ТРЕТЬЯ ИНСТАНЦИЯ
705 subscribers
16 photos
4.55K links
Поворотные решения кассаций — как зеркало арбитражной практики.

Другие каналы:
@third_inst_bankruptcy - банкротство
@third_inst_corp - корп.споры
@IP_court - IP
@third_inst_nalog - налоги

❗️Текст формируется ИИ

Связь - @ai_courts_bot
Download Telegram
УТВЕРЖДЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ, КОТОРОЕ В ОБХОД ЗАКОНА № 44-ФЗ УВЕЛИЧИВАЕТ ЦЕНУ ГОСКОНТРАКТА, НЕДОПУСТИМО, ЕСЛИ СУД НЕ ПРОВЕРИЛ ЕГО НА СООТВЕТСТВИЕ БЮДЖЕТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И НЕ ПРИВЛЕК К УЧАСТИЮ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Постановление АС Поволжского округа от 06.04.2026 по делу А72-12341/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Монтажное строительное управление – 7» обратилось к ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» с иском о взыскании 57 969 662 руб. 62 коп., включая основной долг 56 743 992 руб. 38 коп. и пени. Требования основаны на государственном контракте № 4-21 от 04.03.2021 на реконструкцию здания Ульяновского театра юного зрителя, цена которого составляла 499 997 028,95 руб.

На стадии судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение, по которому ответчик признал долг в размере 56 743 992 руб. 38 коп. и обязался перечислить его до 1 июня 2026 года, а истец отказался от требований о взыскании пеней. Суд первой инстанции утвердил соглашение и прекратил производство по делу.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Ульяновской области утвердил мировое соглашение между сторонами и прекратил производство по делу. Суд пришел к выводу, что соглашение соответствует закону и не нарушает прав третьих лиц.

Апелляционный суд: апелляционная инстанция не рассматривала дело, поскольку определение об утверждении мирового соглашения не подлежит апелляционному обжалованию.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (Прокуратура Ульяновской области): суд нарушил нормы материального и процессуального права, утвердив мировое соглашение, противоречащее Закону № 44-ФЗ. Изменение цены контракта более чем на 10% без соблюдения бюджетных процедур недопустимо. Также не были привлечены лица, чьи права затрагиваются — Министерство финансов и Министерство ЖКХ Ульяновской области.

Оппонент (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области): мировое соглашение непосредственно затрагивает его обязанности как главного распорядителя бюджетных средств. Соглашение повлекло необходимость выделения дополнительных средств сверх утвержденной цены контракта без надлежащего согласования.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что мировое соглашение фактически изменило цену контракта на сумму 56 743 992,38 руб., что превышает допустимые 10% и нарушает императивные нормы статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Суд первой инстанции не проверил соответствие соглашения бюджетному и контрактному законодательству. Также не было привлечено Министерство ЖКХ и Министерство финансов, чьи права и обязанности напрямую затронуты решением. Такие сделки, нарушающие публичные интересы, ничтожны.

📌 Итог

Суд кассации отменил определение первой инстанции об утверждении мирового соглашения и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Поволжского_округа
СУЩЕСТВЕННОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЦЕНЫ ВЫКУПА АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ И СЛУЖИТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ АРЕНДАТОРУ УБЫТКОВ В ВИДЕ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Постановление АС Московского округа от 06.04.2026 по делу А40-57984/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Департамент городского имущества Москвы обратился к ООО «Алигранд» с иском о взыскании задолженности по арендной плате за период с 01.07.2021 по 18.09.2022 в размере 4 052 516,58 руб., пени — 75 200,29 руб., а также процентов за пользование чужими средствами по ст. 395 ГК РФ.

ООО «Алигранд» предъявило встречный иск о взыскании убытков в сумме 14 193 174 руб. — арендных платежей, уплаченных за период с 14.10.2021 по 18.09.2022, мотивируя тем, что обязанность платить арендную плату должна была прекратиться при своевременном заключении договора купли-продажи арендуемого имущества по рыночной цене в порядке Закона № 159-ФЗ.

Спор возник из договора аренды от 18.07.2019 № 00-1007/19, по которому ООО «Алигранд» использовало нежилое помещение в Москве.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила первоначальный иск Департамента полностью: взыскала задолженность, пеню и проценты. В удовлетворении встречного иска отказано на том основании, что не доказаны виновные действия Департамента, разногласия по цене продажи не свидетельствуют о нарушении, а цена, предложенная Департаментом, не признана заведомо необоснованной.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции: не установлено противоправного поведения Департамента, ООО «Алигранд» не доказало причинно-следственную связь между убытками и действиями истца.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «Алигранд»): Департамент нарушил обязанность по ст. 9 Закона № 159-ФЗ, предложив проект договора купли-продажи по цене 147 270 000 руб., существенно превышающей рыночную; это вынудило общество продолжать арендные отношения и оплачивать аренду; такие расходы являются убытками, подлежащими возмещению.

Оппонент (Департамент): обязательства по арендной плате действовали до заключения договора купли-продажи; разногласия по цене не образуют противоправного поведения; общество не доказало вины Департамента; требования о возмещении убытков не обоснованы.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права. Не учтено, что цена в проекте договора купли-продажи (147 270 000 руб.) превышала установленную судом рыночную стоимость (88 602 087 руб.) на 66,21%, что указывает на заведомо невыгодные условия, недоступные для разумного участника оборота. Согласно правовой позиции Верховного Суда, такое расхождение может свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны уполномоченного органа. Обстоятельства, установленные вступившим в силу решением по делу № А40-197735/21, должны были быть признаны без дополнительного доказывания. Суды не исследовали, соответствовала ли оценка Департамента требованиям Закона № 135-ФЗ, и не оценили, было ли поведение Департамента злоупотреблением правом по ст. 10 ГК РФ.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
УПЛАЧЕННАЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА НЕУСТОЙКА ПОДЛЕЖИТ ЗАЧЕТУ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СДЕЛКИ, ЕСЛИ СТОРОНЫ НЕ СОГЛАСОВАЛИ ЕЕ ШТРАФНОЙ ХАРАКТЕР

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 06.04.2026 по делу А32-61031/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега"» обратилось к ООО «Зеленый треугольник» с иском о взыскании 371 500 рублей убытков по договору поставки от 02.04.2024 № 2024.55272 на модульную спасательную станцию.

Поставщик нарушил срок поставки — товар должен был быть передан не позднее 20.05.2024, но поставка не состоялась. Истец расторг договор 17.06.2024 и заключил замещающую сделку 09.07.2024 с ИП Асановым Д.А. по цене 784 000 рублей, тогда как цена первоначального договора составляла 495 000 рублей.

Истец потребовал возмещения разницы в ценах как упущенной выгоды. Спор прошел через первую инстанцию и апелляцию, где требования были удовлетворены полностью.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск в полном объеме — взыскала с ответчика 371 500 рублей убытков. Суд исходил из того, что ненадлежащее исполнение обязательства повлекло необходимость заключения замещающей сделки, а действия истца были разумными и добросовестными.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о наличии причинно-следственной связи между неисполнением договора и убытками, учел, что истец соблюдал процедуры, установленные Законом № 223-ФЗ, и поэтому задержка в 90 дней до заключения новой сделки признана обоснованной.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «Зеленый треугольник»):
Считает, что суды ошиблись, применив зачетную неустойку как дополнение к убыткам. Указывает, что штраф и пени в размере 28 710 рублей уже уплачены, а договор не предусматривает взыскание убытков сверх неустойки. Также настаивает, что истец действовал недобросовестно, допустив чрезмерную задержку в заключении замещающей сделки.

Оппонент (НАО «Омега»):
Утверждает, что доводы жалобы не опровергают установленных фактов. Подчеркивает, что замещающая сделка была заключена с учетом законодательных требований, а разница в ценах прямо подпадает под понятие убытков по статье 393.1 ГК РФ. Добросовестность и разумность действий истца предполагаются.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. По смыслу пункта 1 статьи 394 ГК РФ, если договор не предусматривает штрафную неустойку, убытки возмещаются только в части, не покрытой неустойкой. В данном случае ответчик уплатил 28 710 рублей в виде пеней и штрафа, а договор не содержит условия о взыскании убытков сверх неустойки. Следовательно, взыскание этой суммы повторно как убытков противоречит закону.

Кассационный суд указал, что фактические обстоятельства позволяют принять новый судебный акт без направления дела на новое рассмотрение.

📌 Итог

Отменить решения нижестоящих судов в части взыскания 28 710 рублей убытков, отказать в этой части в иске и взыскать с ответчика в пользу истца 342 790 рублей убытков и 15 570 рублей 59 копеек расходов по госпошлине.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа
УДЕРЖАНИЕ ПОСТАВЩИКОМ АВАНСА ПО НЕРАСТОРГНУТОМУ ДОГОВОРУ НЕ ОБРАЗУЕТ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ И НЕ ВЛЕЧЕТ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРАВОМ НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ИЗ-ЗА НЕИСПОЛНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ВСТРЕЧНОЙ ОБЯЗАННОСТИ

Постановление АС Московского округа от 06.04.2026 по делу А40-157752/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Ленстрой № 1» в лице конкурсного управляющего обратилось к АО «Щербинский лифтостроительный завод» с иском о взыскании процентов за пользование чужими средствами в размере 7 351 787 руб. 19 коп. по ст. 395 ГК РФ. Сумма начислена на авансовые платежи в размере 31 024 020,72 руб., перечисленные 10.02.2022 по четырём договорам поставки лифтового оборудования. Поставщик не отгрузил оборудование, так как покупатель не предоставил технические чертежи. Впоследствии должник был признан банкротом, а 02.04.2024 ответчик вернул авансы после требования конкурсного управляющего.

Спор возник из того, должен ли поставщик платить проценты за период удержания аванса до его возврата, несмотря на наличие договорных отношений и последующее согласование порядка возврата.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала с АО «ЩЛЗ» проценты в размере 4 493 327 руб. 42 коп. за период с 09.12.2022 по 02.04.2024. Суд исходил из того, что поставщик обязан был расторгнуть договоры после 30 дней без ответа на запрос о чертежах (до 08.12.2022), но не сделал этого, продолжая удерживать средства.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о начале начисления процентов с 09.12.2022, указав, что поставщик, действуя недобросовестно, не воспользовался правом расторжения договора, хотя имел на это основания, и тем самым неправомерно удерживал деньги.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (АО «Щербинский лифтостроительный завод»):
Аванс был получен по действующим договорам, следовательно, не является неосновательным обогащением. Право на расторжение по п. 10.3 договора — не обязанность. Ответчик вернул деньги в срок, согласованный с конкурсным управляющим, что исключает начисление процентов.

Оппонент (ООО «Ленстрой № 1»):
Ответчик не предпринял мер к расторжению договоров, несмотря на возможность, и продолжал удерживать средства, что образует неосновательное обогащение. Проценты подлежат начислению с момента, когда стало очевидно, что обязательства исполняться не будут.

🧭 Позиция кассации

Суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили ст. 1102 ГК РФ, квалифицировав аванс по действующему договору как неосновательное обогащение. Условия п. 10.3 договора предусматривают право, а не обязанность расторгать договор, поэтому бездействие ответчика не является злоупотреблением правом.

Кроме того, между сторонами сложился договор о порядке возврата средств: конкурсный управляющий установил срок возврата до 02.04.2024, ответчик исполнил его. По смыслу ст. 307 и 421 ГК РФ, такое поведение свидетельствует о прекращении спора в полном объеме, включая отказ от претензий по процентам.

Учитывая вступившее в силу определение по делу о банкротстве, где сделка признана неделимой и добросовестной, повторное доказывание обстоятельств не требуется (ст. 69 АПК РФ).

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и полностью отказал в удовлетворении иска, обязав истца возместить ответчику судебные расходы по уплате госпошлины за апелляционную и кассационную жалобы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО АРЕНДАТОРА ПО ВОЗВРАТУ ИМУЩЕСТВА ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВВИДУ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ, ЕСЛИ ЕГО УТРАТА ВЫЗВАНА ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ЗА КОТОРЫЕ НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ ОТВЕЧАЕТ, А РИСК ТАКОЙ УТРАТЫ В СИЛУ ЗАКОНА НЕСЕТ АРЕНДОДАТЕЛЬ КАК СОБСТВЕННИК, ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ ВЗЫСКАНИЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА С АРЕНДАТОРА

Постановление АС Московского округа от 06.04.2026 по делу А40-66657/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Акционерное общество «Интер Карго Компани» обратилось к акционерному обществу «РЖД Логистика» с иском о взыскании 42 142 000 руб. — стоимости вагонов, не возвращённых из аренды после окончания срока договора.

Стороны заключили договор аренды вагонов от 24.05.2021 № 77-505/21, по которому 11 вагонов были переданы арендатору до 31.05.2022. После этой даты вагоны не вернули, так как они находились на территории Украины с начала 2022 года, а с 24.02.2022 контроль над ними утрачен из-за начала специальной военной операции.

Истец ссылался на обязанность ответчика вернуть вагоны в течение 30 дней после окончания договора и представил отчёт оценщика об их рыночной стоимости на 06.11.2024.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с АО «РЖД Логистика» 42 142 000 руб. Суд исходил из факта невозврата вагонов и применил нормы о гражданской ответственности за нарушение обязательств.

Апелляционный суд изменил решение: взыскал 21 071 000 руб., снизив сумму на 50%. Он учёл, что вагоны оказались на территории Украины, и применил принцип равного предпринимательского риска по статье 404 ГК РФ, распределив риск утраты между сторонами поровну.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (АО «Интер Карго Компани»): риск утраты имущества должен лежать на арендаторе, поскольку он не выполнил обязанность по возврату вагонов; договор не прекратился автоматически, а арендатор продолжал платить арендную плату после 24.02.2022, что свидетельствует о сохранении обязательств.

Оппонент (АО «РЖД Логистика»): утрата вагонов произошла по обстоятельствам, не зависящим от арендатора; контроль утрачен объективно из-за боевых действий; договор аренды прекращён в силу п. 1 ст. 416 ГК РФ; риск утраты при отсутствии вины лежит на арендодателе.

🧭 Позиция кассации

Суд округа установил ошибку в применении материального права: нижестоящие суды неправильно возложили на арендатора риск утраты имущества. По ст. 211 и п. 1 ст. 615 ГК РФ, если утрата не связана с виной арендатора, риск лежит на арендодателе. Условия договора не предусматривают иного распределения риска. Поскольку утрата произошла из-за обстоятельств, не зависящих от сторон, арендные отношения прекращены по п. 1 ст. 416 ГК РФ. Требования о взыскании стоимости необоснованны.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, взыскав с истца в пользу ответчика судебные расходы в размере 80 000 рублей.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ВСТРЕЧНЫЙ ИСК О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА, ПОДЛЕЖИТ ПРИНЯТИЮ, ЕСЛИ ЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОГАШАЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ И ДОСТАТОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 132 АПК РФ

Постановление АС Московского округа от 06.04.2026 по делу А41-47989/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Балтийская логистическая компания» обратилось к ИП Александрову А.К. с иском о взыскании 1 198 773 руб. задолженности по оплате транспортно-экспедиционных услуг и 402 171,28 руб. пени по договору № 993 от 12.09.2024. Договор предусматривал перегон семи транспортных средств. Услуги оказаны, акты приема-передачи подписаны 21.10.2024. Оплата произведена частично — 609 000 руб. и 596 727 руб.

ИП Александров А.К. направил встречный иск о взыскании убытков за ремонт поврежденных при перевозке ТС и неосновательного обогащения, ссылаясь на условия договора.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск ООО «Балтийская логистическая компания» и вернула встречное исковое заявление ИП Александрова А.К. Суд мотивировал это тем, что встречные требования не связаны с первоначальными, не направлены к зачету и не способствуют более быстрому рассмотрению дела.

Апелляционный суд оставил решение и определение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о независимости требований и отсутствии оснований для принятия встречного иска.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ИП Александров А.К.) указал, что встречный иск направлен к зачету первоначального требования, поскольку удовлетворение его исключает или снижает сумму задолженности. Также он отметил, что суды не оценили представленные доказательства, в том числе акты осмотра повреждений.

Оппонент (ООО «Балтийская логистическая компания») не представил возражений на кассационную жалобу, стороны в заседании не участвовали.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили часть 3 статьи 132 АПК РФ, необоснованно отказав в принятии встречного иска. Встречное требование соответствует условию, при котором его удовлетворение исключает или снижает объем первоначального иска. Ссылка на пункт 31 Постановления Пленума ВС № 46 подтверждает: достаточно одного из условий для принятия встречного иска. Суды не исследовали доводы ответчика и доказательства по качеству услуг, что нарушило право на эффективную судебную защиту.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил определение о возврате встречного иска, решение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПОСТАВЩИКА И ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ ОСВОБОЖДАЮТ ЕГО ОТ ОБЯЗАННОСТИ ВЕРНУТЬ ПОЛУЧЕННОЕ ПО СДЕЛКЕ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ В ОБХОД ЗАКОНА № 44-ФЗ ПУТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ДРОБЛЕНИЯ ЗАКУПКИ

Постановление АС Центрального округа от 06.04.2026 по делу А08-7934/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Исполняющий обязанности прокурора Белгородской области обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» и ООО «Русь-Молоко» о признании недействительными двух договоров поставки от 22.12.2023 №800 и №800/1, а также о применении последствий недействительности сделок в виде возврата денежных средств в размере 421 387 руб. 62 коп.

Стороны заключили два договора на поставку молочных продуктов — на сумму 426 712 руб. и 346 840 руб., что в совокупности превышает лимит в 600 000 руб. для закупок у единственного поставщика по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ. Прокуратура указала на искусственное дробление единой закупки, направленной на обеспечение школы продуктами, чтобы избежать проведения конкурентных процедур.

Суд первой инстанции признал договоры ничтожными и обязал поставщика вернуть деньги. Апелляционный суд отменил эту часть решения, отказав в применении реституции.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск: признала договоры от 22.12.2023 №800 и №800/1 ничтожными как искусственно раздробленные для обхода требований Закона №44-ФЗ; применила одностороннюю реституцию — обязала ООО «Русь-Молоко» вернуть МБОУ «Алексеевская СОШ» 421 387 руб. 62 коп.; взыскала госпошлину с ответчиков.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части применения последствий недействительности сделки и отказал в этой части прокурору. Он посчитал, что поставщик добросовестно исполнил обязательства, не влиял на выбор процедуры закупки, а полученные средства не являются необоснованным обогащением.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (прокуратура Белгородской области): договоры оформлены с нарушением публичного порядка, поскольку закупка была искусственно разделена; поставка без соблюдения конкурсных процедур лишает поставщика права на оплату; согласно п. 20 Обзора ВС РФ от 28.06.2017, в таких случаях применяется односторонняя реституция.

Оппонент (ООО «Русь-Молоко»): товары неоднородны и могли быть закуплены отдельно; общество действовало добросовестно, не имело цели извлечь незаконную выгоду; отсутствуют признаки злоупотребления правом, поэтому реституция необоснованна.

Управление образования поддержало позицию апелляции: нарушение со стороны заказчика не должно вредить добросовестному поставщику, сделка остается возмездной.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального права. По смыслу ст. 8 и 16 Закона №44-ФЗ, закупка без соблюдения установленных процедур ограничивает конкуренцию и противоречит публичным интересам. Ссылка на п. 20 и п. 32 Обзоров судебной практики ВС РФ подтверждает: поставка товаров в обход закона не порождает право поставщика на оплату. Полученные средства являются неосновательным обогащением, подлежащим возврату. Добросовестность поставщика не исключает реституцию, если сделка совершена в обход явного запрета (ст. 10 ГК РФ).

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение первой инстанции, обязав ООО «Русь-Молоко» вернуть МБОУ «Алексеевская СОШ» 421 387 руб. 62 коп.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ НИЧТОЖНОСТЬ СДЕЛКИ КАК ПОСЯГАЮЩЕЙ НА ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Постановление АС Центрального округа от 06.04.2026 по делу А86-45/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Заместитель прокурора Запорожской области в интересах Запорожской области в лице Военно-гражданской администрации обратился с иском к Министерству образования и науки Запорожской области и ООО «Капиталстрой» о признании недействительным государственного контракта от 07.08.2023 № РТРК-12 на текущий ремонт кровли Мордвиновской СОШ № 21.

Контракт заключён по процедуре закупки у единственного поставщика, его цена составила 19 088 041,06 руб. Прокуратура установила, что работы фактически относятся к капитальному ремонту, а смета завышена из-за применения неправильного метода расчёта и повышающих коэффициентов.

Также выявлены нарушения: подрядчик не состоял в СРО, заказчик не согласовал заключение контракта с уполномоченным органом, техническое задание и смета формировались подрядчиком в одностороннем порядке.

Спор дошёл до суда первой инстанции, затем — апелляции, после чего стороны подали кассационные жалобы.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признал контракт недействительным как ничтожную сделку, поскольку он нарушил императивные нормы закона, посягнул на публичные интересы и был заключён с нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ и Бюджетного кодекса РФ.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, но исключил из мотивировочной части ссылки на статью 8 ФЗ-44 и статьи 16, 17 ФЗ-135, указав, что эти нормы не могут служить самостоятельными основаниями недействительности контракта, заключённого у единственного поставщика.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «Капиталстрой»): считает, что выводы судов противоречат обстоятельствам дела; контракт соответствует законодательству, поскольку заключён в условиях военного положения по специальным правилам; применение статей 16, 17 ФЗ-135 и статьи 8 ФЗ-44 ошибочно, так как они не регулируют закупки у единственного поставщика.

Оппонент (заместитель прокурора Запорожской области): настаивает, что спорный контракт посягает на публичные интересы, поскольку заключён с грубыми нарушениями, включая необоснованное завышение цены, отсутствие контроля за сметой, выбор подрядчика без конкуренции и нарушение порядка согласования; нормы ФЗ-44 и ФЗ-135 применимы даже при закупках у единственного поставщика.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд ошибся, исключив из мотивировки ссылки на статью 8 ФЗ-44 и статьи 16, 17 ФЗ-135. Эти нормы применимы, поскольку контракт, даже заключённый у единственного поставщика, должен соблюдать принципы конкуренции, открытости и эффективности расходования бюджетных средств.

Нарушения свидетельствуют о недобросовестности сторон и создают коррупционные риски. Контракт является ничтожным по смыслу пункта 2 статьи 168 ГК РФ, поскольку посягает на публичные интересы и нарушает императивные нормы.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части исключения ссылок на статью 8 ФЗ-44 и статьи 16, 17 ФЗ-135, оставив решение первой инстанции и постановление апелляции в остальной части без изменения.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ЗАДЕРЖКУ ПРИЕМА ПОРОЖНИХ ВАГОНОВ НАСТУПАЕТ НЕ С МОМЕНТА СОГЛАСОВАНИЯ ЗАПРОСА-УВЕДОМЛЕНИЯ, А С МОМЕНТА ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ, КОТОРАЯ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПАМЯТКОЙ ПРИЕМОСДАТЧИКА, А НЕ ДАТОЙ В ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ

Постановление АС Московского округа от 06.04.2026 по делу А40-315295/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Транспортные технологии» обратилось к ОАО «Российские железные дороги» с иском о взыскании штрафа за задержку приема порожних вагонов, принадлежащих истцу, к перевозке. Сумма иска составила 1 185 793,16 руб. Истец указал, что направил запросы-уведомления на перевозку в срок, согласно Правилам № 374, и указал дату и время предъявления вагонов в графе 87 транспортных накладных. Запросы были согласованы, но вагоны не приняты в указанный срок. Истец посчитал это сверхнормативным простоем и начислил штраф на основании статей 99 и 100 Устава железнодорожного транспорта.

Ответчик возражал, указав, что вагоны находились на путях необщего пользования у грузополучателей предыдущих отправок и фактически не могли быть переданы для перевозки. Также ответчик подчеркнул, что договор перевозки считается заключенным только с момента фактической передачи вагона, а дата в графе 87 накладной носит справочный характер.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью. Он исходил из того, что ОАО «РЖД» согласовало запросы-уведомления, но не обеспечило прием вагонов в указанные сроки, что является нарушением обязанности по статье 100 Устава. Суд отверг доводы ответчика о том, что вагоны находились у третьих лиц, и посчитал представленные накладные достаточными доказательствами.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что согласование запроса влечет обязанность перевозчика принять вагоны, а наличие оформленных накладных подтверждает готовность к перевозке. Апелляция также отклонила доводы о справочном характере даты в графе 87, ссылаясь на Обзор Верховного Суда.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ОАО «РЖД») указал, что обжалуемые акты основаны на ошибочном понимании момента заключения договора перевозки. Договор — реальная сделка, возникающая с передачи вагона, подтвержденной памяткой приемосдатчика. Дата в графе 87 накладной носит информационный характер. Кроме того, между сторонами нет договора на подачу-уборку, а значит, не установлены сроки уборки, необходимые для применения статьи 100 Устава.

Оппонент (ООО «Транспортные технологии») настаивал на законности судебных актов. Согласование запроса влечет обязанность перевозчика принять вагон в указанное время. Наличие оформленной накладной и согласованного запроса подтверждает факт нарушения. Отказ в приеме возможен только при наличии мотивированного отказа, которого не было.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали ключевые обстоятельства: момент фактической передачи вагонов, наличие уведомлений ГУ-2б, статус истца как грузоотправителя, правовой смысл согласования запроса и характер даты в графе 87. Не оценены памятки приемосдатчика, подтверждающие фактическую передачу позднее указанной даты. Кассация указала, что применение статьи 100 Устава требует установления обязанности по уборке или приему вагонов, которая может следовать из договора или иных условий, но в деле таких доказательств нет. Также суды ошибочно применили статью 99 Устава, предназначенную для ответственности грузоотправителей, а не перевозчика. При новом рассмотрении требуется всесторонняя оценка доказательств, включая противоречия между накладными и памятками, а также анализ условий Технологии № 1773р и Правил № 374.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫМ СОБСТВЕННИКОМ ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ АРЕНДАТОРА С ЗАЯВЛЕНИЕМ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ВЫКУПА ПО ЗАКОНУ № 159-ФЗ ЯВЛЯЕТСЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРАВОМ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА

Постановление АС Центрального округа от 06.04.2026 по делу А83-10100/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Гудушаури Д.Н. обратился к администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым с иском об урегулировании разногласий при заключении договора купли-продажи нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, а также о признании недействительными двух договоров безвозмездного пользования этим помещением.

Предприниматель арендовал помещение с 2005 года для размещения продовольственного магазина и заявил о реализации преимущественного права на его выкуп по Закону № 159-ФЗ. Администрация направила проект договора купли-продажи от 12.02.2021, включив в него условия об обременении имущества правами третьих лиц — общественных организаций.

Стороны не согласовали цену выкупа и наличие обременений. Истец посчитал, что заключение договоров ссуды администрацией после начала судебных споров направлено на воспрепятствование его праву на выкуп и делает невозможным использование помещения по целевому назначению.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила требования частично: изложила пункт 2.1 договора купли-продажи, установив стоимость имущества в размере 10 000 000 руб., но отказала в признании недействительными договоров безвозмездного пользования и в изменении других условий договора.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, перешёл к рассмотрению дела по правилам первой инстанции с участием новых ответчиков — общественных организаций. Он установил рыночную стоимость помещения в размере 8 635 500 руб. на дату подачи заявления о выкупе (15.04.2019), сохранив в договоре купли-продажи условия об обременении правами ссудополучателей. В остальной части иска отказал.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ИП Гудушаури Д.Н.) указал, что установление обременений в виде договоров безвозмездного пользования противоречит Закону № 159-ФЗ, который имеет приоритет над общими нормами ГК РФ и Закона № 178-ФЗ. Обременения не предусмотрены законом, приняты с нарушением процедуры и препятствуют использованию имущества по прямому назначению. Действия администрации являются злоупотреблением правом.

Оппонент (администрация) настаивала, что цена в 8 635 500 руб., установленная апелляцией, занижена и противоречит более ранним оценкам. Она просила сохранить цену в 10 000 000 руб. Также администрация считала, что договоры ссуды заключены добросовестно и соответствуют целям социального развития территории.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции признал, что апелляционный суд допустил существенные правовые ошибки, не исследовав вопрос о злоупотреблении правом со стороны администрации. Установление обременений после обращения предпринимателя с заявлением о выкупе может нарушать статью 10 ГК РФ. Применение норм Закона № 178-ФЗ вместо специальных норм Закона № 159-ФЗ является неправомерным. Суд не оценил, возможно ли совмещение прав ссудополучателей с предпринимательской деятельностью истца. Дело требует нового всестороннего рассмотрения.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда в части отказа в признании недействительными договоров безвозмездного пользования и в части установления обременений, а также в части распределения судебных расходов, и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Центрального_округа
ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МКД ПО ОПЛАТЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРАВА

Постановление АС Дальневосточного округа от 07.04.2026 по делу А51-23107/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО УК «АРГО» обратилось к администрации г. Владивостока с иском о взыскании 74 343 руб. 72 коп. задолженности за содержание общего имущества МКД и коммунальные ресурсы, потребленные на его обслуживание.

Спор касался нежилого помещения в подвале дома № 38 по проспекту 100-летия Владивостоку, находившегося в муниципальной собственности с 2000 по 2023 год. В 2023 году произошло изменение кадастровых данных: объект площадью 126,7 кв.м был снят с учета, а вместо него зарегистрирован объект площадью 111 кв.м.

Общество управляло домом с 2015 года и требовало оплаты за период с мая 2022 по октябрь 2024 года. Администрация не платила, мотивируя это тем, что помещение является общедомовым имуществом.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что администрация обладала правом собственности на помещение, и расчет задолженности по площади 126,7 кв.м соответствует данным ЕГРН на момент до 16.03.2023.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в иске. Он посчитал, что помещение фактически использовалось как общее имущество, а применение площади 126,7 кв.м для расчета было ошибочным, поскольку фактическая площадь — 111 кв.м.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО УК «АРГО»): обязанность по оплате возникает у любого собственника нежилого помещения в МКД, независимо от факта использования; сведения ЕГРН являются достоверными и обязательными для применения при расчетах.

Оппонент (администрация): помещение является общим имуществом собственников МКД; обязанности по оплате у муниципалитета нет; расчет по площади 126,7 кв.м необоснован, так как реальная площадь — 111 кв.м.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд указал, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального права, игнорируя принцип публичной достоверности сведений ЕГРН. Право собственности на помещение было зарегистрировано и действовало до 16.03.2023, что порождало обязанность по оплате.

В то же время суд первой инстанции допустил ошибку, приняв расчет по нормативам ОДН, хотя в доме установлены ОДПУ по электроэнергии и горячей воде. Расчет должен производиться по показаниям приборов учета, а не по нормативам.

Также суд отметил, что дублирование кадастровых записей не отменяет юридической силы зарегистрированного права до его прекращения.

📌 Итог

Отменить решение Арбитражного суда Приморского края от 02.06.2025 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2026, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Дальневосточного_округа
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТАТЬЕЙ 782 ГК РФ И УСЛОВИЯМИ КОНТРАКТА ПРАВО ЗАКАЗЧИКА НА НЕМОТИВИРОВАННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРАВОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ВЫПОЛНЯЛ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Постановление АС Дальневосточного округа от 07.04.2026 по делу А73-7978/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России обратилось к ООО «Авантаж инжиниринг» с иском об обязании заключить дополнительное соглашение №3 к государственному контракту от 02.05.2023 №04-02.05.2023-275К на выполнение мероприятий по энергосбережению.

18.07.2025 общество подало встречный иск о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, размещённого в ЕИС 01.07.2025 без указания причин.

Первоначальный иск был прекращён в связи с отказом истца от требований. Спор касается правомерности одностороннего отказа от исполнения контракта, имеющего смешанный характер — элементы договора возмездного оказания услуг и подряда.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция прекратила производство по первоначальному иску на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. Встречный иск удовлетворил, признал недействительным односторонний отказ ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от исполнения контракта.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами о недобросовестности заказчика и неправомерности отказа без указания конкретных оснований.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) указал, что имел право на немотивированный односторонний отказ от исполнения контракта по пункту 22.7.3 контракта, статье 782 ГК РФ и части 9 статьи 95 Закона №44-ФЗ. Подчеркнул, что установка БМК, несовместимой с централизованно поставляемым углём марки ДР, привела к авариям и невозможности эксплуатации.

Оппонент (ООО «Авантаж инжиниринг») утверждал, что исполняло контракт надлежащим образом, акты подписывались, а отказ заказчика является недобросовестным и противоречит принципам разумности и добросовестности по статьям 309, 310, 450.1 ГК РФ.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил ошибку в применении норм материального права: нижестоящие суды не учли, что заказчик воспользовался правом на немотивированный отказ, предусмотренное пунктом 22.7.3 контракта и статьёй 782 ГК РФ. Такой отказ допустим даже при надлежащем исполнении контракта исполнителем. Ссылка на недобросовестность несостоятельна, поскольку реализация законного права не является злоупотреблением. Учитывая установленные факты и применимые нормы, новое рассмотрение не требуется.

📌 Итог

Суд отменил решение и постановление в части удовлетворения встречного иска, отказал в признании недействительным одностороннего отказа от контракта и взыскал с ООО «Авантаж инжиниринг» 80 000 руб. судебных расходов в пользу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Дальневосточного_округа
ПРИЗНАНИЕ ЗАЧЕТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ПРИ ОЦЕНКЕ КОТОРОГО СУД ОБЯЗАН ИССЛЕДОВАТЬ ДОВОДЫ О ПРОПУСКЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И УЧЕСТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ФАКТ НЕОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А32-49190/2019
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Торговый дом "Черноморский"» обратилось к ООО «Южный Берег» с иском о взыскании 4 082 500 рублей задолженности по договору купли-продажи квартиры и 1 169 690 рублей процентов. Компания «Южный Берег» предъявила встречный иск о взыскании 4 045 638 рублей 41 копейки за управление многоквартирным домом. Стороны заключили акт зачета от 17.10.2016, признанный недействительным решением суда от 02.10.2019. После этого возник спор о наличии и размере задолженности по управлению домом.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила первоначальный иск: взыскала с компании 4 082 500 рублей и 1 160 627 рублей 14 копеек процентов, в удовлетворении встречного иска отказалась.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции: взыскал с компании ту же сумму по первоначальному иску, но частично удовлетворил встречный иск — с общества в пользу компании взыскал 2 707 483 рубля 92 копейки. Позже, после пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, апелляционный суд изменил свое решение и взыскал с общества 3 145 765 рублей 98 копеек задолженности по встречному иску.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ИП Хвалина А.И.) указала, что компания пропустила срок исковой давности, поскольку обязательства были прекращены зачетом до его признания недействительным. Также заявителем указано, что часть задолженности на сумму 1 374 788 рублей 05 копеек была отклонена в деле о банкротстве как недоказанная. Кроме того, акт зачета от 17.10.2016 был направлен на безвозмездный вывод активов.

Оппонент (ООО «Киин Батлер») поддержал доводы заявителя, просил отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, указав на отсутствие доказательств оказания услуг управляющей компанией.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил существенные процессуальные нарушения: не учел собственные прежние выводы о пропуске срока исковой давности, проигнорировал установленное в деле о банкротстве отсутствие факта оказания услуг, а также не применил повышенный стандарт доказывания в делах с банкротным элементом. Суд не исследовал конкретные доказательства выполнения работ, не установил, кто и какие работы выполнял, и не мотивировал принятие или отклонение представленных документов. Это противоречит статьям 15, 65, 71, 170 и 287 АПК РФ.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа
УСЛОВИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ОБ ОПЛАТЕ ТОВАРА ПО МЕРЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НИЧТОЖНЫМ, ЕСЛИ ОНО ФАКТИЧЕСКИ ПРОДЛЕВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ОПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ИМПЕРАТИВНОЙ НОРМОЙ ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.04.2026 по делу А33-27746/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Бебимод» обратилось к ООО «Торгсервис 74» с иском о взыскании 183 122 рубля 53 копейки задолженности за поставленный товар и 1 288 208 рублей 20 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

Стороны заключили три договора поставки, по которым оплата товаров со сроком годности свыше 30 дней должна была производиться в течение 40 дней с момента получения. К каждому договору прилагались гарантийные письма, согласно которым оплата производилась еженедельно по мере реализации товара без требования погашения долга по истечении 40 дней.

Разногласия возникли по поводу порядка начисления процентов: истец исходил из 40-дневного срока оплаты, установленного законом, а ответчик — из условий гарантийных писем.

Дело рассмотрено в первой инстанции и апелляции, после чего истец обжаловал постановление апелляционного суда в кассационном порядке.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с ООО «Торгсервис 74» основной долг и проценты за весь период просрочки, исчисленные с момента превышения 40-дневного срока оплаты. Суд исходил из обязательности норм части 7 статьи 9 Закона № 381-ФЗ.

Апелляционный суд изменил решение, удовлетворив иск частично: основной долг оставил без изменения, но пересчитал проценты, начислив их только за семь дней просрочки после предъявления требования. Суд посчитал, что гарантийные письма изменили условия оплаты, и применение 40-дневного срока необоснованно.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «Бебимод») указал, что гарантийные письма не могут изменять императивные нормы части 7 статьи 9 Закона № 381-ФЗ, устанавливающие максимальные сроки оплаты. Расчет процентов должен производиться с нарушением этих сроков. Также истец заявил, что не мог ознакомиться с отчетами ответчика, представленными непосредственно перед заседанием.

Оппонент (ООО «Торгсервис 74») настаивал на том, что стороны добровольно согласовали иной порядок оплаты через гарантийные письма, что не противоречит закону, если не нарушает публичные интересы. Суд апелляции правомерно учел реальные условия исполнения договора.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд установил, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального права, допустив ошибку в толковании части 7 статьи 9 Закона № 381-ФЗ. Эта норма носит императивный характер и запрещает установление более длительных сроков оплаты, даже по соглашению сторон. Гарантийные письма, фактически продлевающие оплату, противоречат закону и признаются недействительными с 01.01.2017 в соответствии с частью 3 статьи 273-ФЗ. Условия, нарушающие баланс интересов и ведущие к беспроцентному кредитованию торговой сети, не подлежат применению.

📌 Итог

Суд кассации отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение первой инстанции, обязав ООО «Торгсервис 74» выплатить основной долг и полный объем процентов, а также взыскать с ответчика 50 000 рублей судебных расходов в пользу истца.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Восточно_Сибирского_округа
ОТСУТСТВИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ ДОЛЖНИКА НА ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ КРЕДИТОРА РАСЧЁТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СОВОКУПНОСТИ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКОЙ О ПРИЗНАНИИ ДОЛГА ПОДТВЕРЖДАЕТ НАЛИЧИЕ И РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Постановление АС Московского округа от 07.04.2026 по делу А40-342036/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество «Регион» обратилось в суд к ООО «Гарант-Сервис» с иском о взыскании 2 345 000 руб. задолженности по договору аренды нежилого помещения. Стороны заключили договор аренды на срок три года, по условиям которого арендатор обязался вносить ежемесячную плату. По мнению истца, ответчик нарушил обязательства с мая 2024 года. Иск подан после направления претензии, оставленной без удовлетворения.

Спор рассматривался в первой инстанции и апелляции, решения которых были обжалованы в кассацию.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция частично удовлетворила иск, взыскав с ООО «Гарант-Сервис» 1 876 000 руб. задолженности и 50 000 руб. неустойки. Суд учёл признание части долга ответчиком, но отказал во взыскании полной суммы, указав на недостаточность доказательств по некоторым периодам.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, признал выводы суда первой инстанции обоснованными и мотивированными. Суд счёл, что истец представил достаточные доказательства лишь по части требований, а в остальном — не доказал факт пользования помещением и своевременность начислений.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «Регион») указал, что нижестоящие суды неправильно оценили доказательства, в частности — акты сверки и платежные документы, которые подтверждают полную сумму задолженности. Также заявитель отметил, что суды не учли признание долга в переписке ответчика.

Оппонент (ООО «Гарант-Сервис») возражал против жалобы, заявив, что акты сверки не подписывались ответчиком, а переписка не содержит прямого признания всей суммы. Также ответчик указал, что фактически прекратил использование помещения ранее, чем указано в иске, и уведомил об этом истца.

🧭 Позиция кассации

Кассационная коллегия установила, что нижестоящие суды допустили существенное нарушение норм материального права, повлиявшее на исход дела. Суды необоснованно отказались признать доказательства, представленные истцом, включая электронную переписку, содержащую согласие на сумму долга, и расчёт задолженности, направленный ответчику без возражений. При этом ответчик не представил доказательств прекращения пользования помещением. Коллегия указала, что при отсутствии возражений на расчёт он может быть признан надлежащим подтверждением долга.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил определение первой инстанции и постановление апелляции в части, принял новый судебный акт, взыскав с ООО «Гарант-Сервис» 2 345 000 руб. задолженности и 50 000 руб. неустойки.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
КОРРЕКТИРОВКА ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ НА ОСНОВАНИИ НЕПРОВЕРЕННЫХ СВЕДЕНИЙ С ИНТЕРНЕТ-САЙТА НЕПРАВОМЕРНА, ЕСЛИ ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН НЕ ОПРОВЕРГ ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЕКЛАРАНТОМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЗАЯВЛЕННУЮ ЦЕНУ ТОВАРА

Постановление АС Дальневосточного округа от 07.04.2026 по делу А51-4631/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистическая компания „Альтерна“» обратилось к Владивостокской таможне с заявлением о признании незаконным решения от 12.12.2023, которым скорректирована таможенная стоимость автомобиля Hyundai Santa Fe 2021 года выпуска, ввезённого для личного пользования физическим лицом (Четвериком А.Ю.), с 25 000 до 35 226 долл. США.

Стоимость была изменена на основании данных с сайта «encar.com», где аналогичный автомобиль якобы продавался за 35 226 долл. США. Общество представило инвойс и коносамент, подтверждающие покупку авто за 25 000 долл. США, а также информацию о ценах на новые автомобили Hyundai в Корее.

Спор возник из оценки достоверности заявленной стоимости и правомерности её корректировки без проверки представленных декларантом доказательств.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении требований, признав законным решение таможни о корректировке стоимости автомобиля. Суд посчитал, что таможенный орган вправе определять стоимость по данным с интернет-ресурсов, включая «encar.com», как аналог товара в стране приобретения.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о правомерности применения информации с онлайн-площадок для установления рыночной стоимости и отсутствии необходимости в дополнительной проверке документов, представленных обществом.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы: таможня не доказала недостоверность заявленной стоимости; информация с сайта «encar.com» не была проверена на достоверность и доступность; общество представило документы (инвойс, коносамент), подтверждающие покупку за 25 000 долл. США; акт Дальневосточного таможенного управления указывает на возможность приобретения аналогичных авто в Корее в указанном диапазоне цен.

Оппонент: решение таможни соответствует нормам ТК ЕАЭС; использование сведений с авторитетных сайтов Республики Корея допустимо для определения рыночной стоимости; обществом не опровергнуты данные о более высокой цене аналога; бремя доказывания ошибки таможенного органа лежит на заявителе.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды нарушили процессуальные нормы, не исследовав доводы и доказательства общества, включая инвойс, коносамент и данные о ценах на новые автомобили Hyundai в Корее. Суд кассации указал, что бремя доказывания необходимости корректировки стоимости лежит на таможенном органе, однако он не доказал недостоверность представленных документов.

Не было оценено обстоятельство, что покупка б/у автомобиля дороже новых моделей экономически необоснованна. Также не проверена возможность доступа к сайту «encar.com» и достоверность размещенной на нем информации. Эти нарушения препятствуют объективному установлению фактов.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Дальневосточного_округа
ФИКСАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ, НЕ РАБОТАЮЩИМ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, БЕЗ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ, ВЛЕКУЩИМ ОТМЕНУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А32-20438/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания» обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконным и отменить постановление Административной комиссии при администрации муниципального образования город Новороссийск от 10.03.2025 № ГР2504466 о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 3.2 Закона Краснодарского края № 608-КЗ.

Общество управляло многоквартирным домом по адресу: г. Новороссийск, ул. Вербовая 17. Административная комиссия привлекла его к ответственности за непринятие мер по удалению граффити с фасада дома, назначив штраф в размере 15 000 рублей.

Спор возник из применения норм благоустройства и порядка фиксации правонарушений с использованием технических средств. Общество оспорило законность постановления, указав на нарушение процессуальных требований при привлечении к ответственности.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция — Арбитражный суд Краснодарского края — отказал в удовлетворении требований общества. Суд признал наличие состава административного правонарушения и считал действия административной комиссии законными.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, полагая, что факт наличия граффити и обязанность управляющей компании по их удалению установлены, а применение технического средства не требует составления протокола.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель — акционерное общество — указало, что программно-аппаратный комплекс «Дозор МП», использованный для фиксации правонарушения, не работает в автоматическом режиме, следовательно, должен был быть составлен протокол по правилам статьи 28.2 КоАП РФ.

Оппонент — административная комиссия — настаивала, что использование технического средства соответствовало требованиям части 3 статьи 28.6 КоАП РФ, и постановление вынесено в установленном порядке без необходимости составления протокола.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции учёл разъяснения Верховного Суда РФ от 18.06.2025 и его Постановление от 15.12.2025 № 16-АД25-13-К4, согласно которым использование комплекса «Дозор МП» требует составления протокола об административном правонарушении.

Отсутствие протокола при применении оборудования, не функционирующего в полностью автоматическом режиме, является существенным процессуальным нарушением по части 3 статьи 28.6 КоАП РФ. Такое нарушение неустранимо и влияет на возможность всестороннего рассмотрения дела.

Кассационный суд установил, что нижестоящие инстанции неправильно применили нормы процессуального права, поскольку не проверили режим работы технического средства и не учли обязательность протокола.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, признал постановление административной комиссии незаконным и отменил его, а также взыскал с комиссии в пользу общества 50 000 рублей расходов по уплате госпошлины.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ САЛЬДО ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИСКАМ О ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА, СУД ОБЯЗАН ИСХОДИТЬ ИЗ ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННОЙ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Постановление АС Северо-Западного округа от 07.04.2026 по делу А56-127094/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «Альфамобиль» обратилось к ООО «Волга-Фарм» с иском о взыскании 3 407 152 руб. 04 коп. неосновательного обогащения по договору лизинга от 27.11.2023 № 52720-КЗН-23-АМ-Л.

Стороны заключили договор финансовой аренды, по которому «Альфамобиль» приобрело у поставщика и передало «Волга-Фарм» легковой автомобиль AUDI E-Tron Sportback 55 за 8 350 000 руб., сроком до 31.10.2028, с обязательными лизинговыми платежами.

Из-за просрочки оплаты более чем на 61 день «Альфамобиль» расторгло договор 20.11.2024, изъяло автомобиль и потребовало возмещения разницы между предоставленным финансированием и полученными выплатами.

После отказа в досудебном порядке истец обратился в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с «Волга-Фарм» 3 407 152 руб. 04 коп. Суд учел все расходы истца, стоимость хранения, плату за финансирование и начисленные пени, приняв во внимание добросовестность действий при реализации имущества.

Апелляционный суд изменил решение: снизил сумму взыскания до 2 214 669 руб. 10 коп., ограничив разумный срок реализации предмета лизинга шестью месяцами вместо 12, предусмотренных договором, и скорректировал расчет пеней и платы за финансирование.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «Альфамобиль») указал, что апелляционный суд неправомерно сократил срок реализации без учета фактических обстоятельств, проигнорировал реальную выручку от продажи и неправильно применил статью 333 ГК РФ, несмотря на отсутствие доказательств явной несоразмерности неустойки.

Оппонент (ООО «Волга-Фарм») настаивал, что условия договора, предусматривающие 12-месячный срок реализации, нарушают баланс интересов сторон, позволяют лизингодателю получать двойную выгоду, а также ссылался на недобросовестное поведение истца при продаже имущества.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил существенные процессуальные и материально-правовые ошибки: изменил решение по обстоятельствам, не оспариваемым сторонами, необоснованно сократил срок реализации до шести месяцев без анализа состояния автомобиля, его ликвидности и рыночных условий, игнорируя фактическую реализацию имущества через 7,5 месяцев за 3 895 000 руб.

Суд не объяснил, почему не использовал реальную цену продажи для расчета сальдо встречных обязательств, несмотря на отсутствие доказательств занижения цены. Выводы противоречили представленным доказательствам и правовой позиции Верховного Суда о приоритете фактической выручки при расчетах.

Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении необходимо учесть позиции сторон, оценить все доказательства по внутреннему убеждению, применить нормы статей 71, 271 АПК РФ и Постановление Пленума № 17, а также распределить судебные расходы.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа
ОЦЕНКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОДНОСТОРОННЕМУ РАСЧЕТУ ИСТЦА ПРИ НАЛИЧИИ В ДЕЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПЛАТЕ НАРУШИЛА ПРАВИЛА ДОКАЗЫВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЕ О ВСЕСТОРОННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ФАКТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СПОРА

Постановление АС Московского округа от 07.04.2026 по делу А40-56243/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Департамент городского имущества города Москвы обратился к ООО «МИР ФИНАНСОВ» с иском о взыскании 1 500 088,99 рублей долга по арендной плате за земельный участок по договору от 29.12.2006 № М-06-027880 за период с 01.07.2024 по 31.03.2025, а также 215 555,51 рублей пеней за период с 06.07.2024 по 20.02.2025 и последующих пеней до фактической оплаты.

Ответчик представил платежные поручения на сумму, превышающую заявленную задолженность, утверждая, что обязательства исполнены. Спор возник из несоответствия информационного расчета истца и представленных доказательств оплаты.

Процессуальный путь: дело рассмотрено в Арбитражном суде города Москвы, затем обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд, далее — в Арбитражный суд Московского округа в порядке кассации.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ответчика 1 028 233,85 рублей основного долга за период с 01.07.2024 по 31.03.2025, 215 555,51 рублей пеней за период до 20.02.2025 и последующие пени по ставке договора. Отказала в части, превышающей указанные суммы. Основанием стал информационный расчет истца, который суд принял как подтверждение задолженности.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, счёл выводы суда первой инстанции обоснованными, указав, что ответчик не доказал оплату в полном объёме, а представленные платежные поручения признаны недостаточно подтверждёнными.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (ООО «МИР ФИНАНСОВ») указал, что суды неправомерно отказали в признании оплат по первичным документам — платежным поручениям, необоснованно предпочтя односторонний расчёт истца. Также отметил нарушение баланса доказывания и неправильное применение норм оценки доказательств.

Оппонент (Департамент городского имущества) не представил отзыв. В судебном заседании его представитель возражал против жалобы, считая выводы судов законными и обоснованными.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы статьи 65, 68, 71 и 170 АПК РФ, не дав оценку первичным доказательствам — платежным поручениям ответчика, несмотря на их наличие и значимость. При этом суды приняли односторонний информационный расчет истца, не проверив его соответствие реальным платежам.

Кассация указала, что предпочтение производному доказательству перед первичными и прямыми противоречит принципам объективности и равноправия сторон. Для установления фактических обстоятельств требуется новое рассмотрение с исследованием всех платежей и проверкой получения денежных средств истцом.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Московского_округа
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД НЕ ВПРАВЕ УВЕЛИЧИВАТЬ РАЗМЕР СНИЖЕННОЙ НЕУСТОЙКИ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ЯВНОЙ ОПИСКЕ В МОТИВИРОВОЧНОЙ ЧАСТИ РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, БЕЗ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕННОГО В ЕГО ОСНОВУ РАСЧЕТА

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.04.2026 по делу А15-8315/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Карагас» обратилось к АО «Керамогранит Дагестан» с иском о взыскании 87 тыс. рублей задолженности по УПД № 189 от 14.07.2023 и 569 588 рублей пеней за просрочку оплаты с 17.02.2023 по 16.05.2025.

Стороны заключили договор поставки деревянных поддонов от 28.12.2022 № ДАГ/021-12-22, по которому оплата должна производиться в течение 30 дней со дня поставки, а при просрочке начисляются пени в размере 0,1% от суммы долга в день.

Общество поставило товар на общую сумму 18 118 300 рублей, из которых 87 тыс. рублей по УПД № 189 не оплачены. Спор о наличии поставки по этому документу стал центральным вопросом дела.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала 239 906 рублей 46 копеек пеней, но отказала в взыскании основного долга по УПД № 189 и соответствующих пеней, поскольку факт поставки на эту сумму не доказан. Размер пеней снижен по ст. 333 ГК РФ до суммы, рассчитанной исходя из двукратной учетной ставки Банка России, несмотря на описку в решении — указание на «однократную ставку».

Апелляционный суд изменил решение: увеличил взыскиваемые пени до 479 812 рублей 92 копеек, посчитав, что снижение до однократной ставки противоречит разъяснениям Пленума ВС и Пленума ВАС. Перераспределил расходы по госпошлине.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (АО «Керамогранит Дагестан»): суд апелляции ошибочно удвоил размер пеней, руководствуясь опиской в решении первой инстанции. Фактический расчет суда первой инстанции корректен и уже выполнен по двукратной ставке. Увеличение неустойки противоречит принципу соразмерности и практике применения ст. 333 ГК РФ.

Оппонент (ООО «Карагас»): постановление апелляционного суда законно и обоснованно, выводы соответствуют разъяснениям высших судов. Требования о снижении неустойки не подлежат удовлетворению, так как ответчик не представил исключительных обстоятельств для дальнейшего уменьшения.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил процессуальную ошибку, неверно истолковав мотивировку решения первой инстанции. Описка в виде «однократная учетная ставка» не соответствует фактическому расчету, который проведен по двукратной ставке. Апелляционный суд не проверил этот расчет и механически удвоил сумму, что привело к неправильному результату.

Применение двукратной ставки Банка России как предельной меры при снижении неустойки соответствует п. 2 постановления № 81 ВАС и п. 77 постановления № 7 ВС. Конкретный размер снижения — вопрос оценки фактических обстоятельств, относящийся к компетенции нижестоящих судов.

📌 Итог

Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции, взыскав с ООО «Карагас» в пользу АО «Керамогранит Дагестан» 50 тыс. рублей расходов по госпошлине.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Кавказского_округа
СТАТУС ЛИЦА КАК ЗАКАЗЧИКА В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И АКТЕ ПРИЕМКИ ГАЗОПРОВОДА САМ ПО СЕБЕ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ ЕГО ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ И НЕ НАДЕЛЯЕТ ЕГО СТАТУСОМ ОСНОВНОГО АБОНЕНТА ДЛЯ ДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Постановление АС Поволжского округа от 07.04.2026 по делу А72-5769/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» подало иск к ИП Смирнову А.Ю. об обязании выдать согласие на подключение газоиспользующего оборудования объекта Чулакова А.Р. в ДНТ «Восток» к газопроводу, который, по мнению истца, принадлежит ответчику как основному абоненту.

Подключение возможно через сеть «Распределительный газопровод на 191 жилой дом в границах СНТ „Восток“», присоединённую к региональной газораспределительной системе. Истец указал, что ИП Смирнов отказался дать согласие на подключение, несмотря на наличие пропускной способности.

Спор возник о том, кому принадлежит спорный газопровод и кто является основным абонентом — ИП Смирнов или СНТ «Восток». В деле участвовало третье лицо — Чулаков А.Р., собственник участка, нуждающийся в газификации.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал ИП Смирнова А.Ю. владельцем газопровода и основным абонентом на основании акта приемки объекта и проектной документации, заказчиком которых значился ИП Смирнов. Суд учел, что газопровод имеет достаточную пропускную способность и не препятствует новому подключению.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что ИП Смирнов фактически выступил заказчиком строительства, а нормы Закона № 69-ФЗ запрещают основному абоненту препятствовать подключению при наличии мощности.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы — ИП Смирнов А.Ю. указал, что он не является собственником газопровода и не может быть основным абонентом. По его словам, строительство осуществлялось по решению общего собрания СНТ «Восток», он выступал лишь подрядчиком.

Оппонент — СНТ «Восток» (лицо, не участвовавшее в деле) заявило, что газопровод создан как имущество общего пользования на земельном участке товарищества, находится в общей долевой собственности членов СНТ и управляется СНТ. Его права были затронуты без участия в деле, что нарушает процессуальные гарантии.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не проверили, кому принадлежит газопровод на праве собственности или ином вещном праве. Документы, на которые они сослались (акт приемки и проектная документация), сами по себе не доказывают права собственности.

Кассация указала, что в силу статей 24–25 Закона № 217-ФЗ газопровод, построенный для нужд СНТ на земле товарищества, может быть имуществом общего пользования, находящимся в общей долевой собственности членов СНТ. СНТ «Восток» как лицо с непосредственно затрагиваемыми правами подлежало обязательному привлечению в дело.

При новом рассмотрении суд должен установить, кто является владельцем газопровода, определить статус основного абонента, привлечь СНТ «Восток» и оценить все доказательства, включая протокол собрания и договор между СНТ и ИП Смирновым.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Поволжского_округа