АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О ВКЛЮЧЕНИИ В РНП НЕ ВПРАВЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ФОРМАЛЬНЫМ ВЫВОДОМ О НЕДОСТАТОЧНОСТИ СВЕДЕНИЙ, А ОБЯЗАН ПРОВЕСТИ ВСЕСТОРОННЮЮ ОЦЕНКУ ДОКУМЕНТОВ И МОТИВИРОВАТЬ ОТКАЗ С УЧЕТОМ ДОВОДОВ ЗАКАЗЧИКА ОБ УКЛОНЕНИИ ПОСТАВЩИКА
Постановление АС Северо-Западного округа от 29.04.2026 по делу А56-62137/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 29.04.2026 по делу А56-62137/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» обратилось в суд с требованием признать недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 21.04.2025 № Т02-183/25, которым отказано во включении ООО «Гарант» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Спор возник в ходе заключения договора по итогам электронного аукциона на поставку дизельного погрузчика, проведённого в рамках Закона № 223-ФЗ. Общество признало ООО «Гарант», победителя аукциона, уклонившимся от заключения договора из-за представления независимой гарантии, не соответствующей условиям договора.
Общество направило сведения в антимонопольный орган для включения компании в РНП, однако Управление отказало, сославшись на недостаточность представленных данных.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.09.2025 отказал в удовлетворении требований. Суд посчитал, что Управление правомерно установило недостаточность сведений, представленных Обществом, и не усмотрел нарушений в его решении.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, указав, что Управление действовало в рамках своей компетенции, оценив объём представленной информации.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — акционерное общество «Метрострой Северной Столицы»: Управление нарушило обязанность провести всестороннюю проверку представленных документов; отказ был немотивированным и противоречит принципам соразмерности и справедливости; суды не учли требования п. 17 постановления Пленума ВС РФ № 21 о необходимости оценки фактических обстоятельств.
Оппонент — Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу: решение основано на законе; представленные сведения не позволяют однозначно сделать вывод об уклонении от заключения договора; полномочия органа включают дискрецию при оценке достаточности доказательств.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что Управление не выполнило обязанность по всесторонней и объективной оценке представленных Обществом сведений, ограничившись формальным отказом без мотивировки. Это нарушает требования п. 17 постановления Пленума ВС РФ № 21 и принципы соразмерности, закреплённые в ст. 55 Конституции РФ.
Суды первой и апелляционной инстанций не проверили законность решения по существу, механически воспроизведя позицию Управления. Поскольку вопрос о включении в РНП может быть повторно рассмотрен, кассация указала на необходимость нового рассмотрения с учётом установленных обстоятельств.
📌 Итог
Отменить решение от 18.09.2025 и постановление от 19.12.2025, признать недействительным решение Управления от 21.04.2025 № Т02-183/25 и обязать Управление повторно рассмотреть сведения Общества с учётом выводов суда.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
СПИСАНИЕ 50% НЕУСТОЙКИ ПО ГОСКОНТРАКТУ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТА «Б» ПУНКТА 3 ПРАВИЛ № 783 ЯВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРОГО НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2 УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ
Постановление АС Московского округа от 30.04.2026 по делу А41-22609/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 30.04.2026 по делу А41-22609/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Платформа А» обратилось к Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 83 976 222,80 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Спор возник по государственному контракту от 08.05.2024 № 0148200005424000252 на поставку 104 междугородних автобусов большого класса, цена контракта — 1 805 044 475,52 руб., срок поставки — до 08.07.2024.
Поставщик выполнил обязательства 10.12.2024, заказчик удержал пени за просрочку в размере 172 452 849,92 руб. и выставил претензию на дополнительные пени.
Истец потребовал списать 50% удержанных пеней по Правилам № 783 от 04.07.2018, но заказчик отказался, что послужило основанием для иска о неосновательном обогащении.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска полностью. Суд посчитал, что контракт заключён и исполнен в 2024 году, а Правила № 783 применяются только при наличии обстоятельств из подпунктов «а»–«г» пункта 2, которые истцом не доказаны. Также указано, что поставщик не вправе произвольно нарушать сроки поставки.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, подтвердив, что условия для применения Правил № 783 отсутствуют, а удержание пеней правомерно.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Платформа А») указал, что общая сумма начисленных пеней превышает 5%, но не более 20% от цены контракта, следовательно, подлежит применению подпункт «б» пункта 3 Правил № 783, предусматривающий списание 50% пеней при условии их фактического удержания. Утверждал, что суды неправильно применили нормы права и не учли этот порядок.
Оппонент (Министерство транспорта) возражал против жалобы, настаивая, что Правила № 783 не распространяются на контракты, исполненные в 2024 году, поскольку не доказано наличие обстоятельств из подпунктов «а»–«г» пункта 2. Также отметил, что списание возможно только при наличии предусмотренных оснований, которых в данном случае нет.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, поскольку не учли подпункт «б» пункта 3 Правил № 783, который применим при полном исполнении контракта и сумме пеней от 5% до 20% от его цены. Указанный подпункт не требует наличия особых обстоятельств, как в пункте 2. Суды не проверили, была ли уплачена (удержана) половина пеней, и не установили, возникло ли неосновательное обогащение. Ошибка повлияла на выводы по делу. При этом ссылка на определение Верховного Суда РФ от 21.04.2025 № 301-ЭС24-23009 подтверждает такой подход к толкованию нормы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРИ ПОНУЖДЕНИИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА ПОД ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ СУД ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ, ПОДПАДАЕТ ЛИ ОБЪЕКТ ПОД ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКА, И КАКОВЫ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ПРЕЖНЕГО ДОГОВОРА
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А70-9184/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А70-9184/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Департамент лесного комплекса Тюменской области обратился в суд с иском к ООО «Стеклотех» об обязании заключить договор аренды лесного участка для эксплуатации воздушной линии электропередачи (ЛЭП 10 кВ) с кадастровым номером 72:17:0101001:1232.
Ранее стороны заключили договор аренды от 30.03.2010 № 34 для строительства ЛЭП, который был расторгнут по соглашению сторон 24.01.2023. После этого департамент направил претензию о заключении нового договора аренды, но получил отказ.
Общество считает, что размещение ЛЭП допускается без предоставления земельного участка на основании Постановления № 1300. Департамент настаивает на необходимости оформления правоотношений из-за принципа платности использования лесов.
Спор возник из правовой неопределенности относительно режима использования лесного участка после прекращения действия предыдущего договора аренды.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась удовлетворить иск. Суд исходил из того, что использование лесных участков для ЛЭП до 35 кВ возможно без предоставления участка и заключения договора аренды на основании части 4 статьи 45 ЛК РФ и Постановления № 1300. Также суд учел вступившие в силу судебные акты по делам № А70-15614/2023 и № А70-6380/2024, которые подтверждали законность эксплуатации ЛЭП без аренды.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он указал, что истец не доказал наличие условий, при которых общество обязано заключить договор аренды, и признал, что у ответчика имеется иное законное основание для использования участка — положения части 4 статьи 45 ЛК РФ и Постановление № 1300.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — Департамент лесного комплекса Тюменской области — настаивал, что спорная ЛЭП уже была построена в рамках действовавшего договора аренды и не может применяться к ней Постановление № 1300, регулирующее размещение новых объектов. Также он указал, что общество не оформило разрешение на использование участка по региональному Положению № 238-п, а принцип платности пользования лесами требует оформления правоотношений.
Оппонент — ООО «Стеклотех» — возражал, указывая, что ЛЭП относится к перечню объектов, размещаемых без предоставления земельного участка. Общество дважды обращалось за разрешением на безвозмездное использование участка, но получило отказ. Кроме того, площадь, указанная в проекте договора, не соответствует нормативам, установленным постановлением № 486.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали существенные обстоятельства: правовое основание использования участка после расторжения договора, соответствие ЛЭП требованиям Постановления № 1300, волю сторон на оформление отношений, а также применимость регионального Положения № 238-п.
Не было дано оценки доводам о площади участка и технической невозможности его формирования между опорами. Также ошибочно было признание факта отнесения ЛЭП к перечню № 1300 по преюдиции из других дел, где этот вопрос не оспаривался.
Суд округа указал, что наличие охранной зоны не исключает возможность предоставления участка, а правовая неопределенность требует всестороннего исследования. Отказ в иске без выяснения этих обстоятельств нарушил принципы законности и баланса интересов.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
НЕПРАВОМЕРНОЕ ИЗЪЯТИЕ ЛИЗИНГОДАТЕЛЕМ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ПРЕКРАЩАЕТ ЕГО ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И ВЛЕЧЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САЛЬДО ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С УЧЕТОМ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, ИМЕЮЩЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А70-12625/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А70-12625/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания „А5“» обратилось к ООО «Югорская строительная компания» с иском о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) от 30 сентября 2019 г., взыскании задолженности в размере 12 393 381 руб. 96 коп., включая лизинговые платежи, пени, штрафы, неустойку и расходы по страховке.
Компания подала встречный иск о признании договора действующим, возврате предмета лизинга — автомобиля Mercedes-Benz S 450 4MATIC, 2018 г.в., и взыскании 4 626 145 руб. убытков в виде упущенной выгоды, возникших из-за незаконного изъятия автомобиля лизингодателем 1 апреля 2022 г.
Спор связан с прекращением обязательств по договору лизинга, фактическим лишением компании возможности использовать автомобиль и необходимостью проведения взаиморасчетов между сторонами.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении первоначального иска. Суд установил, что обществом неправомерно изъят автомобиль, нарушен баланс прав и обязанностей сторон, оснований для начисления платежей после изъятия нет. Встречный иск удовлетворен: договор признан действующим, обязали вернуть автомобиль и взыскать убытки.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части удовлетворения встречного иска. Он признал договор прекратившимся, отказал в возврате автомобиля и во взыскании убытков, поскольку не представлены достаточные доказательства упущенной выгоды. В остальном решение оставлено без изменения.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Югорская строительная компания»): апелляционный суд проигнорировал вступивший судебный акт по делу № А70-11286/2022, на основании которого автомобиль уже был возвращён; выводы об истечении срока договора противоречат условиям дополнительного соглашения; суд неправомерно отклонил экспертное заключение, не назначив повторную экспертизу; отказ в убытках основан на формальных доводах, не учитывающих вероятностный характер упущенной выгоды.
Оппонент (ООО «Лизинговая компания „А5““): договор прекратился в связи с истечением срока; обязанность возврата автомобиля отпала; требования о взыскании убытков необоснованны, так как не доказана реальная возможность получения дохода; скриншоты с «Авито» опровергают отсутствие рынка аренды; суд апелляционной инстанции правильно оценил доказательства.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды не разрешили спор по существу: не исследован вопрос о проведении сальдирования встречных требований, не учтено, что с 1 апреля 2022 г. компания не могла пользоваться автомобилем по вине лизингодателя, вследствие чего теряется основание для начисления платежей за этот период. Отказ в убытках мотивирован формально, без учета вероятностного характера упущенной выгоды и доказательств коммерческой деятельности. Оценка экспертного заключения произведена с нарушением процессуальных норм — без назначения повторной экспертизы и с опорой на недействующее судебное решение. Требуется пересмотр с расчетом взаимных обязательств и определением завершающей обязанности сторон.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК БЕЗУЧЕТНОГО, ЧТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОКАЗАННОСТИ ФАКТА ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РАБОТУ ПРИБОРА УЧЕТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
Постановление АС Центрального округа от 30.04.2026 по делу А64-4455/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 30.04.2026 по делу А64-4455/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (истец) обратилось к ИП Медведевой О.А. (ответчик) с иском о взыскании 491 048,70 руб. за безучетное потребление электроэнергии. Спор возник по договору энергоснабжения от 10.11.2023, заключённому на поставку электричества в нежилое помещение в г. Тамбове. 21.03.2024 при проверке выявлено нарушение пломб-наклеек на вводном отключающем устройстве, после чего составлен акт № 0017/24 о неучтенном потреблении. Объём потребления рассчитан исходя из максимальной мощности — 15 кВт.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Тамбовской области отказал в удовлетворении иска. Суд посчитал, что выбор места установки пломб-наклеек сетевой организацией не соответствовал инструкции производителя, поэтому факт вмешательства ответчика в систему учёта не доказан.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. Он согласился с выводом об отсутствии доказательств вмешательства потребителя в работу прибора учёта и указал, что повреждение пломб не может быть основанием для расчёта объёма энергии без подтверждения фактического безучётного потребления.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «ОРЭС-Тамбов»):
— Пломбы-наклейки установлены в соответствии с техническими возможностями и профессиональными стандартами.
— Производитель подтвердил правомерность их установки.
— Нарушение пломб само по себе является основанием для расчёта объёма энергии по максимальной мощности, независимо от способа потребления.
Оппонент (ИП Медведева О.А.):
— Отсутствие следов вмешательства в прибор учёта, подтверждённое экспертизой, исключает факт безучётного потребления.
— Установка пломб на защитный экран, а не на сам счётчик, противоречит инструкции производителя.
— Акт о неучтённом потреблении составлен с нарушениями и не может служить достаточным доказательством.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материально-правовые ошибки. Они не учли правовую позицию Верховного Суда РФ: нарушение пломбы, установленной сетевой организацией, само по себе является основанием для квалификации потребления как безучётного, независимо от последствий для показаний счётчика. Также проигнорированы доводы о возможности подключения к токоведущим элементам без следов и факты отключения прибора учёта. При новом рассмотрении суд должен оценить все доказательства и доводы сторон в полном объёме.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ИСК СТРАХОВЩИКА О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ В ПОРЯДКЕ СУБРОГАЦИИ, ОСНОВАННЫЙ НА ВЫПЛАТАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПОСЛЕ РАЗРЕШЕНИЯ СУДОМ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СПОРА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЖДЕСТВЕННЫМ РАНЕЕ ЗАЯВЛЕННОМУ ТРЕБОВАНИЮ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А46-2385/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А46-2385/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ) обратилось к ООО «Вкусняша» с иском о взыскании 24 034 441 руб. 94 коп. убытков в порядке суброгации, возникших после выплаты доплат страхового возмещения сособственникам помещений в ТРЦ «Триумф» по решениям суда.
Эти выплаты были связаны с признанием необоснованным применения коэффициента недострахования при первоначальных расчетах. Право на предъявление иска возникло у СОГАЗ после фактической выплаты указанных сумм — не ранее 15 сентября 2025 года.
Ранее, по делу № А46-5682/2024, СОГАЗ уже взыскал с ООО «Вкусняша» 19 067 630 руб. 55 коп. за те же последствия пожара 28 ноября 2022 года, но без учета спорных доплат.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция прекратила производство по делу, установив тождество исков: посчитала, что требования в настоящем деле и в деле № А46-5682/2024 основаны на одном и том же событии (пожаре), одной вине ответчика и одной цели — взыскании убытков в порядке суброгации.
Апелляционный суд оставил определение без изменения, поддержав вывод о тождестве исков и недопустимости дробления требований. Указал, что СОГАЗ уже реализовал право на суброгацию, выбрав размер иска при первом обращении.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «СОГАЗ»): право на суброгацию по сумме доплат возникло только после их фактической выплаты собственникам — уже после вынесения решения по первому делу; основания иска разные во времени и по объему; суды неправомерно отказали в рассмотрении нового требования.
Оппонент (ООО «Вкусняша»): иски тождественны по сторонам, предмету и основанию; СОГАЗ мог запросить приостановление первого дела, но не сделал этого; допустимых оснований для повторного иска нет.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, признав тождество исков. Право на суброгацию по новой сумме возникло у СОГАЗ только после фактических выплат по судебным актам — не ранее 15.09.2025, то есть после завершения первого дела. До этого момента такого права не существовало.
Согласно статье 965 ГК РФ, право требования переходит к страховщику лишь в пределах выплаченного возмещения. Поскольку выплаты по доплатам произведены позже, основание иска в настоящем деле — иное по времени и составу. Суды не учли это, нарушили нормы материального права (ст. 965, 387 ГК РФ) и процессуального закона (ст. 150 АПК РФ).
На новом рассмотрении суду необходимо проверить наличие оснований для суброгации, объем выплаченных сумм и обстоятельства пожара.
📌 Итог
Отменить определение первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА СУДЕБНОЙ НЕУСТОЙКИ СУД ОБЯЗАН ИССЛЕДОВАТЬ И ДАТЬ МОТИВИРОВАННУЮ ОЦЕНКУ ДОВОДАМ ОТВЕТЧИКА О ЕЕ ЧРЕЗМЕРНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЕГО КОНТРРАСЧЕТ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ИТОГОВОЙ СУММЫ ЦЕЛЯМ ПОНУЖДЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНОГО АКТА
Постановление АС Поволжского округа от 30.04.2026 по делу А57-5719/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 30.04.2026 по делу А57-5719/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Невейницын Станислав Витальевич обратился к публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Саратовская область» с требованием о взыскании судебной неустойки за неисполнение решения суда от 10.12.2024, которым Общество было обязано провести ремонт, окраску и расчистку охранных зон по 2080 объектам газопроводов низкого давления.
Суд первой инстанции признал, что обязательство исполнено лишь частично — окрашены 12 из 1675 газопроводов, остальные работы не выполнены. ИП Невейницын потребовал взыскать неустойку в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки по каждому объекту.
Общество возражало против размера неустойки, указывая на её чрезмерность и функциональную взаимосвязь объектов как единой газораспределительной системы.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление частично: взыскала судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки по каждому из 2080 объектов до полного исполнения решения от 10.12.2024. Отказано в применении запрошенных истцом 3 000 руб., признанных чрезмерными.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, признал размер неустойки справедливым и соразмерным, отклонив доводы Общества о необоснованности дробления и превышении возможных доходов.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»):
— Размер неустойки установлен произвольно, без учета принципов соразмерности и справедливости (п. 4 ст. 1 ГК РФ).
— Не применена ст. 333 ГК РФ; не исследованы фактические потери истца и финансовые возможности ответчика.
— Объекты являются единым технологическим комплексом, а расчет по каждому отдельно приводит к несоразмерной сумме — свыше 960 000 руб. в день.
Оппонент (ИП Невейницын С.В.):
— Не представлено.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд не исследовал довод Общества об обоснованном размере неустойки (не выше 60 руб. за рабочий день), не дал правовой оценки контррасчету и не проверил его соответствие целям понуждения к исполнению. Допущено нарушение ст. 64, 71 АПК РФ и п. 12 ч. 2 ст. 271 АПК РФ — неполная оценка доказательств и мотивированное отклонение доводов. Требуется всесторонняя проверка всех обстоятельств, невозможная в кассации.
📌 Итог
Суд отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЮ О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ ЗА ПРОСРОЧКУ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ДНЮ ПРОСРОЧКИ, А НЕ ЕДИНЫМ СРОКОМ НА ВСЮ СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Постановление АС Северо-Западного округа от 29.04.2026 по делу А56-33283/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 29.04.2026 по делу А56-33283/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет» обратилось к ООО «Светосервис – Санкт-Петербург» с иском о взыскании 3 424 222 руб. 20 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту от 27.05.2019 № 29/2019-ОКС-Л на разработку проектной документации по реконструкции наружного освещения в Кировском районе.
Контрактом установлен конечный срок выполнения работ — 31.08.2020, однако акт сдачи-приемки подписан только 16.12.2024. Истец направил претензию 28.12.2024, после чего обратился в суд 09.04.2025.
Спор касается правильности расчёта периода начисления неустойки, соблюдения срока исковой давности, а также вопросов о снижении и списании неустойки.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с Общества 942 160 руб. 26 коп. неустойки за период с 30.03.2023 по 16.12.2024. В остальной части иска отказано из-за пропуска Учреждением срока исковой давности.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Он указал, что Общество не представило доказательств препятствий со стороны заказчика и не обосновало необходимость списания неустойки по Правилам № 783.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Учреждение): суды ошибочно определили начало периода исковой давности — им следует считать 30.03.2022, а не 30.03.2023. Требования о взыскании неустойки подлежат удовлетворению в большем размере — 1 858 738 руб. 69 коп.
Оппонент (Общество): требования о неустойке являются дополнительными к основному обязательству, поэтому срок исковой давности по ним истекает вместе с основным требованием. Также указано на действия заказчика, затягивавшие согласование, и на завышенность неустойки, подлежащей снижению или списанию по Правилам № 783.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, установив начало периода исковой давности по неустойке с 30.03.2023. Согласно п. 25 Постановления Пленума ВС № 43, срок исковой давности по неустойке исчисляется отдельно по каждому дню просрочки. Поскольку иск подан 09.04.2025, требования за период до 09.04.2022 (включительно) пропущены, но отказ по периоду до 29.03.2023 основан на ошибке.
Также необоснованно применено правило ст. 207 ГК РФ о прекращении срока по дополнительным требованиям — оно не действует, если основное обязательство исполнено в пределах срока исковой давности. При новом рассмотрении суд должен пересчитать неустойку за период с 14.03.2022 по 29.03.2023, учесть мораторий по Постановлению № 497, рассмотреть ходатайство о снижении неустойки и правильно распределить судебные расходы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ДОГОВОРУ ВЫКУПА АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА СУД ОБЯЗАН ОЦЕНИТЬ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ И БАЛАНСУ ИНТЕРЕСОВ ВСЕ СПОРНЫЕ УСЛОВИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ЦЕНУ, ПОСКОЛЬКУ ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА, ПРЕДЛОЖЕННАЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ, НЕ ИМЕЕТ ИМПЕРАТИВНОЙ СИЛЫ
Постановление АС Московского округа от 30.04.2026 по делу А40-280612/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 30.04.2026 по делу А40-280612/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Анастасия» — арендатор нежилого помещения в Москве и субъект малого предпринимательства — обратилось к Департаменту городского имущества города Москвы с иском об урегулировании разногласий при заключении договора купли-продажи арендуемого объекта недвижимости площадью 143,6 кв. м.
Департамент направил проект договора по цене 30 056 000 руб., определённой на основании оценки. Общество представило протокол разногласий, предложив цену 12 292 000 руб. и изменив ряд условий договора. Департамент отклонил разногласия, после чего спор был передан в суд.
Стороны не согласовали условия по цене, рассрочке, залогу, электронной закладной, страхованию, обязанностям по оснащению помещения и другим пунктам. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, назначив промежуточную цену на основе судебной экспертизы и изменив некоторые положения договора.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: установила стоимость объекта в размере 20 929 000 руб. на основании судебной экспертизы, включила условия о рассрочке и порядке платежей, исключила ряд пунктов (включая обязательства по земельному участку и пожарной безопасности), но оставила большинство условий в редакции департамента, включая положения о залоге и штрафах.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о достоверности судебной экспертизы и правомерности исключения отдельных условий как не относящихся к предмету сделки. При этом он признал необходимым равенство ответственности сторон за уклонение от регистрации перехода права и скорректировал пункт 5.3.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (департамент): цена должна определяться на основании его оценки, поскольку он как собственник вправе устанавливать стоимость муниципального имущества в соответствии с законом об оценочной деятельности; судебная экспертиза была излишней, так как доказательств недостоверности его оценки не представлено; условия договора, предложенные департаментом, соответствуют типовой форме и не могут быть изменены в одностороннем порядке.
Оппонент (ООО «Анастасия»): суды формально отклонили доводы общества, не проверив их на соответствие закону; включение в договор обязательства по электронной закладной, страхованию и пожарной безопасности нарушает баланс интересов и противоречит императивным нормам; общество вправе оспаривать не только цену, но и иные условия договора в рамках судебного урегулирования разногласий.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенную ошибку, ограничив право истца на оспаривание только цены и рассрочки, тогда как по смыслу статей 445–446 ГК РФ и Закона № 159-ФЗ все разногласия по условиям договора подлежат судебному урегулированию. Подход судов противоречит статье 1 ГК РФ и статье 46 Конституции РФ, поскольку ограничивает судебную защиту. Также суды не проверили доводы сторон по существу, в частности — о навязывании электронной закладной, страховании и обязанностях по пожарной безопасности, не учтя, что эти условия нарушают императивные нормы. Кассационный суд указал, что типовая форма договора не имеет силы императивного правила, а условия должны оцениваться на соответствие закону при новом рассмотрении.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СТОИМОСТЬ БЕЗУЧЕТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД С ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ ПРИБОРА УЧЕТА И НЕ ПОДЛЕЖИТ СНИЖЕНИЮ ПО СТАТЬЕ 333 ГК РФ, ПОСКОЛЬКУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕРОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А69-1909/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А69-1909/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Россети Сибирь Тываэнерго» обратилось к Администрации сельского поселения сумона Ээрбек с иском о взыскании 825 912 рублей 60 копеек задолженности за безучетное потребление электроэнергии и 31 511 рублей 74 копеек неустойки. Основанием стал акт от 02.04.2024, зафиксировавший несанкционированное подключение уличного освещения и спортивной площадки до прибора учета. Спор касался периода безучетного потребления: истец настаивал на расчете с 04.10.2023, ответчик — с 19.03.2024.
Стороны связаны договором энергоснабжения № 4414 от 09.01.2024. В деле участвовали третьи лица: администрация Кызылского кожууна и индивидуальный предприниматель, выполнявший монтажные работы.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала 64 816 рублей 50 копеек задолженности и 3 091 рубль 25 копеек неустойки за период с 19.03.2024 по 02.04.2024. Суд исходил из даты приемки работ по монтажу уличного освещения и применил статью 333 ГК РФ, сократив период начисления.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о возможности сокращения периода безучетного потребления на основании акта приемки работ и наличия обстоятельств для снижения ответственности по статье 333 ГК РФ.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Россети Сибирь Тываэнерго») указал, что объем безучетного потребления должен определяться строго с даты последней проверки прибора учета до выявления нарушения — с 04.10.2023 по 02.04.2024 — в соответствии с пунктом 187 Основных положений № 442. Также отметил отсутствие доказательств фактического объема потребления, а потому применение статьи 333 ГК РФ неправомерно.
Оппонент (администрация) возражала против жалобы, ссылаясь на то, что подключение выполнено 19.03.2024, что подтверждается актом приемки работ. Указывала на возможность снижения размера задолженности как чрезмерной ответственности по статье 333 ГК РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды неправильно применили пункт 187 Основных положений № 442, сократив период безучетного потребления без достаточных оснований. В отсутствие доказательств фактического объема потребления презумпция максимального потребления действует в полном объеме, а стоимость рассчитанного объема не подлежит снижению по статье 333 ГК РФ. Документы, представленные ответчиком, не подтверждают дату подключения спортивной площадки, а пояснения третьего лица исключают его участие в этом подключении. Суд также указал, что при новом рассмотрении необходимо проверить расчет, установить возможность определения фактического потребления и только при наличии таких доказательств — оценить вопрос о снижении ответственности.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Тыва.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
❤1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО СПОРАМ ИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТРЕБУЕТ КВАЛИФИКАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ ИСХОДЯ ИЗ СУЩЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ СОКРАЩЕННОГО ГОДИЧНОГО СРОКА ПРИ ОТСУТСТВИИ В ДОГОВОРЕ ПРИЗНАКОВ ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А33-2509/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А33-2509/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «РН-Транс» обратилось к ООО «Трансойл» с иском о взыскании убытков в размере 2 692 746 рублей 38 копеек и неустойки — 80 782 рубля 39 копеек. Требования основаны на договоре транспортной экспедиции № 4350021/0364Д от 21.04.2021, по которому ООО «Трансойл» обязалось предоставлять вагоны для перевозки грузов и организовывать сопутствующие услуги.
Истец указал, что ответчик нарушил график подачи вагонов, из-за чего часть составов была оставлена на путях общего пользования ОАО «РЖД», что повлекло расходы истца. Стороны спорят о правовой квалификации отношений: как вытекающие из договора перевозки или иного договора.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, сославшись на пропуск годичного срока исковой давности, применимого к перевозочным требованиям.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении иска полностью. Суд пришел к выводу, что правоотношения сторон регулируются нормами о перевозке, следовательно, применяется годичный срок исковой давности, который был пропущен.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о применении специального срока исковой давности, указав, что спор связан с выполнением обязательств по организации перевозки, что относит его к сфере перевозочных требований.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы: АО «РН-Транс» считает, что отношения сторон не являются перевозочными, поскольку основная обязанность ООО «Трансойл» — предоставление подвижного состава, а не организация перевозки. Следовательно, должен применяться общий трехлетний срок исковой давности, исчисляемый с момента фактических расходов в январе–марте 2024 года.
Оппонент: ООО «Трансойл» согласно с доводами истца о неправомерном применении перевозочных норм, но также просит отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение, поскольку считает, что суды не установили характер оказанных услуг.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального права, неправильно квалифицировав отношения сторон как перевозочные без анализа существа договора и фактически оказанных услуг. В соответствии со ст. 431 ГК РФ и п. 26 постановления Пленума ВС № 26, квалификация должна основываться на содержании, а не наименовании договора.
Если основная обязанность — предоставление вагонов, а не организация перевозки, то нормы о перевозке и годичный срок исковой давности не применяются. Суд указал, что требуется всесторонняя оценка условий договора и доказательств, что невозможно в кассации.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
ПРИЗНАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПРОЦЕДУРУ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА В ИНОМ ДЕЛЕ, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ВЫНЕСЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО АКТА
Постановление АС Северо-Западного округа от 30.04.2026 по делу А56-71536/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 30.04.2026 по делу А56-71536/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Приморский город» обратилось к ООО «Строительная техника и комплектация» с иском о взыскании 3 944 500 руб. задолженности по договору субподряда от 29.04.2019 № 1/СП/19 и 3 814 331 руб. 50 коп. неустойки.
Компания предъявила встречный иск о признании договора недействительным и взыскании 8 015 500 руб. в рамках последствий недействительности сделки.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав задолженность и часть неустойки, в остальном — отказал. Апелляция и кассация ранее оставили решение без изменения.
После этого ООО «Научно-производственное объединение „ТрансПолимер“» подало заявление о процессуальной замене истца на основании договора цессии от 06.12.2024 № 01-УД.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: определением от 10.08.2025 прекращено производство по заявлению Объединения о процессуальном правопреемстве. Основание — вопрос правопреемства уже разрешён в деле о банкротстве должника (дело № А56-86768/2024), что исключает повторное рассмотрение по смыслу пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ.
Апелляционный суд оставил определение от 10.08.2025 без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о наличии препятствия к рассмотрению заявления.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы: переход права требования произошёл на основании договора цессии; суды обязаны были применить статью 48 АПК РФ и оформить процессуальное правопреемство; нормы статьи 52 Закона № 229-ФЗ требуют рассмотрения правопреемства на стадии исполнительного производства.
Оппонент: не представлено — представители в заседание не явились, возражений не направили.
🧭 Позиция кассации
Суды неправомерно прекратили производство, поскольку разрешение вопроса о материальном правопреемстве в деле о банкротстве не влечёт автоматического процессуального правопреемства в другом деле. Согласно статье 48 АПК РФ и разъяснениям Конституционного Суда РФ в постановлении № 43-П от 16.11.2018, процессуальное правопреемство требует отдельного судебного акта. Также необходимо проверить обстоятельства исполнительного производства — факт возбуждения, погашение части долга, объём неисполненного решения — с участием судебного пристава-исполнителя, как указано в пункте 27 постановления № 50 ВС РФ.
📌 Итог
Суд отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ДОПУСКАЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСКЛЮЧАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЕЕ ВОЗВРАТА В БЮДЖЕТ
Постановление АС Центрального округа от 30.04.2026 по делу А08-2995/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 30.04.2026 по делу А08-2995/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области обратилось к индивидуальному предпринимателю Сафонову А.С. с иском о взыскании субсидии, предоставленной в 2022 году на сумму 758 280 руб. и в 2023 году — на 109 584 руб.
Субсидия выделена по соглашениям от 2022–2023 годов на возмещение недополученных доходов при переоборудовании транспортных средств на природный газ.
Предприниматель представил для участия в отборе правоустанавливающий документ на земельный участок площадью 5500 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».
Управление государственного финансового контроля установило, что такой вид использования исключает ведение предпринимательской деятельности, вследствие чего ИП не соответствовал требованиям Порядка предоставления субсидий № 91-пп.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: отказалась в удовлетворении требований министерства, указав, что Порядок предоставления субсидий не содержит прямых требований к виду разрешенного использования земельного участка.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав вывод о допустимости использования участка для предпринимательской деятельности при отсутствии запрета в региональных нормах.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (министерство): субсидия подлежит возврату, поскольку ИП не соответствовал условиям отбора — использовал землю, предназначенную для личного подсобного хозяйства, что противоречит требованиям Земельного кодекса РФ и делает невозможным законное ведение предпринимательской деятельности.
Оппонент (ИП Сафонов А.С.): средства субсидии использованы по целевому назначению, а сам факт ведения бизнеса на участке не запрещён законом; сертификат соответствия подтверждает легальность оказываемых услуг.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, проигнорировав обязательность использования земельного участка по целевому назначению согласно статьям 7, 40, 42 ЗК РФ и принципам, закреплённым Конституционным Судом РФ.
Вид разрешённого использования «личное подсобное хозяйство» не позволяет осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе техническое обслуживание и переоборудование транспортных средств.
Предоставление документов на участок, использование которого по назначению предпринимательской деятельностью не допускается, является нарушением условий предоставления субсидии по пункту 2.4 Порядка № 91-пп, что влечёт её возврат по пункту 5.2 этого же документа.
Сертификат соответствия не подтверждает законность использования земли.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований — взыскать с ИП Сафонова А.С. 867 864 руб. в пользу министерства и 78 393 руб. госпошлины в доход федерального бюджета.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ПРИ РАСЧЕТЕ САЛЬДО ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ РАЗУМНОСТИ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА, РЕАЛИЗОВАННОГО БЕЗ ТОРГОВ, ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
Постановление АС Московского округа от 30.04.2026 по делу А40-121416/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 30.04.2026 по делу А40-121416/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Реалист Банк» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «БашЭнергоРент» с иском о взыскании 1 088 558,03 рублей убытков по договору финансовой аренды (лизинга) от 17.05.2023 № 2078-РБ/05(Т), заключённому на приобретение и передачу транспортного средства SHACMAN SX32586V384.
Ответчик представил встречный иск о взыскании 128 855,86 рублей неосновательного обогащения по сальдо встречных обязательств по тому же договору лизинга.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства; суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск и вернул встречный иск, апелляционный суд оставил эти решения без изменения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск «Реалист Банка» в полном объеме, исходя из цены реализации предмета лизинга за 6 000 000 рублей, и вернула встречный иск, указав, что его совместное рассмотрение с первоначальным не приведёт к более быстрому и правильному разрешению спора.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, сославшись на представленное истцом экспертное заключение о стоимости предмета лизинга, хотя такое заключение отсутствует в материалах дела.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — ООО «БашЭнергоРент» — указал, что суды неправильно определили сальдо встречных обязательств, поскольку не учли отчет оценщика, подтверждающий рыночную стоимость предмета лизинга в размере 7 100 000 рублей, и неверно распределили бремя доказывания разумности продажи.
Оппонент — АО «Реалист Банк» — не представил отзыв на кассационную жалобу.
🧭 Позиция кассации
Суды не установили существенные обстоятельства: неправильно распределили бремя доказывания разумности и добросовестности продажи предмета лизинга, несмотря на отсутствие торгов и самостоятельную реализацию имущества лизингодателем. Согласно пункту 20 Обзора по лизингу и пункту 4 Постановления Пленума № 17, бремя доказывания разумности цены продажи лежит на лизингодателе.
Апелляционный суд сделал вывод о наличии экспертного заключения, которого нет в деле, что делает выводы необоснованными. Также нарушена статья 132 АПК РФ: встречный иск, связанный с теми же правоотношениями и сальдо обязательств, должен быть принят к совместному рассмотрению.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСА О СУДЕБНЫХ РАСХОДАХ СУД ОБЯЗАН ИССЛЕДОВАТЬ ИХ РАЗУМНОСТЬ И СОРАЗМЕРНОСТЬ, ОЦЕНИВАЯ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОИГРАВШЕЙ СТОРОНЫ И ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЕЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЧРЕЗМЕРНОСТИ ЗАТРАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ НЕСООТВЕТСТВИЯ СРЕДНЕРЫНОЧНЫМ СТАВКАМ
Постановление АС Московского округа от 29.04.2026 по делу А40-206276/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 29.04.2026 по делу А40-206276/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Доктор Лайт» обратилось в суд с иском к АО «Московская акционерная страховая компания» (в тексте также указано как АО «МАКС») о взыскании 546 479,20 рублей долга. В рамках того же дела был принят встречный иск АО «МАКС» о взыскании 710 788,00 рублей неосновательного обогащения. После частичного отказа истца от требований и зачета встречных требований, окончательно с АО «МАКС» в пользу ООО «Доктор Лайт» подлежало взысканию 437 548,20 рублей долга.
Позднее ООО «Доктор Лайт» подало заявление о взыскании судебных расходов в размере 470 798,30 рублей, понесённых при рассмотрении основного спора. Заявление было рассмотрено в порядке упрощённого производства.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление ООО «Доктор Лайт» частично, взыскав с АО «МАКС» 467 973,51 рублей судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в судах первой и апелляционной инстанций. Суд учёл расходы на оплату услуг представителя и командировочные расходы, но не привёл подробной мотивировки по вопросам разумности и соразмерности этих расходов.
Апелляционный суд оставил определение без изменения, полностью согласившись с выводами первой инстанции и не проводя дополнительной оценки доводов ответчика о чрезмерности расходов.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Московская акционерная страховая компания») указал, что суды неправомерно взыскали чрезмерные судебные расходы — в частности, 347 000,00 рублей на услуги представителя и значительные транспортные расходы — без учёта рыночных цен, сложности дела и принципа разумности. Также заявителем отмечено, что расходы превышают сумму взысканного долга, что нарушает баланс прав сторон.
Оппонент (ООО «Доктор Лайт») не представил возражений в тексте акта; его позиция не указана.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права. Они не исследовали достаточность и разумность судебных расходов с учётом положений пунктов 11, 13, 14 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, не оценили представленные ответчиком доказательства о среднерыночной стоимости юридических услуг и не проверили обоснованность транспортных и командировочных расходов. Суды не применили требования части 2 статьи 110 АПК РФ о взыскании расходов в разумных пределах, что противоречит позиции Конституционного Суда РФ о необходимости соблюдения баланса прав сторон.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА ОПЛАЧИВАТЬ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ПОДЗЕМНУЮ АВТОСТОЯКУ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОТСУТСТВИЯ У СОБСТВЕННИКОВ МАШИНО-МЕСТ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Постановление АС Центрального округа от 30.04.2026 по делу А62-692/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 30.04.2026 по делу А62-692/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «РИР Энерго» обратилось к управляющей компании «Гражданстрой» с иском о взыскании 391 231,75 руб. задолженности за поставленную тепловую энергию в период с сентября 2022 по апрель 2023 года и 207 575,32 руб. неустойки.
Спор возник вокруг подземной автостоянки в многоквартирном доме, который обслуживает ответчик: истец поставил тепло для содержания общего имущества, но с собственниками машино-мест договоры не заключены, а управляющая компания отказывается оплачивать ресурсы, потребленные на общедомовые нужды.
Автостоянка признана частью МКД, однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав на отсутствие факта отопления автостоянки и незаключение прямых договоров.
Ленинский районный суд ранее установил, что площадь автостоянки должна учитываться при расчете платы за отопление, но этот акт не был учтен арбитражными судами.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, мотивировав это тем, что автостоянка является неотапливаемым помещением, следовательно, услуга по отоплению собственникам машино-мест не оказывалась, а обязанность УК оплачивать ресурсы за общедомовые нужды в таком случае отсутствует.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, добавив, что правовая позиция суда общей юрисдикции по делу № 2-189/2023 не обязывает арбитражные суды применять ту же правовую квалификацию, и повторил вывод об отсутствии фактического потребления тепловой энергии.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «РИР Энерго») указал, что управляющая компания обязана заключить договор на приобретение коммунальных ресурсов для содержания общего имущества, включая автостоянку, поскольку она является частью МКД, и отказ от оплаты противоречит Правилам № 354 и позиции Конституционного Суда РФ.
Оппонент (УК «Гражданстрой») настаивал, что автостоянка не отапливается, договоры с собственниками машино-мест не заключены, поэтому оснований для взыскания задолженности нет, а обязанность по оплате лежит на собственниках, а не на управляющей организации.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя обязательства управляющей компании по заключению договоров на ресурсы для содержания общего имущества, установленные п. 31(1) Правил № 354, даже при наличии прямых договоров у других собственников.
Суд кассации указал, что вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по делу № 2-189/2023 должно быть учтено, поскольку оно установило порядок учета площади автостоянки при расчете отопления, а игнорирование этого ведет к освобождению потребителей от оплаты полученного ресурса.
Для разрешения спора требуется проверка расчета объема тепловой энергии, приходящегося на общедомовые нужды, с учетом формул 3(1) и 3(3) Правил № 354 и данных о приборах учета.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Смоленской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Как вам новый формат поста(с раскрывающимся текстом)?
Anonymous Poll
65%
Удобно - оставляем
35%
Неудобно - возвращаем как было
ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ В ВИДЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ, ЧТО В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИМЕЛАСЬ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А27-14812/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2026 по делу А27-14812/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания» обратилось к Управлению жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа с иском о взыскании 421 547 руб. 54 коп. убытков, возникших из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом на горячее водоснабжение (ГВС) за март 2025 года.
Истец оказывал коммунальную услугу по ГВС в 34 многоквартирных домах, где отсутствует централизованная система ГВС, а жители производят разбор теплоносителя из системы отопления. Расчёт платы осуществлялся по нормативу 3,31 м³/чел. в месяц.
Стороны заключили соглашение о предоставлении субсидий на компенсацию выпадающих доходов, но ответчик отказал в принятии заявки истца на получение субсидии, мотивируя тем, что дома не обладают необходимой степенью благоустройства.
Истец считает, что обязанность по возмещению убытков лежит на управлении как главном распорядителе субсидий, поскольку тариф установлен администрацией муниципального образования.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд установил, что истец оказывал коммунальную услугу по ГВС населению по льготному тарифу, что привело к образованию выпадающих доходов. Признал наличие полномочий у ответчика на предоставление субсидий и обоснованность расчётов истца.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции о факте оказания услуги и наличии обязанности управления компенсировать убытки, исходя из переданных полномочий Кемеровской области.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы: управление не является субъектом, обязанным возмещать убытки, так как тарифное решение принималось РЭК Кузбасса; при отсутствии внутридомовых инженерных систем для ГВС услуга не оказывается; применение норматива потребления по Правилам № 354 неправомерно; расчет истца не проверялся и не подтверждён.
Оппонент: управление наделено полномочиями по предоставлению субсидий; услуга по ГВС оказывалась через открытую систему теплоснабжения; разбор теплоносителя потребителями подтверждает факт потребления; расчёт убытков корректен и основан на действующих нормативах.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не исследовав фактическое наличие или отсутствие внутридомовых инженерных систем, позволяющих оказывать услугу ГВС. Не установлено, предоставлялась ли услуга в правовом смысле, и имелись ли у истца реальные расходы. Доводы ответчика о самовольном отборе воды из системы отопления остались без оценки. В соответствии с частью 2.1 статьи 289 АПК РФ, при новом рассмотрении необходимо проверить технические характеристики систем, объем и стоимость потребленного теплоносителя, а также наличие убытков и их размер.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Кемеровской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПО АНАЛОГИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЕМКЕ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПОДРЯДЕ, А МОЛЧАЛИВОЕ ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА АГЕНТА ПРИНЦИПАЛОМ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ДОГОВОРОМ СРОК ИСКЛЮЧАЕТ ВЗЫСКАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КАК НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Постановление АС Поволжского округа от 30.04.2026 по делу А12-15167/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 30.04.2026 по делу А12-15167/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Джодас Экспоим» обратилось к ИП Лебрен Наталье Юрьевне с иском о взыскании 10 533 497 руб. излишне уплаченного вознаграждения по агентскому договору от 01.02.2023 № 1.
Стороны заключили договор, целью которого было расширение клиентской базы истца и помощь в урегулировании задолженности ООО «Альтаир», где ответчик ранее занимал должность директора по продажам.
Истец указал, что результаты деятельности ответчика признаны неудовлетворительными, отчеты не подтверждают реального исполнения поручений, а денежные средства перечислены без предоставления соответствующих услуг.
Спор рассматривался с привлечением нескольких третьих лиц, включая ООО «МСК» и конкурсного управляющего ООО «Альтаир».
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что истцом не доказан факт неисполнения обязательств со стороны ответчика.
Апелляционный суд изменил решение первой инстанции: постановление от 06.11.2025 отменило отказ и удовлетворило иск полностью, взыскав 10 533 497 руб. как неосновательное обогащение. Суд исходил из того, что ответчик не представил достаточных доказательств исполнения обязательств по договору и недостоверно указал контрагентов в отчетах.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ИП Лебрен Н.Ю.): уплата вознаграждения произведена на основании принятых отчетов, которые истец не оспорил в установленный срок; имелись реальные действия — переговоры, подбор заявок, взаимодействие с субагентами; суд апелляции неправомерно применил нормы о строительном подряде.
Оппонент (ООО «Джодас Экспоим»): отчеты не подтверждают реального исполнения поручений; контрагенты, указанные в отчетах, не подтвердили заключение сделок; услуги фактически не оказывались, поэтому выплаты подлежат возврату как неосновательное обогащение.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил существенные нарушения норм материального права. Применение положений информационного письма № 51 о строительном подряде к агентскому договору является ошибочным. Договор регулируется нормами глав 49, 51 и 52 ГК РФ, а правила о неосновательном обогащении применяются только субсидиарно. Также не учтено, что отчеты были направлены в срок, а истец не заявил возражений в течение трех рабочих дней, как предусмотрено договором, следовательно, отчеты считаются принятыми. Кроме того, суд апелляции не оценил доводы о фактической аффилированности истца и ООО «МСК», что могло повлиять на характер исполнения поручений.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
ПРОТИВОРЕЧИЯ В СВЕДЕНИЯХ ОБ УСЛОВИЯХ ПОСТАВКИ МЕЖДУ ЭКСПОРТНОЙ И ИМПОРТНОЙ ДЕКЛАРАЦИЯМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА И ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ ИСКЛЮЧАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПО СТОИМОСТИ СДЕЛКИ ВВИДУ НЕПОДТВЕРЖДЕННОСТИ ЗАЯВЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНЫ
Постановление АС Московского округа от 30.04.2026 по делу А40-59917/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 30.04.2026 по делу А40-59917/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «ВСТ-Камчатка» обратилось в суд с заявлением к Центральной акцизной таможне о признании незаконным и отмене решения от 18.01.2025, которым таможенная стоимость двух легковых автомобилей марки LEXUS (LX600 и GX550), ввезённых из Китая, была пересчитана с применением резервного метода (метод 6) вместо метода стоимости сделки (метод 1). Таможня доначислила платежи на сумму 1 082 072,11 руб., посчитав представленные документы недостаточными для подтверждения заявленной стоимости. Общество утверждало, что предоставило все необходимые сведения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «ВСТ-Камчатка» от 20.08.2025. Суд указал, что декларант не представил часть запрошенных документов, необходимых для полной проверки механизма согласования условий сделки, включая оплату. Вывод был сделан о невозможности применения метода стоимости сделки из-за неопределённого влияния на цену сделки.
Апелляционный суд: постановлением от 15.12.2025 решение первой инстанции отменено, требования общества удовлетворены. Апелляционный суд посчитал, что общество представило все имеющиеся у него документы, подтверждающие стоимость сделки, а отсутствие отдельных бумаг не является основанием для корректировки стоимости, если не доказана недостоверность информации.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Центральная акцизная таможня):
— Декларантом не представлены документы, подтверждающие оплату товаров, несмотря на запрос.
— Экспортные декларации из КНР содержат противоречия: указаны условия FOB, но в ДТ ЕАЭС — DAT Владивосток, что исключает включение расходов на доставку.
— Отсутствуют дата экспорта и подтверждение контроля со стороны китайской таможни, что делает экспортные декларации недопустимыми для подтверждения стоимости.
Оппонент (ООО «ВСТ-Камчатка»):
— Представлены все документы, имеющиеся у общества, включая контракт и коммерческий инвойс.
— Условия оплаты по контракту допускают оплату в течение 180 дней после ввоза, срок которой ещё не наступил на момент декларирования.
— Непредставление дополнительных документов не свидетельствует о недостоверности заявленной стоимости.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд проигнорировал существенные доводы таможни, касающиеся неподтверждённой оплаты и противоречий в условиях поставки. Согласно п. 1 ст. 39 ТК ЕАЭС, таможенная стоимость должна быть основана на фактически уплаченной цене, которую нельзя подтвердить без документов об оплате. Также не было учтено, что экспортная декларация с условиями FOB не может одновременно служить основанием для заявления DAT, поскольку при FOB транспортные расходы не включаются в стоимость, а при DAT — включаются. При этом графа стоимости доставки в экспортной декларации не заполнена. Суд округа указал, что необходимо установить, как именно были согласованы условия оплаты, произведена ли она и в каком объёме.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа