КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ НЕ ПОВОД ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 28 сентября 2020 года № 310-ЭС20-7837 по делу № А23-6235/2015
Заместитель гендиректора по экономике и финансам АО “Геотехнология” Антон Кругляков вошел в состав перспективного сельхозпредприятия, руководил которым Кузин Никита - сын мажоритарного акционера Кузина Сергея. Антон сразу же предоставил сельхозпредприятию крупный денежный займ. Затем инвестировать в предприятие начали АО “Геотехнология” и еще один Кругляков - Алексей, входящий в Совет директоров АО “Геотехнология”.
Инвестиционные кредиты под драконовские проценты оказались тяжким бременем для сельхозпредприятия. Оно обанкротилось. Кругляковы решили вернуть свои деньги через субсидиарную ответственность отца и сына.
Иск о привлечении к субсидиарной ответственности подал Алексей Кругляков и АО “Геотехнология”.
Позиция истцов:
✔️ Кузины Сергей и Никита нарушили свои обязанности по своевременному обращению с заявлением должника о собственном банкротстве.
✔️ В результате их действий:
1) непередача документов конкурсному управляющему,
2) совершение убыточных сделок,
3) искажение данных бухгалтерской и иной финансовой отчетности стало невозможным удовлетворить требования конкурсных кредиторов.
Арбитражные суды первой и апелляционной инстанции согласились с истцами и взыскали с отца и сына 73 млн рублей.
Позиция судов:
✅ При возникновении признаков неплатежеспособности 24.07.2013 руководитель должника был обязан обратиться с заявлением о банкротстве не позднее 24.08.2013, что им сделано не было.
✅ В деле имеются веские основания для привлечения Кузиных к ответственности за невозможность погашения требований кредиторов:
▪️факт выдачи должником поручительства за аффилированное с Кузиным Сергеем лицо,
▪️факт реализации самому обществу частей принадлежащих Кузиным долей по завышенной цене,
▪️искажение данных отчетности должника.
Кузины обратились в Верховный Суд.
Их позиция:
🔸Предъявление иска о привлечении их к субсидиарной ответственности - это средство давления в рамках имеющегося спора между участниками.
🔸Кругляковы Антон, Алексей и Игорь (тоже член совета директоров АО “Геотехнология”) - аффилированные лица.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) К спорным отношениям применяется Закон о банкротстве в редакции от 28.06.2013 № 134-ФЗ. Эта редакция не предусматривала обязанности руководителя должника обращаться в суд с заявлением о банкротстве.
2) Более ранними решениями судов не было выявлено недобросовестности в поведении руководителя должника при заключении договора поручительства (абз.5 п.23 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53). Договор не является ни мнимым, ни недействительным.
3) Сделки по продаже акций самому должнику заключены не только Кузиными, но и остальными участниками должника. Фактической продажи не произошло. Следовательно, эти сделки не могли повлиять на ухудшение экономического состояния должника.
4) Делая вывод об искажении отчетности должника, суды не указали, как этот факт повлиял на проведение процедур банкротства ( абз.4 п. 24 постановления № 53).
5) Аффилированность лиц может проистекать не только из их родственных отношений, но и являться фактической.
Юридическая аффилированность может быть подтверждена через принадлежность сторон к одной группе лиц (в частности, посредством нахождения в органах юридического лица).
➡️ Механизм привлечения к субсидиарной ответственности не может быть использован для разрешения корпоративных споров.
Решения судов нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 28 сентября 2020 года № 310-ЭС20-7837 по делу № А23-6235/2015
Заместитель гендиректора по экономике и финансам АО “Геотехнология” Антон Кругляков вошел в состав перспективного сельхозпредприятия, руководил которым Кузин Никита - сын мажоритарного акционера Кузина Сергея. Антон сразу же предоставил сельхозпредприятию крупный денежный займ. Затем инвестировать в предприятие начали АО “Геотехнология” и еще один Кругляков - Алексей, входящий в Совет директоров АО “Геотехнология”.
Инвестиционные кредиты под драконовские проценты оказались тяжким бременем для сельхозпредприятия. Оно обанкротилось. Кругляковы решили вернуть свои деньги через субсидиарную ответственность отца и сына.
Иск о привлечении к субсидиарной ответственности подал Алексей Кругляков и АО “Геотехнология”.
Позиция истцов:
✔️ Кузины Сергей и Никита нарушили свои обязанности по своевременному обращению с заявлением должника о собственном банкротстве.
✔️ В результате их действий:
1) непередача документов конкурсному управляющему,
2) совершение убыточных сделок,
3) искажение данных бухгалтерской и иной финансовой отчетности стало невозможным удовлетворить требования конкурсных кредиторов.
Арбитражные суды первой и апелляционной инстанции согласились с истцами и взыскали с отца и сына 73 млн рублей.
Позиция судов:
✅ При возникновении признаков неплатежеспособности 24.07.2013 руководитель должника был обязан обратиться с заявлением о банкротстве не позднее 24.08.2013, что им сделано не было.
✅ В деле имеются веские основания для привлечения Кузиных к ответственности за невозможность погашения требований кредиторов:
▪️факт выдачи должником поручительства за аффилированное с Кузиным Сергеем лицо,
▪️факт реализации самому обществу частей принадлежащих Кузиным долей по завышенной цене,
▪️искажение данных отчетности должника.
Кузины обратились в Верховный Суд.
Их позиция:
🔸Предъявление иска о привлечении их к субсидиарной ответственности - это средство давления в рамках имеющегося спора между участниками.
🔸Кругляковы Антон, Алексей и Игорь (тоже член совета директоров АО “Геотехнология”) - аффилированные лица.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) К спорным отношениям применяется Закон о банкротстве в редакции от 28.06.2013 № 134-ФЗ. Эта редакция не предусматривала обязанности руководителя должника обращаться в суд с заявлением о банкротстве.
2) Более ранними решениями судов не было выявлено недобросовестности в поведении руководителя должника при заключении договора поручительства (абз.5 п.23 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53). Договор не является ни мнимым, ни недействительным.
3) Сделки по продаже акций самому должнику заключены не только Кузиными, но и остальными участниками должника. Фактической продажи не произошло. Следовательно, эти сделки не могли повлиять на ухудшение экономического состояния должника.
4) Делая вывод об искажении отчетности должника, суды не указали, как этот факт повлиял на проведение процедур банкротства ( абз.4 п. 24 постановления № 53).
5) Аффилированность лиц может проистекать не только из их родственных отношений, но и являться фактической.
Юридическая аффилированность может быть подтверждена через принадлежность сторон к одной группе лиц (в частности, посредством нахождения в органах юридического лица).
➡️ Механизм привлечения к субсидиарной ответственности не может быть использован для разрешения корпоративных споров.
Решения судов нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ЗА ДОЛГИ ОТВЕТИТ БЫВШИЙ СУПРУГ?
Законопроект № 835938-7 о совместном банкротстве супругов принят в первом чтении. Изменения коснутся Семейного кодекса РФ, Законов о банкротстве и о нотариате, о государственной регистрации недвижимости и об актах гражданского состояния.
Предлагаемые изменения:
1️⃣ Закрепляется понятие общего имущества супругов (ст.34 СК РФ), к которому относят все доходы от предпринимательской, трудовой, творческой и иной экономической деятельности, пенсии, пособия, движимое и недвижимое имущество, приобретенное в браке, независимо от того, на чье имя оно приобретено. К общему имуществу супругов законодатель предлагает отнести и общие обязательства супругов.
2️⃣ В случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю супруга - должника, суд выделяет долю супруга и перечисляет объекты, которые передаются супругу в счет его доли (п.3 ст.38 СК РФ).
3️⃣ Законопроект предлагает закрепить положение, по которому сделки по отчуждению имущества, совершенные без согласия супруга, уменьшают долю супруга, передавшего объекты, в общем имуществе (п.2 ст.39 СК РФ).
4️⃣ При разделе общего имущества общие обязательства супругов распределяются пропорционально долям и исполняются по общим правилам гражданского законодательства об исполнении обязательств (п.3. ст. 39 СК РФ).
5️⃣ Вносятся более конкретные положения в норму о недействительности брачного договора: “Условия брачного договора, нарушающие требования п.3 ст.42 настоящего кодекса, ничтожны”. Вместе с тем, из п.3 ст 42 СК РФ исключаются слова об “условиях, ставящих супруга в крайне неблагоприятное положение”.
✅ Чем это обернется на практике? Суды не будут тратить время на разбирательство того, оказались ли ущемленными права одного из супругов вследствие подписания брачного контракта. Но достаточно ли перечисленных в п.3 ст 42 СК РФ условий для своевременной защиты прав зависимой стороны супружеских отношений?
6️⃣ Конкретизируется, по каким обязательствам супругов обращается взыскание на их общее имущество: “по возникшим в период брака в результате заключения договора или неосновательного обогащения обязательствам одного из супругов”. Если только судом не будет установлено, что такое обязательство возникло в период раздельного проживания супругов (вне брака), или полученное одним из супругов было использовано не на нужды семьи.
7️⃣ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) дополняется ст.213(33), предполагающей совместное банкротство супругов (бывших супругов).
▪️В соответствии с положениями этой статьи если брачным договором не определен иной режим собственности на общее имущество супругов, то супруги или кредитор могут подать заявление на совместное банкротство супругов по общим их обязательствам.
▪️Это может сделать и финансовый управляющий в процессе рассмотрения дела о банкротстве, если кредитор заявит, что его требование относится к общим обязательствам обоих супругов.
▪️По заявлению одного из супругов в определении суда может быть указано, что к супругу не применяются последствия банкротства, предусмотренные ст.213(30), потому что совместное банкротство стало следствием поведения другого супруга.
Законопроект № 835938-7 о совместном банкротстве супругов принят в первом чтении. Изменения коснутся Семейного кодекса РФ, Законов о банкротстве и о нотариате, о государственной регистрации недвижимости и об актах гражданского состояния.
Предлагаемые изменения:
1️⃣ Закрепляется понятие общего имущества супругов (ст.34 СК РФ), к которому относят все доходы от предпринимательской, трудовой, творческой и иной экономической деятельности, пенсии, пособия, движимое и недвижимое имущество, приобретенное в браке, независимо от того, на чье имя оно приобретено. К общему имуществу супругов законодатель предлагает отнести и общие обязательства супругов.
2️⃣ В случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю супруга - должника, суд выделяет долю супруга и перечисляет объекты, которые передаются супругу в счет его доли (п.3 ст.38 СК РФ).
3️⃣ Законопроект предлагает закрепить положение, по которому сделки по отчуждению имущества, совершенные без согласия супруга, уменьшают долю супруга, передавшего объекты, в общем имуществе (п.2 ст.39 СК РФ).
4️⃣ При разделе общего имущества общие обязательства супругов распределяются пропорционально долям и исполняются по общим правилам гражданского законодательства об исполнении обязательств (п.3. ст. 39 СК РФ).
5️⃣ Вносятся более конкретные положения в норму о недействительности брачного договора: “Условия брачного договора, нарушающие требования п.3 ст.42 настоящего кодекса, ничтожны”. Вместе с тем, из п.3 ст 42 СК РФ исключаются слова об “условиях, ставящих супруга в крайне неблагоприятное положение”.
✅ Чем это обернется на практике? Суды не будут тратить время на разбирательство того, оказались ли ущемленными права одного из супругов вследствие подписания брачного контракта. Но достаточно ли перечисленных в п.3 ст 42 СК РФ условий для своевременной защиты прав зависимой стороны супружеских отношений?
6️⃣ Конкретизируется, по каким обязательствам супругов обращается взыскание на их общее имущество: “по возникшим в период брака в результате заключения договора или неосновательного обогащения обязательствам одного из супругов”. Если только судом не будет установлено, что такое обязательство возникло в период раздельного проживания супругов (вне брака), или полученное одним из супругов было использовано не на нужды семьи.
7️⃣ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) дополняется ст.213(33), предполагающей совместное банкротство супругов (бывших супругов).
▪️В соответствии с положениями этой статьи если брачным договором не определен иной режим собственности на общее имущество супругов, то супруги или кредитор могут подать заявление на совместное банкротство супругов по общим их обязательствам.
▪️Это может сделать и финансовый управляющий в процессе рассмотрения дела о банкротстве, если кредитор заявит, что его требование относится к общим обязательствам обоих супругов.
▪️По заявлению одного из супругов в определении суда может быть указано, что к супругу не применяются последствия банкротства, предусмотренные ст.213(30), потому что совместное банкротство стало следствием поведения другого супруга.
УВАЖИТЕЛЬНЫЕ — НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЕ?
Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 30.03.2020 № 24-КГ20-1
Елена обратилась в суд с иском о признании ее увольнения незаконным, восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула спустя почти 4 месяца после увольнения — 17 декабря.
Сначала, сразу после увольнения по сокращению штатов, она отправилась в Комиссию по трудовым спорам. Там ей посоветовали решать вопрос через суд. Тогда она написала заявление в прокуратуру. Через месяц пришел ответ, что да, надо идти в суд.
Елена, недавно получившая инвалидность 3 группы, почувствовала себя нехорошо и в конце февраля отправилась на прием к врачу в центральную районную больницу. Не получив нужной ей консультации, поехала в Республиканскую клиническую больницу.
Через месяц она снова посетила врачей сначала своей больницы, а потом еще раз поехала в Республиканскую.
Когда окрепла, 30 апреля подала исковое заявление в суд. В суде она обращала внимание на уважительные причины своего пропуска срока для обращения в суд. Суд отказал.
Позиция суда:
▶️ Обращение Елены в Комиссию по трудовым спорам и прокуратуру — уважительные причины для пропуска срока.
▶️ Но нахождение на амбулаторном лечении никак не связано с ее тяжелым заболеванием и не препятствовало ей обратиться в суд своевременно. Тем более, что с даты 26 февраля (когда Елена ездила в Республиканскую больницу) до 5 апреля (следующее ее обращение к своему врачу) прошло более месяца, и у Елены было время на обращение в суд.
Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ (п.16 Постановления от 29.05.2018 №15) в качестве уважительных причин пропуска для обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, объективно препятствующие работнику своевременно обратиться в суд. Например, болезнь работника, нахождение в командировке, уход за тяжелобольными членами семьи и др.
➡️ Перечень конкретных уважительных причин пропуска срока законом не установлен.
2) При разрешении этого вопроса, суд должен проверять и учитывать все обстоятельства, не позволившие работнику своевременно обратиться в суд.
3) Признавая причины пропуска срока неуважительными, суды не учли всю совокупность обстоятельств.
Например, доводы о наличии у Елены онкологического заболевания и амбулаторного лечения в связи с этим, не получили надлежащей правовой оценки суда.
4) Ссылка суда в обоснование неуважительности причин пропуска срока на месячный перерыв в посещения Еленой врачей говорит о формальном подходе судебных инстанций при решении вопроса о пропуске работником срока для обращения в суд.
➡️ Совокупность обстоятельств — тяжелое заболевание, установление группы инвалидности, нахождение на амбулаторном лечении, обращение Елены в Комиссию по трудовым спорам и прокуратуру — дают основание для вывода о наличии уважительных причин для пропуска срока.
Дело направлено в суд первой инстанции на рассмотрение по существу.
Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 30.03.2020 № 24-КГ20-1
Елена обратилась в суд с иском о признании ее увольнения незаконным, восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула спустя почти 4 месяца после увольнения — 17 декабря.
Сначала, сразу после увольнения по сокращению штатов, она отправилась в Комиссию по трудовым спорам. Там ей посоветовали решать вопрос через суд. Тогда она написала заявление в прокуратуру. Через месяц пришел ответ, что да, надо идти в суд.
Елена, недавно получившая инвалидность 3 группы, почувствовала себя нехорошо и в конце февраля отправилась на прием к врачу в центральную районную больницу. Не получив нужной ей консультации, поехала в Республиканскую клиническую больницу.
Через месяц она снова посетила врачей сначала своей больницы, а потом еще раз поехала в Республиканскую.
Когда окрепла, 30 апреля подала исковое заявление в суд. В суде она обращала внимание на уважительные причины своего пропуска срока для обращения в суд. Суд отказал.
Позиция суда:
▶️ Обращение Елены в Комиссию по трудовым спорам и прокуратуру — уважительные причины для пропуска срока.
▶️ Но нахождение на амбулаторном лечении никак не связано с ее тяжелым заболеванием и не препятствовало ей обратиться в суд своевременно. Тем более, что с даты 26 февраля (когда Елена ездила в Республиканскую больницу) до 5 апреля (следующее ее обращение к своему врачу) прошло более месяца, и у Елены было время на обращение в суд.
Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ (п.16 Постановления от 29.05.2018 №15) в качестве уважительных причин пропуска для обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, объективно препятствующие работнику своевременно обратиться в суд. Например, болезнь работника, нахождение в командировке, уход за тяжелобольными членами семьи и др.
➡️ Перечень конкретных уважительных причин пропуска срока законом не установлен.
2) При разрешении этого вопроса, суд должен проверять и учитывать все обстоятельства, не позволившие работнику своевременно обратиться в суд.
3) Признавая причины пропуска срока неуважительными, суды не учли всю совокупность обстоятельств.
Например, доводы о наличии у Елены онкологического заболевания и амбулаторного лечения в связи с этим, не получили надлежащей правовой оценки суда.
4) Ссылка суда в обоснование неуважительности причин пропуска срока на месячный перерыв в посещения Еленой врачей говорит о формальном подходе судебных инстанций при решении вопроса о пропуске работником срока для обращения в суд.
➡️ Совокупность обстоятельств — тяжелое заболевание, установление группы инвалидности, нахождение на амбулаторном лечении, обращение Елены в Комиссию по трудовым спорам и прокуратуру — дают основание для вывода о наличии уважительных причин для пропуска срока.
Дело направлено в суд первой инстанции на рассмотрение по существу.
Определения судов нижестоящих инстанций в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Милованова, Голубевой, обществ “Дискурс”, “Ресурсинвест”, “Роллер” отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
ПОТЕРЯЛ СТАТУС
Определение СК по экономическим вопросам ВС РФ от 01.11.2019 № 308-ЭС19-8844, А-53-14279/18
Индивидуальный предприниматель не справился с долговой нагрузкой, и в отношении него возбудили дело о несостоятельности. Сергея признали банкротом. На основании решения Арбитражного суда налоговая внесла в ЕГРИП сведения о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Но в процессе конкурсного производства Сергей договорился с представителем собрания кредиторов и заключил с ним мировое соглашение. Дело о банкротстве прекратили. В резолютивной части определения суд указал о применении последствий, предусмотренных ст. 56 Закона о банкротстве.
Тем не менее, статус предпринимателя Сергей потерял, и налоговая не собиралась его восстанавливать.
Попытки молодого человека подать заявление на новую регистрацию в качестве предпринимателя окончились безрезультатно: ссылаясь на п.2 ст.216 Закона о банкротстве, налоговая заявила, что в течение 5 лет после признания банкротом Сергей не может им быть.
Сергей обратился в суд с иском о признании незаконными бездействия инспекции ФНС в восстановлении его статуса и отказа в новой регистрации его в качестве предпринимателя.
Суд не удовлетворил требования бывшего предпринимателя. Апелляционная инстанция и суд округа согласились с выводами первой инстанции.
Позиция судов:
▶️ Указание в резолютивной части решения суда на применение последствий, предусмотренных ст. 56 Закона о банкротстве, с учетом положений п.2 ст.216 этого же закона, не свидетельствует о том, что с момента прекращения дела о банкротстве перестает действовать пятилетнее ограничение на регистрацию в качестве предпринимателя.
▶️ В решении суда о прекращении дела о банкротстве нет указания о восстановлении статуса предпринимателя.
▶️ Восстановление статуса за прошедший период невозможно в силу положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Позиция Верховного суда РФ:
1) Примененная судами ст. 216 Закона о банкротстве не регулирует последствия заключения мирового соглашения и прекращения в связи с этим дела о банкротстве.
2) Если мировое соглашение заключено в ходе конкурсного производства, с даты его заключения решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит исполнению.
➡️ Заключение мирового соглашения дает должнику возможность восстановить свою платежеспособность и вернуть доверие кредиторов, и, следовательно, не может вести к последствиям, предусмотренным ст. 216 закона о банкротстве.
3) Действующее законодательство не предусматривает возможность восстановления статуса индивидуального предпринимателя за прошедший период при заключении мирового соглашения. Но регистрация в качестве предпринимателя должна быть осуществлена заново в заявительном порядке.
Определение Арбитражного суда, постановление арбитражного апелляционного суда, постановление арбитражного суда округа отменены.
Действия инспекции ФНС об отказе Сергею в регистрации по мотиву наличия пятилетних ограничений признаны незаконными.
Определение СК по экономическим вопросам ВС РФ от 01.11.2019 № 308-ЭС19-8844, А-53-14279/18
Индивидуальный предприниматель не справился с долговой нагрузкой, и в отношении него возбудили дело о несостоятельности. Сергея признали банкротом. На основании решения Арбитражного суда налоговая внесла в ЕГРИП сведения о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Но в процессе конкурсного производства Сергей договорился с представителем собрания кредиторов и заключил с ним мировое соглашение. Дело о банкротстве прекратили. В резолютивной части определения суд указал о применении последствий, предусмотренных ст. 56 Закона о банкротстве.
Тем не менее, статус предпринимателя Сергей потерял, и налоговая не собиралась его восстанавливать.
Попытки молодого человека подать заявление на новую регистрацию в качестве предпринимателя окончились безрезультатно: ссылаясь на п.2 ст.216 Закона о банкротстве, налоговая заявила, что в течение 5 лет после признания банкротом Сергей не может им быть.
Сергей обратился в суд с иском о признании незаконными бездействия инспекции ФНС в восстановлении его статуса и отказа в новой регистрации его в качестве предпринимателя.
Суд не удовлетворил требования бывшего предпринимателя. Апелляционная инстанция и суд округа согласились с выводами первой инстанции.
Позиция судов:
▶️ Указание в резолютивной части решения суда на применение последствий, предусмотренных ст. 56 Закона о банкротстве, с учетом положений п.2 ст.216 этого же закона, не свидетельствует о том, что с момента прекращения дела о банкротстве перестает действовать пятилетнее ограничение на регистрацию в качестве предпринимателя.
▶️ В решении суда о прекращении дела о банкротстве нет указания о восстановлении статуса предпринимателя.
▶️ Восстановление статуса за прошедший период невозможно в силу положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Позиция Верховного суда РФ:
1) Примененная судами ст. 216 Закона о банкротстве не регулирует последствия заключения мирового соглашения и прекращения в связи с этим дела о банкротстве.
2) Если мировое соглашение заключено в ходе конкурсного производства, с даты его заключения решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит исполнению.
➡️ Заключение мирового соглашения дает должнику возможность восстановить свою платежеспособность и вернуть доверие кредиторов, и, следовательно, не может вести к последствиям, предусмотренным ст. 216 закона о банкротстве.
3) Действующее законодательство не предусматривает возможность восстановления статуса индивидуального предпринимателя за прошедший период при заключении мирового соглашения. Но регистрация в качестве предпринимателя должна быть осуществлена заново в заявительном порядке.
Определение Арбитражного суда, постановление арбитражного апелляционного суда, постановление арбитражного суда округа отменены.
Действия инспекции ФНС об отказе Сергею в регистрации по мотиву наличия пятилетних ограничений признаны незаконными.
ПЕРЕЕЗД НЕ ПОВОД ДЛЯ ЛИШЕНИЯ ПРАВА
Определение Верховного Суда РФ № 4-КГ20-25-К1 ОТ 11 АВГУСТА 2020 ГОДА
Михаил родился в далеком городе Бугуруслане в семье инвалидов. Отец исчез в неизвестном направлении, а мать, инвалид 1 группы, сама нуждалась в помощи. С рождения над мальчиком установили опеку.
В 2018 году Михаил остался без родительского попечения и был включен в список детей-сирот, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения.
Но молодой человек решил учиться и поступил на бюджетное отделение Московского технологического института. Прописался в квартире дальней родственницы и подал заявление в Бугурусланскую администрацию об исключении его из списка нуждающихся детей-сирот. В связи с переездом на новое место жительство Бугурусланская администрация исключила Михаила из списка.
В чужой квартире вечно жить не будешь, да и право на жилое помещение осталось нереализованным.
Михаил обратился в управление опеки и попечительства Московской области о включении его в список детей-сирот, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения. Опека отказала.
Позиция органа опеки:
▶️ Снятие с регистрационного учета не может служить основанием для исключения из списка детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении.
▶️ Право на обеспечение жилым помещением сохраняется за Михаилом до фактического предоставления ему жилья в городе Бугуруслане.
Позиция районного суда:
➡️ Право на получение жилого помещения прекращается только предоставлением такого помещения.
➡️ Переезд Михаила в Московскую область не лишает его права на обеспечение жилым помещением на льготных условиях по последнему месту проживания.
Позиция судов апелляционной и кассационной инстанций:
Суды поддержали выводы управления опеки и попечительства Московской области о том, что исключение Михаила из списка детей-сирот в городе Бугуруслане произведено с нарушением действующего законодательства.
▶️ Так как Московская область не являлась местом жительства Михаила на день совершеннолетия, то и оснований для предоставления ему жилого помещения в Московской области не имеется.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В соответствии с п.1 ст.8 ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ лицам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, если их проживание в ранее занимаемом помещении признается невозможным, по достижении ими 18 лет однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения из специализированного жилищного фонда.
➡️ Предоставление этим лицам такого жилого помещения служит основанием для исключения их из списка детей-сирот.
2) В соответствии с Обзором практики, утвержденном Президиумом ВС РФ 20.11.2013., единственным критерием, по которому следует определять место предоставления жилого помещения детям-сиротам, действующим законодательством признается место жительства этих лиц.
3) Судом установлено, что местом жительства Михаила в настоящее время является квартира его родственницы, в которой он зарегистрирован.
➡️ Так как Конституция предоставляет всем проживающим в РФ свободно передвигаться и выбирать себе место жительства, смена постоянного места жительства Михаила не может являться основанием для лишения его права на предоставление жилого помещения на льготных условиях.
Решение районного суда оставлено в силе.
Определение Верховного Суда РФ № 4-КГ20-25-К1 ОТ 11 АВГУСТА 2020 ГОДА
Михаил родился в далеком городе Бугуруслане в семье инвалидов. Отец исчез в неизвестном направлении, а мать, инвалид 1 группы, сама нуждалась в помощи. С рождения над мальчиком установили опеку.
В 2018 году Михаил остался без родительского попечения и был включен в список детей-сирот, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения.
Но молодой человек решил учиться и поступил на бюджетное отделение Московского технологического института. Прописался в квартире дальней родственницы и подал заявление в Бугурусланскую администрацию об исключении его из списка нуждающихся детей-сирот. В связи с переездом на новое место жительство Бугурусланская администрация исключила Михаила из списка.
В чужой квартире вечно жить не будешь, да и право на жилое помещение осталось нереализованным.
Михаил обратился в управление опеки и попечительства Московской области о включении его в список детей-сирот, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения. Опека отказала.
Позиция органа опеки:
▶️ Снятие с регистрационного учета не может служить основанием для исключения из списка детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении.
▶️ Право на обеспечение жилым помещением сохраняется за Михаилом до фактического предоставления ему жилья в городе Бугуруслане.
Позиция районного суда:
➡️ Право на получение жилого помещения прекращается только предоставлением такого помещения.
➡️ Переезд Михаила в Московскую область не лишает его права на обеспечение жилым помещением на льготных условиях по последнему месту проживания.
Позиция судов апелляционной и кассационной инстанций:
Суды поддержали выводы управления опеки и попечительства Московской области о том, что исключение Михаила из списка детей-сирот в городе Бугуруслане произведено с нарушением действующего законодательства.
▶️ Так как Московская область не являлась местом жительства Михаила на день совершеннолетия, то и оснований для предоставления ему жилого помещения в Московской области не имеется.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В соответствии с п.1 ст.8 ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ лицам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, если их проживание в ранее занимаемом помещении признается невозможным, по достижении ими 18 лет однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения из специализированного жилищного фонда.
➡️ Предоставление этим лицам такого жилого помещения служит основанием для исключения их из списка детей-сирот.
2) В соответствии с Обзором практики, утвержденном Президиумом ВС РФ 20.11.2013., единственным критерием, по которому следует определять место предоставления жилого помещения детям-сиротам, действующим законодательством признается место жительства этих лиц.
3) Судом установлено, что местом жительства Михаила в настоящее время является квартира его родственницы, в которой он зарегистрирован.
➡️ Так как Конституция предоставляет всем проживающим в РФ свободно передвигаться и выбирать себе место жительства, смена постоянного места жительства Михаила не может являться основанием для лишения его права на предоставление жилого помещения на льготных условиях.
Решение районного суда оставлено в силе.
ОСВОБОДИТЬ ИЛИ НЕТ?
Постановление Арбитражного суда Уральского Округа от 25.02.2020 по делу № А60-8043/2017
Андрей подал заявление о собственной несостоятельности. Суд объявил его банкротом и открыл конкурсное производство.
Через некоторое время один из кредиторов заявил ходатайство о прекращении процедуры реализации имущества и неприменении положений об освобождении должника от исполнения обязательств перед кредиторами.
Арбитражный суд прекратил реализацию имущества и освободил Андрея от дальнейшего исполнения обязательств. Недовольный кредитор подал апелляционную, а затем кассационную жалобу.
Позиция Арбитражного суда кассационной инстанции:
1️⃣ Должнику полностью раскрыть свое имущественное положение и источники финансирования,
2️⃣ суду первой инстанции - оценить действия Андрея на предмет его добросовестности, в том числе причины его нетрудоустройства,
проверить обоснованность возражений кредитора.
Суд первой инстанции, рассмотрев дело Андрея повторно, снова освободил его от исполнения обязательств перед кредиторами.
Апелляционная инстанция снова поддержала выводы арбитражного суда.
Кредитор подал кассационную жалобу во второй раз.
Позиция кредитора:
✔️ Должник не предпринял никаких мер для погашения задолженности,
✔️ 2 года скрывался от судебных приставов,
✔️ оплачивал услуги представителей, не имея официального источника дохода,
✔️ не имеет объективных причин для неустройства на работу.
Позиция Арбитражного суда Уральского округа:
1) В соответствии с разъяснениями постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 отказ в освобождении от обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника и умышленным его уклонением от исполнения своих обязательств.
➡️ Должник должен добросовестно сотрудничать с судом, финансовым управляющим и конкурсными кредиторами.
2) Андрей неоднократно пояснял, что во время проведения процедуры банкротства и за 3 года до нее жил в доме отца, который поддержал его в трудной жизненной ситуации и содержал вместе с семьей.
В деле имеются объяснения отца, документы о его трудовой деятельности и финансовой состоятельности.
3) На сегодняшний день Андрей работает (в деле документы о его трудоустройстве и подтверждение их направлений финансовому управляющему).
Согласно пояснениям Андрея: ▪️он прекратил расчеты с кредиторами из-за уменьшения доходов от предпринимательской деятельности.
▪️Ее прекращение повлекло за собой неплатежеспособность.
▪️Исполнительные производства в отношении должника окончены в связи с отсутствием какого-либо имущества.
4) Доказательств принадлежности должнику спорного объекта недвижимости в материалах дела нет, как нет и доказательств наличия имущества, за счет которого можно было бы удовлетворить требования кредиторов.
Вывод:
➡️ В действиях должника отсутствуют признаки злоупотребления правами и недобросовестного поведения.
Андрей представил необходимые сведения суду и финансовому управляющему, оказывал содействие в получении необходимой информации.
Фактов предоставления недостоверных сведений, уклонения от представления или сокрытия сведений об имуществе должника и источниках дохода не установлено.
Основания для удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.
Постановление Арбитражного суда Уральского Округа от 25.02.2020 по делу № А60-8043/2017
Андрей подал заявление о собственной несостоятельности. Суд объявил его банкротом и открыл конкурсное производство.
Через некоторое время один из кредиторов заявил ходатайство о прекращении процедуры реализации имущества и неприменении положений об освобождении должника от исполнения обязательств перед кредиторами.
Арбитражный суд прекратил реализацию имущества и освободил Андрея от дальнейшего исполнения обязательств. Недовольный кредитор подал апелляционную, а затем кассационную жалобу.
Позиция Арбитражного суда кассационной инстанции:
1️⃣ Должнику полностью раскрыть свое имущественное положение и источники финансирования,
2️⃣ суду первой инстанции - оценить действия Андрея на предмет его добросовестности, в том числе причины его нетрудоустройства,
проверить обоснованность возражений кредитора.
Суд первой инстанции, рассмотрев дело Андрея повторно, снова освободил его от исполнения обязательств перед кредиторами.
Апелляционная инстанция снова поддержала выводы арбитражного суда.
Кредитор подал кассационную жалобу во второй раз.
Позиция кредитора:
✔️ Должник не предпринял никаких мер для погашения задолженности,
✔️ 2 года скрывался от судебных приставов,
✔️ оплачивал услуги представителей, не имея официального источника дохода,
✔️ не имеет объективных причин для неустройства на работу.
Позиция Арбитражного суда Уральского округа:
1) В соответствии с разъяснениями постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 отказ в освобождении от обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника и умышленным его уклонением от исполнения своих обязательств.
➡️ Должник должен добросовестно сотрудничать с судом, финансовым управляющим и конкурсными кредиторами.
2) Андрей неоднократно пояснял, что во время проведения процедуры банкротства и за 3 года до нее жил в доме отца, который поддержал его в трудной жизненной ситуации и содержал вместе с семьей.
В деле имеются объяснения отца, документы о его трудовой деятельности и финансовой состоятельности.
3) На сегодняшний день Андрей работает (в деле документы о его трудоустройстве и подтверждение их направлений финансовому управляющему).
Согласно пояснениям Андрея: ▪️он прекратил расчеты с кредиторами из-за уменьшения доходов от предпринимательской деятельности.
▪️Ее прекращение повлекло за собой неплатежеспособность.
▪️Исполнительные производства в отношении должника окончены в связи с отсутствием какого-либо имущества.
4) Доказательств принадлежности должнику спорного объекта недвижимости в материалах дела нет, как нет и доказательств наличия имущества, за счет которого можно было бы удовлетворить требования кредиторов.
Вывод:
➡️ В действиях должника отсутствуют признаки злоупотребления правами и недобросовестного поведения.
Андрей представил необходимые сведения суду и финансовому управляющему, оказывал содействие в получении необходимой информации.
Фактов предоставления недостоверных сведений, уклонения от представления или сокрытия сведений об имуществе должника и источниках дохода не установлено.
Основания для удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.
СЛАБЫЙ ПОДЧИНЯЕТСЯ СИЛЬНОМУ?
Определение СК по экономическим вопросам ВС РФ от 25.05.2020 № 305-ЭС-15-11067
Рассматривается дело о несостоятельности общества «Техстрой». Конкурсный управляющий заявляет ходатайство об утверждении мирового соглашения. В процессе один из кредиторов отказывается от своих требований.
В результате суд принимает отказ кредитора, исключает его требования из реестра первой очереди и утверждает мировое соглашение.
Позиция суда:
▶️ Мировое соглашение соответствует предъявляемым Законом о банкротстве требованиям.
▶️ Соглашение одобрено собранием кредиторов должника, содержит равные условия для всех кредиторов и не нарушает права и законные интересы иных лиц.
▶️ Доказательств того, что в случае продолжения процедуры конкурсного производства требования кредиторов были бы удовлетворены в большем объеме, в деле нет.
Пять кредиторов физических лиц не соглашаются с решением суда и подают апелляционную жалобу.
Позиция кредиторов-физических лиц:
✔️ По условиям мирового соглашения погашается только задолженность по заключенным в 2003 году договорам участия в строительстве без учета реального ущерба.
✔️ Стоимость объекта незавершенного строительства в представленном в преддверии голосования по условиям соглашения отчете об оценке от 2019 года в несколько раз занижена по сравнению с имеющимся в материалах дела отчете об оценке от 2016 года.
✔️ Степень готовности объекта составляет 86%. Попыток его реализации не производилось.
✔️ В случае продажи имущества должника с торгов кредиторы получили бы удовлетворение требований в гораздо большем размере, чем при исполнении мирового соглашения.
✔️ Мировое соглашение не содержит сведений об источниках финансирования для погашения требований кредиторов.
Апелляционный суд оставил решение в силе.
Позиция Верховного суда:
1) При заключении мирового соглашения разногласия между кредиторами устраняются путем проведения голосования и основываются на предусмотренном законом принуждении меньшинства кредиторов большинством (лиц, обладающих большим количеством требований к должнику).
➡️ Однако, превосходство в количестве голосов не позволяет этим кредиторам принимать произвольные решения.
2) В соответствии с п.18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2005 N 97 кредиторы, чья позиция не была учтена на собрании, по итогам мирового соглашения не должны получать существенно меньше того, что они получили бы в результате незамедлительной реализации имущества в ликвидационной процедуре.
Само по себе заключение мирового соглашения не гарантирует безусловное получение большего по сравнению с тем, что можно было бы получить при реализации имущества должника.
➡️ Поэтому процедура утверждения мирового соглашения обязана обеспечивать защиту меньшинства кредиторов от действий большинства.
3) Доводы кредиторов-физических лиц не получили у суда должной оценки, в связи с чем суд не определил должным образом подлежащие установлению обстоятельства по делу и неправильно распределил бремя доказывания между участниками процесса.
Определения отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение СК по экономическим вопросам ВС РФ от 25.05.2020 № 305-ЭС-15-11067
Рассматривается дело о несостоятельности общества «Техстрой». Конкурсный управляющий заявляет ходатайство об утверждении мирового соглашения. В процессе один из кредиторов отказывается от своих требований.
В результате суд принимает отказ кредитора, исключает его требования из реестра первой очереди и утверждает мировое соглашение.
Позиция суда:
▶️ Мировое соглашение соответствует предъявляемым Законом о банкротстве требованиям.
▶️ Соглашение одобрено собранием кредиторов должника, содержит равные условия для всех кредиторов и не нарушает права и законные интересы иных лиц.
▶️ Доказательств того, что в случае продолжения процедуры конкурсного производства требования кредиторов были бы удовлетворены в большем объеме, в деле нет.
Пять кредиторов физических лиц не соглашаются с решением суда и подают апелляционную жалобу.
Позиция кредиторов-физических лиц:
✔️ По условиям мирового соглашения погашается только задолженность по заключенным в 2003 году договорам участия в строительстве без учета реального ущерба.
✔️ Стоимость объекта незавершенного строительства в представленном в преддверии голосования по условиям соглашения отчете об оценке от 2019 года в несколько раз занижена по сравнению с имеющимся в материалах дела отчете об оценке от 2016 года.
✔️ Степень готовности объекта составляет 86%. Попыток его реализации не производилось.
✔️ В случае продажи имущества должника с торгов кредиторы получили бы удовлетворение требований в гораздо большем размере, чем при исполнении мирового соглашения.
✔️ Мировое соглашение не содержит сведений об источниках финансирования для погашения требований кредиторов.
Апелляционный суд оставил решение в силе.
Позиция Верховного суда:
1) При заключении мирового соглашения разногласия между кредиторами устраняются путем проведения голосования и основываются на предусмотренном законом принуждении меньшинства кредиторов большинством (лиц, обладающих большим количеством требований к должнику).
➡️ Однако, превосходство в количестве голосов не позволяет этим кредиторам принимать произвольные решения.
2) В соответствии с п.18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2005 N 97 кредиторы, чья позиция не была учтена на собрании, по итогам мирового соглашения не должны получать существенно меньше того, что они получили бы в результате незамедлительной реализации имущества в ликвидационной процедуре.
Само по себе заключение мирового соглашения не гарантирует безусловное получение большего по сравнению с тем, что можно было бы получить при реализации имущества должника.
➡️ Поэтому процедура утверждения мирового соглашения обязана обеспечивать защиту меньшинства кредиторов от действий большинства.
3) Доводы кредиторов-физических лиц не получили у суда должной оценки, в связи с чем суд не определил должным образом подлежащие установлению обстоятельства по делу и неправильно распределил бремя доказывания между участниками процесса.
Определения отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
УДАСТСЯ ЛИ ДОКАЗАТЬ УЩЕРБ?
Определение ВС РФ № 85-КГ19-12 от 17.02.2020
Работодатель подал иск на бухгалтера о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В суде бухгалтер (назовем ее Яна) объяснила, что переводила деньги со счета микрокредитной организации, где она работала, на свою личную карту по устному распоряжению руководителя.
Кроме того, Яна считала, что к ее отношениям с компанией применимы положения трудового законодательства, а не гражданского, поскольку она продолжает работать в компании на той же должности.
Суд первой инстанции согласился с Яной и отказал в удовлетворении иска.
Апелляционный суд поддержал работодателя, взыскав с бухгалтера сумму ущерба, проценты за пользование денежными средствами и судебные расходы.
Позиция апелляционного суда:
▶️ Яна списала деньги со счета компании без законных оснований и не возвратила их. В соответствии со ст. 1102,1107,1109 ГК РФ факт получения ею неосновательного обогащения подтвержден материалами дела - представленные компанией реестры денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Дела, где сторонами выступают участники трудовых отношений, рассматриваются в соответствии с положениями 11 раздела ТК РФ “Материальная ответственность сторон трудового договора”. Каждая из сторон обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
2) При рассмотрении дела о возмещении причиненного работодателю прямого действительного ущерба в полном размере работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник может быть привлечен к ответственности в полном размере причиненного ущерба (пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. N 52)
3) Факт недостачи может считаться установленным при условии выполнения в ходе инвентаризации всех необходимых проверочных мероприятий. Результаты которых оформляются документально в установленном законом порядке.
4) Для правильного разрешения дела существенными считаются следующие обстоятельства:
✔️ отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника,
✔️ противоправность поведения причинителя вреда,
✔️ его вина в причинении ущерба,
✔️ причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом,
✔️ наличие прямого действительного ущерба,
✔️ размер причиненного ущерба,
✔️ соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности (п.4 постановления Пленума ВС РФ от 16 ноября 2006 г. N 52)
➡️ При этом бремя доказывания указанных обстоятельств лежит полностью на работодателе.
В настоящем деле не определен ни реальный размер ущерба, ни наличие оснований для привлечения Яны к полной материальной ответственности.
Определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Определение ВС РФ № 85-КГ19-12 от 17.02.2020
Работодатель подал иск на бухгалтера о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В суде бухгалтер (назовем ее Яна) объяснила, что переводила деньги со счета микрокредитной организации, где она работала, на свою личную карту по устному распоряжению руководителя.
Кроме того, Яна считала, что к ее отношениям с компанией применимы положения трудового законодательства, а не гражданского, поскольку она продолжает работать в компании на той же должности.
Суд первой инстанции согласился с Яной и отказал в удовлетворении иска.
Апелляционный суд поддержал работодателя, взыскав с бухгалтера сумму ущерба, проценты за пользование денежными средствами и судебные расходы.
Позиция апелляционного суда:
▶️ Яна списала деньги со счета компании без законных оснований и не возвратила их. В соответствии со ст. 1102,1107,1109 ГК РФ факт получения ею неосновательного обогащения подтвержден материалами дела - представленные компанией реестры денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Дела, где сторонами выступают участники трудовых отношений, рассматриваются в соответствии с положениями 11 раздела ТК РФ “Материальная ответственность сторон трудового договора”. Каждая из сторон обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
2) При рассмотрении дела о возмещении причиненного работодателю прямого действительного ущерба в полном размере работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник может быть привлечен к ответственности в полном размере причиненного ущерба (пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. N 52)
3) Факт недостачи может считаться установленным при условии выполнения в ходе инвентаризации всех необходимых проверочных мероприятий. Результаты которых оформляются документально в установленном законом порядке.
4) Для правильного разрешения дела существенными считаются следующие обстоятельства:
✔️ отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника,
✔️ противоправность поведения причинителя вреда,
✔️ его вина в причинении ущерба,
✔️ причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом,
✔️ наличие прямого действительного ущерба,
✔️ размер причиненного ущерба,
✔️ соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности (п.4 постановления Пленума ВС РФ от 16 ноября 2006 г. N 52)
➡️ При этом бремя доказывания указанных обстоятельств лежит полностью на работодателе.
В настоящем деле не определен ни реальный размер ущерба, ни наличие оснований для привлечения Яны к полной материальной ответственности.
Определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
В октябре 2018 года суд завершил процедуру реализации и освободил Светлану Николаевну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе, не заявленных при введении процедуры реализации имущества, с учетом исключений, предусмотренных абз.2 п.3, п.4-6 ст.213.28 Закона о банкротстве.
Казалось, можно было бы вздохнуть, но в январе 2019 года ФНС обратилась в суд за выдачей исполнительного листа в отношении Ивановой. Определением арбитражного суда от 09.04.2019. заявление ФНС удовлетворено. Светлана Николаевна снова подала жалобу.
Позиция Ивановой С.Н.:
✔️ Выводы суда о невозможности освобождения Ивановой от исполнения обязательств, возникших вследствие привлечения ее к субсидиарной ответственности, противоречат закону.
✔️ Изложенные в п.5-6 ст.213.28 Закона о банкротстве нормы не применяются к требованиям о взыскании задолженности в результате привлечения к субсидиарной ответственности.
Позиция 5 апелляционного арбитражного суда:
1) 16.10.2018 завершена процедура реализации имущества, и Иванова С.Н. освобождена от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением требований, предусмотренных абз.2 п.3, п.4-6 ст.213.28 Закона о банкротстве.
2) Требования кредиторов по текущим платежам о возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, о выплате заработной платы и иные требования, неразрывно связанные с личностью должника, в том числе, не заявленные в ходе реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в их непогашенной части.
3) Эти правила распространяются и на требования о привлечении лица к субсидиарной ответственности.
Вопрос о выдаче исполнительных листов по таким требования разрешается арбитражным судом по ходатайству заинтересованных лиц и с учетом п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015. № 45.
Исполнительные листы по требованиям, перечисленным в п.5-6 ст.213.28 Закона о банкротстве, выдаются только по тем требованиям, которые были включены в реестр.
➡️ Так как задолженность Ивановой возникла из обязательств субсидиарной ответственности, требования ФНС были включены в третью очередь реестра требований кредиторов и не погашены, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявление ФНС и выдал исполнительный лист.
Определение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения.
Казалось, можно было бы вздохнуть, но в январе 2019 года ФНС обратилась в суд за выдачей исполнительного листа в отношении Ивановой. Определением арбитражного суда от 09.04.2019. заявление ФНС удовлетворено. Светлана Николаевна снова подала жалобу.
Позиция Ивановой С.Н.:
✔️ Выводы суда о невозможности освобождения Ивановой от исполнения обязательств, возникших вследствие привлечения ее к субсидиарной ответственности, противоречат закону.
✔️ Изложенные в п.5-6 ст.213.28 Закона о банкротстве нормы не применяются к требованиям о взыскании задолженности в результате привлечения к субсидиарной ответственности.
Позиция 5 апелляционного арбитражного суда:
1) 16.10.2018 завершена процедура реализации имущества, и Иванова С.Н. освобождена от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением требований, предусмотренных абз.2 п.3, п.4-6 ст.213.28 Закона о банкротстве.
2) Требования кредиторов по текущим платежам о возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, о выплате заработной платы и иные требования, неразрывно связанные с личностью должника, в том числе, не заявленные в ходе реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в их непогашенной части.
3) Эти правила распространяются и на требования о привлечении лица к субсидиарной ответственности.
Вопрос о выдаче исполнительных листов по таким требования разрешается арбитражным судом по ходатайству заинтересованных лиц и с учетом п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015. № 45.
Исполнительные листы по требованиям, перечисленным в п.5-6 ст.213.28 Закона о банкротстве, выдаются только по тем требованиям, которые были включены в реестр.
➡️ Так как задолженность Ивановой возникла из обязательств субсидиарной ответственности, требования ФНС были включены в третью очередь реестра требований кредиторов и не погашены, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявление ФНС и выдал исполнительный лист.
Определение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения.
В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА?
Кассационное определение ВС РФ от 19.08.2020 № 6-КАД20-4-К2
Молодая семейная пара Лосевых решила построить квартиру. Они заключили с застройщиком договор участия в долевом строительстве жилья, по которому у обоих участников возникло право требования в совместную собственность объекта строительства. Договор зарегистрировали в Управлении Росреестра.
Через год пара развелась. Бывшие супруги подписали с застройщиком дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, обозначив равные доли участия - по ½.
Через 2 года застройщик передал свои права и обязанности в долевом строительстве жилого дома, в котором достраивалась квартира Лосевых, новому застройщику ООО “Центр”.
Лосевы заключили с ООО “Центр еще одно дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, в котором общую совместную собственность заменили на общую долевую, оставив доли равными - по ½.
Соглашение требовалось зарегистрировать, но Управление Росреестра в регистрации отказало, сославшись на несоответствие формы документа, представленного на регистрацию, требованиям законодательства РФ.
Позиция Управления Росреестра:
Дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве жилья содержит элементы брачного договора и подлежит нотариальному удостоверению.
Бывшая супруга Лосева, не согласившись с подобным утверждением, обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным отказа Управления Росреестра.
Позиция районного суда:
▶️ Представленное на регистрацию дополнительное соглашение не соответствует требованиям, установленным нормами действующего законодательства и не отражает информацию, необходимую для государственного учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости.
Апелляционная и кассационная инстанции согласились с выводами районного суда.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В силу п.1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.
2) Согласно ч.3 ст. 4 и ст.17 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214 договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости - единственное доказательство существования зарегистрированного права.
3) Ст.26 ФЗ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для приостановления государственной регистрации прав. Одним из таких оснований считается несоответствие по форме или содержанию документов требованиям законодательства.
Договором участия в долевом строительстве, заключенным Лосевыми с ООО "Центр", определены взаимоотношения сторон, связанные с привлечением денежных средств для создания объекта долевого строительства.
Позднее стороны указанного договора пришли к соглашению об изменении условий, удостоверив его своими подписями.
4) В деле нет материалов, подтверждающих, что сторонами договора участия в долевом строительстве не соблюдены требования, предъявляемые к таким договорам.
➡️ Указание на определение конкретных долей при регистрации права собственности на квартиру, как вновь созданного объекта недвижимости по договору долевого строительства, не противоречит действующему законодательству и не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. Зависит исключительно от волеизъявления участников данного долевого строительства.
Решения районного, апелляционного и кассационного судов отменены. По делу принято новое решение: признать действия Управления Росреестра по отказу в регистрации соглашения к договору участия в долевом строительстве жилья незаконными.
Кассационное определение ВС РФ от 19.08.2020 № 6-КАД20-4-К2
Молодая семейная пара Лосевых решила построить квартиру. Они заключили с застройщиком договор участия в долевом строительстве жилья, по которому у обоих участников возникло право требования в совместную собственность объекта строительства. Договор зарегистрировали в Управлении Росреестра.
Через год пара развелась. Бывшие супруги подписали с застройщиком дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, обозначив равные доли участия - по ½.
Через 2 года застройщик передал свои права и обязанности в долевом строительстве жилого дома, в котором достраивалась квартира Лосевых, новому застройщику ООО “Центр”.
Лосевы заключили с ООО “Центр еще одно дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, в котором общую совместную собственность заменили на общую долевую, оставив доли равными - по ½.
Соглашение требовалось зарегистрировать, но Управление Росреестра в регистрации отказало, сославшись на несоответствие формы документа, представленного на регистрацию, требованиям законодательства РФ.
Позиция Управления Росреестра:
Дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве жилья содержит элементы брачного договора и подлежит нотариальному удостоверению.
Бывшая супруга Лосева, не согласившись с подобным утверждением, обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным отказа Управления Росреестра.
Позиция районного суда:
▶️ Представленное на регистрацию дополнительное соглашение не соответствует требованиям, установленным нормами действующего законодательства и не отражает информацию, необходимую для государственного учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости.
Апелляционная и кассационная инстанции согласились с выводами районного суда.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В силу п.1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.
2) Согласно ч.3 ст. 4 и ст.17 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214 договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости - единственное доказательство существования зарегистрированного права.
3) Ст.26 ФЗ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для приостановления государственной регистрации прав. Одним из таких оснований считается несоответствие по форме или содержанию документов требованиям законодательства.
Договором участия в долевом строительстве, заключенным Лосевыми с ООО "Центр", определены взаимоотношения сторон, связанные с привлечением денежных средств для создания объекта долевого строительства.
Позднее стороны указанного договора пришли к соглашению об изменении условий, удостоверив его своими подписями.
4) В деле нет материалов, подтверждающих, что сторонами договора участия в долевом строительстве не соблюдены требования, предъявляемые к таким договорам.
➡️ Указание на определение конкретных долей при регистрации права собственности на квартиру, как вновь созданного объекта недвижимости по договору долевого строительства, не противоречит действующему законодательству и не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. Зависит исключительно от волеизъявления участников данного долевого строительства.
Решения районного, апелляционного и кассационного судов отменены. По делу принято новое решение: признать действия Управления Росреестра по отказу в регистрации соглашения к договору участия в долевом строительстве жилья незаконными.
КРИТЕРИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 22.06.2020 № 307-ЭС19-18723(2,3)
20.07.2016 Совет директоров ООО “Свет” в составе Иванова, Липатова, Свирина и Долгих принял решение передать компании “Интер” права требования к Предприятию, вытекающие из договоров, заключенных ООО “Свет” с последним. В счет передачи прав ООО “Свет” приобретало в уставном капитале компании “Интер” долю в 57% .
На следующий день в отношении ООО “Свет” арбитражный суд возбудил дело о несостоятельности и через некоторое время признал его банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.
Предприятие, полагая, что банкротство ООО “Свет” вызвано действиями контролирующих лиц Иванова, Липатова, Свирина и Долгих, подало иск о привлечении их к субсидиарной ответственности.
В процессе рассмотрения дела Предприятие заявило ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности компании “Интер”.
Суды первой и апелляционной инстанции в иске и ходатайстве отказали.
Позиция судов:
▶️ Не доказана совокупность условий для наступления субсидиарной ответственности для физических лиц и не доказан статус контролирующего лица компании “Интер”.
▶️ В результате совершения сделки по внесению вклада в уставный капитал компании “Интер” финансовое состояние должника не изменилось.
▶️ Доказательств того, что размер дебиторской задолженности Предприятия на момент ее передачи в уставный капитал компании равен размеру самих требований, в деле нет.
▶️ Приобретенная должником доля участия в компании впоследствии включена в конкурсную массу.
Позиция Верховного суда РФ:
1) При установлении того, возникло ли банкротство должника в результате действий определенных лиц, необходимо установить следующее:
▪️наличие у этих лиц возможности оказывать существенное влияние на деятельность должника,
▪️действия этих лиц повлекли негативные последствия для должника, и масштаб последствий способен привести к банкротству,
▪️лицо выступает инициатором действий и ему выгодно банкротство должника.
2) Иванов, Липатов, Свирин и Долгих - бывшие члены Совета директоров, т.е. они имели возможность оказывать влияние на действия должника.
3) В Законе о банкротстве закреплена презумпция причинно-следственной связи между действиями контролирующих лиц и наступившим банкротством.
Предприятие, настаивая на привлечении физических лиц к субсидиарной ответственности, указывал на подозрительность заключенной ими сделки. Бремя доказывания обратного ( в силу ст. 65 АПК РФ) в данном случае переходит к ответчикам. Суды освободили ответчиков от их обязанности, чем нарушили принцип состязательности сторон.
4) Одобрение одним из членов совета директоров существенно убыточной сделки само по себе не является достаточным для констатации его вины и привлечения к субсидиарной ответственности. Привлечению подлежит то лицо, которое инициировало совершение подобной сделки или получило выгоду (потенциальную) от ее совершения.
Судам следовало оценить степень вовлеченности каждого из физических лиц в процесс одобрения сделки и осведомленности о негативных последствиях сделки для должника.
5) Наличие статуса контролирующего лица является предметом исследования при рассмотрении дела по существу, а не при разрешении ходатайства.
Решения судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 22.06.2020 № 307-ЭС19-18723(2,3)
20.07.2016 Совет директоров ООО “Свет” в составе Иванова, Липатова, Свирина и Долгих принял решение передать компании “Интер” права требования к Предприятию, вытекающие из договоров, заключенных ООО “Свет” с последним. В счет передачи прав ООО “Свет” приобретало в уставном капитале компании “Интер” долю в 57% .
На следующий день в отношении ООО “Свет” арбитражный суд возбудил дело о несостоятельности и через некоторое время признал его банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.
Предприятие, полагая, что банкротство ООО “Свет” вызвано действиями контролирующих лиц Иванова, Липатова, Свирина и Долгих, подало иск о привлечении их к субсидиарной ответственности.
В процессе рассмотрения дела Предприятие заявило ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности компании “Интер”.
Суды первой и апелляционной инстанции в иске и ходатайстве отказали.
Позиция судов:
▶️ Не доказана совокупность условий для наступления субсидиарной ответственности для физических лиц и не доказан статус контролирующего лица компании “Интер”.
▶️ В результате совершения сделки по внесению вклада в уставный капитал компании “Интер” финансовое состояние должника не изменилось.
▶️ Доказательств того, что размер дебиторской задолженности Предприятия на момент ее передачи в уставный капитал компании равен размеру самих требований, в деле нет.
▶️ Приобретенная должником доля участия в компании впоследствии включена в конкурсную массу.
Позиция Верховного суда РФ:
1) При установлении того, возникло ли банкротство должника в результате действий определенных лиц, необходимо установить следующее:
▪️наличие у этих лиц возможности оказывать существенное влияние на деятельность должника,
▪️действия этих лиц повлекли негативные последствия для должника, и масштаб последствий способен привести к банкротству,
▪️лицо выступает инициатором действий и ему выгодно банкротство должника.
2) Иванов, Липатов, Свирин и Долгих - бывшие члены Совета директоров, т.е. они имели возможность оказывать влияние на действия должника.
3) В Законе о банкротстве закреплена презумпция причинно-следственной связи между действиями контролирующих лиц и наступившим банкротством.
Предприятие, настаивая на привлечении физических лиц к субсидиарной ответственности, указывал на подозрительность заключенной ими сделки. Бремя доказывания обратного ( в силу ст. 65 АПК РФ) в данном случае переходит к ответчикам. Суды освободили ответчиков от их обязанности, чем нарушили принцип состязательности сторон.
4) Одобрение одним из членов совета директоров существенно убыточной сделки само по себе не является достаточным для констатации его вины и привлечения к субсидиарной ответственности. Привлечению подлежит то лицо, которое инициировало совершение подобной сделки или получило выгоду (потенциальную) от ее совершения.
Судам следовало оценить степень вовлеченности каждого из физических лиц в процесс одобрения сделки и осведомленности о негативных последствиях сделки для должника.
5) Наличие статуса контролирующего лица является предметом исследования при рассмотрении дела по существу, а не при разрешении ходатайства.
Решения судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
КОГО ЕСТЬ ПРАВО НА ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРЕДПРИЯТИЯ — ДОЛЖНИКА?
Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2020 № 303-ЭС20-5380 по делу № А16-2306/2017
Компания “Ладога” купила у общества “Сельмаш” земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости. Через 2 года “Сельмаш” признают банкротом, возбуждают конкурсное производство и назначают конкурсного управляющего.
Один из акционеров “Сельмаш”, Круглов Дмитрий Иванович, подает иск о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной. Суд возвращает Круглову иск без рассмотрения и указывает на то, что у него нет права в рамках дела о несостоятельности оспаривать сделки. На это есть конкурсный управляющий.
Тогда Дмитрий Иванович попытался оспорить сделку вне рамок дела о банкротстве, подав самостоятельный иск. В заявлении он указывал на то, что сделка купли-продажи земельного участка проведена без одобрения собрания акционеров, хотя относится к крупным.
Арбитражный суд удовлетворил иск Круглова, посчитав доказанным факт проведения крупной сделки без одобрения общего собрания акционеров. Компания “Ладога” не согласилась с таким выводом и обжаловала решение.
Позиция апелляционного суда и суда округа:
С введением в отношении общества“Сельмаш”конкурсного производства его представителем стал конкурсный управляющий.
▶️ Круглов не вправе выступать представителем ООО “Сельмаш”. Он может защищать свои интересы только способами, предусмотренными Законом о банкротстве: участвовать в собраниях кредиторов, инициировать вопрос об оспаривании сделок конкурсным управляющим, требовать возмещения убытков.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Акционер, обращающийся от имени акционерного общества с требованием об оспаривании заключенных обществом сделок и о применении последствий их недействительности, в силу закона является его представителем.
2) Заявления об оспаривании сделок подаются в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, и подлежат рассмотрению в этом деле (п.1 ст.61.8 Закона о банкротстве).
➡️ Введение конкурсного производства в отношении акционерного общества не препятствует акционеру оспаривать сделку этого общества по общим основаниям.
В п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63 разъяснено, что подлежат рассмотрению заявления о признании сделок должника недействительными по общим основаниям, предъявляемые другими помимо арбитражного управляющего лицами.
3) Кроме конкурсного управляющего заявления об оспаривании сделок могут подавать прочие лица, отвечающие установленным в законе требованиям (ст. 61.9 Закона о банкротстве).
➡️ Статус конкурсного управляющего не делает его единственным лицом, уполномоченным на оспаривание сделок должника.
При оспаривании акционером сделки по общим основаниям наряду с ним конкурсный управляющий также является представителем акционерного общества - банкрота (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).
4) Интересы акционера в данном случае не противоречат ни интересам конкурсных кредиторов по наполнению конкурсной массы должника, ни целям конкурсного производства.
Постановления апелляционного суда и суда округа отменены.
Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2020 № 303-ЭС20-5380 по делу № А16-2306/2017
Компания “Ладога” купила у общества “Сельмаш” земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости. Через 2 года “Сельмаш” признают банкротом, возбуждают конкурсное производство и назначают конкурсного управляющего.
Один из акционеров “Сельмаш”, Круглов Дмитрий Иванович, подает иск о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной. Суд возвращает Круглову иск без рассмотрения и указывает на то, что у него нет права в рамках дела о несостоятельности оспаривать сделки. На это есть конкурсный управляющий.
Тогда Дмитрий Иванович попытался оспорить сделку вне рамок дела о банкротстве, подав самостоятельный иск. В заявлении он указывал на то, что сделка купли-продажи земельного участка проведена без одобрения собрания акционеров, хотя относится к крупным.
Арбитражный суд удовлетворил иск Круглова, посчитав доказанным факт проведения крупной сделки без одобрения общего собрания акционеров. Компания “Ладога” не согласилась с таким выводом и обжаловала решение.
Позиция апелляционного суда и суда округа:
С введением в отношении общества“Сельмаш”конкурсного производства его представителем стал конкурсный управляющий.
▶️ Круглов не вправе выступать представителем ООО “Сельмаш”. Он может защищать свои интересы только способами, предусмотренными Законом о банкротстве: участвовать в собраниях кредиторов, инициировать вопрос об оспаривании сделок конкурсным управляющим, требовать возмещения убытков.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Акционер, обращающийся от имени акционерного общества с требованием об оспаривании заключенных обществом сделок и о применении последствий их недействительности, в силу закона является его представителем.
2) Заявления об оспаривании сделок подаются в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, и подлежат рассмотрению в этом деле (п.1 ст.61.8 Закона о банкротстве).
➡️ Введение конкурсного производства в отношении акционерного общества не препятствует акционеру оспаривать сделку этого общества по общим основаниям.
В п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63 разъяснено, что подлежат рассмотрению заявления о признании сделок должника недействительными по общим основаниям, предъявляемые другими помимо арбитражного управляющего лицами.
3) Кроме конкурсного управляющего заявления об оспаривании сделок могут подавать прочие лица, отвечающие установленным в законе требованиям (ст. 61.9 Закона о банкротстве).
➡️ Статус конкурсного управляющего не делает его единственным лицом, уполномоченным на оспаривание сделок должника.
При оспаривании акционером сделки по общим основаниям наряду с ним конкурсный управляющий также является представителем акционерного общества - банкрота (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).
4) Интересы акционера в данном случае не противоречат ни интересам конкурсных кредиторов по наполнению конкурсной массы должника, ни целям конкурсного производства.
Постановления апелляционного суда и суда округа отменены.
ТАК ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ИЛИ НЕТ?
Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 1 сентября 2020 г. N 49-КГ20-12-К6
Банк открыл предприятию 3 возобновляемые кредитные линии сроком до 2018 года. В обеспечение кредитов заключили договоры залога недвижимости с рядом юридических и физических лиц, в том числе с Пироговой Еленой.
Заемщик кредиты не погасил. Банк признали банкротом. Назначенный судом конкурсный управляющий Банка подал иски о взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество.
Залогодатель Елена Пирогова выдвинула встречный иск о признании договора залога недвижимости, заключенного ею с Банком, незаключенным.
Позиция Елены: она не подписывала договор залога и просит провести почерковедческую экспертизу.
Эксперт подтвердил, что подписи на договоре залога выполнены не самой Пироговой, а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи.
Районный суд, удостоверившись, что договор залога не подписывался Еленой, удовлетворил ее встречный иск и признал договора залога незаключенным.
Апелляционный и кассационный суды поддержали выводы районного.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации.
2) В силу п.6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. N 49 если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор не заключен.
3) В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. N 25 (п.70) разъяснено, что сделанное в любой форме заявление о недействительности сделки и о применении последствий недействительности не имеет правового значения, если ссылающееся на это лицо действует недобросовестно. Например, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.
Верховный Суд обратил внимание на хронологию событий:
➡️ 31.10.2013 г. супруг Пироговой Елены выдал ей нотариально заверенное согласие на оформление, заключение и регистрацию залога спорных объектов недвижимости.
➡️ 08.08.2016 г. Елена ( или не Елена, но кто-то) заключила с Банком договор залога этих объектов.
➡️ 31.08.2016 г. представитель Елены по доверенности совместно с представителем Банка подала заявление на государственную регистрацию договора залога.
Регистратор заявление принял, но приостановил на месяц - срок действия доверенности, выданной Елене мужем, к моменту регистрации истек, о чем регистратор и сообщил Пироговой.
В указанный срок представитель Елены принесла на регистрацию доверенность от 22.09.2015, и сделку зарегистрировали. Пирогова эту доверенность не оспаривала и не заявляла о ее недействительности.
Таким образом:
✔️ заявления о представлении дополнительных документов от имени Елены подписаны ее представителем,
✔️ сторонами на регистрацию были представлены все необходимые документы, в том числе оспариваемый Еленой договор залога недвижимости.
4) Этим действиям Пироговой и ее представителя суд первой инстанции, в нарушение позиции вышеуказанных постановлений, не дал правовой оценки.
Решения судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 1 сентября 2020 г. N 49-КГ20-12-К6
Банк открыл предприятию 3 возобновляемые кредитные линии сроком до 2018 года. В обеспечение кредитов заключили договоры залога недвижимости с рядом юридических и физических лиц, в том числе с Пироговой Еленой.
Заемщик кредиты не погасил. Банк признали банкротом. Назначенный судом конкурсный управляющий Банка подал иски о взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество.
Залогодатель Елена Пирогова выдвинула встречный иск о признании договора залога недвижимости, заключенного ею с Банком, незаключенным.
Позиция Елены: она не подписывала договор залога и просит провести почерковедческую экспертизу.
Эксперт подтвердил, что подписи на договоре залога выполнены не самой Пироговой, а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи.
Районный суд, удостоверившись, что договор залога не подписывался Еленой, удовлетворил ее встречный иск и признал договора залога незаключенным.
Апелляционный и кассационный суды поддержали выводы районного.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации.
2) В силу п.6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. N 49 если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор не заключен.
3) В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. N 25 (п.70) разъяснено, что сделанное в любой форме заявление о недействительности сделки и о применении последствий недействительности не имеет правового значения, если ссылающееся на это лицо действует недобросовестно. Например, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.
Верховный Суд обратил внимание на хронологию событий:
➡️ 31.10.2013 г. супруг Пироговой Елены выдал ей нотариально заверенное согласие на оформление, заключение и регистрацию залога спорных объектов недвижимости.
➡️ 08.08.2016 г. Елена ( или не Елена, но кто-то) заключила с Банком договор залога этих объектов.
➡️ 31.08.2016 г. представитель Елены по доверенности совместно с представителем Банка подала заявление на государственную регистрацию договора залога.
Регистратор заявление принял, но приостановил на месяц - срок действия доверенности, выданной Елене мужем, к моменту регистрации истек, о чем регистратор и сообщил Пироговой.
В указанный срок представитель Елены принесла на регистрацию доверенность от 22.09.2015, и сделку зарегистрировали. Пирогова эту доверенность не оспаривала и не заявляла о ее недействительности.
Таким образом:
✔️ заявления о представлении дополнительных документов от имени Елены подписаны ее представителем,
✔️ сторонами на регистрацию были представлены все необходимые документы, в том числе оспариваемый Еленой договор залога недвижимости.
4) Этим действиям Пироговой и ее представителя суд первой инстанции, в нарушение позиции вышеуказанных постановлений, не дал правовой оценки.
Решения судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
А С ЧЕМ ВЫ, СОБСТВЕННО, НЕ СОГЛАСНЫ?
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 1 октября 2020 г. N 305-ЭС17-3119(5,6)
В рамках дела о банкротстве некая Компания заявила о намерении погасить требования кредиторов должника. Суд удовлетворил ее заявление, установил срок для погашения требований (до 25.12.2019) и назначил судебное заседание по рассмотрению итогов исполнения (определение от 02.12.2019).
Позиция суда первой инстанции:
➡️ В целях прекращения производства по делу о банкротстве должника положения ст.113 и 125 Закона о банкротстве предусматривают для третьего лица возможность удовлетворить требования кредиторов, включенных в реестр.
➡️ Реестр сформирован, поэтому реестровые требования могут быть погашены.
Один из кредиторов, ООО “Краст”, чьи требования тоже вошли в реестр, подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд согласился с ней и отменил решение.
Позиция апелляционной инстанции:
✔️ Дело о банкротстве возбуждено 05.05.2012.
✔️ Должник имеет следующие обязательства перед кредиторами:
▪️реестровые,
▪️мораторные проценты,
▪️текущие платежи,
▪️“зареестровые” требования.
✔️ Конкурсная масса сформирована. Имущества достаточно для погашения всех требований, включая “зареестровые”.
✔️ Удовлетворение требований только реестровых кредиторов создаст угрозу имущественным правам иных кредиторов, задолженность перед которыми останется непогашенной.
✔️ Прекращение производства по делу откроет должнику возможность вывода активов.
Позиция Верховного Суда РФ:
➡️ Не может быть удовлетворена жалоба лица, у которого отсутствует законный интерес в обжаловании судебного акта и права которого этим судебным актом не нарушены (ст. 4 АПК РФ).
1) С апелляционной жалобой на решение обратилось общество “Краст", являющееся реестровым кредитором должника. При погашении требований кредиторов Компанией имеющаяся задолженность перед ООО “Краст” тоже была бы погашена.
Таким образом, законный интерес ООО “Краст” был бы удовлетворен.
2) ООО “Краст” не ставило под сомнение возможность компании погасить требования кредиторов до 25.12.2020.
Следовательно, его возражения не были основаны на желании получить удовлетворение своих требований и не подлежали защите со стороны суда апелляционной инстанции.
3) Буквальное содержание ст.113 и 125 Закона о банкротстве не предполагает погашение текущих требований кредиторов.
➡️ После прекращения дела они вправе инициировать новый судебный процесс.
Решение суда первой инстанции оставлено в силе.
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 1 октября 2020 г. N 305-ЭС17-3119(5,6)
В рамках дела о банкротстве некая Компания заявила о намерении погасить требования кредиторов должника. Суд удовлетворил ее заявление, установил срок для погашения требований (до 25.12.2019) и назначил судебное заседание по рассмотрению итогов исполнения (определение от 02.12.2019).
Позиция суда первой инстанции:
➡️ В целях прекращения производства по делу о банкротстве должника положения ст.113 и 125 Закона о банкротстве предусматривают для третьего лица возможность удовлетворить требования кредиторов, включенных в реестр.
➡️ Реестр сформирован, поэтому реестровые требования могут быть погашены.
Один из кредиторов, ООО “Краст”, чьи требования тоже вошли в реестр, подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд согласился с ней и отменил решение.
Позиция апелляционной инстанции:
✔️ Дело о банкротстве возбуждено 05.05.2012.
✔️ Должник имеет следующие обязательства перед кредиторами:
▪️реестровые,
▪️мораторные проценты,
▪️текущие платежи,
▪️“зареестровые” требования.
✔️ Конкурсная масса сформирована. Имущества достаточно для погашения всех требований, включая “зареестровые”.
✔️ Удовлетворение требований только реестровых кредиторов создаст угрозу имущественным правам иных кредиторов, задолженность перед которыми останется непогашенной.
✔️ Прекращение производства по делу откроет должнику возможность вывода активов.
Позиция Верховного Суда РФ:
➡️ Не может быть удовлетворена жалоба лица, у которого отсутствует законный интерес в обжаловании судебного акта и права которого этим судебным актом не нарушены (ст. 4 АПК РФ).
1) С апелляционной жалобой на решение обратилось общество “Краст", являющееся реестровым кредитором должника. При погашении требований кредиторов Компанией имеющаяся задолженность перед ООО “Краст” тоже была бы погашена.
Таким образом, законный интерес ООО “Краст” был бы удовлетворен.
2) ООО “Краст” не ставило под сомнение возможность компании погасить требования кредиторов до 25.12.2020.
Следовательно, его возражения не были основаны на желании получить удовлетворение своих требований и не подлежали защите со стороны суда апелляционной инстанции.
3) Буквальное содержание ст.113 и 125 Закона о банкротстве не предполагает погашение текущих требований кредиторов.
➡️ После прекращения дела они вправе инициировать новый судебный процесс.
Решение суда первой инстанции оставлено в силе.
ПРОПУСТИЛ ЛИ КРЕДИТОР СРОК?
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 28.09.2020 № 305-ЭС20-6652
В 2015 году Банк предоставил Компании возобновляемую кредитную линию под поручительство Компании. Через год он уступил права и обязанности по кредитному договору и договору поручительства ООО “А-Пересвет”.
Чуть раньше, за месяц до этого, Банк заключил с Компанией еще один договор на открытие кредитной линии и тоже под поручительство Компании и под залог недвижимого имущества. Через месяц права и обязанности по этому кредитному договору, договору поручительства и договору залога тоже были уступлены банком другому обществу - ООО “Эксперт”.
Вступившими в законную силу судебными решениями от 2017 года договоры цессии были признаны недействительными, а права Банка как кредитора по кредитным договорам, договорам поручительства и ипотеки с Петровым Андреем Владимировичем восстановлены.
Банк обратился в суд. В рамках дела о банкротстве Петрова Андрея Владимировича он заявил иск о включении задолженности по кредитным договорам в реестр требований кредиторов.
Арбитражный суд признал заявление обоснованным и включил задолженность в реестр.
Позиция суда:
➡️ Требования Банка заявлены в установленный срок (до истечения срока действия поручительства), не оспариваются должником и финансовым управляющим.
➡️ По условиям договоров поручительство действует до момента погашения обязательств основным заемщиком по кредитному договору.
Апелляционный суд отменил решение арбитражного суда, суд округа поддержал его в этом.
Позиция апелляционной и кассационной инстанций:
▶️ На момент обращения Банка в суд поручительство и залог прекращены.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Поскольку вступившими в законную силу судебными актами восстановлены права Банка как кредитора по кредитным договорам и договорам поручительства, необходимо было выяснить, не прекратились ли поручительство и залог на момент, когда Банк предъявил свои требования к должнику.
Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре срока. Когда такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю (пункт 6 статьи 367 ГК РФ).
То же действует в отношении залога, предоставленного третьим лицом (постановление Конституционного Суда РФ от 15.04.2020 N 18-П).
Банк не предъявил иск к поручителю, но до признания договоров цессии недействительными цессионарии (общества "Андрей-Пересвет" и "Эксперт") обратились в суд общей юрисдикции с исками (в том числе к должнику), по которым приняты вступившие в законную силу судебные акты о взыскании задолженности по кредитным договорам.
2) При недействительности цессии первоначальный кредитор (цедент) вправе выбирать между самостоятельным предъявлением требования, несмотря на судебный процесс, начатый против должника цессионарием по недействительной уступке, и вступлением в этот процесс в качестве правопреемника такого цессионария (разъяснения абз. 2 п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 54)
➡️ Второй вариант позволяет избежать кредитору пропуска срока исковой давности по требованию.
В настоящем деле Банк, воспользовавшись правом выбора, вступил в инициированный цессионариями процесс взыскания задолженности с должника, что само по себе не влечет изменения объема ответственности по спорным обязательствам и не влияет на права последнего, учитывая его нахождение в просрочке.
Решения отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 28.09.2020 № 305-ЭС20-6652
В 2015 году Банк предоставил Компании возобновляемую кредитную линию под поручительство Компании. Через год он уступил права и обязанности по кредитному договору и договору поручительства ООО “А-Пересвет”.
Чуть раньше, за месяц до этого, Банк заключил с Компанией еще один договор на открытие кредитной линии и тоже под поручительство Компании и под залог недвижимого имущества. Через месяц права и обязанности по этому кредитному договору, договору поручительства и договору залога тоже были уступлены банком другому обществу - ООО “Эксперт”.
Вступившими в законную силу судебными решениями от 2017 года договоры цессии были признаны недействительными, а права Банка как кредитора по кредитным договорам, договорам поручительства и ипотеки с Петровым Андреем Владимировичем восстановлены.
Банк обратился в суд. В рамках дела о банкротстве Петрова Андрея Владимировича он заявил иск о включении задолженности по кредитным договорам в реестр требований кредиторов.
Арбитражный суд признал заявление обоснованным и включил задолженность в реестр.
Позиция суда:
➡️ Требования Банка заявлены в установленный срок (до истечения срока действия поручительства), не оспариваются должником и финансовым управляющим.
➡️ По условиям договоров поручительство действует до момента погашения обязательств основным заемщиком по кредитному договору.
Апелляционный суд отменил решение арбитражного суда, суд округа поддержал его в этом.
Позиция апелляционной и кассационной инстанций:
▶️ На момент обращения Банка в суд поручительство и залог прекращены.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Поскольку вступившими в законную силу судебными актами восстановлены права Банка как кредитора по кредитным договорам и договорам поручительства, необходимо было выяснить, не прекратились ли поручительство и залог на момент, когда Банк предъявил свои требования к должнику.
Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре срока. Когда такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю (пункт 6 статьи 367 ГК РФ).
То же действует в отношении залога, предоставленного третьим лицом (постановление Конституционного Суда РФ от 15.04.2020 N 18-П).
Банк не предъявил иск к поручителю, но до признания договоров цессии недействительными цессионарии (общества "Андрей-Пересвет" и "Эксперт") обратились в суд общей юрисдикции с исками (в том числе к должнику), по которым приняты вступившие в законную силу судебные акты о взыскании задолженности по кредитным договорам.
2) При недействительности цессии первоначальный кредитор (цедент) вправе выбирать между самостоятельным предъявлением требования, несмотря на судебный процесс, начатый против должника цессионарием по недействительной уступке, и вступлением в этот процесс в качестве правопреемника такого цессионария (разъяснения абз. 2 п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 54)
➡️ Второй вариант позволяет избежать кредитору пропуска срока исковой давности по требованию.
В настоящем деле Банк, воспользовавшись правом выбора, вступил в инициированный цессионариями процесс взыскания задолженности с должника, что само по себе не влечет изменения объема ответственности по спорным обязательствам и не влияет на права последнего, учитывая его нахождение в просрочке.
Решения отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
КТО КОГО ПЕРЕХИТРИЛ?
Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 11.08.2020 № 5-КГ20-44
Елена поступила в московский институт. Надо было срочно найти недорогое жилище. Ее мама, Волкова Антонина, вспомнила о своей хорошей знакомой, проживающей в столице, и попросила приютить девочку. Та согласилась, заключив с Еленой договор пользования жилым помещением.
Спустя некоторое время у Петровой Дарьи Ильиничны (хозяйки квартиры) возникли финансовые трудности. Чтобы их решить, она предложила Волковой купить для дочки ¼ доли в квартире. Елена к тому времени уже вышла замуж.
Волкова, желая защитить собственность дочери от возможных будущих притязаний супруга, сказала, что сама заплатит за долю (часть сейчас, а половину через год), но договор они заключат не купли-продажи, а дарения.
Так Дарья Ильинична подарила часть своей квартиры Елене. Деньги, как и договаривались, она получила, сделку зарегистрировали в установленном порядке.
Еще через год Антонина решила прибрать к рукам всю квартиру. Она настаивала на том, чтобы Петрова переоформила на нее оставшиеся ¾ доли, либо отдавала деньги назад.
Дарья Ильинична пыталась защититься, но решением суда от 2014 года деньги за ¼ доли в праве на квартиру взысканы как неосновательное обогащение с Петровой в пользу Волковой Антонины.
Дарья Ильинична снова отправилась в суд с иском к матери и дочери. Она просила:
▪️признать договор дарения недействительным в связи с его притворностью,
▪️применить к сделке правила о договоре купли-продажи и
▪️перевести на Елену права и обязанности по договору купли-продажи.
Районный суд отказал.
Позиция суда:
▶️ Истец не представила суду доказательств притворности сделки и доказательств принятия Еленой встречных обязательств по договору дарения.
▶️ Суд согласился с доводами Волковой о пропуске срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Апелляционная инстанция оставила решение районного суда в силе.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) По основанию притворности недействительной может быть признана сделка, направленная на достижение других правовых последствий, прикрывающая иную волю всех участников сделки.
2) “Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом” (п.1 ст.313 ГК РФ в ред. действовавшей на момент спорных отношений),
➡️ Отдавая деньги Петровой, Волкова действовала в интересах дочери.
Она знала о настоящем характере возникших между Еленой и Дарьей Ильиничной обязательств и понимала, что Елена вовсе не должна платить.
3) Квалифицирующий признак дарения — безвозмездный характер передачи имущества и отсутствие встречного предоставления, в противном случае договор дарения будет недействительным.
➡️ Встречное предоставление может быть предметом отдельной сделки, в том числе и с другим лицом.
Чтобы признать сделку притворной, необходимо наличие причинной обусловленности дарения встречным предоставлением со стороны одаряемого.
4) Суд не дал должного обоснования свидетельским показаниям и отверг показания свидетелей, подтвердивших, что Петрова получила от Волковой денежные средства за продажу ¼ доли на квартиру.
5) Судом не выносился на обсуждение вопрос о причине пропуска Петровой срока исковой давности. Ей не было предложено представить доказательства, свидетельствующие об уважительности причин пропуска данного срока.
Решения отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 11.08.2020 № 5-КГ20-44
Елена поступила в московский институт. Надо было срочно найти недорогое жилище. Ее мама, Волкова Антонина, вспомнила о своей хорошей знакомой, проживающей в столице, и попросила приютить девочку. Та согласилась, заключив с Еленой договор пользования жилым помещением.
Спустя некоторое время у Петровой Дарьи Ильиничны (хозяйки квартиры) возникли финансовые трудности. Чтобы их решить, она предложила Волковой купить для дочки ¼ доли в квартире. Елена к тому времени уже вышла замуж.
Волкова, желая защитить собственность дочери от возможных будущих притязаний супруга, сказала, что сама заплатит за долю (часть сейчас, а половину через год), но договор они заключат не купли-продажи, а дарения.
Так Дарья Ильинична подарила часть своей квартиры Елене. Деньги, как и договаривались, она получила, сделку зарегистрировали в установленном порядке.
Еще через год Антонина решила прибрать к рукам всю квартиру. Она настаивала на том, чтобы Петрова переоформила на нее оставшиеся ¾ доли, либо отдавала деньги назад.
Дарья Ильинична пыталась защититься, но решением суда от 2014 года деньги за ¼ доли в праве на квартиру взысканы как неосновательное обогащение с Петровой в пользу Волковой Антонины.
Дарья Ильинична снова отправилась в суд с иском к матери и дочери. Она просила:
▪️признать договор дарения недействительным в связи с его притворностью,
▪️применить к сделке правила о договоре купли-продажи и
▪️перевести на Елену права и обязанности по договору купли-продажи.
Районный суд отказал.
Позиция суда:
▶️ Истец не представила суду доказательств притворности сделки и доказательств принятия Еленой встречных обязательств по договору дарения.
▶️ Суд согласился с доводами Волковой о пропуске срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Апелляционная инстанция оставила решение районного суда в силе.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) По основанию притворности недействительной может быть признана сделка, направленная на достижение других правовых последствий, прикрывающая иную волю всех участников сделки.
2) “Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом” (п.1 ст.313 ГК РФ в ред. действовавшей на момент спорных отношений),
➡️ Отдавая деньги Петровой, Волкова действовала в интересах дочери.
Она знала о настоящем характере возникших между Еленой и Дарьей Ильиничной обязательств и понимала, что Елена вовсе не должна платить.
3) Квалифицирующий признак дарения — безвозмездный характер передачи имущества и отсутствие встречного предоставления, в противном случае договор дарения будет недействительным.
➡️ Встречное предоставление может быть предметом отдельной сделки, в том числе и с другим лицом.
Чтобы признать сделку притворной, необходимо наличие причинной обусловленности дарения встречным предоставлением со стороны одаряемого.
4) Суд не дал должного обоснования свидетельским показаниям и отверг показания свидетелей, подтвердивших, что Петрова получила от Волковой денежные средства за продажу ¼ доли на квартиру.
5) Судом не выносился на обсуждение вопрос о причине пропуска Петровой срока исковой давности. Ей не было предложено представить доказательства, свидетельствующие об уважительности причин пропуска данного срока.
Решения отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ПРИЗНАНИЕ ДОЛЖНИКОМ ДОЛГА ЕЩЕ НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Определение СК по экономическим вопросам ВС РФ от 19.10.2020 № 307-ЭС20-6662(4) по делу № А56-31284/2018
В рамках дела о банкротстве общества “РИК” компания “Парус” обратилась в суд с заявлением о включении ее требований в реестр. Свои требования она обосновала тем, что “РИК” не полностью оплатил поставленный ему товар.
Компания представила в суд договор поставки и товарные накладные, подтверждающие задолженность. Впоследствии она уточнила сумму задолженности, предоставив суду спецификации, двусторонний акт сверки и налоговую декларацию за 2017 год.
Арбитражный суд признал требования компании "Парус" обоснованными.
Позиция суда первой инстанции:
▶️ Товарные накладные за 2017 год соотносятся с налоговой декларацией и книгой продаж компании за II - IV кварталы 2017 года.
▶️ Компания “Парус”- производитель поставленного товара.
Суд апелляционной инстанции отменил решение, основываясь на том, что задолженность, которая могла возникнуть из спорного договора, оплачена в размере, превышающем объем поставленного товара.
Также суд апелляционной инстанции установил аффилированность общества “РИК” и компании “Парус. ” Они входили в одну группу, и между ними были отношения контроля и подчиненности.
Суд округа эти выводы апелляционного суда не опроверг, но согласился с позицией суда первой инстанции, включив требования компании "Парус" в третью очередь.
Позиция Верховного суда РФ:
1) В соответствии с п.26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 N 35 в деле о банкротстве установленными могут быть только те требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
➡️ Признание должником обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования, само по себе не освобождает его от необходимости доказывания таких обстоятельств.
➡️ Подписанный сторонами акт сверки не является достаточным доказательством. Право требования должно подтверждаться первичными документами.
В первую очередь судам следовало исследовать первичные документы.
2) В Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, обобщены правовые подходы, применение которых позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для снижения очередности удовлетворения требования аффилированного с должником лица.
➡️ Требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям независимых кредиторов (пункт 3.1 обзора судебной практики).
При установлении факта задолженности по договору поставки между аффилированными лицами судам необходимо было установить:
▪️ факт финансирования "РИК" компанией "Парус" по договору купли-продажи.
▪️Осуществлялось ли финансирование под влиянием контролирующего должника лица.
▪️Имущественное положение "РИК" в момент получения им финансирования.
Определения отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с рекомендациями:
✔️ суду надлежит установить, имеется ли в действительности задолженность по договору поставки,
✔️ выяснить обстоятельства, при которых предоставлялось финансирование,
✔️ установить, являлось ли оно компенсационным,
✔️ определить очередность удовлетворения требования.
Определение СК по экономическим вопросам ВС РФ от 19.10.2020 № 307-ЭС20-6662(4) по делу № А56-31284/2018
В рамках дела о банкротстве общества “РИК” компания “Парус” обратилась в суд с заявлением о включении ее требований в реестр. Свои требования она обосновала тем, что “РИК” не полностью оплатил поставленный ему товар.
Компания представила в суд договор поставки и товарные накладные, подтверждающие задолженность. Впоследствии она уточнила сумму задолженности, предоставив суду спецификации, двусторонний акт сверки и налоговую декларацию за 2017 год.
Арбитражный суд признал требования компании "Парус" обоснованными.
Позиция суда первой инстанции:
▶️ Товарные накладные за 2017 год соотносятся с налоговой декларацией и книгой продаж компании за II - IV кварталы 2017 года.
▶️ Компания “Парус”- производитель поставленного товара.
Суд апелляционной инстанции отменил решение, основываясь на том, что задолженность, которая могла возникнуть из спорного договора, оплачена в размере, превышающем объем поставленного товара.
Также суд апелляционной инстанции установил аффилированность общества “РИК” и компании “Парус. ” Они входили в одну группу, и между ними были отношения контроля и подчиненности.
Суд округа эти выводы апелляционного суда не опроверг, но согласился с позицией суда первой инстанции, включив требования компании "Парус" в третью очередь.
Позиция Верховного суда РФ:
1) В соответствии с п.26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 N 35 в деле о банкротстве установленными могут быть только те требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
➡️ Признание должником обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования, само по себе не освобождает его от необходимости доказывания таких обстоятельств.
➡️ Подписанный сторонами акт сверки не является достаточным доказательством. Право требования должно подтверждаться первичными документами.
В первую очередь судам следовало исследовать первичные документы.
2) В Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, обобщены правовые подходы, применение которых позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для снижения очередности удовлетворения требования аффилированного с должником лица.
➡️ Требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям независимых кредиторов (пункт 3.1 обзора судебной практики).
При установлении факта задолженности по договору поставки между аффилированными лицами судам необходимо было установить:
▪️ факт финансирования "РИК" компанией "Парус" по договору купли-продажи.
▪️Осуществлялось ли финансирование под влиянием контролирующего должника лица.
▪️Имущественное положение "РИК" в момент получения им финансирования.
Определения отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с рекомендациями:
✔️ суду надлежит установить, имеется ли в действительности задолженность по договору поставки,
✔️ выяснить обстоятельства, при которых предоставлялось финансирование,
✔️ установить, являлось ли оно компенсационным,
✔️ определить очередность удовлетворения требования.
ГДЕ НАЧАЛО?
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25.05.2018. № 5-КГ18-63
Полина и Андрей поженились в 2003 году.
В 2004 Андрей заключил договор о долевом строительстве квартиры и 2 машино-мест.
В июне 2008 купил 100% доли в ООО “А”.
03.12.2008 зарегистрировал ООО “В”.
9.12.2008 супруги подписали брачный договор, по условиям которого имущество, приобретаемое в браке после заключения этого договора на имя одного из супругов, при расторжении брака оставалось в собственности этого супруга. Другой получал компенсацию.
В июне 2009 года Андрей приобрел еще 1 квартиру и 1 машино-место.
В октябре 2009 супруги разошлись.
В декабре 2009 года Андрей купил 100% доли ООО “С”.
В 2010 году зарегистрировал на себя право собственности на квартиру с 2 машино-местами по договору от 2004.
В 2010 году Андрей выплатил Полине компенсацию по брачному договору.
В 2011 году приобрел 100% доли в ООО “D”.
Полина все это время жила в квартире с 2 машино-местами. В 2014 году Андрей потребовал освободить его квартиру. Полина обратилась в суд.
Сославшись на то, что после развода они не делили имущество, Полина просила признать за ней право собственности на ½ доли в праве общей долевой собственности на:
✔квартиру с 2 машино-местами,
✔доли в уставном капитале “А”, “В”, “С”, “D”.
Позиция судов:
▶️ Раздел фактически произведен в 2010 году, что подтверждается получением Полиной денежной компенсации.
▶️ В суд Полина обратилась в 2015 году, т.е. за пределами срока исковой давности.
▶️ Доказательств того, что о нарушенном праве она узнала в 2014 году, Полина не представила.
▶️ Квартира и 1 машино-место приобретены Андреем после заключения брачного договора и в соответствии с его условиями являются его собственностью.
▶️ Доли в ООО "С" и "D" Андрей купил после расторжения брака.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Квартира и 2 машино-места и доли в ООО "А" и "В" приобретены в период брака, до заключения брачного договора, в связи с чем относятся к совместной собственности супругов.
2) К требованиям бывших супругов о разделе общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности.
➡️ При этом, в соответствии с п.19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15, срок исковой давности следует исчислять не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.
Суд исчислил срок исковой давности с 2010 года (с момента раздела части имущества), когда Андрей выплатил ей компенсацию, при этом суд не учел, что буквальное толкование брачного договора предполагает выплату компенсации за указанное в договоре имущество, а именно: доли в уставном капитале ООО "И1", "И2", "И3", а не за все имущество супругов.
➡️ Предъявленная к разделу квартира с 2 машино-местами не была поделена между супругами, следовательно, срок исковой давности в отношении нее должен исчисляться не с 2010 года.
3) Исходя из материалов дела, Полина проживала в квартире с 2 машино-местами и не видела необходимости обращаться в суд до 2014 года, когда Андрей потребовал освободить квартиру.
➡️ Суд не исследовал обстоятельства, связанные с установлением момента, когда Андрей начал препятствовать Полине в пользовании спорной квартирой.
Неправильное определение юридически значимых обстоятельств привело к неправильному определению начала срока исковой давности в части требований о разделе квартиры с 2 машино-местами.
4) Срок исковой давности в отношении доли в ООО “А” и “В” начался с 2010 года, поскольку, получив компенсацию за доли в ООО "И1","И2","И3", Полина должна была узнать и о нарушении своего права в отношении “А” и “В”.
Дело направлено на новое рассмотрение в части квартиры с 2 машино-местами.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25.05.2018. № 5-КГ18-63
Полина и Андрей поженились в 2003 году.
В 2004 Андрей заключил договор о долевом строительстве квартиры и 2 машино-мест.
В июне 2008 купил 100% доли в ООО “А”.
03.12.2008 зарегистрировал ООО “В”.
9.12.2008 супруги подписали брачный договор, по условиям которого имущество, приобретаемое в браке после заключения этого договора на имя одного из супругов, при расторжении брака оставалось в собственности этого супруга. Другой получал компенсацию.
В июне 2009 года Андрей приобрел еще 1 квартиру и 1 машино-место.
В октябре 2009 супруги разошлись.
В декабре 2009 года Андрей купил 100% доли ООО “С”.
В 2010 году зарегистрировал на себя право собственности на квартиру с 2 машино-местами по договору от 2004.
В 2010 году Андрей выплатил Полине компенсацию по брачному договору.
В 2011 году приобрел 100% доли в ООО “D”.
Полина все это время жила в квартире с 2 машино-местами. В 2014 году Андрей потребовал освободить его квартиру. Полина обратилась в суд.
Сославшись на то, что после развода они не делили имущество, Полина просила признать за ней право собственности на ½ доли в праве общей долевой собственности на:
✔квартиру с 2 машино-местами,
✔доли в уставном капитале “А”, “В”, “С”, “D”.
Позиция судов:
▶️ Раздел фактически произведен в 2010 году, что подтверждается получением Полиной денежной компенсации.
▶️ В суд Полина обратилась в 2015 году, т.е. за пределами срока исковой давности.
▶️ Доказательств того, что о нарушенном праве она узнала в 2014 году, Полина не представила.
▶️ Квартира и 1 машино-место приобретены Андреем после заключения брачного договора и в соответствии с его условиями являются его собственностью.
▶️ Доли в ООО "С" и "D" Андрей купил после расторжения брака.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Квартира и 2 машино-места и доли в ООО "А" и "В" приобретены в период брака, до заключения брачного договора, в связи с чем относятся к совместной собственности супругов.
2) К требованиям бывших супругов о разделе общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности.
➡️ При этом, в соответствии с п.19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15, срок исковой давности следует исчислять не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.
Суд исчислил срок исковой давности с 2010 года (с момента раздела части имущества), когда Андрей выплатил ей компенсацию, при этом суд не учел, что буквальное толкование брачного договора предполагает выплату компенсации за указанное в договоре имущество, а именно: доли в уставном капитале ООО "И1", "И2", "И3", а не за все имущество супругов.
➡️ Предъявленная к разделу квартира с 2 машино-местами не была поделена между супругами, следовательно, срок исковой давности в отношении нее должен исчисляться не с 2010 года.
3) Исходя из материалов дела, Полина проживала в квартире с 2 машино-местами и не видела необходимости обращаться в суд до 2014 года, когда Андрей потребовал освободить квартиру.
➡️ Суд не исследовал обстоятельства, связанные с установлением момента, когда Андрей начал препятствовать Полине в пользовании спорной квартирой.
Неправильное определение юридически значимых обстоятельств привело к неправильному определению начала срока исковой давности в части требований о разделе квартиры с 2 машино-местами.
4) Срок исковой давности в отношении доли в ООО “А” и “В” начался с 2010 года, поскольку, получив компенсацию за доли в ООО "И1","И2","И3", Полина должна была узнать и о нарушении своего права в отношении “А” и “В”.
Дело направлено на новое рассмотрение в части квартиры с 2 машино-местами.
НЕ СЛОЖИЛОСЬ
Определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29.10.2020. № 39-ЭС20-10004 по делу № А71-16753/2017
Недавно Верховный Суд РФ приостановил начавшуюся было складываться практику по изъятию у граждан-банкротов единственного жилья (публикация “Судебная практика сложилась?”)
Итак, определением суда Ивана Петровича признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реализации.
Конкурсный кредитор предложил собранию кредиторов купить для Ивана Петровича квартиру в 19 кв.м. за 880 тысяч рублей, а его единственное жилье - квартиру в 40 кв.м продать и за счет вырученных денег погасить долги. Собрание согласилось.
Иван Петрович возразил и подал иск о признании недействительным решения собрания кредиторов.
Позиция суда первой инстанции:
▶️ Решение совета кредиторов не соответствует требованиям законодательства о несостоятельности и нарушает права Ивана Петровича на единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение.
Позиция апелляционной и кассационной инстанций:
▶️ В связи с тем, что Иваном Петровичем
▪️не предпринимаются меры по погашению кредиторской задолженности,
▪️имеющуюся квартиру он не использует в качестве жилой,
▪️место фактического жительства не раскрывает,
▪️в браке не состоит,
▪️нетрудоспособных лиц на иждивении не имеет,
предоставление ему другой, меньшей по размеру, но пригодной для проживания квартиры, позволит частично погасить требования кредиторов за счет продажи квартиры большей площадью.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Закон о банкротстве не содержит запрета на принятие собранием кредиторов решений по вопросам, прямо не отнесенным к его компетенции, но разрешение которых необходимо для защиты прав кредиторов.
➡️ Тем не менее, такие решения не могут противоречить требованиям законодательства и приводить к нарушению конституционных прав гражданина-должника.
2) Согласно позиции Конституционного Суда РФ, (абз.1 п.4 постановления от 14.05.2012 N 11-П), имущественный иммунитет в отношении жилых помещений предназначен не для того, чтобы в любом случае сохранить за гражданином-должником принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение, а для того, чтобы, не допуская нарушения самого существа конституционного права на жилище и умаления человеческого достоинства, гарантировать гражданину-должнику и членам его семьи уровень обеспеченности жильем, необходимый для нормального существования.
Вместе с тем, СК РФ подчеркнул, что федеральному законодателю необходимо определить, когда недвижимость явно относится к роскошной, а также предусмотреть для должников гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования.
Тем самым, до внесения соответствующих изменений в законодательство СК РФ исключил возможность установления правоприменителем правил предоставления замещающего жилья.
➡️ Собрание кредиторов фактически произвольно определило разумно достаточный уровень обеспеченности Ивана Петровича жильем.
3) Возможность проживать по иному адресу не означает отсутствие возможности применить исполнительский иммунитет к единственному жилью гражданина-банкрота
4) Перевод спорной квартиры в нежилой фонд для использования помещения в коммерческих целях сам по себе не подтверждает наличие у должника прав на иное жилье.
Решение суда первой инстанции оставлено в силе.
Определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29.10.2020. № 39-ЭС20-10004 по делу № А71-16753/2017
Недавно Верховный Суд РФ приостановил начавшуюся было складываться практику по изъятию у граждан-банкротов единственного жилья (публикация “Судебная практика сложилась?”)
Итак, определением суда Ивана Петровича признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реализации.
Конкурсный кредитор предложил собранию кредиторов купить для Ивана Петровича квартиру в 19 кв.м. за 880 тысяч рублей, а его единственное жилье - квартиру в 40 кв.м продать и за счет вырученных денег погасить долги. Собрание согласилось.
Иван Петрович возразил и подал иск о признании недействительным решения собрания кредиторов.
Позиция суда первой инстанции:
▶️ Решение совета кредиторов не соответствует требованиям законодательства о несостоятельности и нарушает права Ивана Петровича на единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение.
Позиция апелляционной и кассационной инстанций:
▶️ В связи с тем, что Иваном Петровичем
▪️не предпринимаются меры по погашению кредиторской задолженности,
▪️имеющуюся квартиру он не использует в качестве жилой,
▪️место фактического жительства не раскрывает,
▪️в браке не состоит,
▪️нетрудоспособных лиц на иждивении не имеет,
предоставление ему другой, меньшей по размеру, но пригодной для проживания квартиры, позволит частично погасить требования кредиторов за счет продажи квартиры большей площадью.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Закон о банкротстве не содержит запрета на принятие собранием кредиторов решений по вопросам, прямо не отнесенным к его компетенции, но разрешение которых необходимо для защиты прав кредиторов.
➡️ Тем не менее, такие решения не могут противоречить требованиям законодательства и приводить к нарушению конституционных прав гражданина-должника.
2) Согласно позиции Конституционного Суда РФ, (абз.1 п.4 постановления от 14.05.2012 N 11-П), имущественный иммунитет в отношении жилых помещений предназначен не для того, чтобы в любом случае сохранить за гражданином-должником принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение, а для того, чтобы, не допуская нарушения самого существа конституционного права на жилище и умаления человеческого достоинства, гарантировать гражданину-должнику и членам его семьи уровень обеспеченности жильем, необходимый для нормального существования.
Вместе с тем, СК РФ подчеркнул, что федеральному законодателю необходимо определить, когда недвижимость явно относится к роскошной, а также предусмотреть для должников гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования.
Тем самым, до внесения соответствующих изменений в законодательство СК РФ исключил возможность установления правоприменителем правил предоставления замещающего жилья.
➡️ Собрание кредиторов фактически произвольно определило разумно достаточный уровень обеспеченности Ивана Петровича жильем.
3) Возможность проживать по иному адресу не означает отсутствие возможности применить исполнительский иммунитет к единственному жилью гражданина-банкрота
4) Перевод спорной квартиры в нежилой фонд для использования помещения в коммерческих целях сам по себе не подтверждает наличие у должника прав на иное жилье.
Решение суда первой инстанции оставлено в силе.
ПОДРЯД ИЛИ УСЛУГА? ИЛИ ТРУДОВОЙ?
Определение Верховного Суда РФ №75-КГ19-5 от 16.09.2019.
Три года назад Пискарева Тамара Ивановна заключила с организацией договор возмездного оказания услуг. Срок был стандартный — 1 год. Рабочее место ей предоставили, связь и интернет дали, обязанности, которые она должна была выполнять, оговорили при личной встрече с непосредственным руководителем. Время своей работы Пискарева определяла сама — работа носила дистанционный характер.
Через год срок договора закончился, но Тамара Ивановна продолжала работать и ежемесячно получала деньги на карту. Три года спустя ей сообщают, что срок договора истек, и в ее услугах больше не нуждаются.
Пискарева направила в организацию письмо с просьбой оформить с ней трудовые отношения. Ответа не последовало.
Тамара Ивановна обратилась в суд. Она просила признать ее отношения с организацией трудовыми, обязать организацию заключить с ней трудовой договор о дистанционной работе, внести запись в трудовую книжку и оформить отпуск с учетом отработанного времени.
Суд отказал.
Позиция районного суда:
✔️Пискарева не была ознакомлена с правилами трудового распорядка и не подчинялась им,
✔️режим рабочего времени ей не установлен,
✔️учёт ее рабочего времени не вёлся, Пискарева работала в удобное для неё время,
✔️в штатном расписании нет должности, на которую она претендует,
✔️приказ о приёме на работу не издавался,
✔️служебное удостоверение не выдавалось,
✔️трудовая книжка не передавалась,
✔️трудовой договор не заключался.
С учетом этого, суд сделал вывод, что к отношениям Пискаревой и организации применим договор подряда. Апелляционный суд согласился, изменив подряд на договор возмездного оказания услуг.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В соответствии с Рекомендациями МОТ от 15.06.2006 года существование трудового правоотношения должно определяться на основе фактов, подтверждающих выполнение работы и выплату вознаграждения работнику, невзирая на то, каким договором это обусловлено.
2) Неустранимые сомнения в признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми толкуются в пользу трудовых (ч.3 ст.191 ТК РФ)
➡️ Разрешая подобные споры, суды должны устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора.
3) Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2, если между сторонами заключён договор ГПХ, а в ходе судебного разбирательства установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения, к таким отношениям должны применяться положения трудового законодательства.
➡️ Суд первой инстанции не выяснил действительные отношения сторон, не установил содержание заключенного договора и его признаки в сравнении с трудовым договором и трудовыми отношениями.
4) Отсутствие в штатном расписании должности само по себе не исключает возможности признания отношений трудовыми при наличии в этих отношениях признаков трудового договора.
5) От договора возмездного оказания услуг трудовой договор отличается предметом договора. Работник выполняет не какую-то конкретную разовую работу, а определенные трудовые функции, входящие в его обязанности. При этом важен сам процесс исполнения трудовой функции, а не оказанная услуга.
Обязанности Пискаревой были определены в ходе личной беседы с непосредственным руководителем. Был определен размер ежемесячной оплаты за оказанные услуги. Выплаты перечислялись на карту ежемесячно примерно в одну и ту же дату.
Решения судов отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с учетом рекомендаций.
Определение Верховного Суда РФ №75-КГ19-5 от 16.09.2019.
Три года назад Пискарева Тамара Ивановна заключила с организацией договор возмездного оказания услуг. Срок был стандартный — 1 год. Рабочее место ей предоставили, связь и интернет дали, обязанности, которые она должна была выполнять, оговорили при личной встрече с непосредственным руководителем. Время своей работы Пискарева определяла сама — работа носила дистанционный характер.
Через год срок договора закончился, но Тамара Ивановна продолжала работать и ежемесячно получала деньги на карту. Три года спустя ей сообщают, что срок договора истек, и в ее услугах больше не нуждаются.
Пискарева направила в организацию письмо с просьбой оформить с ней трудовые отношения. Ответа не последовало.
Тамара Ивановна обратилась в суд. Она просила признать ее отношения с организацией трудовыми, обязать организацию заключить с ней трудовой договор о дистанционной работе, внести запись в трудовую книжку и оформить отпуск с учетом отработанного времени.
Суд отказал.
Позиция районного суда:
✔️Пискарева не была ознакомлена с правилами трудового распорядка и не подчинялась им,
✔️режим рабочего времени ей не установлен,
✔️учёт ее рабочего времени не вёлся, Пискарева работала в удобное для неё время,
✔️в штатном расписании нет должности, на которую она претендует,
✔️приказ о приёме на работу не издавался,
✔️служебное удостоверение не выдавалось,
✔️трудовая книжка не передавалась,
✔️трудовой договор не заключался.
С учетом этого, суд сделал вывод, что к отношениям Пискаревой и организации применим договор подряда. Апелляционный суд согласился, изменив подряд на договор возмездного оказания услуг.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В соответствии с Рекомендациями МОТ от 15.06.2006 года существование трудового правоотношения должно определяться на основе фактов, подтверждающих выполнение работы и выплату вознаграждения работнику, невзирая на то, каким договором это обусловлено.
2) Неустранимые сомнения в признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми толкуются в пользу трудовых (ч.3 ст.191 ТК РФ)
➡️ Разрешая подобные споры, суды должны устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора.
3) Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2, если между сторонами заключён договор ГПХ, а в ходе судебного разбирательства установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения, к таким отношениям должны применяться положения трудового законодательства.
➡️ Суд первой инстанции не выяснил действительные отношения сторон, не установил содержание заключенного договора и его признаки в сравнении с трудовым договором и трудовыми отношениями.
4) Отсутствие в штатном расписании должности само по себе не исключает возможности признания отношений трудовыми при наличии в этих отношениях признаков трудового договора.
5) От договора возмездного оказания услуг трудовой договор отличается предметом договора. Работник выполняет не какую-то конкретную разовую работу, а определенные трудовые функции, входящие в его обязанности. При этом важен сам процесс исполнения трудовой функции, а не оказанная услуга.
Обязанности Пискаревой были определены в ходе личной беседы с непосредственным руководителем. Был определен размер ежемесячной оплаты за оказанные услуги. Выплаты перечислялись на карту ежемесячно примерно в одну и ту же дату.
Решения судов отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с учетом рекомендаций.