ТРЕТЬЯ ИНСТАНЦИЯ
520 subscribers
8 photos
1.64K links
Поворотные решения кассаций — как зеркало арбитражной практики.

Другие каналы:
@third_inst_bankruptcy - банкротство
@third_inst_corp - корп.споры
@IP_court - IP
@third_inst_nalog - налоги

❗️Текст формируется ИИ

Связь - @ai_courts_bot
Download Telegram
СУДЕБНЫЕ СВОДК{И}: ТОП-7 за прошлую неделю

1️⃣ КС РФ: отсутствие правил снятия уголовного ареста с имущества банкрота нарушает принцип равенства кредиторов

2⃣ КС РФ: собственник груза может предъявлять требования к перевозчику при недостаче, если право на это передано ему отправителем или получателем

3️⃣ ВС РФ: заблуждение относительно мотивов сделки или её правовых последствий не влечёт недействительности по статье 178 ГК РФ

4️⃣ ВС РФ: для привлечения к субсидиарной ответственности требуется доказать причинно-следственную связь между действиями контролирующего лица с наступлением объективного банкротства

5⃣ ВС РФ: лицо, не участвовавшее в закупке, вправе оспаривать закупочную документацию при наличии законного интереса и при подаче жалобы до окончания срока приёма заявок

6⃣ ВС РФ: прекращение дилерских отношений не влечёт невозможности исполнения обязательства по замене товара при наличии аналогичного у иных продавцов

7⃣ ВС РФ: неосновательное обогащение не может служить основанием для возврата имущества, переданного бывшему супругу

-----------
Следите за новостной лентой, подписавшись на СУДЕБНЫЕ СВОДК{И}
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
СТРАХОВЩИК НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ВЫПЛАТЕ, ЕСЛИ ДОГОВОР НЕ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ НЕ ДОКАЗАНЫ

Постановление АС Московского округа от 05.12.2025 по делу А40-303210/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

АО «Россельхозбанк» обратилось к АО СК «РСХБ-Страхование» с иском о взыскании страхового возмещения в размере 42 971,30 рублей по договору страхования жизни заемщика Газимзянова М.Ш., умершего 30.12.2023. Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства. Суд первой инстанции от 22 мая 2025 года и апелляция от 02 июля 2025 года отказали в иске, указав, что смерть наступила из-за заболевания, диагностированного до заключения договора. Банк подал кассационную жалобу.

🗣️ Позиции сторон

— Истец (АО «Россельхозбанк»): страховщик принял заемщика на страхование и получил премию; не доказал факт заведомо ложных сведений о здоровье; договор не признан недействительным, поэтому отказ в выплате неправомерен.

— Ответчик (АО СК «РСХБ-Страхование»): смерть наступила вследствие сахарного диабета II типа, диагностированного до присоединения к программе страхования, что исключает наступление страхового случая согласно условиям программы.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Суд первой инстанции отказал в иске, установив, что смерть вызвана заболеванием, известным до страхования, и потому не является страховым случаем.

— Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции и ссылаясь на положения ГК РФ и условий программы страхования об исключениях.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Согласно пункту 3 статьи 944 ГК РФ, страховщик вправе отказаться от выплаты только при признании договора недействительным из-за заведомо ложных сведений. Бремя доказывания таких сведений лежит на страховщике, но оно не выполнено. Отказ в выплате без признания договора недействительным противоречит разъяснениям Пленума ВС РФ № 19 от 25.06.2024 и Обзору ВС от 05.06.2019. Суд кассации считает возможным принять новый судебный акт без направления на новое рассмотрение.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решения первой и апелляционной инстанций и удовлетворил иск, взыскав с АО СК «РСХБ-Страхование» в пользу АО «Россельхозбанк» страховое возмещение, госпошлину по иску и расходы по подаче апелляционной и кассационной жалоб.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
БЕНЕФИЦИАР ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫПЛАТУ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМО ОТ СПОРОВ ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ, ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ СООТВЕТСТВУЮТ УСЛОВИЯМ ГАРАНТИИ

Постановление АС Московского округа от 05.12.2025 по делу А40-244112/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы обратился к АО КБ «Руснарбанк» с иском о взыскании 22 962 701 руб. 75 коп. по независимой банковской гарантии № ЭГ-45340/22-Г от 28.04.2022, выданной в обеспечение обязательств ООО «Алексстройкапитал» по договору на капитальный ремонт объекта культурного наследия по адресу Тверская ул., 6 с.6. Основанием требования стало невозвращение неосвоенного аванса после расторжения договора от 20.04.2022 № ККР-000491-22. Истец также требовал 1 217 023 руб. 19 коп. неустойки. Суд первой инстанции от 19.02.2025 и апелляция от 09.06.2025 отказали в иске, признав требование бенефициара злоупотреблением правом.

🗣️ Позиции сторон

— Истец (Фонд): требование по гарантии обосновано, поскольку документы соответствуют условиям гарантии; основное обязательство расторгнуто, аванс не возвращён; банк обязан исполнить гарантию независимо от споров между принципалом и бенефициаром.

— Ответчик (банк): выплата по гарантии является злоупотреблением правом, так как решение о расторжении договора признано недействительным; основное обязательство не прекращено, следовательно, нет оснований для возврата аванса и обращения к гаранту.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Суд первой инстанции: отказал в иске, посчитав, что Фонд злоупотребил правом, поскольку односторонний отказ от договора признан недействительным, а значит, обязательства по возврату аванса не возникло.

— Апелляция: оставила решение без изменения, поддержав вывод о недопустимости выплаты по гарантии при отсутствии нарушения со стороны принципала.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды ошиблись в применении норм о независимой гарантии: они учли споры по основному обязательству, что противоречит статье 370 ГК РФ. Суд кассации указал, что гарантия независима от основного договора, а банк не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в гарантии. Отказ в выплате возможен только по строго определённым основаниям (статья 376 ГК РФ), которые в деле не установлены. Также не доказано, что истец получил надлежащее исполнение или уже вернул аванс. Вывод о злоупотреблении правом сделан без анализа этих обстоятельств. Кроме того, суды противоречиво заявили, что договор не расторгнут, хотя по другому делу (А40-281069/23) установлено его расторжение с 15.12.2022 по статье 717 ГК РФ.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ПЕНИ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ НЕ МОГУТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ЕСЛИ ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН НЕ ДОКАЗАЛ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.12.2025 по делу А46-20887/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина обратилось в суд с требованием признать недействительными решение Омской таможни от 14.10.2024 о доначислении таможенных платежей и уведомление Центральной энергетической таможни от 14.10.2024 о неуплате НДС и пеней на сумму 56 083 693,83 руб. и 19 993 836,85 руб. соответственно. Спор касался импорта технической документации по сделке на 3 950 000 долларов США, декларированной как экспресс-груз стоимостью 90 долларов США. Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили требования, ограничив начисленные пени суммой 16 806 413,59 руб. на основании моратория по делам о банкротстве.

🗣️ Позиции сторон

— ПАО «Татнефть»: общество не является декларантом; обязанность по уплате НДС лежит на ООО «ЮОП»; переадресация груза произошла внутри России; доказательства начала проверки не представлены; пени начислены незаконно при наличии авансовых платежей.

— ООО «ДХЛ Экспресс»: как таможенный представитель не может нести солидарную ответственность, если ПАО «Татнефть» не является декларантом; даже при наличии такой обязанности, она не подлежит исполнению по условиям ТК ЕАЭС.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Арбитражный суд Омской области (30.04.2025) и Восьмой арбитражный апелляционный суд (04.08.2025) признали уведомление недействительным в части пени, превышающей 16 806 413,59 руб., ссылаясь на действие моратория по Постановлению № 497.

— В остальной части требования отклонены: суды признали ПАО «Татнефть» фактическим получателем и лицом, обязанном уплатить таможенные платежи, а ООО «ДХЛ Экспресс» — солидарно ответственным таможенным представителем.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции указал, что нижестоящие суды не учли положения пункта 8 части 19 статьи 72 Закона о таможенном регулировании: пени не подлежат начислению, если у плательщика имеются авансовые платежи, достаточные для покрытия доначислений, и таможенный орган не доказал наличие потерь бюджета. Также суд сослался на правовую позицию ВС РФ: бремя доказывания причинения убытков бюджету лежит на таможне. Учитывая, что Омская таможня не опровергла наличие авансов на лицевом счете общества, вопрос о законности начисления пеней требует нового рассмотрения с оценкой всех доказательств.

📌 Итог

Отменить решение и постановление в части отказа в признании недействительным уведомления о начислении пеней и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Западно_Сибирского_округа
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕДОПУСТИМО, ЕСЛИ СПОР МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕН ПО СУЩЕСТВУ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕШЕНИЯ ДРУГОГО ДЕЛА

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.12.2025 по делу А45-19641/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский причал» обратилось в арбитражный суд с иском к Мэрии города Новосибирска и её Департаменту земельных и имущественных отношений о признании недействительным одностороннего отказа от договора аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:021355:6), выраженного уведомлением от 11.06.2024 № 31/19/08964. Основанием для отказа стало постановление Мэрии от 07.06.2024 № 4127 о резервировании земель для муниципальных нужд. Суд первой инстанции приостановил производство до вступления в силу решения по административному делу № 2а-4649/2025, где общество оспаривает это постановление. Апелляция поддержала приостановление. Мэрия обжаловала эти акты в кассации.

🗣️ Позиции сторон

— Мэрия (заявитель в кассации): Приостановление производства незаконно, поскольку спор по договору аренды может быть рассмотрен независимо от исхода административного дела; решение по делу № 2а-4649/2025 не имеет преюдициального значения; продолжение приостановки препятствует реализации публичного проекта — строительства набережной и дороги.

— ООО «Сибирский причал»: Приостановление необходимо, так как решение по административному делу повлияет на законность отказа от договора; постановление о резервировании земель незаконно; проект набережной не разработан, аукцион не объявлялся, поэтому резервация формальна.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Первая инстанция (Арбитражный суд Новосибирской области): Приостановил производство по делу до вступления в силу судебного акта по административному делу № 2а-4649/2025, мотивируя тем, что обстоятельства из этого дела имеют значение для рассмотрения настоящего спора.

— Апелляция (Седьмой арбитражный апелляционный суд): Поддержал приостановление, согласившись с выводами первой инстанции.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что приостановление возможно только при невозможности рассмотрения дела до разрешения другого, если его обстоятельства имеют преюдициальное значение. В данном случае правомерность отказа от договора зависит не только от постановления № 4127, но и от действующих документов территориального планирования (Генплан и Проект планировки), которые утверждены в публичных интересах и обязательны. Поскольку отказ основан также на условии договора (пункт 6.5) и норме земельного законодательства (пункт 16 статьи 39.8 ЗК РФ), рассмотрение спора возможно независимо от исхода административного дела. Суд сослался на положения статей 143, 145 АПК РФ, часть 2 статьи 64 КАС РФ, а также на Постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.2008 № 18167/07 и Постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2021 № 46.

📌 Итог

Суд кассации отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, принял новый судебный акт и отказал в приостановлении производства по делу.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Западно_Сибирского_округа
СУД ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ИЗ-ЗА НЕПОЛНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.12.2025 по делу А75-25616/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Акционерное общество «Россети Тюмень» обратилось к администрации города Пыть-Ях с иском о признании незаконным бездействия по непринятию решения о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование, а также о понуждении заключить договор и передать имущество. В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции 12.02.2025 принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия со спорными объектами. После частичного удовлетворения иска в апелляции администрация потребовала отмены обеспечительных мер, что было удовлетворено определением от 01.08.2025 и подтверждено постановлением апелляции от 02.10.2025. Против этого «Россети Тюмень» подали кассационную жалобу.

🗣️ Позиции сторон

Истец («Россети Тюмень»):

— Отмена обеспечительных мер произведена без проверки наличия оснований, предусмотренных ст. 97 АПК РФ.

— Сохраняется реальная угроза приватизации спорных объектов, что затруднит исполнение судебного акта.

— Суды не учли поручения Президента РФ о консолидации сетевых активов и создании системообразующих организаций.

Ответчик (администрация Пыть-Ях):

— Обеспечительные меры подлежат отмене, так как постановление апелляции фактически исполнено принятием распоряжения от 16.07.2025.

— На ответчика не возложена обязанность физической передачи имущества — только принятие решения.

— Опасения истца носят предположительный характер и не являются достаточным основанием для сохранения мер.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Первая инстанция (определение от 01.08.2025): отменила обеспечительные меры, указав на фактическое исполнение постановления апелляции путём принятия распоряжения от 16.07.2025.

— Апелляция (постановление от 02.10.2025): поддержала выводы первой инстанции, отметив, что опасения истца о затруднённой передаче имущества сами по себе не обосновывают сохранение мер.

🧭 Позиция кассации

Суд округа установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не проверив наличие оснований для отмены обеспечительных мер по ст. 97 АПК РФ. Не была проведена повторная оценка обстоятельств, положенных в основу обеспечения иска, включая риск приватизации объектов по решению Думы № 311 и поручения Президента РФ о консолидации активов. Суды формально сослались на исполнение постановления, не оценив, соответствует ли принятое распоряжение резолютивной части судебного акта и сохраняется ли угроза неисполнения. Кассация указала на необходимость соблюдения баланса интересов и принципа эффективной судебной защиты.

📌 Итог

Суд кассации отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, направив заявление об отмене обеспечительных мер на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Западно_Сибирского_округа
ИСКАЖЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О МАССЕ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗА В НАКЛАДНОЙ ВЛЕЧЕТ ШТРАФ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОЗЖЕ ВОЗНИКАЮТ ВЕРСИИ О ХИЩЕНИИ В ПУТИ

Постановление АС Дальневосточного округа от 08.12.2025 по делу А51-17889/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ОАО «РЖД» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Приморская металлоломная компания» о взыскании штрафа в размере 2 092 955 руб. за искажение сведений в транспортной железнодорожной накладной. Основанием стало расхождение массы груза (лом черных металлов) при контрольной перевеске: по документам — 65 500 кг, фактически — 54 350 кг, а также разница нагрузки на тележки вагона — 13 650 кг (при допустимых 10 000 кг). Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, взыскав 837 182 руб. Апелляция отменила это решение, отказав в иске, сославшись на хищение груза в пути. ОАО «РЖД» обжаловало в кассацию.

🗣️ Позиции сторон

— ОАО «РЖД»: искажение сведений в накладной имело место при отправке; разница в массе и неравномерная загрузка создали угрозу безопасности движения; доказательства хищения в пути не подтверждены приговором суда и не могут опровергать ответственность грузоотправителя по статье 98 УЖТ РФ.

— ООО «ПМК»: недостача возникла из-за хищения груза в пути, что подтверждается материалами уголовного дела; вина грузоотправителя отсутствует, так как он указал достоверные данные при погрузке.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Суд первой инстанции (решение от 05.03.2025): удовлетворил иск частично, взыскал 837 182 руб. Исходил из того, что искажение данных о массе и размещении груза повлекло угрозу безопасности, что является основанием для штрафа по статье 98 УЖТ РФ.

— Апелляционный суд (постановление от 25.08.2025): отменил решение первой инстанции, отказал в иске. Причиной стал вывод о хищении груза в пути, установленном в рамках уголовного дела, что якобы исключает вину грузоотправителя.

🧭 Позиция кассации

Суд кассации указал, что апелляция нарушила нормы процессуального права, приняв в качестве доказательств материалы уголовного дела без вступившего в силу приговора. По части 4 статьи 69 АПК РФ обязательному признанию подлежит только факт, установленный приговором суда. Постановления о возбуждении дела и признании потерпевшим не являются таким основанием. Кроме того, суд апелляции не проверил, предъявляли ли грузоотправитель или грузополучатель претензии перевозчику по недостаче, что противоречит статьям 95–96 УЖТ РФ и практике ВАС РФ. Дело требует полного установления обстоятельств, включая оценку всех доказательств и мотивированное применение норм материального права.

📌 Итог

Суд кассации отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Дальневосточного_округа
НЕОЦЕНКА ДОВОДОВ О НИЧТОЖНОСТИ СДЕЛКИ И НЕРАССМОТРЕННОЕ ХОДАТАЙСТВО О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НАРУШАЮТ ТРЕБОВАНИЯ К МОТИВИРОВАННОСТИ СУДЕБНОГО АКТА

Постановление АС Центрального округа от 08.12.2025 по делу А23-2211/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО "Люберецкий производственно-коммерческий центр" (истец) обратилось к ООО "Аквилон" (ответчик) с иском о взыскании неосновательного обогащения за период с 28.04.2022 по 31.07.2023 в размере 4 004 520 руб. Иск основан на использовании ответчиком земельного участка истца без заключения договора аренды после приобретения права собственности на АЗС, расположенную на этом участке. Первоначально спор рассматривался в Москве, затем требование выделено в отдельное производство и передано в Арбитражный суд Калужской области (дело № А23-2211/2024).

Решением от 28.01.2025 и постановлением апелляции от 06.06.2025 иск был удовлетворён. ООО "Аквилон" обжаловало акты в кассации.

🗣 Позиции сторон

ООО "Аквилон" (ответчик):

— Исковые требования основаны на ничтожной сделке приватизации земельного участка.

— Суд должен был приостановить производство до рассмотрения дела № А41-35393/2024 о признании права общей долевой собственности на участок.

— Доводы ответчика не были оценены в решении и постановлении.

ООО "Люберецкий ПКЦ" (истец):

— Ответчик фактически использовал земельный участок без правовых оснований и платы.

— Обогащение подтверждено доказательствами, включая экспертное заключение о рыночной стоимости аренды.

— В приостановлении дела нет необходимости — основания отсутствуют.

🏛 Решения нижестоящих судов

— Арбитражный суд Калужской области (28.01.2025): иск удовлетворён, взыскано 4 004 520 руб. как неосновательное обогащение.

— Двадцатый арбитражный апелляционный суд (06.06.2025): решение оставлено без изменения.

— Суды исходили из факта пользования участком без договора и оплаты, применяли статьи 1102, 1105 ГК РФ, не учли доводы о ничтожности сделки и ходатайство о приостановлении.

🧭 Позиция кассации

— Суды первой и апелляционной инстанций не оценили доводы ответчика о ничтожности сделки приватизации, что нарушает требования ст. 168, 170 АПК РФ к мотивированности решения.

— Не рассмотрено ходатайство о приостановлении дела до разрешения связанного спора о праве на землю (дело № А41-35393/2024), хотя это могло повлиять на основание иска.

— Принятые акты не соответствуют требованиям законности и обоснованности (п. 3 ст. 15 АПК РФ).

— Исследование этих обстоятельств невозможно в кассации — требуется новое рассмотрение.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР ВЛЕЧЁТ ОБЯЗАННОСТЬ ОПЛАТЫ УСЛУГ ТОЛЬКО ПРИ ФАКТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ ТОРГОВ, ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО УСЛОВИЯМИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Постановление АС Северо-Западного округа от 08.12.2025 по делу А42-8852/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Егорова В.В. обратилась к ООО «Кирагарант» с иском о взыскании 264 280,67 руб., включая задолженность по агентскому договору, неосновательное обогащение и неустойку. Стороны заключили агентский договор от 10.11.2022 № 2-11/2022, по которому предприниматель оказывала услуги по организации участия общества в госзакупках. Общество частично оплатило услуги, но не вернуло средства, потраченные на материалы и заем. Также было заявлено встречное требование от ООО «Кирагарант» о взыскании 135 607 руб. как неосновательного обогащения за поставленные строительные материалы. Суд первой инстанции удовлетворил часть иска, апелляция оставила решение без изменения.

🗣️ Позиции сторон

— Истец (Егорова В.В.): основывалась на наличии агентского договора, фактическом исполнении обязательств по организации участия в закупках, подтверждённых протоколами торгов, а также на необоснованном удержании обществом средств, перечисленных на закупку материалов и выданных в виде займа.

— Ответчик (ООО «Кирагарант»): утверждал, что не обязан платить вознаграждение по сделкам, где торги проиграны, и настаивал на том, что перечисленные предпринимателем 31 214 руб. были затратами на её собственные обязательства, а не расходами по поручению общества; заявил встречный иск о неосновательном обогащении.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Решение Арбитражного суда Мурманской области от 10.03.2025: взыскана задолженность 175 213,50 руб., неустойка 9 099,97 руб., проценты и пени, отказ в остальной части иска; встречный иск отклонён.

— Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2025: решение оставлено без изменения, жалоба удовлетворена частично — предоставлена отсрочка по уплате госпошлины.

🧭 Позиция кассации

Суд округа установил, что по условиям договора вознаграждение в размере 5% от суммы выигранного аукциона подлежит оплате только при успешном участии в торгах. По одному из эпизодов (торги № ИМЗ-2022-021405) победителем признано другое лицо, следовательно, основания для выплаты 22 500 руб. отсутствуют. Нижестоящие суды ошиблись, взыскав эту сумму. Остальные выводы — о неосновательном обогащении по оплате материалов и займу — признаны обоснованными, поскольку доказательств, что материалы использовались не по поручению общества, представлено не было. Доказательства по встречному иску признаны недостаточными: договоры и счета оформлены односторонне, свидетельские показания не подтвердили передачу материалов предпринимателю.

📌 Итог

Суд кассации изменил решение и постановление, отменив взыскание 22 500 руб. и соответствующей неустойки, и обязал ООО «Кирагарант» выплатить Егоровой В.В. 107 499,50 руб. долга, 7 524,97 руб. неустойки, 45 214 руб. неосновательного обогащения, проценты и госпошлину, а также распределил расходы по пошлинам между сторонами.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа
ПРИ РАСЧЕТЕ САЛЬДО ПО РАСТОРГНУТОМУ ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДВОЙНОЙ УЧЕТ РАСХОДОВ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ПОМИМО ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Постановление АС Московского округа от 08.12.2025 по делу А40-6778/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «РЕСО-Лизинг» обратилось в суд с иском к ООО «СК „Максвелл“» о взыскании убытков в размере 1 603 158 руб. 67 коп. по расторгнутому договору лизинга от 15.06.2018 № 15891ДМО6-МКС/04/2018. Первоначально дело было подано в районный суд, где производство по иску к физическому лицу (Боброву П.А.) прекращено, а затем дело передано в Арбитражный суд города Москвы. Суд первой инстанции удовлетворил иск, решение оставлено без изменения апелляцией. Ответчик обжаловал в кассацию.

🗣 Позиции сторон

Истец (ООО «РЕСО-Лизинг»):

— Расчет сальдо встречных обязательств выполнен в соответствии с позицией Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17.

— Включены расходы на страхование, хранение, пени и плата за пользование имуществом после расторжения договора.

— Размер завершающей обязанности определен корректно — 1 603 158 руб. 67 коп.

Ответчик (ООО «СК „Максвелл“):

— Срок финансирования рассчитан неверно: должен определяться по дате заключения договора купли-продажи (13.09.2021), а не поступления денег (15.09.2022).

— Плата за пользование имуществом включена дополнительно к лизинговым платежам, что противоречит природе лизинга.

— Пени начислены с пропуском срока исковой давности; часть расходов учтена дважды.

🏛 Решения нижестоящих судов

— Арбитражный суд города Москвы (решение от 29.04.2025) удовлетворил иск полностью, приняв расчет истца как верный.

— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 25.07.2025) оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции.

— Суды не проверили правомерность включения платы за пользование имуществом, двойного учета страховых расходов и соблюдения срока исковой давности по пеням.

🧭 Позиция кассации

— Срок финансирования не может определяться по дате поступления средств от продажи, а должен быть установлен по дню заключения договора купли-продажи (13.09.2021), что следует из п. 17 Обзора судебной практики по лизингу.

— Плата за пользование имуществом не может быть включена дополнительно к лизинговым платежам, так как она уже учтена в плате за финансирование (п. 1, 17 Обзора).

— Страховые расходы включены дважды: в размер финансирования и в увеличенные лизинговые платежи — это противоречит п. 3.4 Постановления Пленума ВАС РФ № 17.

— Суды не проверили применение срока исковой давности к пеням по каждому просроченному платежу (п. 25 Постановления Пленума ВС РФ № 43).

— Кассационная инстанция не вправе устанавливать новые факты, поэтому ошибки требуют нового рассмотрения.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ БЛОКИРОВАНИЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И НЕДОПОЛУЧЕННЫМ ДОХОДОМ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

Постановление АС Московского округа от 08.12.2025 по делу А40-166211/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальные предприниматели Горбатова Н.А., Мирзоянц Р.Ю. и Пилоян Г.Г. обратились к ООО «Комфорт» с иском о взыскании убытков в размере 16 151 205 руб. за период с 01.10.2022 по 10.10.2023. Истцы являются собственниками нежилых помещений в здании в Одинцово, которые не могли сдать в аренду из-за отсутствия подачи электроэнергии. Суд первой инстанции удовлетворил иск 24.02.2025. Апелляция отменила решение 09.07.2025, отказав в иске. Истцы и ООО «Автогалактика» обжаловали в кассации.

🗣 Позиции сторон

— Истцы: действия ООО «Комфорт» как фактического управляющего лица привели к намеренному препятствованию подаче электроэнергии, что сделало невозможной сдачу помещений в аренду; имеются доказательства реальной возможности получения дохода (предварительные договоры аренды); убытки подтверждены экспертизой.

— Ответчик (ООО «Комфорт»): не является законной управляющей компанией, следовательно, не обязан обеспечивать подачу электроэнергии; помещения имели серьёзные строительные дефекты, делающие их непригодными для использования независимо от энергоснабжения.

🏛 Решения нижестоящих судов

— Первая инстанция (24.02.2025): удовлетворила иск. Признала, что ООО «Комфорт» контролировало электросетевое хозяйство и препятствовало подаче напряжения, что стало причиной убытков. Размер упущенной выгоды установлен на основании оценочной экспертизы.

— Апелляция (09.07.2025): отменила решение. Отказала в иске, указав, что истцы не могли использовать помещения из-за строительных дефектов, а ООО «Комфорт» — ненадлежащий ответчик, поскольку не было легитимным управляющим лицом.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил ошибки в применении норм материального права. Вывод о непригодности помещений не подтверждён: другие помещения в том же здании использовались и сдавались в аренду. Препятствование подаче электроэнергии со стороны ООО «Комфорт» подтверждено актами проверок и письмами. Общество само признало контроль над электросетями с 01.10.2022. Суд первой инстанции правильно установил причинно-следственную связь между действиями ответчика и убытками. Бремя доказывания отсутствия вины лежало на ответчике — оно не выполнено. Кассация сослалась на п. 12, 14 постановления Пленума ВС №25 и п. 3, 5 постановления Пленума ВС №7.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляции, прекратил производство по жалобе ООО «Автогалактика» и оставил в силе решение суда первой инстанции.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
🔥1
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, НЕ ПРИНЯВШИЙ МЕРЫ ДЛЯ СНЯТИЯ АВТОМОБИЛЯ С УЧЕТА, НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ОТ СТРАХОВЩИКА

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.12.2025 по делу А45-24072/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Карзыкин И.А. обратился к акционерному обществу «Группа Ренессанс Страхование» с иском о взыскании 107 844 руб. убытков в виде излишне уплаченного транспортного налога за 2021–2023 годы. Основанием стало то, что после передачи автомобиля по соглашению о полной гибельности по страховому случаю от 10.12.2020, новый собственник — страховщик или его представитель — не перерегистрировал авто, и налог продолжал начисляться на истца. Суд первой инстанции (решение от 11.04.2025) и апелляция (постановление от 28.07.2025) удовлетворили иск.

🗣️ Позиции сторон

Истец (Карзыкин И.А.): утверждал, что согласно пункту 2.6 Соглашения ему запрещено снимать автомобиль с учета, даже для прекращения налоговой обязанности, поскольку он уже передан страховщику или его представителю. Считал, что обязанность по перерегистрации лежит на ответчике.

Ответчик («Группа Ренессанс Страхование»): указывала, что транспортное средство передано не ей напрямую, а ООО «Рапид» как её представителю, и она не могла самостоятельно снять авто с учета. Также настаивала, что истец не предпринял разумных мер для прекращения регистрации, хотя имел такую возможность, и является ненадлежащим ответчиком.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Суд первой инстанции и апелляция признали наличие причинно-следственной связи между бездействием страховщика и начислением налога на истца. Удовлетворили иск на сумму 107 844 руб., включая расходы на представителя в апелляции. При этом учли, что автомобиль передан в аварийном состоянии, и истец не мог его использовать или снимать с учета.

🧭 Позиция кассации

Суд округа установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы права. Согласно статье 357 Налогового кодекса, обязанность по уплате транспортного налога возлагается на лицо, на которое зарегистрировано ТС. Однако прежний владелец вправе сам снять его с учета по заявлению, если новый собственник не зарегистрировал авто в течение 10 дней (статья 18 № 283-ФЗ). Истец не представил доказательств попыток снятия с учета, несмотря на осведомленность о налоговых начислениях. Его бездействие исключает прямую причинно-следственную связь с действиями страховщика. Ссылка на запрет в Соглашении истолкована ошибочно — он касается только утилизации и вывоза за границу, а не снятия с учета. Применена позиция Верховного Суда РФ (Обзор № 3 (2025), п. 60): продавец обязан снять авто с учета, чтобы избежать налога.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью, принял новый судебный акт об отказе в иске и взыскал с предпринимателя 30 000 руб. и 50 000 руб. в счет возмещения госпошлины по апелляционной и кассационной жалобам.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Западно_Сибирского_округа
СУД НЕ УСТАНОВИЛ, ЗАВЕРШИЛ ЛИ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬСТВО И МОГ ЛИ САМ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.12.2025 по делу А32-59865/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Подворотов М.Д. обратился к ООО «Домострой-5» с иском о взыскании 1 183 383 рубля 58 копеек неустойки по договору об инвестировании строительства апартаментов от 18.01.2021 № К-4/2. Стороны договорились, что общество построит помещение площадью 89,6 кв. м в коттедже и передаст его в собственность истца не позднее 15.02.2022 года. Предприниматель полностью оплатил стоимость строительства — 9 800 000 рублей. Общество не передало объект и не ввело его в эксплуатацию. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, сославшись на самовольную пристройку цокольного этажа со стороны истца.

🗣 Позиции сторон

Истец (Подворотов М.Д.):

— Обязанность по вводу объекта в эксплуатацию лежит на застройщике — ответчике.

— Он не совершал действий, препятствующих оформлению разрешения; проводил только остекление и зонирование.

— Ответчик не завершил строительство объекта в целом и не обращался в уполномоченные органы за разрешением на ввод.

Ответчик (ООО «Домострой-5»):

— Неисполнение связано с самовольной пристройкой цокольного этажа истцом.

— Изменения конструкции объекта делают невозможным подготовку технического плана по проектной документации.

— Предприниматель фактически принял и использует помещение, что свидетельствует о выполнении обязательств.

🏛 Решения нижестоящих судов

— Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске 03.04.2025.

— Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение 18.08.2025.

— Суды учли заключение экспертизы о несоответствии объекта проекту из-за работ истца и пришли к выводу, что это сделало невозможным получение разрешения на ввод.

— Учтено, что предприниматель фактически пользуется помещением и платит за электроэнергию.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материальные ошибки:

— Не установили, завершено ли строительство объекта в целом (площадью 469,3 кв. м), и проверили ли застройщик свою обязанность по вводу в эксплуатацию.

— Не исследовали, могло ли само общество получить разрешение на ввод без участия истца, учитывая незавершённость строительства других секций.

— Не проверили доводы истца о том, что три из пяти секций коттеджа не достроены, а срок действия разрешения на строительство истёк.

— Эксперту не был поставлен вопрос о возможности легализации изменений или влиянии перегородок из ПВХ на возможность ввода объекта.

— Ссылка на фактическое использование помещения не освобождает застройщика от обязанности оформить объект в установленном порядке.

📌 Итог

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение и постановление и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа
СУДЫ НЕ УЧЛИ ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС И УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАКОННОСТИ РАЗРЕШЕНИЙ НА РЕКЛАМУ

Постановление АС Московского округа от 05.12.2025 по делу А40-278146/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к ООО «Мейн Медиа» о признании недействительными семи разрешений на установку и эксплуатацию электронных рекламных конструкций, выданных в 2013 году с продлением до 30 декабря 2024 года. Спорные конструкции установлены на проездах и улицах Волгограда. Дело возбуждено 19 ноября 2024 года. В качестве третьих лиц привлечены Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД по Волгограду и Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

🗣 Позиции сторон

— Заявитель (Департамент): указал, что места установки рекламных конструкций не включены в утверждённую 22 июня 2015 года схему размещения рекламы; размещение нарушает требования ГОСТ Р 52044-2003 и ТР ТС 014/2011, создавая угрозу безопасности дорожного движения; заявление подано в защиту публичных интересов.

— Ответчик (ООО «Мейн Медиа»): возражал против жалобы, полагая, что разрешения были выданы компетентными органами, срок исковой давности пропущен, а способ защиты выбран неправильно.

🏛 Решения нижестоящих судов

— Суд первой инстанции (Арбитражный суд города Москвы, 10.04.2025): отказал в удовлетворении требований, сославшись на пропуск трёхмесячного процессуального срока по статье 198 АПК РФ и на то, что заявитель — ненадлежащее лицо для оспаривания разрешений, выданных другими департаментами.

— Апелляция (Девятый арбитражный апелляционный суд, 19.08.2025): оставила решение без изменения, поддержав выводы о пропуске срока и ненадлежащем ответчике.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции указал, что нижестоящие суды допустили существенные ошибки: не учли, что органы местного самоуправления вправе защищать публичные интересы по статье 198 АПК РФ, даже если не они выдавали разрешения. Также неверно применён срок обращения: начало течения срока должно определяться с момента реального обнаружения нарушений — 23 августа 2024 года (дата актов осмотра), а не с даты выдачи разрешений. Кроме того, суды не проверили соответствие размещения рекламы требованиям ГОСТ Р 52044-2003 и ТР ТС 014/2011, которые запрещают размещение рекламы в коридоре безопасности и в полосе отвода дорог, если это мешает видимости. Эти нормы обязательны для применения.

📌 Итог

Суд Арбитражного суда Московского округа отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
СТОРОНЫ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ СОГЛАСОВАННЫЕ В ПРОТОКОЛЕ РАЗНОГЛАСИЙ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА, А СУД — ИССЛЕДОВАТЬ ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАСТИЕ СТОРОНЫ В ЗАСЕДАНИИ

Постановление АС Уральского округа от 08.12.2025 по делу А50-15339/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество «ТрансАгро» обратилось к обществу «Зевс» с иском о взыскании штрафа за невыборку товара в размере 386 400 руб., расходов на доставку — 1 004 640 руб. и хранение — 580 316 руб. по договору поставки от 16.04.2024 № ТА-1259/2024 и спецификации № 2 на 350 тонн удобрений. Товар был доставлен на склад поставщика 24.05.2024, покупатель уведомлен, но не произвел оплату и отгрузку. Суд первой инстанции (Арбитражный суд Пермского края) 21.03.2025 удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения 03.06.2025.

🗣️ Позиции сторон

— Истец («ТрансАгро»): ссылался на отказ покупателя от поставки, наличие штрафной статьи в договоре (5%), а также на понесённые расходы по доставке и хранению как убытки, подтвержденные договорами с третьими лицами.

— Ответчик («Зевс»): указал, что штраф должен составлять 2% согласно протоколу разногласий, доставка до склада поставщика — его коммерческие расходы, а хранение не доказано как прямой убыток; также заявил о нарушении права на участие в онлайн-заседаниях.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью: взыскал штраф 386 400 руб. (5%), доставку 1 004 640 руб. и хранение 580 316 руб., исходя из факта отказа покупателя от товара.

— Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами о наличии обязательств и убытков.

🧭 Позиция кассации

Суд кассации установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального и процессуального права. Во-первых, проигнорировали протокол разногласий, изменяющий размер штрафа с 5% до 2%, что противоречит ст. 421, 431 ГК РФ о свободе договора и толковании условий. Во-вторых, не исследовали доказательства связи расходов на доставку и хранение со спорной поставкой: договор с «Терминал-Лысьва» относится к другой спецификации, а в документах по хранению отсутствует идентификация товара для «Зевс». Это нарушает ст. 64, 71 АПК РФ о всесторонней оценке доказательств. В-третьих, суд первой инстанции рассмотрел дело 11.03.2025 без подключения представителя ответчика через веб-конференцию, хотя ходатайство было удовлетворено, что нарушило право на состязательность и доступ к правосудию (ст. 8, 9, 153.2 АПК РФ).

📌 Итог

Суд кассации отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Уральского_округа
ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТА ПО ЦЕНЕ СДЕЛКИ, ЕСЛИ ДОКАЗАНО ЕЁ ЗАНИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ ПОСРЕДНИКОВ И РАСХОЖДЕНИЕ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЁРА

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.12.2025 по делу А32-65997/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «Элитим» обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконными и отменить решения Краснодарской таможни от 22.08.2023 о внесении изменений в сведения, заявленные в двух декларациях на товары (№№ 10418010/121021/0308149 и 10418010/211021/0318895), после выпуска товаров. Товар — гладкокрашеные и жаккардовые махровые полотенца, произведённые в Туркменистане. Общество утверждало, что цена сделки (4,2 долл. США/кг) обоснована контрактом с посредником IМREX GLOBAL TRAIDING LLC (Азербайджан). Таможня провела проверку, установила занижение стоимости и скорректировала таможенную стоимость. Суд первой инстанции (решение от 21.03.2025) и апелляция (постановление от 23.06.2025) удовлетворили требования общества.

🗣 Позиции сторон

Истец (ООО «Элитим»):

— Представленные документы (контракт, инвойсы, спецификации, экспортная декларация Туркменистана) подтверждают достоверность цены сделки.

— Разница в цене объясняется использованием двойного валютного курса в Туркменистане: реальный рыночный курс отличается от официального.

— Таможенный орган не доказал наличия взаимосвязи между участниками сделки или факта занижения стоимости.

Ответчик (Краснодарская таможня):

— Цена в импортных декларациях (4,2 долл. США/кг) в 4 раза ниже стоимости, указанной в экспортной таможенной декларации Туркменистана и биржевых котировках.

— Использование цепочки посредников (включая производителя ГП «Текстильный комплекс имени великого Сапармурата Туркменбаши» и компании из Армении, ОАЭ, Азербайджана) указывает на искусственное занижение стоимости.

— Условия поставки CPT – Ульяновск предполагают включение транспортных расходов, но цена ниже даже EXW-стоимости на бирже Туркменистана, что противоречит обычному ходу торговли.

🏛 Решения нижестоящих судов

— Суд первой инстанции (Арбитражный суд Краснодарского края, 21.03.2025) удовлетворил требования ООО «Элитим», признав решения таможни незаконными.

— Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (23.06.2025) оставил решение без изменения.

— Оба суда исходили из того, что документы общества подтверждают цену сделки, а таможня не опровергла их действительность и не представила доказательств занижения. Также суды учли особенности валютного регулирования в Туркменистане и наличие двойного курса.

🧭 Позиция кассации

— Нижестоящие суды не учли существенные обстоятельства: расхождение между стоимостью в российских импортных декларациях и официальными данными Туркменистана (экспортная декларация, биржевые котировки), где цена в 4 раза выше.

— Не исследованы доводы таможни о невозможности применения метода стоимости сделки из-за использования цепочки посредников и экономически невыгодных условий продажи.

— Не учтено законодательство Туркменистана (Закон от 01.10.2011), согласно которому для всех обязательных платежей применяется официальный курс, а не рыночный.

— Суды не объяснили, чем доказательства по делу отличаются от аналогичных дел (№ А55-42188/2023 и др.), по которым Верховный Суд отказал в передаче жалобы.

— Выводы судов не соответствуют представленным доказательствам, что нарушает требования к обоснованности судебного акта (п. 3 постановления Пленума ВС № 23).

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа
АДМИНИСТРАЦИЯ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ОТ ПОДРЯДЧИКА ЗА ШТРАФ, УПЛАЧЕННЫЙ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ СРОКОВ КОНТРАКТА, ЕСЛИ ДОКАЗАНА ЕГО ВИНА

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.12.2025 по делу А53-48785/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Администрация Морозовского городского поселения обратилась к ООО РТЗ «Спецстрой» с иском о взыскании 1 408 053 рубля 94 копейки — части штрафа, уплаченного областному бюджету за неосвоение субсидии. Субсидия была предоставлена на строительство сетей водоснабжения и канализации по улице Дружбы в г. Морозовске. Контракт на сумму 29 990 461 рубль был заключён между муниципальным казённым учреждением (заказчик) и обществом 13.03.2023 со сроком исполнения до 15.11.2023. Общество не завершило работы в срок, контракт расторгнут 25.12.2023. Министерство ЖКХ Ростовской области потребовало от администрации вернуть 5% субсидии как штраф. Администрация оплатила штраф 8.07.2024 и потребовала возмещения части суммы от подрядчика.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 03.06.2025 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2025 отказали в иске.

🗣️ Позиции сторон

Истец (администрация):

— Общество нарушило сроки выполнения работ без уважительных причин, что привело к штрафу за неиспользование субсидии.

— Имеется прямая причинно-следственная связь между действиями подрядчика и убытками администрации.

— Общество не доказало отсутствие вины; ссылки на погоду, санкции и задержки оплаты не обоснованы документально.

Ответчик (общество):

— Нарушение сроков вызвано объективными обстоятельствами: неблагоприятной погодой, несоответствием проектной документации, санкциями и задержками оплаты.

— Приняты меры по исполнению контракта — выполнено работ на 22,7 млн рублей.

— ФАС отказалась вносить общество в реестр недобросовестных поставщиков, что подтверждает отсутствие вины.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Суд первой инстанции (от 03.06.2025) и апелляция (от 14.08.2025) отказали в иске.

— Вывод: нарушение сроков обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от общества.

— Причинная связь между действиями подрядчика и штрафом признана недоказанной.

— Администрация не является стороной контракта, поэтому не вправе требовать возмещения.

🧭 Позиция кассации

— Суды неправильно применили нормы материального права, не установив фактические обстоятельства полностью.

— Увеличение сроков контракта через дополнительные соглашения не соответствует требованиям ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, поскольку основания (погода, санкции, оплата) не являются препятствиями к исполнению.

— Общество, как профессиональный подрядчик, обязано было оценить риски при участии в аукционе.

— Отсутствие предупреждения заказчика о приостановке работ по ст. 716 ГК РФ лишает права ссылаться на объективные причины.

— Доказательства задержек оплаты, погодных условий и технических проблем не представлены или не подтверждают невозможность исполнения.

— Суды не исследовали доводы о наличии убытков, противоправности поведения и причинной связи, что нарушает ст. 15, 393, 401 ГК РФ.

— Вывод о неправомочности иска администрации противоречит сложившейся судебной практике.

📌 Итог

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение и постановление, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа
СУД ПРИЗНАЛ НЕДОПУСТИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ОТ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Постановление АС Московского округа от 08.12.2025 по делу А40-307553/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис» обратилось в арбитражный суд к ООО «Гарант-Секьюрити» с иском о взыскании 2 500 000 руб. по договору возмездного оказания услуг за установку и обслуживание системы видеонаблюдения. Стороны заключили договор в июле 2023 года, однако истец заявил об отказе от услуги из-за несоответствия системы заявленным характеристикам и отсутствия доступа к данным. Дело прошло рассмотрение в первой инстанции и апелляции, где требования были удовлетворены частично.

🗣️ Позиции сторон

— Истец (ООО «Техносервис»): указал, что ответчик нарушил условия договора, поскольку система видеонаблюдения не обеспечивает передачу данных в реальном времени и не соответствует техническим параметрам, согласованным сторонами; данные использовались без надлежащего согласия на обработку персональных данных.

— Ответчик (ООО «Гарант-Секьюрити»): утверждал, что все обязательства по договору выполнены надлежаще, система функционирует в полном объёме, доступ к ней предоставлен; обработка персональных данных осуществляется в рамках законодательства, так как видеонаблюдение установлено в целях охраны имущества.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Первая инстанция: взыскала с ответчика 1 800 000 руб. в счёт неустойки и расходов, мотивируя тем, что система не обеспечивает полноценный доступ к видеоархиву.

— Апелляция: поддержала решение первой инстанции, добавив, что факт предоставления доступа не исключает нарушения качества услуги.

🧭 Позиция кассации

Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды не учли нарушение требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Система видеонаблюдения фиксировала данные, позволяющие идентифицировать лиц, однако согласие работников и третьих лиц на обработку таких данных получено не было. Полученные материалы не могут быть допущены в качестве доказательств при наличии нарушений процедуры обработки персональных данных. Указывается, что использование таких доказательств противоречит ст. 6, 9, 15 указанного закона.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов в части и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию с учётом требований законодательства о персональных данных.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
СУД НЕ ВПРАВЕ ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ

Постановление АС Центрального округа от 08.12.2025 по делу А83-883/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Апартаменты Премьер» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к ТСН «РОК Премьера» о взыскании задолженности по арендной плате за 2023 год в размере 650 000 руб. и неустойки — 532 451 руб. 71 коп., возникшей по договору субаренды от 28.06.2021. В ответ ТСН подало встречный иск о признании этого договора недействительным, ссылаясь на то, что он был заключён председателем правления без одобрения правлением или общим собранием, что якобы нарушает устав товарищества. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении первоначального иска и удовлетворил встречный иск, решение оставлено без изменения апелляцией. Дело направлено на новое рассмотрение кассационным судом.

🗣 Позиции сторон

— Истец (ООО «Апартаменты Премьер»): договор субаренды действителен, поскольку устав ТСН не требует согласования таких сделок ни правлением, ни общим собранием; председатель действовал в рамках полномочий; ТСН фактически исполняло обязательства, внося платежи напрямую УИЗО; суды неправомерно применили нормы статьи 174 ГК РФ, не заявленные в иске.

— Ответчик (ТСН «РОК Премьера»): договор субаренды недействителен по статье 173.1 ГК РФ, так как председатель превысил полномочия, не получив согласия правления; объект не передавался во владение товариществу; общество распорядилось муниципальным имуществом без законных оснований.

🏛 Решения нижестоящих судов

— Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска ООО «Апартаменты Премьер» и удовлетворил встречный иск ТСН, признав договор субаренды недействительным.

— Апелляция оставила решение без изменения.

— Обоснование: договор заключён с нарушением устава ТСН, не получил одобрения органов управления; отсутствуют доказательства исполнения со стороны ТСН; общество не уведомило УИЗО о субаренде, следовательно, распоряжалось имуществом незаконно. Применены статьи 168, 173.1, 174, 183 ГК РФ.

🧭 Позиция кассации

Суды нарушили процессуальные и материальные нормы. Основания:

— По статье 173.1 ГК РФ сделка может быть оспорена только если согласие требуется законом, а не уставом. Устав юридического лица не является законом.

— Суды вышли за пределы иска, применив статью 174 ГК РФ (превышение полномочий), хотя она не была заявлена истцом по встречному иску.

— Не было предложено ТСН изменить основание иска, что нарушило принцип состязательности.

— Игнорированы доказательства фактического исполнения: акт приёма-передачи, письмо УИЗО от 26.03.2023, платёжные поручения ТСН.

— Неправильно применена статья 168 ГК РФ: согласие арендодателя на субаренду содержалось в пункте 6.1 договора аренды, что соответствует практике ВС РФ.

— Не учтена недобросовестность ТСН: оно вносило платежи и продолжало исполнять договор после смены председателя, что свидетельствует о признании сделки.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа
НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЖНВЛП, БЕЗ РЕШЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОМС

Постановление АС Волго-Вятского округа от 08.12.2025 по делу А28-8529/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кировской области обратился в суд с иском к Кировскому областному перинатальному центру о взыскании 69 726 рублей 83 копеек — средств ОМС, использованных не по целевому назначению, и штрафа в размере 10 % (6 972 рубля 68 копеек). Основанием стал акт внеплановой проверки от 28.07.2023, в ходе которой выявлено списание лекарственных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, без решения врачебной комиссии. Суды первой и апелляционной инстанций отказали во взыскании. Фонд обжаловал в кассацию.

🗣️ Позиции сторон

Фонд (истец): Учреждение нарушило порядок назначения лекарств, не получив решения врачебной комиссии на применение препаратов, не включённых в Перечень ЖНВЛП. Это является нецелевым расходованием средств ОМС по статье 306.4 Бюджетного кодекса РФ и части 9 статьи 39 Закона № 326-ФЗ.

Учреждение (ответчик): Препараты назначались по клиническим рекомендациям, включены в формулярный перечень учреждения и применялись по медицинским показаниям. Целевое использование средств подтверждено документацией.

🏛️ Решения нижестоящих судов

— Арбитражный суд Кировской области (21.05.2025): отказал в удовлетворении иска, указав, что препараты применялись по клиническим рекомендациям и в рамках лечения, следовательно, средства использованы по назначению.

— Второй арбитражный апелляционный суд (31.07.2025): оставил решение без изменения, поддержав вывод об отсутствии нарушений.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя обязательность решения врачебной комиссии при назначении лекарств, не входящих в Перечень ЖНВЛП. Согласно пункту 29 Порядка № 1094н и части 3 статьи 80 Закона № 323-ФЗ, такие препараты могут быть назначены только по решению врачебной комиссии, оформленному протоколом. В деле таких документов не представлено. Следовательно, использование средств ОМС признано нецелевым. Кассационный суд принял новый судебный акт без направления на новое рассмотрение.

📌 Итог

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил решения нижестоящих судов и удовлетворил иск: взыскать с Кировского областного перинатального центра 69 726 рублей 83 копейки средств ОМС и 6 972 рубля 68 копеек штрафа в пользу Фонда, а также выдать исполнительный лист.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Волго_Вятского_округа