подан после получения письма от МВД по Республике Башкортостан от 01.07.2024, в котором сообщалось об отсутствии оснований для выделения средств на оплату хранения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с МВД России 1 080 637 руб. за счет казны Российской Федерации. Суд исходил из факта оказания услуг хранения, отсутствия оплаты и пришел к выводу, что срок исковой давности начал течь с 10.07.2024 — даты получения письма, разъясняющего отказ в финансировании.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о законности требований истца, неправомерности ссылок на пропуск срока исковой давности, а также обязанности МВД России возместить расходы за хранение.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (МВД России) указал на пропуск срока исковой давности, считая, что он должен исчисляться с февраля–марта 2019 года — со дня перемещения ТС на стоянку. Также заявил, что расходы на хранение должны нести собственники ТС по части 11 статьи 27.13 КоАП РФ, а не федеральный бюджет.
Оппонент (общество «СпецСберТранс») настаивал, что срок исковой давности начался только с 10.07.2024, когда стало известно о невозможности получения оплаты. Подчеркнул, что хранение осуществлялось по поручению органов МВД, а собственники ТС не установлены или не обращались за их возвратом.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды правильно установили факт оказания услуг и обязанность МВД России их оплатить, но ошиблись в правовом механизме исполнения: они применили статью 242.2 БК РФ (взыскание за счет казны), тогда как спор касается гражданско-правового обязательства по договору хранения.
Подлежит применению статья 242.3 БК РФ — взыскание по денежным обязательствам казенного учреждения за счет средств бюджета. Это разъяснено в пункте 19 постановления Пленума ВС РФ № 13 от 28.05.2019.
Кассационный суд устранил ошибку без направления дела на новое рассмотрение, поскольку существенных фактических споров не имелось.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и принял новый судебный акт: взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации 1 080 637 руб. за счет средств бюджета в пользу ООО «СпецСберТранс».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ВОЗВРАТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЕЩАНИЕ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ ПРАВОМЕРЕН, ЕСЛИ ИСПРАШИВАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ СМЕНА ПРОГРАММНОЙ КОНЦЕПЦИИ, ПО СУЩЕСТВУ НАПРАВЛЕНЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ЧТО ТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-110758/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-110758/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг «Омикс» обратилось к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с заявлением о внесении изменений в реестр лицензий на радиовещание, включая изменение программной концепции и переход на 100-процентное вещание своего СМИ. Роскомнадзор вернул документы письмом от 31.01.2025 № 04СВ-49442 без рассмотрения по существу.
Заявитель посчитал действия незаконными и потребовал признать их таковыми, а также обязать Роскомнадзор внести изменения в реестр. Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили требования. Роскомнадзор обжаловал в кассации.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление, признав действия Роскомнадзора незаконными. Суд указал, что у органа не было оснований для возврата документов и отказа от рассмотрения заявления по существу, поскольку перечень оснований для отказа является исчерпывающим.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о неправомерности возврата документов и необходимости рассмотрения заявления по существу.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Роскомнадзор): изменил программную концепцию и объем вещания — это фактически оформление новой лицензии, требующее проведения конкурсных процедур. Возврат документов допустим при неполноте комплекта или необходимости применения специальных административных процедур.
Оппонент («Медиахолдинг «Омикс»): возврат заявления без рассмотрения противоречит закону, поскольку предусмотрены только отказ во внесении изменений или требование устранить недостатки. Оснований для отказа в рассмотрении по существу не имелось.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенную ошибку, не учтя, что изменение программной концепции и переход на 100% вещание одного СМИ при совместном вещании — это существенное изменение условий лицензирования, требующее проведения конкурсной процедуры. Формальный возврат документов не может быть признан незаконным, если само изменение не могло быть оформлено в порядке переоформления.
Кроме того, на момент вынесения решения срок действия лицензии истек (до 02.09.2025), следовательно, восстановление прав невозможно. Кассационный суд сослался на п. 19 и 24 Постановления Пленума ВС РФ № 21 от 28.06.2022.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и отказал в удовлетворении требований общества.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 319.1 ГК РФ К ПЛАТЕЖАМ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОСТУПИВШИМ ЧЕРЕЗ АГЕНТА, НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЬ ИХ РЕАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И УСТАНОВИТЬ, БЫЛА ЛИ У КРЕДИТОРА ВОЗМОЖНОСТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА И ПЕРИОД ОПЛАТЫ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А45-40658/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А45-40658/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «СГК-Новосибирск» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Союз-Комфорт“» с иском о взыскании 699 910 руб. 85 коп. задолженности по договору на подачу тепловой энергии в горячей воде за период с 01.04.2022 по 30.06.2022.
Договор заключён между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией, отвечающей за МКД, в которых осуществляется подача коммунального ресурса. Обязанность по расчётам за ресурс возложена на управляющую компанию как исполнителя коммунальных услуг.
Истец заявил, что ресурс был поставлен, но оплата не получена. Ответчик указал на наличие переплат и ошибки в учёте платежей, а также на то, что сбор средств с жильцов осуществлялся через платежного агента.
Спор дошёл до кассации после удовлетворения иска в первой инстанции и подтверждения решения в апелляции.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск в полном объёме. Суд признал доказанными факт поставки ресурса, обязанность компании как исполнителя услуги оплатить его, а также достоверность расчётов истца. Доводы ответчика о наличии переплат и неправильном распределении платежей отклонены.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он подтвердил правомерность расчёта задолженности, указал, что назначение платежей со стороны жильцов через агента не было доведено до истца, и поэтому средства засчитаны в счёт погашения старшей задолженности согласно статье 319.1 ГК РФ.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (управляющая компания) утверждает, что суды не учли реальные платежи жильцов, превышающие сумму задолженности, и проигнорировали порядок расчётов по договору. Также указано на недостаточную проверку расчёта истца, отсутствие первичных документов и нарушение срока исковой давности.
Оппонент (ресурсоснабжающая организация) настаивает, что компания — надлежащий должник, поскольку является исполнителем коммунальных услуг. Указывает, что денежные средства от жильцов поступали не напрямую, а через агента без назначения платежа, поэтому применение статьи 319.1 ГК РФ обосновано.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что выводы нижестоящих судов о размере задолженности преждевременны. Не выяснены обстоятельства распределения платежей, порядок учёта назначений, а также причины, по которым истец считает себя осведомлённым о назначении некоторых платежей, но игнорирует другие.
Не исследованы доводы о перечислении 470 355 руб. 75 коп. третьему лицу и их возможном зачёте. Нарушены правила оценки доказательств по статьям 69, 71 АПК РФ: не установлен полный круг обстоятельств, имеющих значение для дела.
Кассационная коллегия указала на необходимость проверить все основания возникновения и погашения обязательств, включая возможность привлечения платежного агента для выяснения назначения платежей.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ПРЕЮДИЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ АГЕНТА ИСКЛЮЧАЕТ ВЫВОД О ПРАВОМЕРНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ С НЕГО УБЫТКОВ И НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-295734/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-295734/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Борисов Павел Иванович обратился к индивидуальному предпринимателю Гордееву Алексею Анатольевичу с иском о взыскании 4 230 000 руб., перечисленных по агентскому договору от 10.10.2019, и 3 136 463 руб. 46 коп. — прибыли, удержанной ответчиком.
Договор предусматривал, что Гордеев как агент организует и управляет предприятием общественного питания от своего имени и за счёт принципала, в том числе проводит ремонт, заключает договоры с контрагентами, принимает оплату и представляет отчёты. Борисов перечислил сумму на подготовительные расходы, но позже направил уведомление об одностороннем отказе от договора с 31.10.2024 из-за якобы имевших место нарушений.
Истец требовал возврат средств, потраченных на подготовку предприятия, и недополученной прибыли, мотивируя это виной ответчика в расторжении договора и занижением доходов.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал, что Гордеев нарушил условия договора, в частности несвоевременно представлял отчёты и документальное подтверждение расходов. На этом основании договор был расторгнут по инициативе принципала, и суд посчитал обоснованным взыскание 4 230 000 руб. и 3 136 463 руб. 46 коп.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами о ненадлежащем исполнении обязательств агентом, правомерности расторжения договора и обоснованности взыскания сумм, включая прибыль, рассчитанную на основе отчёта аудиторской организации.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Гордеев А.А.) указал, что суды не учли вступившее в силу апелляционное определение Московского городского суда от 04.12.2023, где установлено отсутствие нарушений его обязанностей по договору в 2021 году. Также он отметил, что вся сумма 4 230 000 руб. была израсходована на организацию предприятия, что подтверждено экспертным заключением, и эти доводы не были оценены.
Оппонент (Борисов П.И.) возражал против жалобы, настаивая на добросовестности своих требований, наличии нарушений со стороны агента и обоснованности представленного аудиторского отчёта, который подтвердил занижение прибыли.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не учтя преюдициональное значение апелляционного определения от 04.12.2023, в котором уже было установлено отсутствие нарушений со стороны агента в 2021 году.
Также суды не исследовали доказательства расходования всей суммы на организацию предприятия, включая экспертное заключение № 2025-288 от 04.04.2025, и не оценили акт приёма-передачи имущества от 01.11.2024. Не была проверена достоверность и полнота аудиторского отчёта, составленного без участия ответчика и без учёта фактически понесённых расходов.
Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении необходимо правильно распределить бремя доказывания, исследовать все значимые обстоятельства и учесть ранее установленные факты.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ЗАЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ВЫКУПНУЮ ЦЕНУ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ТРЕБУЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ, ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТДЕЛИМЫМИ УЛУЧШЕНИЯМИ, ИЗМЕНЯЮЩИМИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА, А НЕ ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, И ЧТО СОБСТВЕННИК ДАЛ СОГЛАСИЕ ИМЕННО НА ТАКИЕ УЛУЧШЕНИЯ
Постановление АС Московского округа от 08.05.2026 по делу А40-211278/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 08.05.2026 по делу А40-211278/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство Звягина В.В.» обратилось к Департаменту городского имущества города Москвы с иском об урегулировании разногласий при заключении договора купли-продажи нежилого помещения площадью 307 кв. м, которое арендуется обществом как субъект малого предпринимательства.
Стороны не согласовали цену выкупаемого имущества: департамент предложил цену 54 769 000 руб. по отчету оценки, истец настаивал на цене 16 190 833 руб. Также спор возник о зачете в счет цены стоимости улучшений помещения.
Истец ссылался на право преимущественной покупки по Закону № 159-ФЗ, а также на обязательный зачет неотделимых улучшений, произведенных с согласия собственника.
Спор был передан в суд после невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично, установив цену объекта в размере 41 282 647 руб. без НДС — по результатам судебной экспертизы. Стоимость неотделимых улучшений в размере 9 221 738 руб. с НДС была зачтена в счет оплаты. Пункты 3.1 и 3.4 договора изложены в редакции истца.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о правомерности зачета улучшений и применении экспертизы для определения рыночной стоимости.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Департамент): суды нарушили нормы материального и процессуального права, поскольку не проверили, были ли работы действительно неотделимыми улучшениями; отсутствовало согласие департамента на их проведение в целях зачета; включение в договор залога условий о страховке соответствует закону.
Оппонент (ООО «Крестьянское хозяйство Звягина В.В.»): истец реализует право на преимущественный выкуп по Закону № 159-ФЗ; улучшения выполнены с согласия департамента; зачет предусмотрен частью 6 статьи 5 указанного закона независимо от дополнительного соглашения.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального права, не исследовав характер выполненных работ на предмет их отнесения к неотделимым улучшениям и не проверив наличие согласия собственника именно на такие улучшения. Установление факта неотделимых улучшений требует анализа изменений качественных характеристик объекта, а не только наличия затрат. Экспертное заключение использовано без должной критики, включив в улучшения работы, характерные для текущего ремонта. При новом рассмотрении необходимо проверить все обстоятельства, связанные с согласием, характером работ и их стоимостью.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЮ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ (СТ. 723 ГК РФ) ИСЧИСЛЯЕТСЯ С МОМЕНТА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ В РАБОТЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, А НЕ С ДАТЫ НЕСЕНИЯ РАСХОДОВ ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ НОВЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Постановление АС Уральского округа от 06.05.2026 по делу А34-8646/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 06.05.2026 по делу А34-8646/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество "Лесная строительная компания" обратилось к ИП Антропову С.Г. с иском о взыскании 886 585 руб. 66 коп. убытков, возникших из-за ненадлежащего выполнения работ по договору подряда от 16.04.2021 № 604-ТУЗ-14-К на вырубку и трелевку древесины. Общество привлекло другого подрядчика — ИП Бориса В.Н. — для устранения недостатков и понесло расходы: 599 085 руб. 66 коп. на оплату его работ и 287 500 руб. на вывоз спецтехники с объекта.
Стороны имели спор о соблюдении срока исковой давности и правомерности взыскания указанных сумм. Основание иска — положения статей 723, 725 ГК РФ о последствиях выполнения работ с недостатками. Спор связан с делом № А34-2866/2022, где суд установил объем фактически выполненных и принятых работ.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал срок исковой давности соблюденным: по требованию о 599 085 руб. 66 коп. он начал течь с 30.07.2021 (дата акта взаимозачета), а по требованию о 287 500 руб. — с 05.08.2021 (дата вывоза техники). Убытки были признаны обоснованными и причинно связанными с действиями ИП Антропова.
Апелляционный суд частично изменил решение: отказал в удовлетворении требования о 599 085 руб. 66 коп., признав срок исковой давности пропущенным — он начал течь с 31.07.2021 (дата акта КС-2 по работам ИП Бориса В.Н.) и истек до обращения с иском. По требованию о 287 500 руб. суд согласился с первой инстанцией, поскольку услуги по вывозу техники оказаны и оплачены в августе 2021 года.
🗣 Позиции сторон
ИП Антропов С.Г. в кассации утверждал, что срок исковой давности по обоим требованиям пропущен: по 599 085 руб. — с момента заключения договора с ИП Борисом В.Н. 21.06.2021, по 287 500 руб. — с 02.08.2021. Также указал, что расходы на вывоз техники уже возмещены обществу за счет ИП Бориса В.Н. путем зачета, поэтому повторное взыскание невозможно.
Общество "Лесная строительная компания" настаивало на законности решений, указывая, что узнало о нарушении права только после завершения работ по устранению недостатков. Поддержало квалификацию расходов как убытков, подлежащих возмещению по статье 723 ГК РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды ошиблись в определении момента начала течения срока исковой давности. Поскольку требования основаны на статье 723 ГК РФ, срок должен начинаться не с даты исполнения договора с третьим лицом, а с момента обнаружения недостатков работ ИП Антропова С.Г., который не установлен. Кроме того, суды не проверили применение специального годичного срока исковой давности по статье 725 ГК РФ. Также не исследован вопрос о двойном возмещении убытков: если расходы на вывоз техники уже погашены зачетом, их взыскание с ИП Антропова недопустимо.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД НЕ ВПРАВЕ ПРОИЗВОЛЬНО ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЕСЛИ ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ ПРАВОМЕРНО УСТАНОВИЛА ФАКТ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-247034/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 06.05.2026 по делу А40-247034/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ТУ Росимущества в городе Москве обратилось в суд с иском к ООО «Вернисаж Измайлово» о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельными участками и нежилыми зданиями, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма требований составила 432 426 939 руб. 63 коп. по неосновательному обогащению и 217 758 673 руб. 54 коп. по процентам. Истец указал, что ответчик фактически использовал объекты недвижимости без договорных отношений и оплаты. В качестве третьего лица привлечено АО «Дом.РФ». Ответчик подал встречный иск, но отказался от него до рассмотрения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ООО «Вернисаж Измайлово» неосновательное обогащение в размере 119 127 744 руб. 52 коп. и проценты — 31 168 981 руб. 71 коп., исключив суммы, заявленные за пределами срока исковой давности. Суд признал факт пользования объектами на основании переписки сторон и данных ЕГРН, а также учёл судебный акт по другому делу как преюдициальный.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении всех требований истца. Он пришёл к выводу, что отсутствуют достаточные доказательства пользования земельными участками и зданиями со стороны ответчика, а также счёл неправомерным применение преюдиции и распределение бремени доказывания.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ТУ Росимущества в городе Москве): суд апелляции нарушил нормы процессуального права, не оценив представленные доказательства, в том числе переписку и данные из ЕГРН; неправильно применил нормы о преюдиции; неверно распределил бремя доказывания по ст. 69 АПК РФ; срок исковой давности не был пропущен.
Оппонент (ООО «Вернисаж Измайлово»): поддержал постановление апелляционного суда; считает, что истец не доказал факт пользования объектами недвижимости; отрицает наличие обязательств по оплате; полагает, что суд первой инстанции неправомерно учёл преюдициальные обстоятельства.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил существенные процессуальные и материально-правовые ошибки: необоснованно отклонил доказательства, признанные допустимыми и относимыми первой инстанцией, включая переписку и данные ЕГРН; проигнорировал правильное применение преюдиции по делу № А40-191575/2020; нарушил нормы ст. 16, 64, 69 АПК РФ, регулирующие оценку доказательств и распределение бремени доказывания. Суд первой инстанции правильно определил правовую природу спора, применил нормы ГК РФ и ЗК РФ, установил факт неосновательного обогащения и обоснованно исключил часть требований по сроку исковой давности.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение первой инстанции, обязав нижестоящий суд исполнить его в части взыскания неосновательного обогащения и процентов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРЕДЪЯВЛЯЯ ПОСТАВЩИКУ ТРЕБОВАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ СВЯЗАН УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НЕУСТОЙКИ СУД ДОЛЖЕН УСТАНОВИТЬ ХАРАКТЕР ДЕФЕКТОВ И ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРОК ИХ УСТРАНЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 06.05.2026 по делу А56-112977/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 06.05.2026 по делу А56-112977/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Питербасцентр» с иском о взыскании 1 800 000 руб. пеней за нарушение сроков гарантийного ремонта автобусов по договору поставки от 10.10.2023 № ДКП 0904-001-ФНБ4/2023, заключённому во исполнение договора лизинга от 20.10.2023 № Д23/ПТУ-98.
Истец указал, что дефекты в автобусах были устранены с превышением установленных договором сроков — 5 или 20 календарных дней в зависимости от характера недостатка. Стороны ссылались на разные положения договоров: истец — на условия договора лизинга, ответчик — на договор поставки.
В споре ключевыми являются обстоятельства, связанные с отзывной кампанией производителя (ООО «ЛиАЗ») от 13.07.2024 по замене гидравлических шлангов, а также вопрос о том, подлежат ли данные работы учёту при определении срока гарантийного ремонта.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с Общества 900 000 руб. пеней и 79 000 руб. госпошлины. Суд признал факт просрочки устранения дефектов, исходя из положений пункта 11.3 договора лизинга и пункта 6.9 договора поставки, установивших пятидневный срок. При этом суд уменьшил размер пеней по статье 333 ГК РФ.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о наличии просрочки и правомерности применения статьи 333 ГК РФ для снижения неустойки.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Питербасцентр»): суды ошибочно применили условия договора лизинга, к которому Общество не является стороной. Обязательства по гарантийному ремонту регулируются договором поставки, в котором предусмотрены разные сроки — 5 дней для обычных дефектов и 20 дней для производственных недостатков. Поскольку выявленные дефекты носят производственный характер, должен применяться 20-дневный срок.
Оппонент (Предприятие): право на предъявление требований к поставщику прямо вытекает из статей 670 ГК РФ и ст. 10 Закона № 164-ФЗ. Поставщик нарушил установленные сроки устранения дефектов, независимо от их характера. Отзывная кампания не освобождает от обязанности оперативно устранить выявленные недостатки по рекламациям.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материально-правовые ошибки, не исследовав полностью обстоятельства, имеющие значение для дела. Не оценены доказательства о производственном характере дефектов, а также информация о проведении отзывной кампании ООО «ЛиАЗ» с 13.07.2024, в рамках которой дефекты были устранены.
Не установлено, подпадают ли данные случаи под 20-дневный срок по пункту 6.17 договора поставки. Также не рассмотрен довод о двойном учёте одного и того же ремонта по двум актам. Суд кассации указал, что лизингополучатель вправе предъявлять требования к поставщику напрямую, но при этом должен быть правильно определён срок исполнения обязательства.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРЕЮДИЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 69 АПК РФ ИМЕЮТ ТОЛЬКО УСТАНОВЛЕННЫЕ СУДОМ ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, А НЕ ИХ ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВЫВОД О МОМЕНТЕ НАЧАЛА ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А33-33497/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2026 по делу А33-33497/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Прокурор Красноярского края, выступая в интересах Российской Федерации в лице управления Росимущества, обратился с иском к ООО «Новоостровский» и ООО СЗ «ЖК Новоостровский» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 393 382 000 рублей и 185 967 000 рублей соответственно — в виде стоимости земельных участков, образованных из участка, находившегося в федеральной собственности. Истец указал, что возврат участков в натуре невозможен из-за строительства жилых домов и обременения правами третьих лиц, включая дольщиков.
Спор возник на фоне цепочки сделок: исходный земельный участок был передан АО «ПО «КЗК», затем посредством раздела и продажи перешел к компаниям, связанным с ООО УСК «Сибиряк». Ответчики приобрели участки через возмездные сделки и заявили о пропуске истцом срока исковой давности, отсчитывая его с 2013 года — даты регистрации права собственности АО «ПО «КЗК».
Дело первоначально было частью более крупного спора (№ А33-33025/2022), но требование о взыскании неосновательного обогащения было выделено в отдельное производство по определению от 19 ноября 2023 года.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что срок исковой давности начал течь не в 2013 году, а позже — с момента заключения первых договоров долевого участия (с сентября 2020 по июль 2021). При этом суд признал невозможность возврата участков в натуре и наличие неосновательного обогащения у ответчиков.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Он сослался на преюдициальное значение определения Верховного Суда РФ от 1 апреля 2025 года по делу № А33-33025/2022, в котором ранее было установлено, что срок исковой давности пропущен. Апелляция сочла этот вывод обязательным для применения в текущем деле.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокурор и управление Росимущества) указали, что выводы Верховного Суда РФ по другому делу касались правовой квалификации, а не фактических обстоятельств, и потому не имеют преюдициального значения. Также они настаивали, что срок исковой давности должен начинаться не с 2013 года, а с момента, когда стало известно о нарушении права, а именно — после выявления схемы вывода имущества из федеральной собственности.
Оппоненты (ООО «Новоостровский», ООО СЗ «ЖК Новоостровский», ООО УСК «Сибиряк») считали, что срок исковой давности начался в 2013 году, и он пропущен. Они также полагали, что апелляционный суд правильно применил выводы Верховного Суда РФ, а доводы прокурора о недобросовестности схемы не подтверждены.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд ошибочно придал преюдициальное значение правовым выводам Верховного Суда РФ, тогда как по смыслу статьи 69 АПК РФ таковое значение имеют только установленные фактические обстоятельства, а не правовая квалификация. Вывод о моменте начала течения срока исковой давности является правовым и подлежит самостоятельной оценке в каждом деле.
Кроме того, кассация указала, что нижестоящий суд проигнорировал представленные прокурором доказательства аффилированности компаний и согласованных действий по выводу земель из федеральной собственности. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о недобросовестности ответчиков и препятствовать применению исковой давности. Новый состав апелляционного суда обязан исследовать все доказательства и дать им надлежащую оценку.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
❤1