ПРИ ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ СУД ОБЯЗАН ОЦЕНИТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КРЕДИТОРА И УСТАНОВИТЬ, НЕ СТАЛО ЛИ ЕГО СОБСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, В ЧАСТНОСТИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНИКОМ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.05.2026 по делу А38-2213/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.05.2026 по делу А38-2213/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» обратилось к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл» с иском о взыскании 5 929 рублей 31 копейки неустойки за просрочку оплаты электрической энергии, поставленной в январе 2025 года.
Стороны заключили договор энергоснабжения от 23.01.2025 № 12100001482, согласно которому потребитель обязан был оплатить ресурс до 18-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Общество поставило энергию, выставило корректировочные документы 19.02.2025, а Учреждение оплатило счет 24.02.2025. Истец посчитал оплату просроченной и потребовал взыскать неустойку.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск полностью.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Республики Марий Эл удовлетворил иск о взыскании 5 929 руб. 31 коп. неустойки. Суд исходил из факта просрочки оплаты, указав, что обязательства по оплате должны быть исполнены до 18.02.2025, а оплата поступила 24.02.2025.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы о наличии просрочки и правомерности начисления неустойки по статье 37 Закона об электроэнергетике, отметив, что факт поставки энергии подтвержден.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Учреждение): корректировочные документы были получены только 19.02.2025, из-за чего оплата не могла быть произведена ранее; вина Учреждения отсутствует, поскольку задержка вызвана процедурой согласования в ЕИС; начисление неустойки неправомерно.
Оппонент (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»): обязательство по оплате наступило в установленный договором срок; факт поставки подтвержден; неустойка начислена в соответствии с законом; доводы о задержке документов не освобождают от ответственности.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали ключевые обстоятельства: по чьей вине потребовалась корректировка акта и счета-фактуры, почему Общество направило их только 19.02.2025, и какие причины объективно препятствовали Учреждению произвести оплату ранее.
Кассация указала, что вина в нарушении обязательства должна быть доказана, а при наличии обстоятельств, исключающих вину, размер ответственности может быть уменьшен по статье 404 ГК РФ. Также суд должен был проверить, не нарушило ли Общество свои обязанности по своевременному выставлению документов.
Дело требует нового рассмотрения для полного и всестороннего установления фактов.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
ОТКАЗ ВО ВЗЫСКАНИИ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КОНТРАКТУ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ СУД ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРИТЬ ПРАВОМЕРНОСТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ И ПРИМЕНИТЬ ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ О МОРАТОРИИ НА НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО СТАТЬЕ 395 ГК РФ
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А41-35187/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А41-35187/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Группа компаний СВТ» обратилось к МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Одинцовского городского округа с иском о взыскании 5 139 863 руб. 26 коп. задолженности по контракту на выполнение работ по содержанию инженерных систем, 4 028 881 руб. 81 коп. пени, 2 556 400 руб. расходов по банковской гарантии (неосновательное обогащение), 939 879 руб. 71 коп. процентов по ст. 395 ГК РФ, 20 000 руб. штрафа и 351 850 руб. госпошлины.
Контракт № 02/2022 от 31.01.2022 предусматривал выполнение работ с 01.02.2022 по 31.12.2022, оплата — ежемесячно при наличии подтверждающих актов. Заказчик 28.03.2022 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за неустранения недостатков, которое вступило в силу 25.04.2022. Банковская гарантия была раскрыта на сумму 2 556 400 руб.
Истец утверждал, что работы выполнены надлежащим образом до расторжения контракта, а предъявление требования по гарантии было необоснованным.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась в удовлетворении всех требований. Суд установил, что истец не представил акты формы № 3 и № 7 к контракту, подтверждающие оказание услуг. Также признано правомерным решение заказчика об одностороннем отказе от контракта из-за неустранения выявленных недостатков. В связи с этим отказано в взыскании задолженности, пени, штрафа, расходов по гарантии и процентов.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции о неподтверждении факта оказания услуг, правомерности отказа от контракта и законности взыскания по банковской гарантии. Также указано, что спор о надлежащем исполнении уже рассматривался в другом деле, и повторное исследование невозможно по ст. 69 АПК РФ.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы:
— Исполнитель имел право на возмещение убытков в виде суммы, взысканной по банковской гарантии, если требование бенефициара было необоснованным.
— Суды не проверили арифметический расчет и правомерность взыскания по гарантии.
— Применение моратория по Постановлению № 497 от 28.03.2022 исключает начисление процентов по ст. 395 ГК РФ за период действия моратория, но суды этого не учли.
Оппонент:
— Решение об одностороннем отказе от контракта правомерно и вступило в силу.
— Требования по гарантии были предъявлены в соответствии с условиями и признаны банком-гарантом обоснованными.
— Истец не доказал факт и объем выполненных работ, поэтому оснований для взыскания нет.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции указал, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не исследовав доводы истца о необоснованном взыскании по банковской гарантии и не применив императивные нормы о моратории по Постановлению № 497.
Согласно ст. 375.1 ГК РФ, бенефициар обязан возместить убытки, если требование по гарантии было необоснованным. Также, по п. 7 постановления Пленума ВС № 44, в период моратория не начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ.
Суды не проверили, подпадал ли ответчик под действие моратория, и не оценили представленные доказательства по существу. Это привело к неполному установлению обстоятельств, имеющих значение для дела.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты в части требований о взыскании неосновательного обогащения (2 556 400 руб.) и процентов по ст. 395 ГК РФ (939 879 руб. 71 коп.) и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ВЛАДЕЛЕЦ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, НЕ УЧТЕННЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА, НЕ ПРИЗНАЕТСЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЕНСИРУЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 04.05.2026 по делу А19-25483/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 04.05.2026 по делу А19-25483/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Иркутская энергосбытовая компания» обратилось к ООО «ЭНКТП» с иском о взыскании задолженности за поставленную электрическую энергию, компенсирующую потери в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих ответчику, за июнь — август 2024 года. Сумма основного долга составила 137 984,95 руб., также истец требовал неустойку и расходы по госпошлине. Спор касался правомерности включения в цену потерь стоимостной составляющей услуг по передаче электроэнергии.
Стороны заключили договор купли-продажи электроэнергии для компенсации потерь. Ответчик приобрел ряд объектов электросетевого хозяйства в 2023–2024 годах, которые не были учтены при установлении тарифа на услуги по передаче энергии. Истец выставил счета-фактуры, оплата по которым не поступила, после чего был направлен досудебный претензионный запрос, оставленный без ответа.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что ООО «ЭНКТП» является иным владельцем сетей, а не сетевой организацией в отношении спорных объектов, поскольку они не участвовали в формировании тарифа. В связи с этим ответчик обязан оплатить потери с учетом стоимости услуг по передаче электроэнергии. Суд руководствовался нормами ГК РФ, Закона об электроэнергетике и Правил № 861.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и частично удовлетворил иск. Он исключил из подлежащей взысканию суммы ценовую составляющую за услуги по передаче электроэнергии, сославшись на позицию Верховного Суда РФ. Апелляция сочла, что ООО «ЭНКТП» как сетевая организация не должна платить дважды — и за передачу, и за потери.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Иркутскэнергосбыт») указал, что ответчик не имеет статуса сетевой организации в отношении приобретённых объектов, так как они не учтены при установлении тарифа. Соответственно, он должен оплачивать потери как потребитель, включая стоимость услуг по передаче. Также истец отметил нарушение принципа пропорциональности при распределении судебных расходов.
Оппонент (ООО «ЭНКТП») настаивал, что обладает статусом сетевой организации в отношении всех принадлежащих ему объектов и в силу этого обязан оплачивать только фактические потери без учета тарифа на передачу. Поддержал законность и обоснованность постановления апелляции, считая его соответствующим нормам материального права.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального права, в частности, неверно истолковал положения Закона об электроэнергетике и Основных положений № 442. Владельцы объектов, не учтенных при установлении тарифа, не могут оказывать услуги по передаче и должны оплачивать потери как потребители, включая стоимость этих услуг. Ссылка на определение Верховного Суда РФ от 16.06.2020 № 308-ЭС19-22189 признана несостоятельной, поскольку фактология другого дела отличается.
Указанный подход необходим для сохранения баланса в системе регулирования тарифов: иначе сетевые организации могли бы использовать неучтённые сети для получения экономической выгоды без соответствующего регулирования. Суд первой инстанции правильно квалифицировал отношения сторон.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, взыскав с ООО «ЭНКТП» в пользу ООО «Иркутскэнергосбыт» 137 984,95 руб. долга, неустойку и 50 000 руб. судебных расходов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА НЕ ОТМЕНЯЕТ ОБЯЗАННОСТЬ СУДА УСТАНОВИТЬ МОМЕНТ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЕСЛИ ПО УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА СМЕРТЬ ОТ РАНЕЕ ВЫЯВЛЕННОЙ БОЛЕЗНИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А40-303199/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А40-303199/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» обратилось к АО «РСХБ-Страхование» с иском о взыскании страхового возмещения в размере 219 681,66 руб. по договору коллективного страхования № 32-0-04/2-2021 от 01 сентября 2021 года.
Застрахованной стороной по договору являлась Валеева Г.М., заключившая кредитный договор с банком на сумму 230 000 руб. Выгодоприобретателем признан банк. Страховым случаем по условиям Программы страхования № 5 является смерть заемщика от болезни или несчастного случая, произошедшей после присоединения к программе.
Валеева Г.М. скончалась 06 июля 2023 года. Банк заявил о наступлении страхового случая, но страховщик запросил выписку из медицинской карты, подтверждающую отсутствие заболеваний до начала действия страхования. Документы получены не были — учреждения отказали в предоставлении.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства; суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск полностью.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск в полном объеме. Суд исходил из того, что смерть застрахованного лица является страховым случаем, а банк выполнил обязанность по уведомлению и представлению доступных документов. Учитывая невозможность получения запрашиваемых медицинских данных, суд признал это обстоятельство достаточным для выплаты.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что страховщик не доказал наличие противопоказаний к выплате, а банк не мог получить запрашиваемые документы из-за ограничений законодательства о персональных данных.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «РСХБ-Страхование») указал, что суды неправильно применили нормы материального права, поскольку не установили момент диагностирования заболевания, ставшего причиной смерти. По условиям программы, если болезнь была выявлена до присоединения к страхованию, выплата не производится. Представленные доказательства не позволяют сделать вывод о наличии страхового случая.
Оппонент (АО «Российский Сельскохозяйственный банк») настаивал, что смерть сама по себе является страховым случаем, а требование предоставления недоступных документов не может служить основанием для отказа. Сторона просила оставить судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права. Условия Программы страхования № 5 и Правил страхования прямо предусматривают исключение из числа страховых случаев смерти, вызванной заболеваниями, диагностированными до присоединения к программе.
Суды не оценили представленные данные о причинах смерти — новообразование головного мозга и рак легкого — и не установили момент их первичного диагностирования. Это противоречит статье 71 и части 1 статьи 168 АПК РФ, требующим всесторонней проверки доказательств.
Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении необходимо установить момент возникновения заболеваний, исследовать все доказательства, предложить сторонам представить дополнительные материалы и при необходимости истребовать документы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОТКАЗ В ИСКЕ, ОСНОВАННЫЙ НА ИССЛЕДОВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, НЕ ЗАЯВЛЕННОМУ ИСТЦОМ, ВМЕСТО ДОГОВОРА, ПОЛОЖЕННОГО В ОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА, ВЛЕКУЩИМ ОТМЕНУ СУДЕБНЫХ АКТОВ
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А40-222549/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А40-222549/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Иванова Фаина Алексеевна обратилась к обществу с ограниченной ответственностью «Гагаринский строительно-производственный комбинат» с иском о взыскании 611 270,81 руб., включая задолженность по договору оказания транспортных услуг от 20.08.2023 в размере 564 000 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами — 47 270,81 руб.
Спор возник на основании утверждения истца о неисполнении ответчиком обязательств по указанному договору. Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства.
В судах первой и апелляционной инстанций в иске отказано без исследования фактических обстоятельств, связанных с договором от 20.08.2023, на который ссылалась истец.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, сославшись на отсутствие доказательств исполнения обязательств по договору от 29.12.2023, хотя истец заявлял требования на основании договора от 20.08.2023. Суд не разъяснил сторонам необходимость представления соответствующих доказательств и не предлагал уточнить исковые требования.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами суда первой инстанции, и не учел расхождение между основанием иска и предметом рассмотрения.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы указал, что суды рассмотрели требования по не заявленному в деле договору от 29.12.2023, в то время как спор должен был разрешаться по договору от 20.08.2023. Также отмечено нарушение процессуальных норм: суд не разъяснил обязанности по представлению доказательств и не перешел к общему порядку рассмотрения.
Оппонент в письменных пояснениях заявил о фальсификации документов, но суд не исследовал это ходатайство. Его позиция в кассации не раскрыта дополнительно.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил существенные нарушения норм процессуального права: суды рассмотрели требования по иному договору, чем тот, на который ссылалась истец, и не обеспечили всестороннее исследование доказательств. Нарушены требования ст. 65, 71, 15, 168 АПК РФ о мотивированности, обоснованности и объективности судебного акта.
Указывается, что при упрощенном производстве суд обязан разъяснить риск непредставления доказательств. При новом рассмотрении необходимо решить вопрос о переходе к общему порядку, установить предмет и основание иска, предложить истцу представить подтверждающие документы и учесть обстоятельства по делу № А40-197091/25.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ВОЗВРАТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНОГО АКТА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕЗАКОНЕН, ЕСЛИ СУД, НЕ УСТАНОВИВ МОМЕНТ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО КВАЛИФИЦИРОВАЛ ЕГО ДОВОДЫ КАК НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТАКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ И СДЕЛАЛ ВЫВОД О ПРОПУСКЕ СРОКА
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А41-104603/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А41-104603/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда от 05.11.2024 по делу № 221/2024-2732, вынесенного в его пользу против ООО «ПМ Групп». Решение третейского суда было признано и подлежало исполнению.
ООО «ПМ Групп» ранее пыталось оспорить это решение, но его заявление об отмене было возвращено. После вступления в силу судебных актов о выдаче исполнительного листа общество подало заявление о пересмотре этих актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Заявление было возвращено судом первой инстанции, что и стало предметом кассационной жалобы.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Московской области определением от 17 декабря 2025 года вернул заявление ООО «ПМ Групп» о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд указал, что изложенные в заявлении доводы не являются вновь открывшимися обстоятельствами, а представляют собой возражения по существу спора. Также суд отметил отсутствие даты обнаружения обстоятельств и пропуск трехмесячного срока подачи заявления.
Апелляционный суд: не рассматривал дело — спор напрямую обжалован в кассацию.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «ПМ Групп»): указало, что вновь обнаружило существенные обстоятельства — фальсификацию доказательств, незаконный состав третейского суда, незаконность третейской оговорки, отсутствие подтверждения оказания услуг. Эти факты, по мнению заявителя, не были и не могли быть известны ранее и свидетельствуют о недействительности решения третейского суда.
Оппонент (Адвокатское бюро): не представило позицию в заседании кассационного суда, явка была обеспечена только у ООО «ПМ Групп».
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящий суд нарушил процессуальные нормы, предусмотренные статьями 113, 312, 315 АПК РФ. При возврате заявления суд не установил конкретную дату, когда ООО «ПМ Групп» узнало или должно было узнать о вновь открывшихся обстоятельствах, и не проверил наличие препятствий для соблюдения срока.
Также суд не уточнил предмет заявления и сделал вывод о пропуске срока без достаточных оснований. Доводы общества не были автоматически исключены из числа возможных вновь открывшихся обстоятельств — их необходимо проверить по существу. Нарушение прав на судебную защиту требует нового рассмотрения вопроса о принятии заявления.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции и направил вопрос о принятии заявления о пересмотре на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
НЕРАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДОМ ДОВОДА О ПОГАШЕНИИ ВСЕЙ ВЫКУПНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА С УЧЁТОМ ЗАПРЕТА НА ОДНОСТОРОННЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА (СТАТЬЯ 319.1 ГК РФ) ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИМ РАЗРЕШЕНИЮ СПОРА О ПЕРЕХОДЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.05.2026 по делу А56-74259/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.05.2026 по делу А56-74259/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройавто» обратилось к ООО «Альфамобиль» с иском о признании права собственности на каток дорожный самоходный DM-10-VD, переданный по договору выкупного лизинга от 25.06.2021 № 16814-КРД-21-АМ-Л, а также об обязании передать оригинал паспорта машины и взыскании судебной неустойки.
Одновременно суд принял к рассмотрению встречный иск «Альфамобиля» об изъятии катка на основании одностороннего отказа от договора лизинга с 16.07.2024 и наличия задолженности.
Стороны спорят о том, исполнены ли обязательства по лизинговому договору до расторжения, имеет ли значение задолженность по другим договорам, допустимо ли перераспределение платежей и переходит ли право собственности автоматически после полной оплаты.
---
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась в удовлетворении первоначального иска и удовлетворила встречный иск. Суд посчитал, что у «Спецстройавто» имеется просроченная задолженность, которую «Альфамобиль» вправе перераспределять по своим правилам, и что право собственности не перешло, поскольку обязательства не исполнены полностью.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, указав, что доводы апелляционной жалобы не содержат новых фактов и не опровергают установленные обстоятельства.
---
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы («Спецстройавто») настаивает, что платежи по конкретному договору были исполнены полностью до расторжения, включая все лизинговые выплаты, и что перераспределение платежей лизингодателем противоречит статье 319.1 ГК РФ. Также заявитель указывает, что право собственности переходит автоматически при полном исполнении, а задолженность по иным договорам не влияет на этот договор.
Оппонент («Альфамобиль») возражает, ссылаясь на условие о перекрестном обеспечении и право перераспределять платежи по пункту 6.12 Общих условий лизинга. По его мнению, наличие задолженности по любым договорам препятствует переходу права собственности, а односторонний отказ от договора был правомерен.
---
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил нормы процессуального права, не исследовав по существу ключевые доводы апелляционной жалобы. В частности, не была дана оценка применению статьи 319.1 ГК РФ о недопустимости изменения назначения платежей, не проверены доводы о полном исполнении обязательств до расторжения и правовых последствиях выкупного лизинга.
Также проигнорирован вопрос о значении задолженности по иным договорам и моменте расторжения. Суд указал, что такие нарушения препятствуют правильному разрешению спора и подлежат исправлению только при новом рассмотрении.
---
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ТРЕБОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОРГАНА О ПОНУЖДЕНИИ СОСОБСТВЕННИКОВ К РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА НЕ ПОДЛЕЖИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЯ ИХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТАКИХ РАБОТ
Постановление АС Дальневосточного округа от 05.05.2026 по делу А37-21/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
Постановление АС Дальневосточного округа от 05.05.2026 по делу А37-21/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана обратилось в суд с иском к ТУ Росимущества в Магаданской области, МТУ Ространснадзора по ДФО, Дальневосточной транспортной прокуратуре, гострудинспекции в Магаданской области, СВ МТУ Росавиации и ИП Григорьевой М.Э. о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
Истец требовал обязать ответчиков за счет собственных средств в течение 12 месяцев с момента вступления решения в силу провести восстановительные работы по фасаду нежилого административного здания в г. Магадане, включая устранение разрушений отделочного слоя, трещин, отслоения штукатурки и окраску, в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Магадан».
Основанием для иска стало выявление нарушений при визуальном осмотре 01.03.2024, акт от 02.05.2024, а также неисполнение предостережения от 02.05.2024 и претензии от 22.08.2024.
Спор касался обязанности собственников и лиц, имеющих имущество в оперативном управлении, содержать общее имущество — фасад здания — пропорционально своей доле.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд установил, что ответчики являются участниками общей долевой собственности на здание либо имеют помещения в оперативном управлении, и на них распространяется обязанность по содержанию общего имущества пропорционально долям. Исходя из этого, они обязаны провести ремонт фасада за свой счет.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что повреждения фасада подтверждены актом, а обязанность по содержанию следует из норм ГК РФ и Правил № 5-Д, регулирующих благоустройство.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ТУ Росимущества в Магаданской области):
— Не обладает полномочиями по содержанию имущества, поскольку осуществляет только властно-распорядительные функции.
— Полагает, что требования истца неправомерны, так как не предусмотрено законом возложение обязанностей по ремонту через судебное решение без согласования между собственниками.
Оппонент (управление административно-технического контроля):
— Обязанность по содержанию фасада вытекает из правового режима общей долевой собственности и требований местных правил благоустройства.
— Ответчики, владеющие помещениями в здании, обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества пропорционально своим долям.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права.
Выбранный истцом способ защиты — понуждение к исполнению обязательства в натуре — признан неверным, поскольку для проведения восстановительных работ в отношении общего имущества требуется соглашение всех участников или решение общего собрания, что не было выполнено.
Нормы ЖК РФ и ГК РФ, регулирующие порядок содержания общего имущества, не допускают принудительного возложения таких обязанностей без согласования.
Ссылка на позицию ВС РФ в Обзоре № 3 (2019) и постановление № 64 ВАС РФ подтверждает, что бремя содержания переходит к лицам, имеющим имущество в оперативном управлении, но порядок реализации обязанностей должен определяться совместно.
📌 Итог
Отменить решение и постановление апелляции, отказать в удовлетворении иска.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
ГАРАНТИРОВАННЫЙ МИНИМУМ ПЛОЩАДИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОГОВОРУ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛИ ПРИ РОСТЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТА
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А40-303473/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.05.2026 по делу А40-303473/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Волоколамское шоссе 24“» с иском об обязании направить подписанный акт о реализации инвестиционного проекта и передать помещения.
Стороны заключили договор от 24 января 2003 г. № 01-10/77, по которому застройщик обязался передать институту 21,8 % от общей площади объекта без учета помещений общего пользования, технических и вспомогательных помещений, а также долю в праве собственности на общее имущество.
По дополнительному соглашению от 23 мая 2009 г. минимальная площадь для передачи увеличена до 7 220,2 кв. м. Объект введен в эксплуатацию 29 июля 2022 г., его фактическая площадь превысила изначально запланированную.
Стороны не достигли согласия по распределению площадей: институт требует 8 564,17 кв. м, исходя из 21,8 % от фактической общей площади, а застройщик предлагает меньший объем.
Дело объединено с встречным иском застройщика об обязании подписать акт распределения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала ФГУП ГосНИИ ГА в удовлетворении иска. Суд посчитал, что институт вправе получить либо 21,8 % от распределяемых площадей (5 548,2 кв. м), либо не менее 7 220,2 кв. м — по гарантии, установленной допсоглашением. При этом суд учел, что спорные площади включают помещения общего пользования, которые не подлежат распределению.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о том, что требование передачи 8 564,17 кв. м противоречит договору, поскольку эта площадь рассчитана с включением нераспределяемых помещений, что приведет к двойному учету. Экспертное заключение истца признано недопустимым доказательством.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ФГУП ГосНИИ ГА, Росимущество, прокуратура):
— Доля института установлена как 21,8 % от общей площади объекта, которая увеличилась; следовательно, должна увеличиться и причитающаяся площадь.
— Условие о минимальной площади 7 220,2 кв. м носит гарантийный, а не ограничительный характер.
— Необходимо провести судебную экспертизу для установления функционального назначения спорных площадей.
Оппонент (ООО «СЗ „Волоколамское шоссе 24“»):
— Площадь, подлежащая передаче, ограничена 7 220,2 кв. м, а расчет 8 564,17 кв. м включает нераспределяемые помещения.
— Помещения общего пользования не зарегистрированы в ЕГРН и не могут быть выделены.
— Вопросы толкования договора не требуют специальных познаний, экспертиза не нужна.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального и материального права. Они не исследовали технические и проектные документы, не проверили, являются ли дополнительно возведенные площади помещениями общего пользования по смыслу ст. 290 ГК РФ и ЖК РФ.
Буквальное толкование договора не может игнорировать цель сделки и системную взаимосвязь условий. Положение о минимальной площади не исключает увеличения доли при росте общей площади.
Суд первой инстанции неправомерно отказал в проведении экспертизы, хотя стороны внесли средства, а вопросы требовали специальных познаний. Это нарушило обязанность суда обеспечить всестороннее исследование доказательств (ст. 71, 170 АПК РФ).
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПЕРЕШЕДШИЕ В ЕГО ВЛАДЕНИЕ В СИЛУ ЗАКОНА ДО ВВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ТАКОГО СОБСТВЕННИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.05.2026 по делу А56-69635/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.05.2026 по делу А56-69635/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Центрального района» обратилось в арбитражный суд с иском к Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» и администрации Центрального района Санкт-Петербурга о взыскании 1 033 058 руб. 33 коп. задолженности за жилищно-коммунальные услуги за период с 01.04.2020 по 30.04.2023, а также 615 654 руб. 39 коп. пеней по состоянию на 31.07.2024 и последующих пеней.
Требования основаны на договорах управления многоквартирными домами, в которых находятся спорные жилые помещения, признаваемые принадлежащими Санкт-Петербургу. Общество указало на неоплату услуг по конкретным квартирам в нескольких домах Центрального района.
В качестве третьих лиц привлечены граждане Галашенкова Т.П. и Золотарев С.О.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала с Учреждения 2 794 руб. 81 коп. задолженности и 1 029 руб. 35 коп. пеней по двум квартирам (№ 28 и № 11), признав наличие обязательств только по ним. Отказано в иске в остальной части, поскольку по другим помещениям суд установил отсутствие зарегистрированного права собственности у Санкт-Петербурга, их списание с жилого фонда или отнесение к общему имуществу.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о неподтверждении статуса собственника по большинству спорных помещений.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — ООО «Жилкомсервис № 3» — настаивал, что право собственности Санкт-Петербурга на спорные помещения возникло автоматически по Постановлению Верховного Совета РФ № 3020-1 от 27.12.1991, независимо от регистрации. Уклонение от регистрации не освобождает от обязанностей по содержанию имущества. Перепланировка или перевод помещений не меняют их правовой природы.
Оппонент — администрация Центрального района — возражала против жалобы, ссылаясь на отсутствие зарегистрированного права собственности на большинство помещений, их статус как нежилых или общедомового имущества, а также на то, что Учреждение не является надлежащим ответчиком.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя прямое действие Постановления № 3020-1, согласно которому объекты жилищного фонда, находящиеся в управлении местной администрации, передаются в собственность Санкт-Петербурга независимо от регистрации. Право возникло до введения закона о госрегистрации.
Указана правовая позиция из информационного письма Президиума ВАС РФ № 15, подтверждающая, что такие объекты являются муниципальной собственностью по закону. Также отмечено, что назначение помещений как жилых подтверждается выписками из ЕГРН, а утрата контроля не освобождает собственника от обязанностей.
Суд кассации указал, что при новом рассмотрении необходимо установить правообладателя с учетом деловой практики по аналогичным требованиям, определить надлежащего ответчика, проверить расчеты и правильно применить нормы ЖК РФ и ГК РФ.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПЛАТА ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НОСИТ ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР, ПОЭТОМУ БЫВШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВПРАВЕ ВЗЫСКАТЬ ЕЕ НЕ В СОСТАВЕ ОБЩИХ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА, А ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ДОКАЗЫВАНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО НЕСЕНИЯ ЗАТРАТ
Постановление АС Дальневосточного округа от 05.05.2026 по делу А73-12571/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
Постановление АС Дальневосточного округа от 05.05.2026 по делу А73-12571/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Умный дом» обратилось к федеральному государственному казенному учреждению «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России и к Минобороны России в субсидиарном порядке с иском о взыскании 214 185 руб. 37 коп. задолженности за услуги по управлению, содержанию общего имущества и коммунальные услуги на общедомовые нужды за период с 01.09.2022 по 31.05.2024.
Истец управлял многоквартирным домом по договору от 01.04.2020 № УД-Л43/04-2020. В доме находятся нежилые помещения, принадлежащие Российской Федерации и переданные учреждению в оперативное управление. Истец требовал оплаты за содержание, текущий ремонт и коммунальные ресурсы на общедомовые нужды.
Спор возник из обязанности собственников помещений вносить плату за содержание общего имущества, независимо от формы собственности и факта пользования. Ответчики не исполняли обязательства по оплате, претензия от 06.12.2024 № 366 оставалась без удовлетворения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск полностью, взыскав с ФГКУ «Дальневосточное ТУИО» Минобороны России, а при недостаточности — с Минобороны России, сумму 214 185 руб. 37 коп., исходя из статуса учреждения как пользователя помещений и обязанности содержать имущество.
Апелляционный суд изменил решение первой инстанции, скорректировав размер задолженности до 213 969 руб. 95 коп. Перерасчет был сделан из-за уточнения площади одного из помещений (с 169,9 м² до 169,6 м²). Основная мотивировка сохранена: обязанность по содержанию вытекает из права собственности и управления имуществом.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ФГКУ и Минобороны России): учреждение не имеет полномочий на оплату ЖКУ, средства на эти цели не выделялись; истец не доказал вину ответчика в образовании задолженности; требования по текущему ремонту не подлежат взысканию бывшей управляющей компанией.
Оппонент (ООО «УК Умный дом»): не представил отзыв и не участвовал в заседании; ранее настаивал на праве взыскать плату за весь комплекс услуг, включая текущий ремонт, на основании договора управления и фактического оказания услуг.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды правильно определили обязанность ответчиков компенсировать затраты на управление, содержание и коммунальные услуги на СОИ, но неправильно применили нормы права в части взыскания платы за текущий ремонт. Такие средства носят целевой характер и могут быть взысканы только действующей управляющей компанией либо прежней — при доказательстве фактических расходов. Истец не доказал исключительных оснований для взыскания этой части. Кассация указала на необходимость пересчёта задолженности без учёта платы за текущий ремонт.
📌 Итог
Суд кассации изменил постановление апелляции, снизив размер взыскиваемой суммы до 170 163 руб. 94 коп., исключив плату за текущий ремонт, и обязал взыскать указанную сумму с ФГКУ «Дальневосточное ТУИО» Минобороны России, а при недостаточности — с Минобороны России, включая судебные расходы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ДОГОВОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НЕОБХОДИМО СООТНЕСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СО СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ, А РАЗМЕР ПЛАТЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТАРИФАМ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ УКЛОНЕНИИ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.05.2026 по делу А27-24000/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.05.2026 по делу А27-24000/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» обратилось к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» с иском об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора об осуществлении технологического присоединения № 20.4200.347.23. Спор касался условий договора, включая объем мероприятий, сроки их выполнения и размер платы — 1 084 438,74 руб., в том числе НДС. Истец подал заявку на технологическое присоединение объекта электросетевого хозяйства мощностью 8 000 кВт в феврале 2023 года. В октябре 2024 года ответчик направил проект договора, который был подписан с протоколом разногласий. Поскольку согласие достигнуто не было, спор передан в суд.
Третьим лицом привлечена Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: разногласия по договору урегулированы в редакции истца, за исключением пункта 3.1, принятого в формулировке ответчика. Суд исходил из обоснованности предложенной истцом редакции большинства спорных положений, применив статьи ГК РФ и Правила № 861, а также учел момент вступления решения в силу как дату заключения договора.
Апелляционный суд изменил решение: пункт 3.1 изложен в редакции, предусматривающей размер платы 1 084 438,74 руб. Апелляция сочла, что задержка в заключении договора вызвана неправомерным бездействием ответчика, поэтому оплата подлежит расчету по тарифам на дату подачи заявки. Риск увеличения цены отнесен на ответчика как последствие его поведения.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы («Россети Сибирь») указывает на нарушение норм Правил № 861 и ГК РФ при утверждении условий договора. Оспаривает редакцию пунктов 1.3, 2.1.1, 2.3.3–2.3.17, 3.1, 3.2, 4.4, 6.2, исключение пунктов 1.2 приложения № 1 и других. Утверждает, что суды необоснованно исключили обязанность истца строить РП-6 кВ № 35, не учли включение работ в инвестиционную программу и применение коэффициента дефлятора, что нарушает принцип равенства и ведет к неосновательному обогащению.
Оппонент («Горэлектросеть») настаивает на законности предложенной им редакции договора. Обосновывает это соответствием балансу интересов, принципам поэтапного финансирования и фактическим обстоятельствам — строительство РП-35 уже завершено. Считает, что внутренние стандарты ответчика не могут быть основанием для одностороннего установления условий.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что выводы нижестоящих судов сделаны при неполном выяснении обстоятельств. Не исследована схема подключения объекта, не проверено соответствие технических условий заявке, не установлено, включены ли работы в инвестиционную программу. Отсутствует оценка доводов ответчика о применении абзаца пятнадцатого подпункта «б» пункта 16 Правил № 861, позволяющего установить двухлетний срок. Суды преждевременно признали факт строительства РП-35 без достаточных доказательств. Эти нарушения повлияли на исход дела, восполнить недостатки на кассационной стадии нельзя.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21.07.2025 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2025, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
УСЛОВИЕ ДОГОВОРА О НЕУСТОЙКЕ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММОЙ, ИСКЛЮЧАЕТ ВЗЫСКАНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО СТАТЬЕ 395 ГК РФ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОСРОЧКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕУСТОЙКОЙ СВОЕГО ЛИМИТА, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН ОБ ИНОМ
Постановление АС Московского округа от 05.05.2026 по делу А41-27409/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 05.05.2026 по делу А41-27409/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Мобекс» обратилось к ООО «МСК-Энергия» с иском о взыскании задолженности за поставленный товар в размере 23 428 598,05 руб., пени за просрочку оплаты — 1 212 829 руб. 90 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ — 1 785 014 руб. 34 коп. за период с 27.11.2024 по 03.04.2025, а также дальнейшие проценты до исполнения.
Стороны заключили договор поставки от 26.02.2024 № 202/24 и спецификацию № 2602/1, согласно которым поставка осуществлялась на условиях предоплаты: 20% до 22.03.2024, 80% — в течение 90 дней с даты изготовления. Поставщик передал товар общей стоимостью 35 530 178 руб., однако покупатель оплатил не полностью, образовав задолженность.
Поставщик начислил неустойку по пункту 8.4 договора в размере 0,1% в день, но не более 5% от суммы просрочки. Претензия от 13.09.2024 была получена ответчиком, но оставлена без удовлетворения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью: взыскал задолженность, неустойку и проценты по ст. 395 ГК РФ. Суд исходил из надлежащего исполнения истцом обязательств и ненадлежащего — ответчиком, подтвержденного документами. Расчет задолженности и неустойки признан правильным.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о наличии задолженности, правомерности взыскания неустойки и процентов по ст. 395 ГК РФ.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «МСК-Энергия»): в договоре предусмотрена неустойка за просрочку оплаты, а значит, одновременное взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ недопустимо. Условие о предельном размере неустойки не влечёт автоматического права на последующее начисление процентов.
Оппонент (ООО «Мобекс»): истец вправе требовать как неустойку, так и проценты, поскольку неустойка достигла предельного размера, а задолженность остаётся неоплаченной. Договор не исключает дополнительной компенсации убытков.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, допустив взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ при наличии в договоре неустойки за нарушение денежного обязательства. Согласно п. 4 ст. 395 ГК РФ, если сторонами предусмотрена неустойка, проценты не подлежат взысканию, если иное прямо не оговорено договором или законом.
Условие о предельном размере неустойки не влечёт автоматического возобновления начисления процентов. Такое возможно только при наличии прямого соглашения сторон, которого в договоре нет. Ссылка на п. 42 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 и определение ВС РФ от 07.06.2017 № 302-ЭС17-6131 подтверждает, что расширительное толкование условий ответственности недопустимо.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции изменил судебные акты в части взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ, отказал в этой части в удовлетворении иска и обязал ответчика возместить судебные расходы в размере 458 337 руб., оставив остальную часть решения и постановления без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ НЕДОПУСТИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЛИШЬ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЕСЫ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ НАРУШАЕТ ТРЕБОВАНИЕ О ВСЕСТОРОННЕЙ ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ЕСЛИ СУД НЕ ИССЛЕДОВАЛ ПАСПОРТ ПРИБОРА И ПОЯСНЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 05.05.2026 по делу А74-6560/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 05.05.2026 по делу А74-6560/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ОАО «Российские железные дороги» обратилось к АО «Угольная компания „Разрез Степной“» с иском о взыскании 159 055 рублей штрафа и 111 рублей 60 копеек судебных расходов. Основание — нарушение при погрузке угля в вагон № 64392327, выразившееся в превышении допустимой разницы загрузки тележек (более 10 тонн), что зафиксировано системой АСКОПВ и подтверждено контрольным взвешиванием. Груз был принят 19 сентября 2023 года на станции Черногорские копи, а нарушение выявлено 23 сентября 2023 года на станции Алтайская.
Коммерческая неисправность повлекла начисление штрафа по статье 98 Устава железнодорожного транспорта. Ответчик не удовлетворил претензию добровольно, что послужило основанием для обращения в суд.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась удовлетворить иск полностью. Суд посчитал, что факт нарушения не доказан, поскольку результаты контрольного взвешивания в статике на весах «Веста-СД» не могут быть признаны допустимыми доказательствами. Мотив — отсутствие в технической документации весов методики и нормированной погрешности для измерения нагрузки по тележкам в неподвижном состоянии.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводом о недопустимости результатов взвешивания, указав, что применённый метод не соответствует требованиям законодательства о средствах измерений.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ОАО «РЖД») настаивал, что весы «Веста-СД» имели две платформы и программное обеспечение, позволяющее определять разницу загрузки тележек, что подтверждалось паспортом и пояснениями ООО «ИЦ «АСИ»». Также истец указал, что система АСКОПВ зафиксировала нарушение в движении, а аналогичные обстоятельства уже признаны в другом деле как преюдициальные.
Оппонент (АО «УК „Разрез Степной“») возражал против доводов кассационной жалобы, полагая, что результаты взвешивания в статике не могут служить основанием для взыскания штрафа из-за отсутствия нормативной базы для такого метода измерения.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды нарушили статью 71 АПК РФ, не оценив в совокупности все доказательства: результаты взвешивания в движении (АСКОПВ) и в статике, а также пояснения изготовителя весов. Отклонение доказательств без мотивировки, особенно в части функциональных возможностей весов, является процессуальной ошибкой. Суд не мог игнорировать наличие технической возможности определения разницы загрузки, подтверждённой паспортом и заводом-изготовителем.
При новом рассмотрении требуется всесторонне исследовать возможность средств измерений фиксировать нарушение, соотнести данные взвешивания в движении и в статике, а также проверить доводы сторон.
📌 Итог
Суд отменил решение Арбитражного суда Республики Хакасии и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
СОБЛЮДЕНИЕ ПРОДАВЦОМ ДОГОВОРНОГО СРОКА УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ЕГО ОТ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗМЕСТИТЬ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ПОСТАВКОЙ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА АРЕНДУ АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПЕРИОД ПРОСТОЯ НЕИСПРАВНОЙ ТЕХНИКИ
Постановление АС Поволжского округа от 05.05.2026 по делу А65-38315/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 05.05.2026 по делу А65-38315/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-7» обратилось к ООО «Тракресурс-Регион» с иском о взыскании 1 440 000 руб. убытков, понесённых в связи с поставкой экскаватора-погрузчика ненадлежащего качества.
Спорная техника была приобретена продавцом для последующей передачи истцу по договору лизинга от 17.05.2024. В июле 2024 года при эксплуатации выявлен дефект — стук в двигателе, после чего оборудование направлено на ремонт.
Ответчик заменил двигатель 02.10.2024, что соответствовало 120-дневному сроку гарантийного ремонта, предусмотренному договором. Истец в период простоя привлёк стороннюю технику и понёс расходы на сумму 1 400 000 руб., которые и требует взыскать с ответчика как убытки.
Дело рассматривалось Арбитражным судом Республики Татарстан и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. Суд указал, что ответчик устранил недостаток в рамках 120-дневного срока, установленного пунктом 4.6 договора, следовательно, гарантийные обязательства исполнены надлежащим образом. Причинно-следственная связь между действиями ответчика и убытками истца признана отсутствующей.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, поддержав позицию об отсутствии нарушения со стороны продавца и необоснованности требования о возмещении убытков.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «ПМК-7») настаивал, что требование касается не нарушения сроков гарантийного ремонта, а последствий поставки некачественного товара. Лизингополучатель вправе предъявлять продавцу требования по качеству имущества напрямую, включая взыскание убытков, вызванных простоем техники.
Оппонент (ООО «Тракресурс-Регион») считал, что обязательства выполнены в полном объёме: дефект устранён в согласованные сроки. Убытки истца не связаны с его действиями, поскольку ремонт проводился в рамках договора, а значит, оснований для компенсации нет.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды ошибочно переквалифицировали исковые требования, рассмотрев их как спор о гарантийном ремонте, тогда как истец заявлял о взыскании убытков из-за поставки некачественного товара.
В нарушение статьи 168 АПК РФ суды не оценили доводы истца о причинно-следственной связи между поставкой дефектной техники и необходимостью аренды замещающего имущества. Согласно статьям 393, 469 ГК РФ и позиции Президиума ВС РФ (пункт 9 Обзора о лизинге), лизингополучатель вправе требовать от продавца возмещения таких убытков.
Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении необходимо определить характер правоотношений, установить наличие убытков, их размер и причинную связь с поставкой товара ненадлежащего качества.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
ВЗЫСКАНИЕ ПЛАТЫ ЗА БЕЗДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСА В ПОМЕЩЕНИИ МКД, ОБЪЕМ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЕН РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ, НЕДОПУСТИМО, ЕСЛИ ОН ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ПРИБОРА УЧЕТА, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРИВОДИТ К НЕОСНОВАТЕЛЬНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.05.2026 по делу А32-54880/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.05.2026 по делу А32-54880/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Автономная теплоэнергетическая компания» обратилось к администрации муниципального образования город Краснодар с иском о взыскании убытков за бездоговорное потребление тепловой энергии и горячей воды в нежилых помещениях, находящихся в собственности администрации.
Спорные помещения площадью 78 кв. м расположены в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым прибором учета (ОДПУ) на отопление и горячее водоснабжение. Договор энергоснабжения не заключался, но в помещениях имеются радиаторы отопления и точка водоразбора.
Общество произвело расчет задолженности за период с июля 2018 по апрель 2021 года и взыскало убытки в полуторакратном размере — 3 861 055 рублей 84 копейки — на основании норм о бездоговорном потреблении.
Третьими лицами привлечены управляющая компания и ФКУ «Следственный изолятор № 1», которому помещения переданы в безвозмездное пользование.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что собственник помещений обязан оплатить ресурсы, потребленные без договора, а объемы могут быть определены расчетным способом. Расчет общества признан верным: для отопления — по площади и нормативам, для ГВС — по пропускной способности при круглосуточном действии.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что управляющая компания при расчетах с обществом исключала объемы ресурсов, приходящиеся на спорные помещения, поэтому эти объемы фактически не были оплачены.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (администрация):
— Объемы ГВС рассчитаны с нарушением, так как превышают показания ОДПУ всего МКД более чем в три раза, что ведёт к неосновательному обогащению.
— Нежилые помещения подключены после ОДПУ, значит, весь объём ГВС уже учтен и оплачен управляющей компанией.
— Применение карательного расчетного метода при наличии достоверных данных ОДПУ недопустимо; требуется пересчет с учетом реального потребления.
Оппонент (управляющая компания):
— Поддерживает доводы администрации по части ГВС: весь объем ресурса по ОДПУ оплачен, вычеты по ГВС не производились.
— Акт о бездоговорном потреблении составлен с задержкой, что свидетельствует о недобросовестности общества.
— Взыскание платы за объем, превышающий данные ОДПУ, противоречит принципу добросовестности.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права.
Не исследованы доказательства, подтверждающие объемы ГВС, зафиксированные ОДПУ, и факт их полной оплаты управляющей компанией. При этом общество вменяет администрации потребление ГВС в объеме, многократно превышающем общедомовые показания, что может повлечь неосновательное обогащение.
Суд также не проверил контррасчет по отоплению с учетом наличия ОДПУ и установленного порядка распределения объемов по Правилам № 354.
Ссылка на Обзор Верховного Суда от 22.12.2021: если абонент доказал невозможность потребления заявленного объема, суд должен уменьшить плату. Эти обстоятельства требуют нового всестороннего исследования.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
СУД НЕ ВПРАВЕ ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ РАЗМЕР УБЫТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ВО ВСТУПИВШИХ В СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТАХ ПО СВЯЗАННЫМ СПОРАМ, И ОСНОВЫВАТЬ СВОИ ВЫВОДЫ НА ЭКСПЕРТИЗЕ ИЗ ДЕЛА С ИНЫМ ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗЫВАНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 05.05.2026 по делу А56-5418/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 05.05.2026 по делу А56-5418/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью ТК «Центр логистических решений» обратилось к ООО «Полярная звезда» с иском о взыскании 117 021 884 руб. 29 коп. убытков, связанных с утратой груза медикаментов из-за нарушения температурного режима при перевозке в рефрижераторных контейнерах по маршруту Купавна – Хабаровск-2 в январе 2021 года.
Спор возник по договору транспортно-экспедиционного обслуживания от 27.02.2020 № К-098/20, по которому «Полярная звезда» обязалась организовать доставку груза с соблюдением температурного режима. Нарушение режима подтверждено актами осмотра и экспертизами: температура снижалась до минус 12 °C.
Ранее суды Москвы взыскали с истца суммы страхового возмещения по делам № А40-291068/2021, А40-16655/2022, А40-26219/2022. Истец ссылался на эти акты как на доказательство размера убытков.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ООО «Полярная звезда» 117 021 884 руб. 29 коп. убытков и 7 000 руб. госпошлины, отказав в остальной части требований. Суд признал наличие причинной связи между нарушением обязательств и порчей груза, учел судебные акты по связанным делам.
Апелляционный суд изменил решение: уменьшил сумму взыскиваемого ущерба до 21 766 553 руб. 56 коп., исключив НДС и приняв за основу экспертное заключение из другого дела (№ А40-4130/2022). Он посчитал, что судебные акты по связанным спорам не имеют преюдициального значения для настоящего дела.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО ТК «Центр логистических решений»): апелляционный суд неправомерно отказал в преюдициальном значении вступивших в законную силу судебных актов, установивших факт и размер убытков; неверно положил в основу расчета экспертное заключение, полученное в деле, где спор о размере ущерба не рассматривался по существу.
Оппонент (ООО «Полярная звезда» и АО «Совкомбанк Страхование»): считали, что размер убытков должен быть установлен в общем порядке; судебные акты по другим делам не могут служить основанием для автоматического взыскания; НДС не подлежит включению в убытки, так как не был предъявлен к вычету.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд допустил ошибки в применении норм материального и процессуального права: нарушил правила оценки доказательств (ст. 69, 71 АПК РФ), игнорируя преюдициальное значение судебных актов по делам, в которых уже установлены обстоятельства страхового случая и размер убытков. Также неправомерно использовало экспертное заключение из дела № А40-4130/2022, где не было разрешения вопроса о полной стоимости утраченного груза. Исключение НДС произведено без исследования возможности его вычета, что противоречит ст. 15, 393 ГК РФ и практике.
📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил постановление апелляционного суда в части изменения размера взыскиваемого ущерба и оставил в силе решение первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО НЕ ОТМЕНЯЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ГОДОВОГО НОРМАТИВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ, КОТОРЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОДИН МЕСЯЦ ПОДЛЕЖИТ ДЕЛЕНИЮ НА 12
Постановление АС Северо-Западного округа от 05.05.2026 по делу А56-35371/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 05.05.2026 по делу А56-35371/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Невский экологический оператор» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский 84» с иском о взыскании 2 383 947,67 руб. задолженности за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), оказанные с 01.07.2022 по 30.11.2023, а также 177 928,30 руб. неустойки и 80,40 руб. почтовых издержек.
Спор возник по поводу способа расчета объема ТКО: истец применял годовой норматив накопления, установленный для учреждений общественного питания, который затем делил на 12 месяцев, а ответчик предлагал использовать месячный норматив напрямую.
Договор между сторонами не был подписан, но суды признали факт оказания услуг на условиях типового договора, утвержденного постановлением № 1156. Стороны не оспаривали обязанность по оплате, однако спорили о размере долга.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала 2 379 111,54 руб. задолженности и 177 567,38 руб. неустойки, отказав в остальной сумме. Основанием стало признание верным контррасчета ответчика с применением месячного норматива накопления ТКО.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводом о том, что расчетный период по типовому договору — один календарный месяц, и принял расчет ответчика как соответствующий условиям договора и правилам учета.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Оператор) указал, что при расчете задолженности правильно применен годовой норматив накопления ТКО, установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, поскольку договор предполагает пролонгацию на год, а норматив изначально выражен в кубометрах в год на квадратный метр.
Оппонент (Общество) не представил позицию в кассационном суде, поскольку надлежащим образом извещён, но не явился в судебное заседание.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы права, приняв расчет ответчика без учета формулы 9(5) приложения № 2 к Правилам № 354, где размер платы определяется через годовой норматив, деленный на 12 месяцев при ежемесячной оплате.
Кассационный суд указал, что норматив накопления ТКО по закону устанавливается в кубометрах в год, а расчетный период — календарный месяц — не меняет необходимости использовать именно годовой показатель. Ошибка судов первой и апелляционной инстанций заключалась в игнорировании установленного порядка расчета.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции изменил решения нижестоящих судов и полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ООО «Ленинский 84» в пользу АО «Невский экологический оператор» задолженность, неустойку, издержки и госпошлину в полном объеме.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРИ СПОРЕ ОБ ОПЛАТЕ РАБОТ, ОТ ПРИЕМКИ КОТОРЫХ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗАЛСЯ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКОВ, СУД ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ, ИМЕЕТ ЛИ РЕЗУЛЬТАТ ЧАСТИЧНУЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ЦЕННОСТЬ И НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ К НЕОСНОВАТЕЛЬНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.05.2026 по делу А70-14717/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.05.2026 по делу А70-14717/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Пакер Сервис» обратилось к ООО «Газпром геологоразведка» с иском о взыскании 27 324 000 руб. долга и 245 916 руб. неустойки по договору от 18.12.2018 № Р795/18 за выполнение работ по мобилизации оборудования и спуску хвостовика на скважине № 700.
Стороны заключили договор подряда на заканчивание и интенсификацию притока методом ГРП. Подрядчик выполнил часть работ, оформленных актом от 25.12.2019 № 12.25.014, но заказчик отказался их принимать из-за выявленных недостатков.
В ходе исполнения произошёл инцидент с негерметичностью хвостовика, после чего привлекалась третья организация для ликвидации последствий. Спорное оборудование осталось в скважине и использовалось при последующих работах.
Процессуальный путь: дело рассмотрено в Арбитражном суде Тюменской области, затем обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: с ООО «Газпром геологоразведка» взыскано 26 219 600 руб. долга и 235 976,40 руб. неустойки. Суд исходил из того, что оборудование истца было использовано при последующих работах, осталось в скважине и обеспечило возможность проведения ГРП, а его стоимость подтверждена договором.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска полностью. Он посчитал, что результат работ не соответствует условиям договора: хвостовик не обеспечил гидравлический канал, необходимый для целевого использования, и имеет существенные недостатки. Односторонний акт подрядчика не может служить основанием для оплаты при наличии обоснованного отказа заказчика.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Пакер Сервис») указал, что апелляционный суд ошибочно применил нормы о потребительской ценности ко всему договору, хотя спор касался лишь одного этапа — спуска хвостовика. По его мнению, оборудование сохранило частичную полезность, использовалось третьими лицами и должно быть оплачено соразмерно. Полный отказ от оплаты противоречит статьям 723 и 1102 ГК РФ и ведёт к неосновательному обогащению.
Оппонент (ООО «Газпром геологоразведка») настаивал, что работы не приняты из-за существенных недостатков, установленных экспертизой. Оборудование не обеспечило гидравлического канала, что делает его непригодным для целей договора. Отказ от оплаты обоснован частью 6 статьи 753 ГК РФ, поскольку результат не достиг предусмотрен цели.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенные правовые ошибки, не проверив надлежащим образом основания одностороннего отказа заказчика — по статье 715 или 717 ГК РФ, что влечёт разные правовые последствия. Также суды преждевременно оценили потребительскую ценность результата, не установив фактическое использование оборудования при ГРП и его реальную пользу. Не исследованы доказательства, достаточные ли для вывода о технической невозможности проведения ГРП без этого оборудования. Кассационная инстанция указала на необходимость повторной оценки объема выполненных работ, их стоимости и потребительской ценности с учётом всех обстоятельств.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Тюменской области от 28.07.2025 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2025, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ПРОПУСК УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ ТРИДЦАТИДНЕВНОГО СРОКА НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСТАВЛЕНИЯ ИСКА БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ СРОК — ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ, А НЕ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.05.2026 по делу А45-37229/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.05.2026 по делу А45-37229/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Болотов А.И. обратился к акционерному обществу «Зетта Страхование» с иском о взыскании страхового возмещения в размере 174 600 руб. и других расходов, связанных с ДТП от 08.03.2023, в котором участвовали транспортные средства Porsche (владелец — Анищенко Д.С.) и Honda (водитель — Калецкий А.В.).
Право требования было передано по договору цессии от 26.09.2024 от Анищенко Д.С. к Болотову А.И. До этого финансовый уполномоченный Максимова С.В. удовлетворил часть требований Анищенко Д.С., обязав страховщика доплатить 1 400 руб.
Истец не согласился с суммой выплат и провел независимую экспертизу. Суд назначил судебную авто-товароведческую экспертизу, по результатам которой стоимость ремонта Porsche с учетом износа была определена в 186 800 руб.
Первая инстанция удовлетворила иск частично, апелляция оставила решение без изменений.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в части взыскания страхового возмещения в размере 174 600 руб., а также расходов на оценку, представителя, почтовые и судебные издержки. Основанием стало заключение судебной экспертизы, признанное достоверным, и отказ в восстановлении процессуального срока как необоснованном.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, подтвердив законность выводов о доказательной силе экспертизы и правомерности рассмотрения иска по существу, несмотря на пропуск срока обращения после решения финансового уполномоченного.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Зетта Страхование») указал, что истцом пропущен 30-дневный процессуальный срок для обращения в суд после вступления в силу решения финансового уполномоченного (до 19.10.2023), ходатайство о его восстановлении не заявлено. Также оспорено заключение судебной экспертизы и просили назначить повторную.
Оппонент (ИП Болотов А.И.) считает, что срок исковой давности по статье 196 ГК РФ не нарушен, а право требования переходит по цессии. Утверждает, что решение финансового уполномоченного было принято с нарушениями, поэтому суд обоснованно назначил экспертизу.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что 30-дневный срок для обращения в суд после решения финансового уполномоченного является процессуальным и регулируется статьей 25 Закона № 123-ФЗ и Пленумом № 31. Его пропуск без ходатайства о восстановлении влечёт оставление иска без рассмотрения. Истцом срок пропущен более чем на год, ходатайства не заявлено. Суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы, не учтя обязательность соблюдения процессуального срока. Ссылка на исковую давность несостоятельна — речь идет о специальном процессуальном сроке.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью, оставить исковое заявление без рассмотрения в связи с пропуском процессуального срока, взыскать с истца расходы по госпошлине за рассмотрение жалоб.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ПРЕВЫШЕНИЕ УЧТЕННОГО РАСХОДА ХВС НАД ПАСПОРТНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИБОРА УЧЕТА ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО ПОКАЗАНИЙ И ИСКЛЮЧАЕТ ФОРМАЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ПЛАТЫ ПО ДАННЫМ ТАКОГО УЧЕТА
Постановление АС Московского округа от 05.05.2026 по делу А40-28789/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 05.05.2026 по делу А40-28789/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Мосводоканал» обратилось к ТОС «Посёлок Сокол» с иском о взыскании 2 531 038 руб. 37 коп. за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за апрель–май 2024 года по договору от 12.08.1998 № 60990.
Истец ссылался на показания приборов учета и выставленные счета, утверждая, что услуги оказаны в полном объеме, а оплата произведена не полностью.
Ответчик возражал, указывая на техническую невозможность приборов учета фиксировать заявленные объемы потребления, их неисправность и отсутствие статуса управляющей организации многоквартирными домами.
Спор затрагивал правомерность применения расчетных методов учета, достоверность показаний счетчиков и характер объектов жилой застройки, находящихся под управлением ТОС.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, исходя из доказанности оказания услуг, достоверности показаний приборов учета и отсутствия оплаты. Суд признал, что объемы ресурса определены в соответствии с Правилами № 776 и № 124, а доводы ответчика о неисправности счетчиков и отсутствии статуса управляющей организации отклонил как недоказанные.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Он подтвердил законность применения норм о коммерческом учете, признал достаточными доказательства исправности приборов учета, включая акт поверки, и отклонил ходатайство о назначении метрологической экспертизы.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ТОС «Посёлок Сокол») указал, что суды не исследовали противоречия между заявленными объемами потребления и паспортной пропускной способностью приборов учета, в частности по вводам № 11553 и № 11557. Также он отметил, что не является управляющей организацией многоквартирными домами, поскольку управляет индивидуальными жилыми домами, что подтверждается судебным актом от 13.08.2018.
Оппонент (АО «Мосводоканал») настаивал на законности и обоснованности судебных актов, указывая, что все начисления основаны на данных учета, приборы учета прошли поверку и признаны исправными, а обязанность по оплате следует из договора и действующего законодательства.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не устранили существенные противоречия в доказательствах: по вводу № 11553 спорный расход (474,467 м³/сут.) превышает паспортную пропускную способность счетчика (240 м³/сут.), а по вводу № 11557 — 541,032 м³/сут. при допустимых 203,472 м³/сут.
Кассация указала, что суды не оценили представленные ответчиком документы о замене прибора учета и письмо истца, подтверждающее его неисправность, что свидетельствует о необходимости проверки достоверности данных учета.
Также не установлено, являются ли объекты жилой застройки многоквартирными домами, вследствие чего неправомерно применены нормы, касающиеся общедомовых приборов учета. Без этого нельзя обоснованно определить порядок расчета объема ресурса.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа