ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ САЛЬДО ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИСКАМ О ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА, СУД ОБЯЗАН ИСХОДИТЬ ИЗ ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННОЙ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А56-127094/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Альфамобиль» обратилось к ООО «Волга-Фарм» с иском о взыскании 3 407 152 руб. 04 коп. неосновательного обогащения по договору лизинга от 27.11.2023 № 52720-КЗН-23-АМ-Л.
Стороны заключили договор финансовой аренды, по которому «Альфамобиль» приобрело у поставщика и передало «Волга-Фарм» легковой автомобиль AUDI E-Tron Sportback 55 за 8 350 000 руб., сроком до 31.10.2028, с обязательными лизинговыми платежами.
Из-за просрочки оплаты более чем на 61 день «Альфамобиль» расторгло договор 20.11.2024, изъяло автомобиль и потребовало возмещения разницы между предоставленным финансированием и полученными выплатами.
После отказа в досудебном порядке истец обратился в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с «Волга-Фарм» 3 407 152 руб. 04 коп. Суд учел все расходы истца, стоимость хранения, плату за финансирование и начисленные пени, приняв во внимание добросовестность действий при реализации имущества.
Апелляционный суд изменил решение: снизил сумму взыскания до 2 214 669 руб. 10 коп., ограничив разумный срок реализации предмета лизинга шестью месяцами вместо 12, предусмотренных договором, и скорректировал расчет пеней и платы за финансирование.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Альфамобиль») указал, что апелляционный суд неправомерно сократил срок реализации без учета фактических обстоятельств, проигнорировал реальную выручку от продажи и неправильно применил статью 333 ГК РФ, несмотря на отсутствие доказательств явной несоразмерности неустойки.
Оппонент (ООО «Волга-Фарм») настаивал, что условия договора, предусматривающие 12-месячный срок реализации, нарушают баланс интересов сторон, позволяют лизингодателю получать двойную выгоду, а также ссылался на недобросовестное поведение истца при продаже имущества.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил существенные процессуальные и материально-правовые ошибки: изменил решение по обстоятельствам, не оспариваемым сторонами, необоснованно сократил срок реализации до шести месяцев без анализа состояния автомобиля, его ликвидности и рыночных условий, игнорируя фактическую реализацию имущества через 7,5 месяцев за 3 895 000 руб.
Суд не объяснил, почему не использовал реальную цену продажи для расчета сальдо встречных обязательств, несмотря на отсутствие доказательств занижения цены. Выводы противоречили представленным доказательствам и правовой позиции Верховного Суда о приоритете фактической выручки при расчетах.
Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении необходимо учесть позиции сторон, оценить все доказательства по внутреннему убеждению, применить нормы статей 71, 271 АПК РФ и Постановление Пленума № 17, а также распределить судебные расходы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А56-127094/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Альфамобиль» обратилось к ООО «Волга-Фарм» с иском о взыскании 3 407 152 руб. 04 коп. неосновательного обогащения по договору лизинга от 27.11.2023 № 52720-КЗН-23-АМ-Л.
Стороны заключили договор финансовой аренды, по которому «Альфамобиль» приобрело у поставщика и передало «Волга-Фарм» легковой автомобиль AUDI E-Tron Sportback 55 за 8 350 000 руб., сроком до 31.10.2028, с обязательными лизинговыми платежами.
Из-за просрочки оплаты более чем на 61 день «Альфамобиль» расторгло договор 20.11.2024, изъяло автомобиль и потребовало возмещения разницы между предоставленным финансированием и полученными выплатами.
После отказа в досудебном порядке истец обратился в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с «Волга-Фарм» 3 407 152 руб. 04 коп. Суд учел все расходы истца, стоимость хранения, плату за финансирование и начисленные пени, приняв во внимание добросовестность действий при реализации имущества.
Апелляционный суд изменил решение: снизил сумму взыскания до 2 214 669 руб. 10 коп., ограничив разумный срок реализации предмета лизинга шестью месяцами вместо 12, предусмотренных договором, и скорректировал расчет пеней и платы за финансирование.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Альфамобиль») указал, что апелляционный суд неправомерно сократил срок реализации без учета фактических обстоятельств, проигнорировал реальную выручку от продажи и неправильно применил статью 333 ГК РФ, несмотря на отсутствие доказательств явной несоразмерности неустойки.
Оппонент (ООО «Волга-Фарм») настаивал, что условия договора, предусматривающие 12-месячный срок реализации, нарушают баланс интересов сторон, позволяют лизингодателю получать двойную выгоду, а также ссылался на недобросовестное поведение истца при продаже имущества.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил существенные процессуальные и материально-правовые ошибки: изменил решение по обстоятельствам, не оспариваемым сторонами, необоснованно сократил срок реализации до шести месяцев без анализа состояния автомобиля, его ликвидности и рыночных условий, игнорируя фактическую реализацию имущества через 7,5 месяцев за 3 895 000 руб.
Суд не объяснил, почему не использовал реальную цену продажи для расчета сальдо встречных обязательств, несмотря на отсутствие доказательств занижения цены. Выводы противоречили представленным доказательствам и правовой позиции Верховного Суда о приоритете фактической выручки при расчетах.
Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении необходимо учесть позиции сторон, оценить все доказательства по внутреннему убеждению, применить нормы статей 71, 271 АПК РФ и Постановление Пленума № 17, а также распределить судебные расходы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ОЦЕНКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОДНОСТОРОННЕМУ РАСЧЕТУ ИСТЦА ПРИ НАЛИЧИИ В ДЕЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПЛАТЕ НАРУШИЛА ПРАВИЛА ДОКАЗЫВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЕ О ВСЕСТОРОННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ФАКТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СПОРА
Постановление АС Московского округа от 07.04.2026 по делу А40-56243/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Департамент городского имущества города Москвы обратился к ООО «МИР ФИНАНСОВ» с иском о взыскании 1 500 088,99 рублей долга по арендной плате за земельный участок по договору от 29.12.2006 № М-06-027880 за период с 01.07.2024 по 31.03.2025, а также 215 555,51 рублей пеней за период с 06.07.2024 по 20.02.2025 и последующих пеней до фактической оплаты.
Ответчик представил платежные поручения на сумму, превышающую заявленную задолженность, утверждая, что обязательства исполнены. Спор возник из несоответствия информационного расчета истца и представленных доказательств оплаты.
Процессуальный путь: дело рассмотрено в Арбитражном суде города Москвы, затем обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд, далее — в Арбитражный суд Московского округа в порядке кассации.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ответчика 1 028 233,85 рублей основного долга за период с 01.07.2024 по 31.03.2025, 215 555,51 рублей пеней за период до 20.02.2025 и последующие пени по ставке договора. Отказала в части, превышающей указанные суммы. Основанием стал информационный расчет истца, который суд принял как подтверждение задолженности.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, счёл выводы суда первой инстанции обоснованными, указав, что ответчик не доказал оплату в полном объёме, а представленные платежные поручения признаны недостаточно подтверждёнными.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «МИР ФИНАНСОВ») указал, что суды неправомерно отказали в признании оплат по первичным документам — платежным поручениям, необоснованно предпочтя односторонний расчёт истца. Также отметил нарушение баланса доказывания и неправильное применение норм оценки доказательств.
Оппонент (Департамент городского имущества) не представил отзыв. В судебном заседании его представитель возражал против жалобы, считая выводы судов законными и обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы статьи 65, 68, 71 и 170 АПК РФ, не дав оценку первичным доказательствам — платежным поручениям ответчика, несмотря на их наличие и значимость. При этом суды приняли односторонний информационный расчет истца, не проверив его соответствие реальным платежам.
Кассация указала, что предпочтение производному доказательству перед первичными и прямыми противоречит принципам объективности и равноправия сторон. Для установления фактических обстоятельств требуется новое рассмотрение с исследованием всех платежей и проверкой получения денежных средств истцом.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 07.04.2026 по делу А40-56243/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Департамент городского имущества города Москвы обратился к ООО «МИР ФИНАНСОВ» с иском о взыскании 1 500 088,99 рублей долга по арендной плате за земельный участок по договору от 29.12.2006 № М-06-027880 за период с 01.07.2024 по 31.03.2025, а также 215 555,51 рублей пеней за период с 06.07.2024 по 20.02.2025 и последующих пеней до фактической оплаты.
Ответчик представил платежные поручения на сумму, превышающую заявленную задолженность, утверждая, что обязательства исполнены. Спор возник из несоответствия информационного расчета истца и представленных доказательств оплаты.
Процессуальный путь: дело рассмотрено в Арбитражном суде города Москвы, затем обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд, далее — в Арбитражный суд Московского округа в порядке кассации.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ответчика 1 028 233,85 рублей основного долга за период с 01.07.2024 по 31.03.2025, 215 555,51 рублей пеней за период до 20.02.2025 и последующие пени по ставке договора. Отказала в части, превышающей указанные суммы. Основанием стал информационный расчет истца, который суд принял как подтверждение задолженности.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, счёл выводы суда первой инстанции обоснованными, указав, что ответчик не доказал оплату в полном объёме, а представленные платежные поручения признаны недостаточно подтверждёнными.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «МИР ФИНАНСОВ») указал, что суды неправомерно отказали в признании оплат по первичным документам — платежным поручениям, необоснованно предпочтя односторонний расчёт истца. Также отметил нарушение баланса доказывания и неправильное применение норм оценки доказательств.
Оппонент (Департамент городского имущества) не представил отзыв. В судебном заседании его представитель возражал против жалобы, считая выводы судов законными и обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы статьи 65, 68, 71 и 170 АПК РФ, не дав оценку первичным доказательствам — платежным поручениям ответчика, несмотря на их наличие и значимость. При этом суды приняли односторонний информационный расчет истца, не проверив его соответствие реальным платежам.
Кассация указала, что предпочтение производному доказательству перед первичными и прямыми противоречит принципам объективности и равноправия сторон. Для установления фактических обстоятельств требуется новое рассмотрение с исследованием всех платежей и проверкой получения денежных средств истцом.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД НЕ ВПРАВЕ УВЕЛИЧИВАТЬ РАЗМЕР СНИЖЕННОЙ НЕУСТОЙКИ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ЯВНОЙ ОПИСКЕ В МОТИВИРОВОЧНОЙ ЧАСТИ РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, БЕЗ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕННОГО В ЕГО ОСНОВУ РАСЧЕТА
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А15-8315/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Карагас» обратилось к АО «Керамогранит Дагестан» с иском о взыскании 87 тыс. рублей задолженности по УПД № 189 от 14.07.2023 и 569 588 рублей пеней за просрочку оплаты с 17.02.2023 по 16.05.2025.
Стороны заключили договор поставки деревянных поддонов от 28.12.2022 № ДАГ/021-12-22, по которому оплата должна производиться в течение 30 дней со дня поставки, а при просрочке начисляются пени в размере 0,1% от суммы долга в день.
Общество поставило товар на общую сумму 18 118 300 рублей, из которых 87 тыс. рублей по УПД № 189 не оплачены. Спор о наличии поставки по этому документу стал центральным вопросом дела.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала 239 906 рублей 46 копеек пеней, но отказала в взыскании основного долга по УПД № 189 и соответствующих пеней, поскольку факт поставки на эту сумму не доказан. Размер пеней снижен по ст. 333 ГК РФ до суммы, рассчитанной исходя из двукратной учетной ставки Банка России, несмотря на описку в решении — указание на «однократную ставку».
Апелляционный суд изменил решение: увеличил взыскиваемые пени до 479 812 рублей 92 копеек, посчитав, что снижение до однократной ставки противоречит разъяснениям Пленума ВС и Пленума ВАС. Перераспределил расходы по госпошлине.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Керамогранит Дагестан»): суд апелляции ошибочно удвоил размер пеней, руководствуясь опиской в решении первой инстанции. Фактический расчет суда первой инстанции корректен и уже выполнен по двукратной ставке. Увеличение неустойки противоречит принципу соразмерности и практике применения ст. 333 ГК РФ.
Оппонент (ООО «Карагас»): постановление апелляционного суда законно и обоснованно, выводы соответствуют разъяснениям высших судов. Требования о снижении неустойки не подлежат удовлетворению, так как ответчик не представил исключительных обстоятельств для дальнейшего уменьшения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил процессуальную ошибку, неверно истолковав мотивировку решения первой инстанции. Описка в виде «однократная учетная ставка» не соответствует фактическому расчету, который проведен по двукратной ставке. Апелляционный суд не проверил этот расчет и механически удвоил сумму, что привело к неправильному результату.
Применение двукратной ставки Банка России как предельной меры при снижении неустойки соответствует п. 2 постановления № 81 ВАС и п. 77 постановления № 7 ВС. Конкретный размер снижения — вопрос оценки фактических обстоятельств, относящийся к компетенции нижестоящих судов.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции, взыскав с ООО «Карагас» в пользу АО «Керамогранит Дагестан» 50 тыс. рублей расходов по госпошлине.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А15-8315/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Карагас» обратилось к АО «Керамогранит Дагестан» с иском о взыскании 87 тыс. рублей задолженности по УПД № 189 от 14.07.2023 и 569 588 рублей пеней за просрочку оплаты с 17.02.2023 по 16.05.2025.
Стороны заключили договор поставки деревянных поддонов от 28.12.2022 № ДАГ/021-12-22, по которому оплата должна производиться в течение 30 дней со дня поставки, а при просрочке начисляются пени в размере 0,1% от суммы долга в день.
Общество поставило товар на общую сумму 18 118 300 рублей, из которых 87 тыс. рублей по УПД № 189 не оплачены. Спор о наличии поставки по этому документу стал центральным вопросом дела.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала 239 906 рублей 46 копеек пеней, но отказала в взыскании основного долга по УПД № 189 и соответствующих пеней, поскольку факт поставки на эту сумму не доказан. Размер пеней снижен по ст. 333 ГК РФ до суммы, рассчитанной исходя из двукратной учетной ставки Банка России, несмотря на описку в решении — указание на «однократную ставку».
Апелляционный суд изменил решение: увеличил взыскиваемые пени до 479 812 рублей 92 копеек, посчитав, что снижение до однократной ставки противоречит разъяснениям Пленума ВС и Пленума ВАС. Перераспределил расходы по госпошлине.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Керамогранит Дагестан»): суд апелляции ошибочно удвоил размер пеней, руководствуясь опиской в решении первой инстанции. Фактический расчет суда первой инстанции корректен и уже выполнен по двукратной ставке. Увеличение неустойки противоречит принципу соразмерности и практике применения ст. 333 ГК РФ.
Оппонент (ООО «Карагас»): постановление апелляционного суда законно и обоснованно, выводы соответствуют разъяснениям высших судов. Требования о снижении неустойки не подлежат удовлетворению, так как ответчик не представил исключительных обстоятельств для дальнейшего уменьшения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил процессуальную ошибку, неверно истолковав мотивировку решения первой инстанции. Описка в виде «однократная учетная ставка» не соответствует фактическому расчету, который проведен по двукратной ставке. Апелляционный суд не проверил этот расчет и механически удвоил сумму, что привело к неправильному результату.
Применение двукратной ставки Банка России как предельной меры при снижении неустойки соответствует п. 2 постановления № 81 ВАС и п. 77 постановления № 7 ВС. Конкретный размер снижения — вопрос оценки фактических обстоятельств, относящийся к компетенции нижестоящих судов.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции, взыскав с ООО «Карагас» в пользу АО «Керамогранит Дагестан» 50 тыс. рублей расходов по госпошлине.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
СТАТУС ЛИЦА КАК ЗАКАЗЧИКА В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И АКТЕ ПРИЕМКИ ГАЗОПРОВОДА САМ ПО СЕБЕ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ ЕГО ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ И НЕ НАДЕЛЯЕТ ЕГО СТАТУСОМ ОСНОВНОГО АБОНЕНТА ДЛЯ ДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Постановление АС Поволжского округа от 07.04.2026 по делу А72-5769/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» подало иск к ИП Смирнову А.Ю. об обязании выдать согласие на подключение газоиспользующего оборудования объекта Чулакова А.Р. в ДНТ «Восток» к газопроводу, который, по мнению истца, принадлежит ответчику как основному абоненту.
Подключение возможно через сеть «Распределительный газопровод на 191 жилой дом в границах СНТ „Восток“», присоединённую к региональной газораспределительной системе. Истец указал, что ИП Смирнов отказался дать согласие на подключение, несмотря на наличие пропускной способности.
Спор возник о том, кому принадлежит спорный газопровод и кто является основным абонентом — ИП Смирнов или СНТ «Восток». В деле участвовало третье лицо — Чулаков А.Р., собственник участка, нуждающийся в газификации.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал ИП Смирнова А.Ю. владельцем газопровода и основным абонентом на основании акта приемки объекта и проектной документации, заказчиком которых значился ИП Смирнов. Суд учел, что газопровод имеет достаточную пропускную способность и не препятствует новому подключению.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что ИП Смирнов фактически выступил заказчиком строительства, а нормы Закона № 69-ФЗ запрещают основному абоненту препятствовать подключению при наличии мощности.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — ИП Смирнов А.Ю. указал, что он не является собственником газопровода и не может быть основным абонентом. По его словам, строительство осуществлялось по решению общего собрания СНТ «Восток», он выступал лишь подрядчиком.
Оппонент — СНТ «Восток» (лицо, не участвовавшее в деле) заявило, что газопровод создан как имущество общего пользования на земельном участке товарищества, находится в общей долевой собственности членов СНТ и управляется СНТ. Его права были затронуты без участия в деле, что нарушает процессуальные гарантии.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не проверили, кому принадлежит газопровод на праве собственности или ином вещном праве. Документы, на которые они сослались (акт приемки и проектная документация), сами по себе не доказывают права собственности.
Кассация указала, что в силу статей 24–25 Закона № 217-ФЗ газопровод, построенный для нужд СНТ на земле товарищества, может быть имуществом общего пользования, находящимся в общей долевой собственности членов СНТ. СНТ «Восток» как лицо с непосредственно затрагиваемыми правами подлежало обязательному привлечению в дело.
При новом рассмотрении суд должен установить, кто является владельцем газопровода, определить статус основного абонента, привлечь СНТ «Восток» и оценить все доказательства, включая протокол собрания и договор между СНТ и ИП Смирновым.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 07.04.2026 по делу А72-5769/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» подало иск к ИП Смирнову А.Ю. об обязании выдать согласие на подключение газоиспользующего оборудования объекта Чулакова А.Р. в ДНТ «Восток» к газопроводу, который, по мнению истца, принадлежит ответчику как основному абоненту.
Подключение возможно через сеть «Распределительный газопровод на 191 жилой дом в границах СНТ „Восток“», присоединённую к региональной газораспределительной системе. Истец указал, что ИП Смирнов отказался дать согласие на подключение, несмотря на наличие пропускной способности.
Спор возник о том, кому принадлежит спорный газопровод и кто является основным абонентом — ИП Смирнов или СНТ «Восток». В деле участвовало третье лицо — Чулаков А.Р., собственник участка, нуждающийся в газификации.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал ИП Смирнова А.Ю. владельцем газопровода и основным абонентом на основании акта приемки объекта и проектной документации, заказчиком которых значился ИП Смирнов. Суд учел, что газопровод имеет достаточную пропускную способность и не препятствует новому подключению.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что ИП Смирнов фактически выступил заказчиком строительства, а нормы Закона № 69-ФЗ запрещают основному абоненту препятствовать подключению при наличии мощности.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — ИП Смирнов А.Ю. указал, что он не является собственником газопровода и не может быть основным абонентом. По его словам, строительство осуществлялось по решению общего собрания СНТ «Восток», он выступал лишь подрядчиком.
Оппонент — СНТ «Восток» (лицо, не участвовавшее в деле) заявило, что газопровод создан как имущество общего пользования на земельном участке товарищества, находится в общей долевой собственности членов СНТ и управляется СНТ. Его права были затронуты без участия в деле, что нарушает процессуальные гарантии.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не проверили, кому принадлежит газопровод на праве собственности или ином вещном праве. Документы, на которые они сослались (акт приемки и проектная документация), сами по себе не доказывают права собственности.
Кассация указала, что в силу статей 24–25 Закона № 217-ФЗ газопровод, построенный для нужд СНТ на земле товарищества, может быть имуществом общего пользования, находящимся в общей долевой собственности членов СНТ. СНТ «Восток» как лицо с непосредственно затрагиваемыми правами подлежало обязательному привлечению в дело.
При новом рассмотрении суд должен установить, кто является владельцем газопровода, определить статус основного абонента, привлечь СНТ «Восток» и оценить все доказательства, включая протокол собрания и договор между СНТ и ИП Смирновым.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЗАЯВЛЕНИЯ, ЕСЛИ ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННОГО ЛИЦА ПОДТВЕРЖДЕН ИНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОСНОВАННЫМ НА СВЕДЕНИЯХ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО ИСТОЧНИКА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А56-90551/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Балтийский завод» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным постановления заместителя судебного пристава от 04.09.2025 об отмене возбуждения исполнительного производства № 348777/25/98078-ИП, должником по которому является иностранная организация Wartsila Oyj Abp (Финляндия).
Общество также потребовало обязать Главное межрегиональное управление ФССП России совершить исполнительные действия по исполнительному листу от 04.02.2025, выданному по делу № А56-82244/2022.
В качестве третьих лиц заявлены Wartsila Oyj Abp и судебный пристав-исполнитель Бушаева С.В. Заявление было оставлено без движения, затем возвращено из-за непредставления доказательств правоспособности иностранного юридического лица.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция оставила заявление без движения 23.09.2025, указав на необходимость представить документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица. Поскольку Общество не устранило все недостатки, 27.10.2025 заявление возвращено на основании пункта 4 части 1 статьи 129 АПК РФ.
Апелляционный суд оставил определение первой инстанции без изменения, посчитав, что справка Торгово-промышленной палаты России не подтверждает юридический статус иностранного лица и не соответствует требованиям Постановления № 23 Пленума ВС РФ.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — акционерное общество «Балтийский завод» — указало, что суды неправомерно отказали в признании официальным характером справки ТПП России от 03.10.2025 № 19/0159, содержащей данные из открытых реестров Финляндии, включая регистрацию и правоспособность Wartsila Oyj Abp.
Оппонент — иные лица, участвующие в деле — надлежащим образом извещены, но своих представителей в кассационное заседание не направили, возражений против жалобы не представили.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды допустили процессуальную ошибку, неправомерно требуя строго выписку из торгового реестра как единственный способ подтверждения статуса иностранного лица, игнорируя положения пункта 19 Постановления № 23 Пленума ВС РФ, допускающего иные эквивалентные доказательства, включая информацию из официальных интернет-источников.
Справка ТПП России от 03.10.2025, основанная на данных с сайта Finnish Patent and Registration Office, содержит достаточные сведения о регистрации, форме и правоспособности компании. Кроме того, в материалах дела уже имеется апостилированная выписка с нотариальным переводом, ранее представленная по делу № А56-82244/2022.
📌 Итог
Суд кассации отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для проверки принятия заявления и разрешения спора по существу.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А56-90551/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Балтийский завод» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным постановления заместителя судебного пристава от 04.09.2025 об отмене возбуждения исполнительного производства № 348777/25/98078-ИП, должником по которому является иностранная организация Wartsila Oyj Abp (Финляндия).
Общество также потребовало обязать Главное межрегиональное управление ФССП России совершить исполнительные действия по исполнительному листу от 04.02.2025, выданному по делу № А56-82244/2022.
В качестве третьих лиц заявлены Wartsila Oyj Abp и судебный пристав-исполнитель Бушаева С.В. Заявление было оставлено без движения, затем возвращено из-за непредставления доказательств правоспособности иностранного юридического лица.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция оставила заявление без движения 23.09.2025, указав на необходимость представить документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица. Поскольку Общество не устранило все недостатки, 27.10.2025 заявление возвращено на основании пункта 4 части 1 статьи 129 АПК РФ.
Апелляционный суд оставил определение первой инстанции без изменения, посчитав, что справка Торгово-промышленной палаты России не подтверждает юридический статус иностранного лица и не соответствует требованиям Постановления № 23 Пленума ВС РФ.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — акционерное общество «Балтийский завод» — указало, что суды неправомерно отказали в признании официальным характером справки ТПП России от 03.10.2025 № 19/0159, содержащей данные из открытых реестров Финляндии, включая регистрацию и правоспособность Wartsila Oyj Abp.
Оппонент — иные лица, участвующие в деле — надлежащим образом извещены, но своих представителей в кассационное заседание не направили, возражений против жалобы не представили.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды допустили процессуальную ошибку, неправомерно требуя строго выписку из торгового реестра как единственный способ подтверждения статуса иностранного лица, игнорируя положения пункта 19 Постановления № 23 Пленума ВС РФ, допускающего иные эквивалентные доказательства, включая информацию из официальных интернет-источников.
Справка ТПП России от 03.10.2025, основанная на данных с сайта Finnish Patent and Registration Office, содержит достаточные сведения о регистрации, форме и правоспособности компании. Кроме того, в материалах дела уже имеется апостилированная выписка с нотариальным переводом, ранее представленная по делу № А56-82244/2022.
📌 Итог
Суд кассации отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для проверки принятия заявления и разрешения спора по существу.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДЕЙСТВИЕ НОРМ О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ, А НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЗРАЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ВЛЕЧЕТ НИЧТОЖНОСТЬ СДЕЛКИ НА ОСНОВАНИИ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 168 ГК РФ КАК ПОСЯГАЮЩЕЙ НА ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А86-47/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Заместитель прокурора Запорожской области в интересах Запорожской области обратился к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» с иском о признании недействительным государственного контракта от 07.08.2023 № РТРК-08 на текущий ремонт кровли школы.
Контракт заключен по процедуре закупки у единственного поставщика на основании Постановления № 2559, действующего в условиях военного положения. Цена контракта составила 16 189 433,64 руб., включая НДС.
Прокуратура установила, что цена работ была необоснованно завышена, использован неправильный метод сметного расчета, работы фактически носят характер капитального ремонта, а подрядчик не имел членства в СРО. Также выявлены нарушения требований законодательства о закупках и бюджетной эффективности.
Иск был частично удовлетворен судом первой инстанции, решение изменено в части мотивировки апелляционным судом.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: признала контракт от 07.08.2023 № РТРК-08 ничтожной сделкой. Основания — нарушение статей 6, 8, 16, 18, 22, 33, 34, 47, 93 Закона № 44-ФЗ, статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, а также принципов добросовестности и эффективности расходования бюджетных средств.
Апелляционный суд изменил решение: оставил резолютивную часть без изменения, но исключил из мотивировочной части ссылки на статью 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ. Мотивировал это тем, что при закупке у единственного поставщика эти нормы якобы не применяются.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокурор): апелляционный суд ошибочно исключил нормы о конкуренции и прозрачности. Контракт, даже заключенный у единственного поставщика, должен соответствовать требованиям статей 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, поскольку их нарушение затрагивает публичные интересы.
Оппонент (ООО «Капиталстрой»): контракт не является ничтожным, так как нет явного запрета; нарушения бюджетного законодательства могут быть основанием для признания недействительности только по иску уполномоченного органа; цель сторон не была противоправной.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции указал, что апелляционный суд допустил правовую ошибку, исключив применение статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ. Эти нормы применимы даже при закупке у единственного поставщика, если сделка посягает на публичные интересы.
Контракт формально заключен у единственного поставщика, но его условия — самостоятельное формирование сметы подрядчиком, необоснованное завышение цены, отсутствие оценки конкурентных предложений — нарушают принципы прозрачности, конкуренции и эффективности.
Такие нарушения влекут ничтожность сделки по п. 2 ст. 168 ГК РФ. Указания Верховного Суда в Обзоре от 28.06.2017 подтверждают, что подобные контракты являются ничтожными.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения из мотивировки норм о конкуренции и прозрачности и оставил решение первой инстанции без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А86-47/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Заместитель прокурора Запорожской области в интересах Запорожской области обратился к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» с иском о признании недействительным государственного контракта от 07.08.2023 № РТРК-08 на текущий ремонт кровли школы.
Контракт заключен по процедуре закупки у единственного поставщика на основании Постановления № 2559, действующего в условиях военного положения. Цена контракта составила 16 189 433,64 руб., включая НДС.
Прокуратура установила, что цена работ была необоснованно завышена, использован неправильный метод сметного расчета, работы фактически носят характер капитального ремонта, а подрядчик не имел членства в СРО. Также выявлены нарушения требований законодательства о закупках и бюджетной эффективности.
Иск был частично удовлетворен судом первой инстанции, решение изменено в части мотивировки апелляционным судом.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: признала контракт от 07.08.2023 № РТРК-08 ничтожной сделкой. Основания — нарушение статей 6, 8, 16, 18, 22, 33, 34, 47, 93 Закона № 44-ФЗ, статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, а также принципов добросовестности и эффективности расходования бюджетных средств.
Апелляционный суд изменил решение: оставил резолютивную часть без изменения, но исключил из мотивировочной части ссылки на статью 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ. Мотивировал это тем, что при закупке у единственного поставщика эти нормы якобы не применяются.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокурор): апелляционный суд ошибочно исключил нормы о конкуренции и прозрачности. Контракт, даже заключенный у единственного поставщика, должен соответствовать требованиям статей 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, поскольку их нарушение затрагивает публичные интересы.
Оппонент (ООО «Капиталстрой»): контракт не является ничтожным, так как нет явного запрета; нарушения бюджетного законодательства могут быть основанием для признания недействительности только по иску уполномоченного органа; цель сторон не была противоправной.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции указал, что апелляционный суд допустил правовую ошибку, исключив применение статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ. Эти нормы применимы даже при закупке у единственного поставщика, если сделка посягает на публичные интересы.
Контракт формально заключен у единственного поставщика, но его условия — самостоятельное формирование сметы подрядчиком, необоснованное завышение цены, отсутствие оценки конкурентных предложений — нарушают принципы прозрачности, конкуренции и эффективности.
Такие нарушения влекут ничтожность сделки по п. 2 ст. 168 ГК РФ. Указания Верховного Суда в Обзоре от 28.06.2017 подтверждают, что подобные контракты являются ничтожными.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения из мотивировки норм о конкуренции и прозрачности и оставил решение первой инстанции без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ, ЯВЛЯЕТСЯ НИЧТОЖНЫМ КАК ПОСЯГАЮЩИЙ НА ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ЕСЛИ НАРУШАЕТ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЗАКОН № 44-ФЗ), ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ПРИНЦИПЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЕ ВИДЫ ЗАКУПОК
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А86-43/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Заместитель прокурора Запорожской области в интересах региона обратился к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» с иском о признании недействительным государственного контракта № РТРК-29 от 14.08.2023 на текущий ремонт кровли школы в г. Молочанск.
Контракт заключён по конкурентной процедуре у единственного подрядчика на сумму 52 753 526,23 руб., включая НДС. Истец указал, что фактически работы относятся к капитальному ремонту, а цена завышена из-за нарушений при определении сметы.
Спор возник на фоне проверки соблюдения законодательства о закупках и бюджетного законодательства в условиях военного положения на территории Запорожской области.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Признала контракт ничтожной сделкой, поскольку он заключён с нарушением статей 6, 8, 16, 18, 22, 33, 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также норм о защите конкуренции и бюджетной эффективности. Указано, что стороны нарушили публичные интересы.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, но исключил из мотивировочной части ссылки на статью 8 ФЗ-44 и статьи 16, 17 ФЗ-135, посчитав их неприменимыми в случае закупки у единственного поставщика.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокурор): апелляционный суд ошибочно исключил нормы ФЗ-44 и ФЗ-135 из оснований недействительности. Эти нормы применимы даже при закупке у единственного поставщика, так как контракт должен соответствовать принципам прозрачности, эффективности и недопустимости ограничения конкуренции.
Оппонент (ООО «Капиталстрой»): контракт не является ничтожным, поскольку отсутствует явный запрет на его заключение; нарушения бюджетного законодательства не могут служить основанием для признания недействительности по иску прокурора; цель сторон не была противоправной.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд допустил правовую ошибку, исключив из обоснования недействительности статью 8 ФЗ-44 и статьи 16, 17 ФЗ-135. Эти нормы применимы, поскольку контракт, даже заключённый у единственного поставщика, должен соответствовать требованиям открытости, прозрачности и недопущения злоупотреблений.
Указана правовая позиция Верховного Суда: контракт, нарушающий принципы конкуренции и ведущий к неэффективному расходованию бюджетных средств, является ничтожным как посягающий на публичные интересы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения из мотивировки норм ФЗ-44 и ФЗ-135 и оставил решение первой инстанции без изменений.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А86-43/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Заместитель прокурора Запорожской области в интересах региона обратился к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» с иском о признании недействительным государственного контракта № РТРК-29 от 14.08.2023 на текущий ремонт кровли школы в г. Молочанск.
Контракт заключён по конкурентной процедуре у единственного подрядчика на сумму 52 753 526,23 руб., включая НДС. Истец указал, что фактически работы относятся к капитальному ремонту, а цена завышена из-за нарушений при определении сметы.
Спор возник на фоне проверки соблюдения законодательства о закупках и бюджетного законодательства в условиях военного положения на территории Запорожской области.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Признала контракт ничтожной сделкой, поскольку он заключён с нарушением статей 6, 8, 16, 18, 22, 33, 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также норм о защите конкуренции и бюджетной эффективности. Указано, что стороны нарушили публичные интересы.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, но исключил из мотивировочной части ссылки на статью 8 ФЗ-44 и статьи 16, 17 ФЗ-135, посчитав их неприменимыми в случае закупки у единственного поставщика.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокурор): апелляционный суд ошибочно исключил нормы ФЗ-44 и ФЗ-135 из оснований недействительности. Эти нормы применимы даже при закупке у единственного поставщика, так как контракт должен соответствовать принципам прозрачности, эффективности и недопустимости ограничения конкуренции.
Оппонент (ООО «Капиталстрой»): контракт не является ничтожным, поскольку отсутствует явный запрет на его заключение; нарушения бюджетного законодательства не могут служить основанием для признания недействительности по иску прокурора; цель сторон не была противоправной.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд допустил правовую ошибку, исключив из обоснования недействительности статью 8 ФЗ-44 и статьи 16, 17 ФЗ-135. Эти нормы применимы, поскольку контракт, даже заключённый у единственного поставщика, должен соответствовать требованиям открытости, прозрачности и недопущения злоупотреблений.
Указана правовая позиция Верховного Суда: контракт, нарушающий принципы конкуренции и ведущий к неэффективному расходованию бюджетных средств, является ничтожным как посягающий на публичные интересы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения из мотивировки норм ФЗ-44 и ФЗ-135 и оставил решение первой инстанции без изменений.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ, ПРОЗРАЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А86-34/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Заместитель прокурора Запорожской области в интересах Запорожской области обратился к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» с иском о признании недействительным государственного контракта № РТРК-07 от 07.08.2023 на выполнение текущего ремонта кровли школы.
Контракт заключен по процедуре закупки у единственного поставщика на основании Постановления № 2559, действующего в условиях военного положения. Цена контракта составила 25 786 955,14 руб., включая НДС.
Установлено, что подрядчик самостоятельно сформировал смету, применил неправильный метод расчёта стоимости, завысил цену, а работы фактически относятся к капитальному, а не текущему ремонту. Истец указал на нарушения законодательства о закупках, конкуренции и бюджетной системе.
Арбитражный суд Запорожской области удовлетворил иск, признав контракт ничтожной сделкой. Апелляционный суд оставил решение в силе, но исключил из его мотивировки ссылки на статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Запорожской области признал контракт № РТРК-07 от 07.08.2023 недействительным. Основания — нарушение статей 6, 16, 18, 22, 33 Закона № 44-ФЗ, статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, принципа эффективности расходования бюджетных средств, а также самостоятельное формирование цены подрядчиком с применением неправомерного метода расчёта.
Апелляционный суд: Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, но исключил из мотивировочной части выводы о применении статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, посчитав их неприменимыми в случае закупки у единственного поставщика.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокурор): апелляционный суд ошибочно исключил нормы о конкуренции и прозрачности. Статья 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ применяются даже при закупке у единственного поставщика, поскольку нарушения посягают на публичные интересы и ведут к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Оппонент (ООО «Капиталстрой»): контракт не является ничтожным, так как отсутствует явный запрет; нарушения бюджетного законодательства могут служить основанием для признания недействительности только по иску уполномоченного органа; цель сторон не была противоправной, а сама компания не участвует в бюджетном процессе.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил правовую ошибку, исключив из мотивировки ссылки на статью 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ. Эти нормы применимы, поскольку контракт, заключённый у единственного поставщика, должен соответствовать принципам прозрачности, открытости и эффективности.
Нарушение этих требований влечёт посягательство на публичные интересы и признаётся ничтожным по пункту 2 статьи 168 ГК РФ. Подтверждено, что завышение цены, отсутствие контроля за сметой и игнорирование предложений других подрядчиков нарушают требования законодательства и ведут к необоснованному расходованию бюджетных средств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения из мотивировочной части ссылок на статью 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ, оставил решение первой инстанции и постановление апелляции в остальной части без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А86-34/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Заместитель прокурора Запорожской области в интересах Запорожской области обратился к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» с иском о признании недействительным государственного контракта № РТРК-07 от 07.08.2023 на выполнение текущего ремонта кровли школы.
Контракт заключен по процедуре закупки у единственного поставщика на основании Постановления № 2559, действующего в условиях военного положения. Цена контракта составила 25 786 955,14 руб., включая НДС.
Установлено, что подрядчик самостоятельно сформировал смету, применил неправильный метод расчёта стоимости, завысил цену, а работы фактически относятся к капитальному, а не текущему ремонту. Истец указал на нарушения законодательства о закупках, конкуренции и бюджетной системе.
Арбитражный суд Запорожской области удовлетворил иск, признав контракт ничтожной сделкой. Апелляционный суд оставил решение в силе, но исключил из его мотивировки ссылки на статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Запорожской области признал контракт № РТРК-07 от 07.08.2023 недействительным. Основания — нарушение статей 6, 16, 18, 22, 33 Закона № 44-ФЗ, статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, принципа эффективности расходования бюджетных средств, а также самостоятельное формирование цены подрядчиком с применением неправомерного метода расчёта.
Апелляционный суд: Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, но исключил из мотивировочной части выводы о применении статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, посчитав их неприменимыми в случае закупки у единственного поставщика.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокурор): апелляционный суд ошибочно исключил нормы о конкуренции и прозрачности. Статья 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ применяются даже при закупке у единственного поставщика, поскольку нарушения посягают на публичные интересы и ведут к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Оппонент (ООО «Капиталстрой»): контракт не является ничтожным, так как отсутствует явный запрет; нарушения бюджетного законодательства могут служить основанием для признания недействительности только по иску уполномоченного органа; цель сторон не была противоправной, а сама компания не участвует в бюджетном процессе.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил правовую ошибку, исключив из мотивировки ссылки на статью 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ. Эти нормы применимы, поскольку контракт, заключённый у единственного поставщика, должен соответствовать принципам прозрачности, открытости и эффективности.
Нарушение этих требований влечёт посягательство на публичные интересы и признаётся ничтожным по пункту 2 статьи 168 ГК РФ. Подтверждено, что завышение цены, отсутствие контроля за сметой и игнорирование предложений других подрядчиков нарушают требования законодательства и ведут к необоснованному расходованию бюджетных средств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения из мотивировочной части ссылок на статью 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ, оставил решение первой инстанции и постановление апелляции в остальной части без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ, ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИНЦИПАМ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И НОРМАМ О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А86-55/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Заместитель прокурора Запорожской области в интересах Запорожской области обратился к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» с иском о признании недействительным государственного контракта от 07.08.2023 № РТРК-24 на текущий ремонт кровли детского сада.
Контракт заключен путем закупки у единственного поставщика на сумму 29 927 586,20 руб., в условиях военного положения на территории Запорожской области. Прокуратура установила, что работы фактически относятся к капитальному ремонту, а цена контракта завышена из-за нарушений в определении сметной стоимости.
Спор возник по основаниям недобросовестности сторон, неэффективного расходования бюджетных средств и нарушения требований законодательства о контрактной системе и защите конкуренции.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: признала контракт ничтожной сделкой, поскольку он нарушил требования статей 6, 16, 18, 22, 33 Закона № 44-ФЗ, повлёк неэффективное расходование бюджетных средств и посягнул на публичные интересы.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, но исключил из мотивировочной части ссылки на статью 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ, указав, что эти нормы неприменимы при закупках у единственного поставщика.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокуратура): апелляционный суд ошибочно исключил применение статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, которые применимы, так как контракт посягает на публичные интересы и ограничивает конкуренцию, даже если закупка проведена у единственного поставщика.
Оппонент (ООО «Капиталстрой»): контракт не является ничтожным, поскольку нет явного запрета; нарушения бюджетного законодательства могут быть оспорены только органом власти; подрядчик не обязан участвовать в бюджетном процессе, а противоправная цель сторон не доказана.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции указал, что апелляционный суд допустил правовую ошибку, исключив нормы о конкуренции и принципах контрактной системы. Нормы статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ применимы, поскольку контракт, заключённый у единственного поставщика, также должен соответствовать принципам открытости, прозрачности и эффективности. Сделка посягает на публичные интересы, поскольку цена завышена, использован неверный метод сметы, и не проводилась оценка стоимостных показателей. Ссылка на Обзор Верховного Суда от 28.06.2017 подтверждает ничтожность таких контрактов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения из мотивировки норм о конкуренции и оставил решение первой инстанции без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А86-55/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Заместитель прокурора Запорожской области в интересах Запорожской области обратился к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» с иском о признании недействительным государственного контракта от 07.08.2023 № РТРК-24 на текущий ремонт кровли детского сада.
Контракт заключен путем закупки у единственного поставщика на сумму 29 927 586,20 руб., в условиях военного положения на территории Запорожской области. Прокуратура установила, что работы фактически относятся к капитальному ремонту, а цена контракта завышена из-за нарушений в определении сметной стоимости.
Спор возник по основаниям недобросовестности сторон, неэффективного расходования бюджетных средств и нарушения требований законодательства о контрактной системе и защите конкуренции.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: признала контракт ничтожной сделкой, поскольку он нарушил требования статей 6, 16, 18, 22, 33 Закона № 44-ФЗ, повлёк неэффективное расходование бюджетных средств и посягнул на публичные интересы.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, но исключил из мотивировочной части ссылки на статью 8 Закона № 44-ФЗ и статьи 16, 17 Закона № 135-ФЗ, указав, что эти нормы неприменимы при закупках у единственного поставщика.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (прокуратура): апелляционный суд ошибочно исключил применение статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ, которые применимы, так как контракт посягает на публичные интересы и ограничивает конкуренцию, даже если закупка проведена у единственного поставщика.
Оппонент (ООО «Капиталстрой»): контракт не является ничтожным, поскольку нет явного запрета; нарушения бюджетного законодательства могут быть оспорены только органом власти; подрядчик не обязан участвовать в бюджетном процессе, а противоправная цель сторон не доказана.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции указал, что апелляционный суд допустил правовую ошибку, исключив нормы о конкуренции и принципах контрактной системы. Нормы статьи 8 Закона № 44-ФЗ и статей 16, 17 Закона № 135-ФЗ применимы, поскольку контракт, заключённый у единственного поставщика, также должен соответствовать принципам открытости, прозрачности и эффективности. Сделка посягает на публичные интересы, поскольку цена завышена, использован неверный метод сметы, и не проводилась оценка стоимостных показателей. Ссылка на Обзор Верховного Суда от 28.06.2017 подтверждает ничтожность таких контрактов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения из мотивировки норм о конкуренции и оставил решение первой инстанции без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ, КАК И УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАКТ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРНОГО ОТВОДА, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А66-2198/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных конструкций» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 17.01.2025 № 1665-пи, которым было отказано во внесении изменений в лицензию на добычу песчано-гравийного материала на участке «Шепелево II». Общество просило продлить срок действия лицензии до 28.07.2035 и увеличить годовой объем добычи до 250 тыс. куб.м. Основаниями для отказа со стороны Министерства стали налоговая задолженность заявителя и разработка участка за границами уточненного горного отвода.
Министерство мотивировало отказ нарушением условий лицензии и наличием задолженности по налогам, подтвержденными материалами проверок. Суд первой инстанции удовлетворил заявление Общества, признав отказ неправомерным. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции признал решение Министерства недействительным и обязал его повторно рассмотреть заявление Общества о внесении изменений в лицензию. Основанием стало установление отсутствия налоговой задолженности у Общества и недоказанности факта разработки участка за пределами уточненного горного отвода.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, согласившись с выводами о неправомерности отказа Министерства. Он исходил из того, что представленные Министерством доказательства не подтверждают нарушений со стороны Общества.
🗣️ Позиции сторон
Министерство в кассационной жалобе указало, что суды неправильно применили нормы материального права, поскольку имелись достаточные основания для отказа: наличие налоговой задолженности и фактическое нарушение условий пользования недрами — разработка за границами горного отвода. Также податель жалобы сослался на обязательность учета задолженности перед бюджетом как препятствия для продления лицензии.
Общество возражало против жалобы, настаивая на законности своих требований. Его представители указали, что задолженность по налогам отсутствует, а проверки Министерства проведены с нарушениями и не могут служить доказательством нарушений условий лицензии.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды допустили существенные ошибки в применении норм материального права. Они не учли, что согласно письму УФНС от 04.06.2025, у Общества на 19.12.2024 имелась задолженность в размере 41 982 315 руб. 27 коп., включая НДС, пени и штрафы, что является основанием для отказа во внесении изменений в лицензию. Также суды проигнорировали результаты двух проверок Министерства, подтвердивших разработку участка за границами горного отвода, что нарушает существенные условия лицензии. Кассация сослалась на определение Верховного Суда РФ от 08.10.2019 № 305-ЭС19-9748, согласно которому любая задолженность перед бюджетом препятствует выдаче или продлению лицензии.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Тверской области от 09.06.2025 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2025, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А66-2198/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных конструкций» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 17.01.2025 № 1665-пи, которым было отказано во внесении изменений в лицензию на добычу песчано-гравийного материала на участке «Шепелево II». Общество просило продлить срок действия лицензии до 28.07.2035 и увеличить годовой объем добычи до 250 тыс. куб.м. Основаниями для отказа со стороны Министерства стали налоговая задолженность заявителя и разработка участка за границами уточненного горного отвода.
Министерство мотивировало отказ нарушением условий лицензии и наличием задолженности по налогам, подтвержденными материалами проверок. Суд первой инстанции удовлетворил заявление Общества, признав отказ неправомерным. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции признал решение Министерства недействительным и обязал его повторно рассмотреть заявление Общества о внесении изменений в лицензию. Основанием стало установление отсутствия налоговой задолженности у Общества и недоказанности факта разработки участка за пределами уточненного горного отвода.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, согласившись с выводами о неправомерности отказа Министерства. Он исходил из того, что представленные Министерством доказательства не подтверждают нарушений со стороны Общества.
🗣️ Позиции сторон
Министерство в кассационной жалобе указало, что суды неправильно применили нормы материального права, поскольку имелись достаточные основания для отказа: наличие налоговой задолженности и фактическое нарушение условий пользования недрами — разработка за границами горного отвода. Также податель жалобы сослался на обязательность учета задолженности перед бюджетом как препятствия для продления лицензии.
Общество возражало против жалобы, настаивая на законности своих требований. Его представители указали, что задолженность по налогам отсутствует, а проверки Министерства проведены с нарушениями и не могут служить доказательством нарушений условий лицензии.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды допустили существенные ошибки в применении норм материального права. Они не учли, что согласно письму УФНС от 04.06.2025, у Общества на 19.12.2024 имелась задолженность в размере 41 982 315 руб. 27 коп., включая НДС, пени и штрафы, что является основанием для отказа во внесении изменений в лицензию. Также суды проигнорировали результаты двух проверок Министерства, подтвердивших разработку участка за границами горного отвода, что нарушает существенные условия лицензии. Кассация сослалась на определение Верховного Суда РФ от 08.10.2019 № 305-ЭС19-9748, согласно которому любая задолженность перед бюджетом препятствует выдаче или продлению лицензии.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Тверской области от 09.06.2025 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2025, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА И ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ ТРЕБУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СООТНЕСЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ СТОРОН ЧЕРЕЗ РАСЧЕТ САЛЬДО ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С УСТАНОВЛЕНИЕМ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА И ДАТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЗИНГОДАТЕЛЕМ ПРЕИМУЩЕСТВ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ЕГО ИНТЕРЕС ПРИ НАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Постановление АС Московского округа от 07.04.2026 по делу А40-236987/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Зольникова Ю.В. обратилась к ООО «Буровая строительная техника» и ООО «Каркаде» с иском о расторжении договора купли-продажи спецтехники «STRONG MS 1500» и договора лизинга на это имущество, а также о взыскании денежных средств.
Она требовала возврата 939 000 руб., уплаченных по договору купли-продажи, 505 085 руб., уплаченных по лизингу, компенсации убытков в размере 224 100 руб., расходов на экспертизу — 60 000 руб. и представителя — 100 000 руб.
Спор возник из-за выявленных после покупки существенных недостатков мини-экскаватора, включая течь масла и заводские дефекты, при этом гарантийный ремонт продавцом не был выполнен.
После проведения независимой экспертизы истец направил претензию о расторжении договоров, но требования не были удовлетворены, что повлекло обращение в суд.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась в удовлетворении всех требований ИП Зольниковой Ю.В., указав, что она не доказала недобросовестное поведение лизингодателя и не подтвердила существенность и неустранимость недостатков.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о недоказанности оснований для расторжения договоров и взыскания убытков.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: договоры подлежат расторжению из-за существенных заводских недостатков, неисполнения гарантийных обязательств продавцом и невозможности использования имущества; имеется причинно-следственная связь между нарушением и убытками.
Оппонент: истец не доказал недобросовестности лизингодателя, а расторжение договора лизинга произошло по его вине — из-за просрочки платежей; экспертиза не установила, что недостатки являются существенными или неустранимыми.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не установив дату расторжения договора лизинга, стоимость реализации имущества и действительную его цену, а также не соотнеся взаимные предоставления сторон (сальдо встречных обязательств) в соответствии с Постановлением № 17 Пленума ВАС РФ.
Суд кассации указал, что без определения этих обстоятельств невозможно оценить, не оказался ли лизингодатель в лучшем положении после расторжения, чем при исполнении договора.
Также не была проведена надлежащая проверка наличия убытков и их причинной связи с действиями ответчиков, что противоречит статьям 15, 393 ГК РФ и статье 71 АПК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 07.04.2026 по делу А40-236987/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Зольникова Ю.В. обратилась к ООО «Буровая строительная техника» и ООО «Каркаде» с иском о расторжении договора купли-продажи спецтехники «STRONG MS 1500» и договора лизинга на это имущество, а также о взыскании денежных средств.
Она требовала возврата 939 000 руб., уплаченных по договору купли-продажи, 505 085 руб., уплаченных по лизингу, компенсации убытков в размере 224 100 руб., расходов на экспертизу — 60 000 руб. и представителя — 100 000 руб.
Спор возник из-за выявленных после покупки существенных недостатков мини-экскаватора, включая течь масла и заводские дефекты, при этом гарантийный ремонт продавцом не был выполнен.
После проведения независимой экспертизы истец направил претензию о расторжении договоров, но требования не были удовлетворены, что повлекло обращение в суд.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась в удовлетворении всех требований ИП Зольниковой Ю.В., указав, что она не доказала недобросовестное поведение лизингодателя и не подтвердила существенность и неустранимость недостатков.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о недоказанности оснований для расторжения договоров и взыскания убытков.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: договоры подлежат расторжению из-за существенных заводских недостатков, неисполнения гарантийных обязательств продавцом и невозможности использования имущества; имеется причинно-следственная связь между нарушением и убытками.
Оппонент: истец не доказал недобросовестности лизингодателя, а расторжение договора лизинга произошло по его вине — из-за просрочки платежей; экспертиза не установила, что недостатки являются существенными или неустранимыми.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не установив дату расторжения договора лизинга, стоимость реализации имущества и действительную его цену, а также не соотнеся взаимные предоставления сторон (сальдо встречных обязательств) в соответствии с Постановлением № 17 Пленума ВАС РФ.
Суд кассации указал, что без определения этих обстоятельств невозможно оценить, не оказался ли лизингодатель в лучшем положении после расторжения, чем при исполнении договора.
Также не была проведена надлежащая проверка наличия убытков и их причинной связи с действиями ответчиков, что противоречит статьям 15, 393 ГК РФ и статье 71 АПК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА УСЛОВИЯХ ТИПОВОГО ДОГОВОРА НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА ЕГО ПОДПИСАНИЯ СТОРОНАМИ, А ОТСУТСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОГО РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ВЛЕЧЕТ ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НОРМАТИВАМ НАКОПЛЕНИЯ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А32-34254/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Крайжилкомресурс» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Золотой век» с иском о взыскании 802 755 рублей 86 копеек задолженности по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за период с 01.01.2020 по 30.06.2023, а также 483 399 рублей 8 копеек неустойки.
Истец указал, что между сторонами заключен договор от 10.05.2023, условия которого предусматривают оказание услуг с 01.01.2020, независимо от фактического подписания. Ответчик возражал, ссылаясь на приостановление деятельности и последующее заключение нового договора от 19.07.2023.
Спор касается признания договора заключенным в силу публичных норм, объема оказанных услуг и правомерности расчета стоимости исходя из нормативов или фактического накопления ТКО.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска полностью. Суд пришел к выводу, что договор от 10.05.2023 не заключен, поскольку стороны подписали новый договор от 19.07.2023, и ответчик не осуществлял деятельность в спорный период.
Апелляционный суд изменил решение: отказал в основной части иска, но взыскал с компании 12 346 рублей 81 копейку неустойки и 1 122 рубля 83 копейки расходов по госпошлине. Апелляция исходила из того, что часть услуг была оказана с 21.03.2023 по 30.06.2023, и компания оплатила их с просрочкой.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Крайжилкомресурс»): договор считается заключенным в силу публичной природы отношений, даже без подписания; обязанность по вывозу ТКО возникает автоматически с 01.01.2020; ответчик не доказал отсутствие образования ТКО; расчет должен производиться по нормативам, так как раздельное накопление не организовано.
Оппонент (ООО «Золотой век»): деятельность приостановлена с 2020 года, ТКО не образовывались; обязанность по вывозу передана арендаторам; договор от 10.05.2023 не действует, стороны урегулировали отношения новым договором от 19.07.2023; учет ТКО производится по контейнерам, что соответствует законодательству.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не проверив достаточность доказательств о приостановке деятельности и отсутствии ТКО. Приказ компании от 12.12.2019 № 15 не является достоверным доказательством без подтверждающих документов.
Суды не учли, что договор на услуги по ТКО считается заключенным на условиях типового договора при непредставлении мотивированного отказа (п. 8(12) Правил № 1156). Услуги оказываются с 01.01.2020 независимо от подписания договора (п. 8(18) Правил № 1156).
Учет по контейнерам возможен только при раздельном накоплении, которое в Краснодарском крае требует использования нескольких контейнеров разного цвета. Один контейнер — это отсутствие раздельного накопления, значит, применяются нормативы. Расчет истца по площади объекта оставлен без внимания, хотя он представлен и обоснован.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А32-34254/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Крайжилкомресурс» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Золотой век» с иском о взыскании 802 755 рублей 86 копеек задолженности по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за период с 01.01.2020 по 30.06.2023, а также 483 399 рублей 8 копеек неустойки.
Истец указал, что между сторонами заключен договор от 10.05.2023, условия которого предусматривают оказание услуг с 01.01.2020, независимо от фактического подписания. Ответчик возражал, ссылаясь на приостановление деятельности и последующее заключение нового договора от 19.07.2023.
Спор касается признания договора заключенным в силу публичных норм, объема оказанных услуг и правомерности расчета стоимости исходя из нормативов или фактического накопления ТКО.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска полностью. Суд пришел к выводу, что договор от 10.05.2023 не заключен, поскольку стороны подписали новый договор от 19.07.2023, и ответчик не осуществлял деятельность в спорный период.
Апелляционный суд изменил решение: отказал в основной части иска, но взыскал с компании 12 346 рублей 81 копейку неустойки и 1 122 рубля 83 копейки расходов по госпошлине. Апелляция исходила из того, что часть услуг была оказана с 21.03.2023 по 30.06.2023, и компания оплатила их с просрочкой.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Крайжилкомресурс»): договор считается заключенным в силу публичной природы отношений, даже без подписания; обязанность по вывозу ТКО возникает автоматически с 01.01.2020; ответчик не доказал отсутствие образования ТКО; расчет должен производиться по нормативам, так как раздельное накопление не организовано.
Оппонент (ООО «Золотой век»): деятельность приостановлена с 2020 года, ТКО не образовывались; обязанность по вывозу передана арендаторам; договор от 10.05.2023 не действует, стороны урегулировали отношения новым договором от 19.07.2023; учет ТКО производится по контейнерам, что соответствует законодательству.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не проверив достаточность доказательств о приостановке деятельности и отсутствии ТКО. Приказ компании от 12.12.2019 № 15 не является достоверным доказательством без подтверждающих документов.
Суды не учли, что договор на услуги по ТКО считается заключенным на условиях типового договора при непредставлении мотивированного отказа (п. 8(12) Правил № 1156). Услуги оказываются с 01.01.2020 независимо от подписания договора (п. 8(18) Правил № 1156).
Учет по контейнерам возможен только при раздельном накоплении, которое в Краснодарском крае требует использования нескольких контейнеров разного цвета. Один контейнер — это отсутствие раздельного накопления, значит, применяются нормативы. Расчет истца по площади объекта оставлен без внимания, хотя он представлен и обоснован.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ТРЕБОВАНИЕ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ О ВЗЫСКАНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА НЕ ПОДЛЕЖИТ РАССМОТРЕНИЮ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОСКОЛЬКУ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А66-7320/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Губерния» обратилось к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области с иском о взыскании 182 972 руб. задолженности за жилищно-коммунальные услуги, оказанные с 01.06.2024 по 31.03.2025.
Истец управлял многоквартирным домом по ул. Спартака, д. 45, корп. 1, в котором ряд жилых помещений находится в собственности Российской Федерации. Эти помещения не переданы гражданам или учреждениям, но используются как часть коммунальной квартиры, где общее имущество обслуживается управляющей компанией.
Истец указал, что Управление, как орган, осуществляющий полномочия собственника, обязано оплачивать содержание общего имущества пропорционально долям в праве собственности на помещения.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Иск был удовлетворён в первой и подтверждён во второй инстанции.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, посчитав требования обоснованными и подтверждёнными. Суд исходил из наличия обязательства по оплате услуг по содержанию общего имущества в части помещений, находящихся в федеральной собственности.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами суда первой инстанции о наличии задолженности и обязанности Управления её погасить.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Управление) указало, что спор связан с взысканием с федерального казённого учреждения, средства на исполнение которого должны быть получены из бюджета. Поэтому дело не могло рассматриваться в порядке упрощённого производства.
Оппонент (Общество) не представил возражений против жалобы, позиция в тексте акта не раскрыта — указано лишь, что суды первой и апелляции признали иск обоснованным.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что дело связано с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, поскольку ответчик — федеральное казённое учреждение. В силу части 4 статьи 227 АПК РФ такие дела не подлежат рассмотрению в порядке упрощённого производства.
Ссылка на Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2020) и п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 28.05.2019 № 13 подтверждает: исполнение обязательств казённых учреждений регулируется главой 24.1 БК РФ, а значит, требует рассмотрения по общим правилам искового производства.
Нарушение процессуального порядка является безусловным основанием для отмены актов по части 4 статьи 288 АПК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по общим правилам искового производства.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А66-7320/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Губерния» обратилось к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области с иском о взыскании 182 972 руб. задолженности за жилищно-коммунальные услуги, оказанные с 01.06.2024 по 31.03.2025.
Истец управлял многоквартирным домом по ул. Спартака, д. 45, корп. 1, в котором ряд жилых помещений находится в собственности Российской Федерации. Эти помещения не переданы гражданам или учреждениям, но используются как часть коммунальной квартиры, где общее имущество обслуживается управляющей компанией.
Истец указал, что Управление, как орган, осуществляющий полномочия собственника, обязано оплачивать содержание общего имущества пропорционально долям в праве собственности на помещения.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Иск был удовлетворён в первой и подтверждён во второй инстанции.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, посчитав требования обоснованными и подтверждёнными. Суд исходил из наличия обязательства по оплате услуг по содержанию общего имущества в части помещений, находящихся в федеральной собственности.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами суда первой инстанции о наличии задолженности и обязанности Управления её погасить.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Управление) указало, что спор связан с взысканием с федерального казённого учреждения, средства на исполнение которого должны быть получены из бюджета. Поэтому дело не могло рассматриваться в порядке упрощённого производства.
Оппонент (Общество) не представил возражений против жалобы, позиция в тексте акта не раскрыта — указано лишь, что суды первой и апелляции признали иск обоснованным.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что дело связано с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, поскольку ответчик — федеральное казённое учреждение. В силу части 4 статьи 227 АПК РФ такие дела не подлежат рассмотрению в порядке упрощённого производства.
Ссылка на Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2020) и п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 28.05.2019 № 13 подтверждает: исполнение обязательств казённых учреждений регулируется главой 24.1 БК РФ, а значит, требует рассмотрения по общим правилам искового производства.
Нарушение процессуального порядка является безусловным основанием для отмены актов по части 4 статьи 288 АПК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по общим правилам искового производства.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРИМЕНЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА НАЧИСЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО ЕГО ВВЕДЕНИЯ, И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОПУСКЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ РАЗМЕРА ВЗЫСКИВАЕМОЙ НЕУСТОЙКИ
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А54-9782/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ПАО «Россети Центр и Приволжье» обратилось к ПАО «РЭСК» с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты услуг по передаче электроэнергии за ноябрь и декабрь 2019 года. Спор возник из договора оказания услуг по передаче электроэнергии № 341-204 от 09.02.2009. Истец начислил неустойку в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Первоначально требования были выделены в отдельное производство А54-9782/2023, а производство приостановлено до разрешения связанных дел.
В ходе рассмотрения истец уточнил требования: просил взыскать 913 251,57 руб. за ноябрь 2019 и 1 149 146,30 руб. за декабрь 2019, общая сумма — 2 062 397,87 руб.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с ПАО «РЭСК» в пользу ПАО «Россети Центр и Приволжье» неустойку в сумме 2 062 397,87 руб. Суд исходил из подтверждённого нарушения сроков оплаты и правомерности расчёта неустойки по ст. 26 ФЗ № 35-ФЗ.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о наличии просрочки и обоснованности требований истца.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ПАО «РЭСК») указал, что суды не рассмотрели его ходатайство о пропуске срока исковой давности. Также заявитель просил снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ, ссылаясь на низкие ключевые ставки ЦБ. Дополнительно указано, что часть услуг была оспорена, и их оплата могла быть произведена только после урегулирования разногласий.
Оппонент (ПАО «Россети Центр и Приволжье») возражал против жалобы, считая расчёт неустойки правомерным и мотивируя это фактическим нарушением сроков оплаты ответчиком. Представитель истца также отметил, что заявления о снижении неустойки и исковой давности были надлежаще рассмотрены.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права. Во-первых, не рассмотрено заявление ПАО «РЭСК» от 26.05.2023 о пропуске срока исковой давности, которое имело значение для дела. Во-вторых, суды не применили положения Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, вводившего мораторий на начисление финансовых санкций с 01.04.2022 по 30.09.2022. В соответствии с позицией Верховного Суда РФ, в этот период неустойка по требованиям, возникшим до моратория, начисляться не должна. Суд обязан был проверить расчёт истца и применить нормы закона по своей инициативе.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 07.04.2026 по делу А54-9782/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ПАО «Россети Центр и Приволжье» обратилось к ПАО «РЭСК» с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты услуг по передаче электроэнергии за ноябрь и декабрь 2019 года. Спор возник из договора оказания услуг по передаче электроэнергии № 341-204 от 09.02.2009. Истец начислил неустойку в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Первоначально требования были выделены в отдельное производство А54-9782/2023, а производство приостановлено до разрешения связанных дел.
В ходе рассмотрения истец уточнил требования: просил взыскать 913 251,57 руб. за ноябрь 2019 и 1 149 146,30 руб. за декабрь 2019, общая сумма — 2 062 397,87 руб.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с ПАО «РЭСК» в пользу ПАО «Россети Центр и Приволжье» неустойку в сумме 2 062 397,87 руб. Суд исходил из подтверждённого нарушения сроков оплаты и правомерности расчёта неустойки по ст. 26 ФЗ № 35-ФЗ.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о наличии просрочки и обоснованности требований истца.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ПАО «РЭСК») указал, что суды не рассмотрели его ходатайство о пропуске срока исковой давности. Также заявитель просил снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ, ссылаясь на низкие ключевые ставки ЦБ. Дополнительно указано, что часть услуг была оспорена, и их оплата могла быть произведена только после урегулирования разногласий.
Оппонент (ПАО «Россети Центр и Приволжье») возражал против жалобы, считая расчёт неустойки правомерным и мотивируя это фактическим нарушением сроков оплаты ответчиком. Представитель истца также отметил, что заявления о снижении неустойки и исковой давности были надлежаще рассмотрены.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права. Во-первых, не рассмотрено заявление ПАО «РЭСК» от 26.05.2023 о пропуске срока исковой давности, которое имело значение для дела. Во-вторых, суды не применили положения Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, вводившего мораторий на начисление финансовых санкций с 01.04.2022 по 30.09.2022. В соответствии с позицией Верховного Суда РФ, в этот период неустойка по требованиям, возникшим до моратория, начисляться не должна. Суд обязан был проверить расчёт истца и применить нормы закона по своей инициативе.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ПРЕДПИСАНИЕ, ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЕСЛИ ОНО ОСНОВАНО НА ЗАМЕРАХ В ПОМЕЩЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, А НЕ НА ГРАНИЦЕ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Постановление АС Поволжского округа от 07.04.2026 по делу А57-2598/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Т Плюс» обратилось в суд с заявлением о признании недействительными акта внеплановой выездной проверки и предписания Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 06.12.2024 № 38/1.
Общество указало, что предписание требует устранить нарушения температурных норм горячей воды в жилых домах г. Балаково, однако измерения проводились не на границе его эксплуатационной ответственности, а в квартирах потребителей.
До рассмотрения дела по существу заявитель отказался от требований в части признания недействительным акта проверки, производство по этой части прекращено.
Спор касается законности предписания об устранении нарушений температуры горячей воды и обязанности общества проводить лабораторные замеры.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Саратовской области принял отказ ПАО «Т Плюс» от требований в части акта проверки, прекратил производство по этому основанию и отказал в удовлетворении требований в части предписания.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, поддержав выводы о законности предписания, поскольку якобы нарушены требования СанПиН 2.1.3684-21 по температуре горячей воды и отсутствию протоколов контроля.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: ПАО «Т Плюс» указало, что несет ответственность только до границы общего имущества МКД, а измерения в квартирах не могут служить доказательством его вины; предписание противоречит Жилищному кодексу и Правилам № 354.
Оппонент: Управление Роспотребнадзора считает, что место водоразбора — это точка в квартире, и теплоснабжающая организация обязана обеспечивать нормативную температуру с учетом теплопотерь; измерения проведены по установленной методике.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что ПАО «Т Плюс» обеспечило подачу горячей воды на ЦТП с температурой 66,12 °C, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Ответственность за качество воды после границы эксплуатационной принадлежности возложена на управляющую организацию согласно пункту 15 статьи 161 ЖК РФ и Правилам № 354.
Требование к ресурсоснабжающей организации устранять нарушения по результатам измерений в квартирах противоречит действующему законодательству и нарушает её права.
📌 Итог
Суд кассации отменил решения нижестоящих судов в части отказа в признании недействительным пункта 2 предписания и признал этот пункт недействительным.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 07.04.2026 по делу А57-2598/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Т Плюс» обратилось в суд с заявлением о признании недействительными акта внеплановой выездной проверки и предписания Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 06.12.2024 № 38/1.
Общество указало, что предписание требует устранить нарушения температурных норм горячей воды в жилых домах г. Балаково, однако измерения проводились не на границе его эксплуатационной ответственности, а в квартирах потребителей.
До рассмотрения дела по существу заявитель отказался от требований в части признания недействительным акта проверки, производство по этой части прекращено.
Спор касается законности предписания об устранении нарушений температуры горячей воды и обязанности общества проводить лабораторные замеры.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Саратовской области принял отказ ПАО «Т Плюс» от требований в части акта проверки, прекратил производство по этому основанию и отказал в удовлетворении требований в части предписания.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, поддержав выводы о законности предписания, поскольку якобы нарушены требования СанПиН 2.1.3684-21 по температуре горячей воды и отсутствию протоколов контроля.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: ПАО «Т Плюс» указало, что несет ответственность только до границы общего имущества МКД, а измерения в квартирах не могут служить доказательством его вины; предписание противоречит Жилищному кодексу и Правилам № 354.
Оппонент: Управление Роспотребнадзора считает, что место водоразбора — это точка в квартире, и теплоснабжающая организация обязана обеспечивать нормативную температуру с учетом теплопотерь; измерения проведены по установленной методике.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что ПАО «Т Плюс» обеспечило подачу горячей воды на ЦТП с температурой 66,12 °C, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Ответственность за качество воды после границы эксплуатационной принадлежности возложена на управляющую организацию согласно пункту 15 статьи 161 ЖК РФ и Правилам № 354.
Требование к ресурсоснабжающей организации устранять нарушения по результатам измерений в квартирах противоречит действующему законодательству и нарушает её права.
📌 Итог
Суд кассации отменил решения нижестоящих судов в части отказа в признании недействительным пункта 2 предписания и признал этот пункт недействительным.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
ВОЗВРАТ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ, ПОДАННОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НЕДОПУСТИМ ПО МОТИВУ ОТСУТСТВИЯ ПОДПИСИ, ЕСЛИ ДОКУМЕНТ ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПОДПИСАН ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Постановление АС Дальневосточного округа от 08.04.2026 по делу А37-156/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Сердюков А.И. обратился с требованием о взыскании судебных расходов в размере 15 000 руб., понесённых при обжаловании определения от 18.07.2025, которое частично удовлетворило его заявление о процессуальном правопреемстве и взыскании расходов по делу ООО «Джой» к администрации Ольского муниципального округа.
Заявление было подано в порядке упрощённого производства и рассмотрено без вызова сторон. Определением от 02.03.2026 в удовлетворении требований отказано.
Предприниматель подал апелляционную жалобу через систему электронного документооборота, которая была возвращена 16.03.2026 на том основании, что жалоба не подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Арбитражный суд Магаданской области отказал в удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов в размере 15 000 руб., поданного в связи с обжалованием предыдущего определения.
Апелляционный суд оставил это определение без изменения, но возвратил апелляционную жалобу предпринимателя от 16.03.2026, указав, что она не подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, в нарушение части 1 статьи 260 АПК РФ.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель кассации — индивидуальный предприниматель Сердюков А.И. — указал, что апелляционная жалоба была подписана одной усиленной квалифицированной электронной подписью, и система «Мой Арбитр» не допустила бы загрузку документов без действительной подписи.
Оппонент — администрация Ольского муниципального округа — письменный отзыв на кассационную жалобу не представила в установленный срок.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционная жалоба была подписана действительной усиленной квалифицированной электронной подписью, подтверждённой сертификатом ФНС, действующим до 05.11.2026. Согласно Приказу № 252, при наличии такой подписи дополнительное изображение графической подписи не требуется.
Нижестоящий суд неправомерно применил пункт 1.1 части 1 статьи 264 АПК РФ, поскольку основания для возврата жалобы отсутствовали. Нарушение является существенным и препятствует реализации права на обжалование.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда от 16.03.2026 и направил дело на новое рассмотрение в Шестой арбитражный апелляционный суд для решения вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
Постановление АС Дальневосточного округа от 08.04.2026 по делу А37-156/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Сердюков А.И. обратился с требованием о взыскании судебных расходов в размере 15 000 руб., понесённых при обжаловании определения от 18.07.2025, которое частично удовлетворило его заявление о процессуальном правопреемстве и взыскании расходов по делу ООО «Джой» к администрации Ольского муниципального округа.
Заявление было подано в порядке упрощённого производства и рассмотрено без вызова сторон. Определением от 02.03.2026 в удовлетворении требований отказано.
Предприниматель подал апелляционную жалобу через систему электронного документооборота, которая была возвращена 16.03.2026 на том основании, что жалоба не подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Арбитражный суд Магаданской области отказал в удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов в размере 15 000 руб., поданного в связи с обжалованием предыдущего определения.
Апелляционный суд оставил это определение без изменения, но возвратил апелляционную жалобу предпринимателя от 16.03.2026, указав, что она не подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, в нарушение части 1 статьи 260 АПК РФ.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель кассации — индивидуальный предприниматель Сердюков А.И. — указал, что апелляционная жалоба была подписана одной усиленной квалифицированной электронной подписью, и система «Мой Арбитр» не допустила бы загрузку документов без действительной подписи.
Оппонент — администрация Ольского муниципального округа — письменный отзыв на кассационную жалобу не представила в установленный срок.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционная жалоба была подписана действительной усиленной квалифицированной электронной подписью, подтверждённой сертификатом ФНС, действующим до 05.11.2026. Согласно Приказу № 252, при наличии такой подписи дополнительное изображение графической подписи не требуется.
Нижестоящий суд неправомерно применил пункт 1.1 части 1 статьи 264 АПК РФ, поскольку основания для возврата жалобы отсутствовали. Нарушение является существенным и препятствует реализации права на обжалование.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда от 16.03.2026 и направил дело на новое рассмотрение в Шестой арбитражный апелляционный суд для решения вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
ОТСУТСТВИЕ В СЕРТИФИКАТЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КОНЕЧНОМ РОССИЙСКОМ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ НЕ ЛИШАЕТ ИМПОРТЕРА ПРАВА НА ТАРИФНУЮ ПРЕФЕРЕНЦИЮ, ЕСЛИ ПОДЛИННОСТЬ СЕРТИФИКАТА, ИДЕНТИЧНОСТЬ ТОВАРА И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПОСТАВКИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ИНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.04.2026 по делу А45-7790/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Мастер» обратилось к Сибирскому таможенному управлению и Центральной акцизной таможне с требованием о солидарном взыскании излишне уплаченных таможенных платежей в размере 8 553 818,84 руб.
Товар — телескопические погрузчики марки DIECI, произведённые в Италии, — был приобретён по внешнеторговому контракту у компании из ОАЭ, которая ранее закупила его у итальянского производителя. При ввозе в РФ декларант представил сертификаты происхождения, выданные в Италии, но с указанием грузополучателя — компании из ОАЭ, а не российского декларанта.
Таможня сочла страну происхождения неподтверждённой из-за отсутствия в сертификатах данных о конечном российском получателе и страны назначения, потребовала доначислить пошлину по ставке 30% вместо 5%, что и было исполнено. Общество посчитало это незаконным.
Спор возник по вопросу: достаточны ли сертификаты происхождения, выданные в стране производства, если они не содержат сведений о конечном российском грузополучателе.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска. Суд посчитал, что сертификаты оформлены с нарушением требований — в них отсутствуют данные о стране назначения (РФ) и адресе грузополучателя (ООО «Агро-Мастер»), что дискредитирует подтверждение происхождения товара из Италии.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о ненадлежащем оформлении сертификатов, указав, что несоответствие грузополучателя в сертификате и декларации является основанием для отказа в применении льготной ставки пошлины.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: сертификаты происхождения выданы уполномоченным органом Италии, подлинность не оспаривается; маршрут поставки и идентичность товара документально подтверждены; требования к указанию российского грузополучателя или страны назначения в сертификате отсутствуют в правилах ЕАЭС.
Оппонент: сертификаты не соответствуют формальным требованиям — в них не указаны страна назначения (РФ) и адрес конечного получателя; следовательно, страна происхождения не подтверждена, и применение повышенной ставки пошлины обосновано.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что ТК ЕАЭС и Правила № 49 содержат исчерпывающий перечень случаев, когда происхождение товара считается неподтверждённым. Отсутствие в сертификате сведений о стране назначения или конечном российском грузополучателе в этот перечень не входит.
Указание грузополучателя — компании из ОАЭ — не делает сертификат недействительным, особенно если подлинность документа и происхождение товара не оспариваются. Формальный подход нижестоящих судов противоречит правовой позиции Конституционного Суда РФ (постановление № 34-П от 16.10.2025), допускающей изменение грузополучателя в ходе хозяйственного оборота.
Нижестоящие суды не исследовали доказательства, подтверждающие цепочку поставок, идентификацию товара и законность сделок, ограничившись формальной проверкой сертификатов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.04.2026 по делу А45-7790/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Мастер» обратилось к Сибирскому таможенному управлению и Центральной акцизной таможне с требованием о солидарном взыскании излишне уплаченных таможенных платежей в размере 8 553 818,84 руб.
Товар — телескопические погрузчики марки DIECI, произведённые в Италии, — был приобретён по внешнеторговому контракту у компании из ОАЭ, которая ранее закупила его у итальянского производителя. При ввозе в РФ декларант представил сертификаты происхождения, выданные в Италии, но с указанием грузополучателя — компании из ОАЭ, а не российского декларанта.
Таможня сочла страну происхождения неподтверждённой из-за отсутствия в сертификатах данных о конечном российском получателе и страны назначения, потребовала доначислить пошлину по ставке 30% вместо 5%, что и было исполнено. Общество посчитало это незаконным.
Спор возник по вопросу: достаточны ли сертификаты происхождения, выданные в стране производства, если они не содержат сведений о конечном российском грузополучателе.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска. Суд посчитал, что сертификаты оформлены с нарушением требований — в них отсутствуют данные о стране назначения (РФ) и адресе грузополучателя (ООО «Агро-Мастер»), что дискредитирует подтверждение происхождения товара из Италии.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о ненадлежащем оформлении сертификатов, указав, что несоответствие грузополучателя в сертификате и декларации является основанием для отказа в применении льготной ставки пошлины.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: сертификаты происхождения выданы уполномоченным органом Италии, подлинность не оспаривается; маршрут поставки и идентичность товара документально подтверждены; требования к указанию российского грузополучателя или страны назначения в сертификате отсутствуют в правилах ЕАЭС.
Оппонент: сертификаты не соответствуют формальным требованиям — в них не указаны страна назначения (РФ) и адрес конечного получателя; следовательно, страна происхождения не подтверждена, и применение повышенной ставки пошлины обосновано.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что ТК ЕАЭС и Правила № 49 содержат исчерпывающий перечень случаев, когда происхождение товара считается неподтверждённым. Отсутствие в сертификате сведений о стране назначения или конечном российском грузополучателе в этот перечень не входит.
Указание грузополучателя — компании из ОАЭ — не делает сертификат недействительным, особенно если подлинность документа и происхождение товара не оспариваются. Формальный подход нижестоящих судов противоречит правовой позиции Конституционного Суда РФ (постановление № 34-П от 16.10.2025), допускающей изменение грузополучателя в ходе хозяйственного оборота.
Нижестоящие суды не исследовали доказательства, подтверждающие цепочку поставок, идентификацию товара и законность сделок, ограничившись формальной проверкой сертификатов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
СДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА АРЕНДЫ ПОДТВЕРЖДАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО ДОГОВОРА БЕЗ ТОРГОВ НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А61-7008/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Республиканское государственное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз "Бесланский"» в лице конкурсного управляющего обратилось к министерству государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания с требованием признать незаконными отказы в продлении аренды трёх земельных участков сельскохозяйственного назначения без торгов и обязать подготовить проекты новых договоров аренды.
Требования основаны на действующих договорах аренды от 29.11.2016, срок которых истекал 29.11.2023. Конкурсный управляющий направил уведомление о продлении аренды 28.08.2023 и заявление о заключении новых договоров — 30.07.2024.
Министерство отказало, сославшись на то, что заявления поступили после окончания срока действия договоров. Предприятие оспорило отказы, ссылаясь на преимущественное право на продление аренды по подпункту 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания отказал в удовлетворении требований. Суд указал, что заявления о продлении аренды были зарегистрированы министерством 05.08.2024 и 07.08.2024 — после истечения срока действия договоров (29.11.2023), следовательно, условие подачи заявления до окончания срока аренды не соблюдено.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о пропуске срока и отметил, что положения Гражданского кодекса о возобновлении договора аренды на неопределённый срок не применяются, поскольку правоотношения регулируются специальными нормами Земельного кодекса.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: конкурсный управляющий утверждал, что уведомление от 28.08.2023 было направлено до истечения срока аренды, о чём свидетельствует копия почтового конверта. Внутренняя регистрация письма в министерстве не может служить доказательством даты получения. Суды необоснованно проигнорировали представленные доказательства.
Оппонент: министерство заявило, что уведомление от 28.08.2023 зарегистрировано только 07.08.2024, а заявление — 05.08.2024, то есть после 29.11.2023. Копия конверта не является надлежащим доказательством направления. Также договоры заключены после 01.03.2015, поэтому пункт 2 статьи 621 ГК РФ не применим.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды необоснованно отдали приоритет выпискам из журнала регистрации входящей корреспонденции, игнорируя копию конверта с почтовой отметкой. При этом заявление от 30.07.2024 зарегистрировано ранее, чем уведомление от 28.08.2023, что вызывает сомнение в объективности учёта дат.
Нарушена оценка доказательств: суды не проверили, соответствует ли уведомление требованиям статьи 39.17 ЗК РФ, и не исследовали фактическое использование участков по целевому назначению. Применение Земельного кодекса не исключает учёт правил исчисления сроков по статье 194 ГК РФ.
Дело требует всестороннего исследования всех доказательств и проверки соответствия арендатора условиям подпункта 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А61-7008/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Республиканское государственное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз "Бесланский"» в лице конкурсного управляющего обратилось к министерству государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания с требованием признать незаконными отказы в продлении аренды трёх земельных участков сельскохозяйственного назначения без торгов и обязать подготовить проекты новых договоров аренды.
Требования основаны на действующих договорах аренды от 29.11.2016, срок которых истекал 29.11.2023. Конкурсный управляющий направил уведомление о продлении аренды 28.08.2023 и заявление о заключении новых договоров — 30.07.2024.
Министерство отказало, сославшись на то, что заявления поступили после окончания срока действия договоров. Предприятие оспорило отказы, ссылаясь на преимущественное право на продление аренды по подпункту 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания отказал в удовлетворении требований. Суд указал, что заявления о продлении аренды были зарегистрированы министерством 05.08.2024 и 07.08.2024 — после истечения срока действия договоров (29.11.2023), следовательно, условие подачи заявления до окончания срока аренды не соблюдено.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о пропуске срока и отметил, что положения Гражданского кодекса о возобновлении договора аренды на неопределённый срок не применяются, поскольку правоотношения регулируются специальными нормами Земельного кодекса.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: конкурсный управляющий утверждал, что уведомление от 28.08.2023 было направлено до истечения срока аренды, о чём свидетельствует копия почтового конверта. Внутренняя регистрация письма в министерстве не может служить доказательством даты получения. Суды необоснованно проигнорировали представленные доказательства.
Оппонент: министерство заявило, что уведомление от 28.08.2023 зарегистрировано только 07.08.2024, а заявление — 05.08.2024, то есть после 29.11.2023. Копия конверта не является надлежащим доказательством направления. Также договоры заключены после 01.03.2015, поэтому пункт 2 статьи 621 ГК РФ не применим.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды необоснованно отдали приоритет выпискам из журнала регистрации входящей корреспонденции, игнорируя копию конверта с почтовой отметкой. При этом заявление от 30.07.2024 зарегистрировано ранее, чем уведомление от 28.08.2023, что вызывает сомнение в объективности учёта дат.
Нарушена оценка доказательств: суды не проверили, соответствует ли уведомление требованиям статьи 39.17 ЗК РФ, и не исследовали фактическое использование участков по целевому назначению. Применение Земельного кодекса не исключает учёт правил исчисления сроков по статье 194 ГК РФ.
Дело требует всестороннего исследования всех доказательств и проверки соответствия арендатора условиям подпункта 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
НАЛИЧИЕ ОБОСНОВАННЫХ СОМНЕНИЙ В РЕАЛЬНОСТИ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ЗАКОННОСТИ ЦЕЛЕЙ СУДЕБНОГО СПОРА ОБЯЗЫВАЕТ СУДЫ ИССЛЕДОВАТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СДЕЛКИ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛИТЬ БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А53-48603/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Корум рус» обратилось к АО «Донской антрацит» с иском о взыскании 10 033 348 рублей 25 копеек задолженности по договору подряда от 19.01.2022 № 1/2022 на ремонт оборудования, а также 4 778 276 рублей 52 копейки неустойки.
Стороны заключили спецификации: на ремонт 4 гидродомкратов (сумма 214 298 руб.), 1 единицы оборудования (95 505 руб.) и 122 стоек (13 890 777 руб.). Заказчик перечислил предоплату в размере 4 167 233 рублей 25 копеек.
Общество заявило, что работы выполнены в полном объеме, акты выполненных работ направлены заказчику, претензий по качеству не поступало. Ответчик мотивировал отказ от оплаты тем, что истец нарушил гарантии о независимости от лиц, подпадающих под санкции, и что работы якобы не подтверждены достоверно.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал, что работы выполнены, включая те, по которым акты подписаны односторонне, поскольку ответчик не представил мотивированных возражений. Также подтверждена передача оборудования и факт испытаний с участием представителей обеих сторон. Неустойка признана обоснованной.
Апелляционный суд оставил решение без изменений. Он поддержал выводы о надлежащем оформлении выполненных работ, указал на отсутствие контррасчета и ходатайства о снижении неустойки, а также отметил, что ссылки на нарушение заверений не освобождают от оплаты уже выполненных работ.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Донской антрацит»): договор должен быть прекращён из-за нарушения обществом заверений о независимости от лиц, подпадающих под санкции. Акты выполненных работ не подписаны, их направление не доказано. Суды не проверили соответствие сделки требованиям Закона № 115-ФЗ.
Оппонент (прокуратура Ростовской области): удовлетворение иска может привести к нарушению Закона № 115-ФЗ, поскольку ООО «Корум рус» связано с Ринатом Ахметовым, признанным экстремистом. Сделка вызывает сомнения в целях легализации средств.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды не учли доводы о возможном нарушении Закона № 115-ФЗ и не исследовали обстоятельства, связанные с недобросовестностью участников. Суды не распределили бремя доказывания по вопросам, касающимся реальности выполнения работ и соответствия обязательств законодательству о противодействии легализации доходов. В соответствии с Обзором ВС от 08.07.2020, при наличии сомнений в целях обращения в суд суд обязан запросить разъяснения и доказательства. Выводы были сделаны преждевременно, без всестороннего анализа.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление, направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А53-48603/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Корум рус» обратилось к АО «Донской антрацит» с иском о взыскании 10 033 348 рублей 25 копеек задолженности по договору подряда от 19.01.2022 № 1/2022 на ремонт оборудования, а также 4 778 276 рублей 52 копейки неустойки.
Стороны заключили спецификации: на ремонт 4 гидродомкратов (сумма 214 298 руб.), 1 единицы оборудования (95 505 руб.) и 122 стоек (13 890 777 руб.). Заказчик перечислил предоплату в размере 4 167 233 рублей 25 копеек.
Общество заявило, что работы выполнены в полном объеме, акты выполненных работ направлены заказчику, претензий по качеству не поступало. Ответчик мотивировал отказ от оплаты тем, что истец нарушил гарантии о независимости от лиц, подпадающих под санкции, и что работы якобы не подтверждены достоверно.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал, что работы выполнены, включая те, по которым акты подписаны односторонне, поскольку ответчик не представил мотивированных возражений. Также подтверждена передача оборудования и факт испытаний с участием представителей обеих сторон. Неустойка признана обоснованной.
Апелляционный суд оставил решение без изменений. Он поддержал выводы о надлежащем оформлении выполненных работ, указал на отсутствие контррасчета и ходатайства о снижении неустойки, а также отметил, что ссылки на нарушение заверений не освобождают от оплаты уже выполненных работ.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Донской антрацит»): договор должен быть прекращён из-за нарушения обществом заверений о независимости от лиц, подпадающих под санкции. Акты выполненных работ не подписаны, их направление не доказано. Суды не проверили соответствие сделки требованиям Закона № 115-ФЗ.
Оппонент (прокуратура Ростовской области): удовлетворение иска может привести к нарушению Закона № 115-ФЗ, поскольку ООО «Корум рус» связано с Ринатом Ахметовым, признанным экстремистом. Сделка вызывает сомнения в целях легализации средств.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды не учли доводы о возможном нарушении Закона № 115-ФЗ и не исследовали обстоятельства, связанные с недобросовестностью участников. Суды не распределили бремя доказывания по вопросам, касающимся реальности выполнения работ и соответствия обязательств законодательству о противодействии легализации доходов. В соответствии с Обзором ВС от 08.07.2020, при наличии сомнений в целях обращения в суд суд обязан запросить разъяснения и доказательства. Выводы были сделаны преждевременно, без всестороннего анализа.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление, направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
БЛОКИРОВКА ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ДОСТУПА К АРЕНДОВАННОМУ УЧАСТКУ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОРАЗМЕРНОГО УМЕНЬШЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ВИНЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ, НО НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ НЕЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА АРЕНДАТОРОМ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.04.2026 по делу А33-30877/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района обратился к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Василюку В.В. с иском о взыскании задолженности по арендной плате за земельный участок площадью 108 078 кв. м, предоставленный для производственной деятельности по договору от 11.02.2019 № 01-10 на срок до 31.01.2029. Требуется взыскать 173 878 рублей 22 копейки задолженности за период с третьего квартала 2022 года по третий квартал 2023 года и пени в сумме 163 470 рублей за период со второго квартала 2020 года.
Ответчик возражал, указывая на отсутствие доступа к участку из-за блокировки подъездных путей собственниками смежных земельных участков. Также он настаивал, что арендная плата должна начисляться только за площадь, занятую объектами недвижимости, и лишь с момента его назначения главой КФХ в марте 2023 года.
Спор прошёл первую инстанцию и апелляцию, после чего дело направлено в кассацию.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с главы КФХ задолженность по арендной плате в размере 173 878 рублей 22 копейки и пени в сумме 153 536 рублей 02 копейки. Суд учел, что препятствия в доступе не связаны с действиями арендодателя, а обеспечение сервитута — обязанность арендатора. Также отклонил довод о начислении платы только за застроенную площадь.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска полностью. Он пришел к выводу, что арендодатель не обеспечил возможность пользования участком, поскольку на момент заключения договора доступ был ограничен, и это является существенным нарушением условий аренды.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (комитет): апелляционный суд неправильно применил нормы материального права, поскольку ограничение доступа возникло уже после заключения договора и не связано с арендодателем. Арендатор, участвовавший в аукционе, принял условия участка как есть. Кроме того, комитет указал на процессуальную ошибку — переоценку фактов без перехода к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.
Оппонент (глава КФХ): доступ к участку невозможен из-за действий третьих лиц, которые перекрыли исторически сложившиеся пути. Администрация не оказала содействие в решении вопроса. Арендная плата не может взиматься в полном объеме, если участок фактически не используется по назначению.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что и первая инстанция, и апелляция допустили ошибки в применении норм материального права. Первая инстанция неверно трактовала обязанности арендатора, игнорируя, что существенное ухудшение условий пользования участком даёт право на уменьшение арендной платы по пункту 4 статьи 614 ГК РФ, независимо от вины арендодателя. Апелляционный суд, напротив, полностью освободил арендатора от платы, не учитывая факт размещения на участке объектов недвижимости, свидетельствующих о его частичном использовании. Это противоречит принципу платности землепользования по статье 1 Земельного кодекса РФ. Также не исследовано, как были образованы смежные участки и участвовала ли администрация в этом.
Суд указал, что при новом рассмотрении необходимо проверить степень фактического использования участка, наличие сервитута, добросовестность сторон при формировании смежных участков и обоснованность требования о соразмерном уменьшении арендной платы.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.04.2026 по делу А33-30877/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района обратился к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Василюку В.В. с иском о взыскании задолженности по арендной плате за земельный участок площадью 108 078 кв. м, предоставленный для производственной деятельности по договору от 11.02.2019 № 01-10 на срок до 31.01.2029. Требуется взыскать 173 878 рублей 22 копейки задолженности за период с третьего квартала 2022 года по третий квартал 2023 года и пени в сумме 163 470 рублей за период со второго квартала 2020 года.
Ответчик возражал, указывая на отсутствие доступа к участку из-за блокировки подъездных путей собственниками смежных земельных участков. Также он настаивал, что арендная плата должна начисляться только за площадь, занятую объектами недвижимости, и лишь с момента его назначения главой КФХ в марте 2023 года.
Спор прошёл первую инстанцию и апелляцию, после чего дело направлено в кассацию.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с главы КФХ задолженность по арендной плате в размере 173 878 рублей 22 копейки и пени в сумме 153 536 рублей 02 копейки. Суд учел, что препятствия в доступе не связаны с действиями арендодателя, а обеспечение сервитута — обязанность арендатора. Также отклонил довод о начислении платы только за застроенную площадь.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска полностью. Он пришел к выводу, что арендодатель не обеспечил возможность пользования участком, поскольку на момент заключения договора доступ был ограничен, и это является существенным нарушением условий аренды.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (комитет): апелляционный суд неправильно применил нормы материального права, поскольку ограничение доступа возникло уже после заключения договора и не связано с арендодателем. Арендатор, участвовавший в аукционе, принял условия участка как есть. Кроме того, комитет указал на процессуальную ошибку — переоценку фактов без перехода к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.
Оппонент (глава КФХ): доступ к участку невозможен из-за действий третьих лиц, которые перекрыли исторически сложившиеся пути. Администрация не оказала содействие в решении вопроса. Арендная плата не может взиматься в полном объеме, если участок фактически не используется по назначению.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что и первая инстанция, и апелляция допустили ошибки в применении норм материального права. Первая инстанция неверно трактовала обязанности арендатора, игнорируя, что существенное ухудшение условий пользования участком даёт право на уменьшение арендной платы по пункту 4 статьи 614 ГК РФ, независимо от вины арендодателя. Апелляционный суд, напротив, полностью освободил арендатора от платы, не учитывая факт размещения на участке объектов недвижимости, свидетельствующих о его частичном использовании. Это противоречит принципу платности землепользования по статье 1 Земельного кодекса РФ. Также не исследовано, как были образованы смежные участки и участвовала ли администрация в этом.
Суд указал, что при новом рассмотрении необходимо проверить степень фактического использования участка, наличие сервитута, добросовестность сторон при формировании смежных участков и обоснованность требования о соразмерном уменьшении арендной платы.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
ПРИЗНАВАЯ НЕЗАКОННЫМ ОТКАЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОРГАНА В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА, СУД НЕ ВПРАВЕ ОБЯЗАТЬ ЕГО ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ, ПОСКОЛЬКУ ТАКОЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО ПРАВА ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ СТАТЬЕЙ 211 АПК РФ
Постановление АС Московского округа от 07.04.2026 по делу А40-245022/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Черняховский Михаил Максович обратился в арбитражный суд с заявлением к Управлению Роспотребнадзора по городу Москве об оспаривании определения от 29 августа 2025 года, которым было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.
Заявитель приобрел 2 июля 2025 года в магазине «Пятерочка» пищевую продукцию с истекшим сроком годности и без указания срока хранения. По его заявлению территориальный отдел Роспотребнадзора получил материалы проверки из ОМВД, но отказался возбуждать дело, сославшись на недостаточность данных.
Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ немотивированным и обязали Роспотребнадзор провести проверку. Управление Роспотребнадзора обжаловало это решение в кассацию.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление Черняховского М.М., признав определение об отказе в возбуждении дела немотивированным и нарушающим его права. Суд обязал территориальный отдел Роспотребнадзора провести проверку по представленным доказательствам.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о незаконности определения Роспотребнадзора и необходимости проведения проверки.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Управление Роспотребнадзора):
— Отказ в возбуждении дела не требует обязательного проведения проверки, если данные сочтены недостаточными.
— Суды превысили свои полномочия, обязав провести проверку, что не предусмотрено АПК РФ при оспаривании решений об отказе.
— Проведение внеплановой проверки с взаимодействием требует согласования с прокуратурой, которое невозможно без установленных законом оснований.
Оппонент (Черняховский М.М.):
— Представлены достаточные доказательства события правонарушения: чеки, фотоматериалы, протокол осмотра.
— Факт выдачи предостережения ООО «Агроторг» свидетельствует о признании Роспотребнадзором нарушений.
— Определение об отказе не содержит мотивировки, что противоречит КоАП РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции согласился с тем, что определение Роспотребнадзора было немотивированным и нарушило права заявителя. Однако нижестоящие суды ошиблись в выборе способа восстановления нарушенного права.
Обязание провести проверку не предусмотрено статьей 211 АПК РФ при оспаривании решений об отказе в возбуждении дела. Такое решение выходит за пределы компетенции суда и нарушает нормы материального права.
Суд также отметил, что внеплановая проверка с взаимодействием возможна только при наличии оснований по статье 57 Закона № 248-ФЗ и с согласованием в прокуратуре, что не может быть принуждено судебным актом.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов в части обязанности Роспотребнадзора провести проверку и принял новый судебный акт, оставив остальную часть без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 07.04.2026 по делу А40-245022/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Черняховский Михаил Максович обратился в арбитражный суд с заявлением к Управлению Роспотребнадзора по городу Москве об оспаривании определения от 29 августа 2025 года, которым было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.
Заявитель приобрел 2 июля 2025 года в магазине «Пятерочка» пищевую продукцию с истекшим сроком годности и без указания срока хранения. По его заявлению территориальный отдел Роспотребнадзора получил материалы проверки из ОМВД, но отказался возбуждать дело, сославшись на недостаточность данных.
Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ немотивированным и обязали Роспотребнадзор провести проверку. Управление Роспотребнадзора обжаловало это решение в кассацию.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление Черняховского М.М., признав определение об отказе в возбуждении дела немотивированным и нарушающим его права. Суд обязал территориальный отдел Роспотребнадзора провести проверку по представленным доказательствам.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о незаконности определения Роспотребнадзора и необходимости проведения проверки.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Управление Роспотребнадзора):
— Отказ в возбуждении дела не требует обязательного проведения проверки, если данные сочтены недостаточными.
— Суды превысили свои полномочия, обязав провести проверку, что не предусмотрено АПК РФ при оспаривании решений об отказе.
— Проведение внеплановой проверки с взаимодействием требует согласования с прокуратурой, которое невозможно без установленных законом оснований.
Оппонент (Черняховский М.М.):
— Представлены достаточные доказательства события правонарушения: чеки, фотоматериалы, протокол осмотра.
— Факт выдачи предостережения ООО «Агроторг» свидетельствует о признании Роспотребнадзором нарушений.
— Определение об отказе не содержит мотивировки, что противоречит КоАП РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции согласился с тем, что определение Роспотребнадзора было немотивированным и нарушило права заявителя. Однако нижестоящие суды ошиблись в выборе способа восстановления нарушенного права.
Обязание провести проверку не предусмотрено статьей 211 АПК РФ при оспаривании решений об отказе в возбуждении дела. Такое решение выходит за пределы компетенции суда и нарушает нормы материального права.
Суд также отметил, что внеплановая проверка с взаимодействием возможна только при наличии оснований по статье 57 Закона № 248-ФЗ и с согласованием в прокуратуре, что не может быть принуждено судебным актом.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов в части обязанности Роспотребнадзора провести проверку и принял новый судебный акт, оставив остальную часть без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа