Утром — в газете, вечером — в куплете
Только мы написали про неопределенность сроков налоговых проверок и, как следствие — отсутствие исковой давности на взыскание штрафов и пени, как в новостной ленте появилась новость о внесении поправок в НК РФ. Госдума уже поддержала законопроект в первом чтении. Напомню, на неопределенность сроков, которая приводила к нарушению прав налогоплательщиков, в прошлом году обратил внимание Конституционный суд РФ.
Что сейчас? ФНС может проверять уплату налогов при сделках между взаимозависимыми лицами в течение двух лет после получения уведомления о заключении таких договоров. Налогоплательщики потом имеют право уточнить информацию о сделках. Но поскольку из действующих норм непонятно, с какого именно момента нужно считать двухлетний срок (с даты подачи первичного или уточненного уведомления о сделке), налоговики автоматически трактуют неточность в свою пользу и так получают ещё два года для начала проверки. Поправки предлагают исключить двойное толкование норм.
Законопроект, безусловно, хороший)) Но ☝🏻 Получается, чтобы обратить внимание на совершенно очевидные вещи надо было дойти до Конституционного суда и подождать, пока он порекомендует законодателю внести соответствующие изменения??? Тогда полагаю, героев нужно знать в лицо — ПАО «Вымпел Коммуникации». Ни разу не ленивые ребята, раз добрались за восстановлением своих прав аж до КС РФ. Помогли не только себе, но другим налогоплательщикам, ведь эти правки появятся в налоговом законодательстве.
#налогисполтавской
Только мы написали про неопределенность сроков налоговых проверок и, как следствие — отсутствие исковой давности на взыскание штрафов и пени, как в новостной ленте появилась новость о внесении поправок в НК РФ. Госдума уже поддержала законопроект в первом чтении. Напомню, на неопределенность сроков, которая приводила к нарушению прав налогоплательщиков, в прошлом году обратил внимание Конституционный суд РФ.
Что сейчас? ФНС может проверять уплату налогов при сделках между взаимозависимыми лицами в течение двух лет после получения уведомления о заключении таких договоров. Налогоплательщики потом имеют право уточнить информацию о сделках. Но поскольку из действующих норм непонятно, с какого именно момента нужно считать двухлетний срок (с даты подачи первичного или уточненного уведомления о сделке), налоговики автоматически трактуют неточность в свою пользу и так получают ещё два года для начала проверки. Поправки предлагают исключить двойное толкование норм.
Законопроект, безусловно, хороший)) Но ☝🏻 Получается, чтобы обратить внимание на совершенно очевидные вещи надо было дойти до Конституционного суда и подождать, пока он порекомендует законодателю внести соответствующие изменения??? Тогда полагаю, героев нужно знать в лицо — ПАО «Вымпел Коммуникации». Ни разу не ленивые ребята, раз добрались за восстановлением своих прав аж до КС РФ. Помогли не только себе, но другим налогоплательщикам, ведь эти правки появятся в налоговом законодательстве.
#налогисполтавской
Судьи в социальных сетях
Как-то не особенно заметно для нашего юридического сообщества прошла новость о том, что судьям разрешили вести каналы в Telegram и блоги в «Яндексе», а также обсуждать в подкастах юридические вопросы. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на заключение комиссии по этике Совета судей России.
Кодекс судейской этики разрешает судьям участвовать в мероприятиях, направленных на развитие права и совершенствование законодательства, судебной системы и правосудия. В своём заключении комиссия подчеркнула, что написание в свободное от работы время статей на правовые темы с их последующим опубликованием «по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей в научно-практических журналах и отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов».
Судья может свободно выражать своё мнение и принимать участие в публичных дискуссиях, в том числе по вопросам эффективности судебной деятельности, разъяснять правовые мотивы принятых им или его коллегами судебных решений. При этом в своих высказываниях он должен «проявлять сдержанность и осмотрительность, быть беспристрастным и сохранять лояльность к судебной власти».
На самом деле, публичную активность судей сводили на
«нет» постепенно. Пожалуй, основным отрицательным сигналом стала процедура назначения судей в новый состав Верховного суда России в 2014 году, когда многим претендентам поставили в вину их активность в науке и преподавание. На мой взгляд, крайне верно подытожил эту новость Юлий Тай, один из ведущих современных юристов России: «Очевидно, что самый суровый вид цензуры — это самоцензура, которая судьям чрезвычайно свойственна. Они, в отличие от предпринимателей, риски не любят, а самое безопасное поведение — это молчание».
Считаю, в ситуации, когда доступ к судьям полностью закрыт, а в прошлое канули совместные конференции и иные публичные мероприятия, такого рода инициативы можно только приветствовать. Ведь судьям есть, что сказать! Да, они ежедневно высказывают свою позицию в форме судебных актов... Но сама традиция и техника их написания (особенно в ординарных проверочных инстанциях) не позволяют полноценно высказывать им свою точку зрения и делиться ей с другими представителями юридического сообщества.
Буду с нетерпением ждать появления в соц. сетях и в Telegram кого-то из судейского сообщества, их комментарии к тем или иным правовым актам, судебным решениям или правовым прецедентам и их последствиям. Как говорится, на безрыбье и рак рыба))
#пятницасполтавской
Как-то не особенно заметно для нашего юридического сообщества прошла новость о том, что судьям разрешили вести каналы в Telegram и блоги в «Яндексе», а также обсуждать в подкастах юридические вопросы. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на заключение комиссии по этике Совета судей России.
Кодекс судейской этики разрешает судьям участвовать в мероприятиях, направленных на развитие права и совершенствование законодательства, судебной системы и правосудия. В своём заключении комиссия подчеркнула, что написание в свободное от работы время статей на правовые темы с их последующим опубликованием «по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей в научно-практических журналах и отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов».
Судья может свободно выражать своё мнение и принимать участие в публичных дискуссиях, в том числе по вопросам эффективности судебной деятельности, разъяснять правовые мотивы принятых им или его коллегами судебных решений. При этом в своих высказываниях он должен «проявлять сдержанность и осмотрительность, быть беспристрастным и сохранять лояльность к судебной власти».
На самом деле, публичную активность судей сводили на
«нет» постепенно. Пожалуй, основным отрицательным сигналом стала процедура назначения судей в новый состав Верховного суда России в 2014 году, когда многим претендентам поставили в вину их активность в науке и преподавание. На мой взгляд, крайне верно подытожил эту новость Юлий Тай, один из ведущих современных юристов России: «Очевидно, что самый суровый вид цензуры — это самоцензура, которая судьям чрезвычайно свойственна. Они, в отличие от предпринимателей, риски не любят, а самое безопасное поведение — это молчание».
Считаю, в ситуации, когда доступ к судьям полностью закрыт, а в прошлое канули совместные конференции и иные публичные мероприятия, такого рода инициативы можно только приветствовать. Ведь судьям есть, что сказать! Да, они ежедневно высказывают свою позицию в форме судебных актов... Но сама традиция и техника их написания (особенно в ординарных проверочных инстанциях) не позволяют полноценно высказывать им свою точку зрения и делиться ей с другими представителями юридического сообщества.
Буду с нетерпением ждать появления в соц. сетях и в Telegram кого-то из судейского сообщества, их комментарии к тем или иным правовым актам, судебным решениям или правовым прецедентам и их последствиям. Как говорится, на безрыбье и рак рыба))
#пятницасполтавской
Страхование в нашей жизни
Совершенно эпичные кадры пожара склада Wildberries и последующие противоречивые комментарии относительно его страхования заставили немного поразмыслить на эту тему. Сразу вспомнила свой опыт...
Дисклеймер. Я не являюсь профессиональным экспертом рынка страховых услуг. Моё видение ситуации основано на опыте взаимодействия с ведущими страховщиками, а также на решении правовых коллизий, в т.ч. через судебную систему. Хотя вряд ли моё отношение к страховым организациям будет сильно дессонировать с общими тенденциями.
Страховой бизнес у нас скорее похож на красивую обертку, которая должна быть «как у всех». Если коротко, то на мировых рынках страховые компании зарабатывают на инвестициях, в России — на страховых премиях. Обязательное страхование на законодательном уровне, например, предусмотрено для крупных контрактов в строительстве. Страхование частных лиц и кредитных организаций — тема отдельная и болезненная.
К слову, наш подход к страховому бизнесу достаточно хорошо иллюстрирует пример страхования ДДУ в период 2014-2017 гг. Результатом стало создание компенсационного фонда. Внесенные в 214-ФЗ изменения предусматривали заключение ДДУ при выполнении обязательного условия: либо страхование, либо банковская гарантия (поручительство). Последний вариант был не популярен, ввиду своей дороговизны (3–6% за год, а то и более). Поэтому на застройщиков обрушился шквал предложений от страховщиков. Так страхование стало популярным, хоть и вынужденным форматом работы «по закону».
Таким образом, все застройщики стали отчислять порядка 1% от всех продаж по ДДУ (застраховано было возмещение убытков гражданам, в случае прекращения строительства) и приняли это как некую вынужденную плату. Поправьте меня, если я не права, но мне не приходилось слышать ни об одном случае страховых выплат...
Пожалуй, самой громкой стала история ГК «Су-155» и её бессменного лидера Михаила Балакина. На пике развития годовая выручка компании составляла больше ста миллиардов рублей. 10 лет подряд (вплоть до 2014 года) «Су-155» сдавала больше миллиона «квадратов» жилья ежегодно. Т.е. нетрудно посчитать сколько требовалось выплачивать страховым компаниям. Злые языки поговаривали, что настоящие проблемы у застройщика № 1 начались именно тогда, когда он категорически отказался выплачивать страховые премии...
Вот такие неожиданные повороты мыслей случаются от прочитанных новостей))) Тем не менее, если собрать всю разрозненную информацию и нацепить её на некоторое понимание принципа работы страховых компаний, то можно почти с уверенностью сказать, что были застрахованы именно товары на складе. И все-таки, мне не дает покоя один факт. Полная компенсация всех убытков! Причем как поставщикам, так и покупателям (пишут даже, что по рыночной стоимости).
По разным подсчетам, сумма убытков от пожара достигает 17 млрд рублей (!) У меня в голове не укладывается модель частного бизнеса, при которой можно вот так просто вытащить астрономическую сумму и отдать, не обрушив всё остальное. Может все-таки страховщики помогли и молчат..?) Что ж, дай Бог нам всем иметь такие возможности 😁
#полтавскаяонедвижимости
P.S. в тему сегодняшнего поста и страхования ⬇️
Совершенно эпичные кадры пожара склада Wildberries и последующие противоречивые комментарии относительно его страхования заставили немного поразмыслить на эту тему. Сразу вспомнила свой опыт...
Дисклеймер. Я не являюсь профессиональным экспертом рынка страховых услуг. Моё видение ситуации основано на опыте взаимодействия с ведущими страховщиками, а также на решении правовых коллизий, в т.ч. через судебную систему. Хотя вряд ли моё отношение к страховым организациям будет сильно дессонировать с общими тенденциями.
Страховой бизнес у нас скорее похож на красивую обертку, которая должна быть «как у всех». Если коротко, то на мировых рынках страховые компании зарабатывают на инвестициях, в России — на страховых премиях. Обязательное страхование на законодательном уровне, например, предусмотрено для крупных контрактов в строительстве. Страхование частных лиц и кредитных организаций — тема отдельная и болезненная.
К слову, наш подход к страховому бизнесу достаточно хорошо иллюстрирует пример страхования ДДУ в период 2014-2017 гг. Результатом стало создание компенсационного фонда. Внесенные в 214-ФЗ изменения предусматривали заключение ДДУ при выполнении обязательного условия: либо страхование, либо банковская гарантия (поручительство). Последний вариант был не популярен, ввиду своей дороговизны (3–6% за год, а то и более). Поэтому на застройщиков обрушился шквал предложений от страховщиков. Так страхование стало популярным, хоть и вынужденным форматом работы «по закону».
Таким образом, все застройщики стали отчислять порядка 1% от всех продаж по ДДУ (застраховано было возмещение убытков гражданам, в случае прекращения строительства) и приняли это как некую вынужденную плату. Поправьте меня, если я не права, но мне не приходилось слышать ни об одном случае страховых выплат...
Пожалуй, самой громкой стала история ГК «Су-155» и её бессменного лидера Михаила Балакина. На пике развития годовая выручка компании составляла больше ста миллиардов рублей. 10 лет подряд (вплоть до 2014 года) «Су-155» сдавала больше миллиона «квадратов» жилья ежегодно. Т.е. нетрудно посчитать сколько требовалось выплачивать страховым компаниям. Злые языки поговаривали, что настоящие проблемы у застройщика № 1 начались именно тогда, когда он категорически отказался выплачивать страховые премии...
Вот такие неожиданные повороты мыслей случаются от прочитанных новостей))) Тем не менее, если собрать всю разрозненную информацию и нацепить её на некоторое понимание принципа работы страховых компаний, то можно почти с уверенностью сказать, что были застрахованы именно товары на складе. И все-таки, мне не дает покоя один факт. Полная компенсация всех убытков! Причем как поставщикам, так и покупателям (пишут даже, что по рыночной стоимости).
По разным подсчетам, сумма убытков от пожара достигает 17 млрд рублей (!) У меня в голове не укладывается модель частного бизнеса, при которой можно вот так просто вытащить астрономическую сумму и отдать, не обрушив всё остальное. Может все-таки страховщики помогли и молчат..?) Что ж, дай Бог нам всем иметь такие возможности 😁
#полтавскаяонедвижимости
P.S. в тему сегодняшнего поста и страхования ⬇️
Forwarded from Страницы забытых книг
«Только случайно я не сделался капиталистом, - сказал нам как-то мистер Адамс. - Нет, нет, нет, это совершенно серьезно. Вам это будет интересно послушать.
В свое время я мечтал сделаться богатым человеком. Я зарабатывал много денег и решил застраховать себя таким образом, чтобы получить к пятидесяти годам крупные суммы от страховых обществ. Есть такой вид страховки. Надо было платить колоссальные взносы, но я пошел на это, чтобы к старости стать богатым человеком.
Я выбрал два самых почтенных страховых общества в мире - петербургское общество "Россия" и одно честнейшее немецкое общество в Мюнхене.
Сэры! Я считал, что если даже весь мир к черту пойдет, то в Германии и России ничего не случится.
Да, да, да, мистеры, их устойчивость не вызывала никаких сомнений. Но вот в девятьсот семнадцатом году у вас произошла революция, и страховое общество "Россия" перестало существовать.
Тогда я перенес все свои надежды на Германию. В девятьсот двадцать втором году мне исполнилось ровно пятьдесят лет. Я должен был получить четыреста тысяч марок.
Сэры! Это очень большие, колоссальные деньги.
И в девятьсот двадцать втором году я получил от Мюнхенского страхового общества такое письмо: "Весьма уважаемый герр Адамс, наше общество поздравляет Вас с достижением Вами пятидесятилетнего возраста и прилагает чек на четыреста тысяч марок". Это было честнейшее в мире страховое общество.
Но, но, но, сэры! Слушайте! Это очень, очень интересно.
На всю эту премию я мог купить только одну коробку спичек, так как в Германии в то время была инфляция и по стране ходили миллиардные купюры»
Цитата: Илья Ильф, Евгений Петров «Одноэтажная Америка»1935
Иллюстрация: Ханна Хёх, «Вырезано кухонным ножом» 1920
В свое время я мечтал сделаться богатым человеком. Я зарабатывал много денег и решил застраховать себя таким образом, чтобы получить к пятидесяти годам крупные суммы от страховых обществ. Есть такой вид страховки. Надо было платить колоссальные взносы, но я пошел на это, чтобы к старости стать богатым человеком.
Я выбрал два самых почтенных страховых общества в мире - петербургское общество "Россия" и одно честнейшее немецкое общество в Мюнхене.
Сэры! Я считал, что если даже весь мир к черту пойдет, то в Германии и России ничего не случится.
Да, да, да, мистеры, их устойчивость не вызывала никаких сомнений. Но вот в девятьсот семнадцатом году у вас произошла революция, и страховое общество "Россия" перестало существовать.
Тогда я перенес все свои надежды на Германию. В девятьсот двадцать втором году мне исполнилось ровно пятьдесят лет. Я должен был получить четыреста тысяч марок.
Сэры! Это очень большие, колоссальные деньги.
И в девятьсот двадцать втором году я получил от Мюнхенского страхового общества такое письмо: "Весьма уважаемый герр Адамс, наше общество поздравляет Вас с достижением Вами пятидесятилетнего возраста и прилагает чек на четыреста тысяч марок". Это было честнейшее в мире страховое общество.
Но, но, но, сэры! Слушайте! Это очень, очень интересно.
На всю эту премию я мог купить только одну коробку спичек, так как в Германии в то время была инфляция и по стране ходили миллиардные купюры»
Цитата: Илья Ильф, Евгений Петров «Одноэтажная Америка»1935
Иллюстрация: Ханна Хёх, «Вырезано кухонным ножом» 1920
Игрушки иноагентов под запретом
ГОСТ для игрушек, на самом деле, существовал всегда. Но впервые за всё это время изменения в него рекомендованы на уровне психолого-педагогической экспертизы. Причем изменения внесены аккурат в юбилей! Ровно 90 лет назад (21 января 1934 года) СНК РСФСР принял постановление «Об утверждении Положения о Комитете по игрушке при Наркомпросе РСФСР».
В перечне игрушек, рекомендованных комитетом «как особо ценные», было 119 наименований. Вот первая двадцатка:
1) двигатель с часовым механизмом;
2) подъемный кран;
3) умывальный прибор;
4) чайник;
5) буденовец;
6) индюк;
7) гусь;
8) петух;
9) ёж шерстяной;
10) ёж бобровый;
11) обезьяна большая;
12) обезьяна малая;
13) бульдог;
14) мышь серая;
15) транспортер;
16) автокран;
17) миноноска;
18) глиссер;
19) грузовик № Н-64;
20) трактор малый.
Так получилось, что в нашем профессиональном коллективе дети есть у всех. Поэтому споры у нас разгорелись нешуточные, хотя и достаточно весёлые)) По крайней мере, пока… Начали придумывать свои варианты современных героев, но как-то не зашло, как говорится 😅
В принципе, достаточно подробно описано из книги д.и.н. профессора В.А. Сомова «Первое советское поколение: испытание войной» в посте у https://t.me/moneyandpolarfox/7068
#семейноеправо
ГОСТ для игрушек, на самом деле, существовал всегда. Но впервые за всё это время изменения в него рекомендованы на уровне психолого-педагогической экспертизы. Причем изменения внесены аккурат в юбилей! Ровно 90 лет назад (21 января 1934 года) СНК РСФСР принял постановление «Об утверждении Положения о Комитете по игрушке при Наркомпросе РСФСР».
В перечне игрушек, рекомендованных комитетом «как особо ценные», было 119 наименований. Вот первая двадцатка:
1) двигатель с часовым механизмом;
2) подъемный кран;
3) умывальный прибор;
4) чайник;
5) буденовец;
6) индюк;
7) гусь;
8) петух;
9) ёж шерстяной;
10) ёж бобровый;
11) обезьяна большая;
12) обезьяна малая;
13) бульдог;
14) мышь серая;
15) транспортер;
16) автокран;
17) миноноска;
18) глиссер;
19) грузовик № Н-64;
20) трактор малый.
Так получилось, что в нашем профессиональном коллективе дети есть у всех. Поэтому споры у нас разгорелись нешуточные, хотя и достаточно весёлые)) По крайней мере, пока… Начали придумывать свои варианты современных героев, но как-то не зашло, как говорится 😅
В принципе, достаточно подробно описано из книги д.и.н. профессора В.А. Сомова «Первое советское поколение: испытание войной» в посте у https://t.me/moneyandpolarfox/7068
#семейноеправо
Telegram
Деньги и песец
(Не) игрушечное - юбилей
«В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек: ГОСТ, который позволит это делать, подготовило Роскачество. Организация определила критерии для детских товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию…
«В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек: ГОСТ, который позволит это делать, подготовило Роскачество. Организация определила критерии для детских товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Поздравляю тебя, моя гордость!
Второй день у меня с лица не сходит улыбка…. Вчера защитилась моя младшая дочь. С блеском! Как сказала приемная комиссия из профессорского состава, «такой сильной защиты и такой проработки мы не видели очень давно. Спасибо».
Первые твои сказанные после защиты слова: «…я у мамы инженер!)» Сразу же перед глазами пролетела вся твоя жизнь. Маленький кричащий комочек и мои бессонные ночи... Обязательные сказки на ночь, от которых я засыпала быстрее, чем ты)) Долгие объяснения «что такое хорошо и что такое плохо»… и неожиданное заявление в средней школе — я буду кем угодно, только не юристом! С тех пор твои приоритеты — это физика и химия. Я же со своими познаниями в гуманитарных науках должна была отойти в сторонку.
Золотая медаль и бал в Кремле. Вся Красная площадь тогда была в распоряжении лучших выпускников, а ты кружилась в невероятно красивом платье, которое мы с тобой сами придумали и шили на заказ))
И последние месяцы перед защитой... Когда ты сидела в лаборатории до ночи, а потом лазила через забор, потому что институт уже был закрыт. Да ещё и сломалась какая-то колонна, и все многолетние эксперименты оказались под угрозой. Какое же это беспомощное состояние, когда понимаешь, вот здесь я совершенно бессильна...
Пожалуй, я уже почти научилась жить с этим странным чувством, когда не нужно помогать во всем и всегда. Когда ты становишься умнее и лучше меня. Единственная моя помощь — это выбор образа и стиля для защиты. О, да… мне не нужно объяснять, что значит чувствовать себя в прекрасной форме перед выступлением!
Ты была самой лучшей и самой красивой, я в этом уверена! И ты всегда будешь такой. Пусть тебе сопутствуют удачи и успех в твоей будущей работе и научной карьере. Не сомневаюсь, что она у тебя тоже будет. Дерзай, мечтай и летай! А я «здесь» буду твоим уютом, теплом и защитой)))
Второй день у меня с лица не сходит улыбка…. Вчера защитилась моя младшая дочь. С блеском! Как сказала приемная комиссия из профессорского состава, «такой сильной защиты и такой проработки мы не видели очень давно. Спасибо».
Первые твои сказанные после защиты слова: «…я у мамы инженер!)» Сразу же перед глазами пролетела вся твоя жизнь. Маленький кричащий комочек и мои бессонные ночи... Обязательные сказки на ночь, от которых я засыпала быстрее, чем ты)) Долгие объяснения «что такое хорошо и что такое плохо»… и неожиданное заявление в средней школе — я буду кем угодно, только не юристом! С тех пор твои приоритеты — это физика и химия. Я же со своими познаниями в гуманитарных науках должна была отойти в сторонку.
Золотая медаль и бал в Кремле. Вся Красная площадь тогда была в распоряжении лучших выпускников, а ты кружилась в невероятно красивом платье, которое мы с тобой сами придумали и шили на заказ))
И последние месяцы перед защитой... Когда ты сидела в лаборатории до ночи, а потом лазила через забор, потому что институт уже был закрыт. Да ещё и сломалась какая-то колонна, и все многолетние эксперименты оказались под угрозой. Какое же это беспомощное состояние, когда понимаешь, вот здесь я совершенно бессильна...
Пожалуй, я уже почти научилась жить с этим странным чувством, когда не нужно помогать во всем и всегда. Когда ты становишься умнее и лучше меня. Единственная моя помощь — это выбор образа и стиля для защиты. О, да… мне не нужно объяснять, что значит чувствовать себя в прекрасной форме перед выступлением!
Ты была самой лучшей и самой красивой, я в этом уверена! И ты всегда будешь такой. Пусть тебе сопутствуют удачи и успех в твоей будущей работе и научной карьере. Не сомневаюсь, что она у тебя тоже будет. Дерзай, мечтай и летай! А я «здесь» буду твоим уютом, теплом и защитой)))
Так вот оно чё, Михалыч
Думаю, многие из вас так или иначе слышали о нашумевшем решении Верховного суда, принятом в конце 2023 года, по административному делу о запрете движения ЛГБТ. Не хочу (да и небезопасно это) останавливаться на всех морально-этических аспектах данного судебного акта. Однако, как цивилиста, меня крайне заинтриговала формулировка.
Поясню. В юриспруденции существует понятие субъектов правоотношений. Они являются основой при любом конфликте, споре и т.п. Наше право имеет три категории субъектов: физические лица, юридические лица и государство. Т.е. все, кто способен на основе определенных правовых норм и актов выражать, отстаивать имеющиеся права и обязанности в рамках определенных урегулированных общественных отношений.
Простите за сравнение, но «нет тела — нет дела». Это классика. Другими словами, если нет сформированного общественного движения и зарегистрированного юрлица (или хотя бы очевидных признаков наличия такового), то просто некого судить. Именно поэтому было крайне любопытно прочитать сам судебный акт. Ну вот как они смогли описать состав правонарушения с точки зрения действующих норм права? К слову, документ так и не опубликовали. Найти его помог вездесущий интернет и пытливые граждане, которые его раздобыли и выложили в сеть)) Подлинность сомнений у меня не вызывает. Заставила себя прочитать этот 19-страничный набор слов... Ибо чем-то большим назвать сложно…
В попытках определения правосубъектности, движение ЛГБТ было названо международным общественным движением со ссылкой на ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ: «Общественное движение является одной из организационно-правовых форм общественных объединений и представляет собой состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения».
Плохо. Двойка. У нас тут несколько дней интернет гудел по поводу замерзшего кота Твикса. Чем не движение общественное? Но ст. 7 и ст. 9 № 82-ФЗ — хоть какая-то попытка привязать законодательство к предмету иска Минюста. После — даже этого нет... Исключительно отсылки к Конституции РФ, Библии и предоставленным экспертами Нижегородской академии МВД РФ лингвистическим исследованиям, проведенным ФГКУ «Экспертно- криминалистический центр МВД РФ».
Из любопытного, что теперь необходимого иметь ввиду. К экстремистской символике ЛГБТ (а она была признана экстремисткой) теперь приравнивается любое изображение флага из шести цветных полос, расположенных сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Саму радугу не упомянули. Также одним из объединяющих факторов суд признал специфический язык, т.е. использование потенциальных слов-феминитивов (руководительница, директорка, авторка, психологиня). Так что, аккуратнее с выражениями)) Можно, конечно, посмеяться, но как теперь вычленять «неправильные» феминитивы из обычных слов женского рода в русском языке? Студентам ВШЭ г. Санкт-Петербурга, например, совсем не до смеха 😅
На самом деле, вопрос уже не столько в судебном акте, сколько в возможности его применения, как преюдиции. Не буду грузить правовыми и лингвистическими терминами. Скажу только, что в преюдиции не всё так прямолинейно, как кажется. Надеюсь, в т.ч. по данной причине, документ до сих пор не опубликован. Если кому интересно ознакомиться с первоисточником, оставлю ссылку на адаптированный к прочтению текст.
#заметкинаполях
Думаю, многие из вас так или иначе слышали о нашумевшем решении Верховного суда, принятом в конце 2023 года, по административному делу о запрете движения ЛГБТ. Не хочу (да и небезопасно это) останавливаться на всех морально-этических аспектах данного судебного акта. Однако, как цивилиста, меня крайне заинтриговала формулировка.
Поясню. В юриспруденции существует понятие субъектов правоотношений. Они являются основой при любом конфликте, споре и т.п. Наше право имеет три категории субъектов: физические лица, юридические лица и государство. Т.е. все, кто способен на основе определенных правовых норм и актов выражать, отстаивать имеющиеся права и обязанности в рамках определенных урегулированных общественных отношений.
Простите за сравнение, но «нет тела — нет дела». Это классика. Другими словами, если нет сформированного общественного движения и зарегистрированного юрлица (или хотя бы очевидных признаков наличия такового), то просто некого судить. Именно поэтому было крайне любопытно прочитать сам судебный акт. Ну вот как они смогли описать состав правонарушения с точки зрения действующих норм права? К слову, документ так и не опубликовали. Найти его помог вездесущий интернет и пытливые граждане, которые его раздобыли и выложили в сеть)) Подлинность сомнений у меня не вызывает. Заставила себя прочитать этот 19-страничный набор слов... Ибо чем-то большим назвать сложно…
В попытках определения правосубъектности, движение ЛГБТ было названо международным общественным движением со ссылкой на ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ: «Общественное движение является одной из организационно-правовых форм общественных объединений и представляет собой состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения».
Плохо. Двойка. У нас тут несколько дней интернет гудел по поводу замерзшего кота Твикса. Чем не движение общественное? Но ст. 7 и ст. 9 № 82-ФЗ — хоть какая-то попытка привязать законодательство к предмету иска Минюста. После — даже этого нет... Исключительно отсылки к Конституции РФ, Библии и предоставленным экспертами Нижегородской академии МВД РФ лингвистическим исследованиям, проведенным ФГКУ «Экспертно- криминалистический центр МВД РФ».
Из любопытного, что теперь необходимого иметь ввиду. К экстремистской символике ЛГБТ (а она была признана экстремисткой) теперь приравнивается любое изображение флага из шести цветных полос, расположенных сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Саму радугу не упомянули. Также одним из объединяющих факторов суд признал специфический язык, т.е. использование потенциальных слов-феминитивов (руководительница, директорка, авторка, психологиня). Так что, аккуратнее с выражениями)) Можно, конечно, посмеяться, но как теперь вычленять «неправильные» феминитивы из обычных слов женского рода в русском языке? Студентам ВШЭ г. Санкт-Петербурга, например, совсем не до смеха 😅
На самом деле, вопрос уже не столько в судебном акте, сколько в возможности его применения, как преюдиции. Не буду грузить правовыми и лингвистическими терминами. Скажу только, что в преюдиции не всё так прямолинейно, как кажется. Надеюсь, в т.ч. по данной причине, документ до сих пор не опубликован. Если кому интересно ознакомиться с первоисточником, оставлю ссылку на адаптированный к прочтению текст.
#заметкинаполях
Как собачья жизнь влияет на взыскание убытков
Непосредственно! Ко мне обратилась клиентка.... точнее, клиент… пфф, уже и не знаешь как сказать)) Короче, взыскание убытков по арендным правоотношениям. Вернее, упущенной выгоды в виде неработающего магазина. Пришла она в полнейшей уверенности, что её дело правое, документы есть и статья в ГК РФ тоже соответствующая.
Да, институт взыскания упущенной выгоды у нас имеется, но на практике применяется крайне редко. Суды, отказывая во взыскании упущенной выгоды, ссылаются на вероятность получения дохода, мол истец не доказал, что он непременно бы его получил... Конечно, природа упущенной выгоды изначально заключает в себе эту «вероятностность», а расчет неполученного дохода является приблизительным (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г). Однако, нижестоящие суды практически везде считают, что не доказана вот эта «вероятностность».
Поэтому любое решение ВС РФ по взысканию убытков и, тем более, упущенной выгоды, буквально на вес золота. Оно отслеживается, анализируется, потом тщательнейшим образом цитируется и приобщается к материалам дела, как обоснование единообразия судебной практики. Так что Определение ВС РФ № 93-КГ23-2-К9 от 05.12.2023 года оказалось очень кстати. Но пока знакомились с фабулой дела, от души посмеялись))
Шпиц Лакки потерпел поражение в схватке с большой собакой, которая нанесла шпицу увечья, несовместимые с жизнью… половой. Владелица шпица просила взыскать с хозяйки обидчика ущерб в размере стоимости лечения и перелёта, и упущенную выгоду. Мотивируя это тем, что в делах любовных Лакки был более удачлив, нежели в драке, а из-за нанесенных увечий ему пришлось пропустить две запланированные вязки. О своих страданиях владелица тоже не забыла и просила взыскать ещё и моральный вред. Суды нижестоящих инстанций требования удовлетворили частично, возместив только лечение, посчитав, что здесь имела место ещё и грубая неосторожность самой хозяйки. Дальнейшие судебные баталии проходили за возможность взыскания упущенной выгоды в размере неполученных доходов от запланированных вязок.
Надо отдать должное хозяйке, она предоставила все возможные доказательства, свидетельствующие о приготовлении к получению доходов и наличии реальной возможности получения таковых: учет собаки в специальной организации для племенного разведения, наличие графика вязок с конкретным количеством запланированных вязок, факт снятия с запланированных вязок ввиду травмы, наличие обращений о вязке с потерпевшим кобелем. Т.е. единственным препятствием для их получения по сути стали нарушения, допущенные ответчиком. Дело дошло до ВС РФ, который отправил его на пересмотр (кому интересно, можно почитать здесь).
На самом деле, крайне важно, что данная позиция ВС РФ звучит именно в рамках гражданского судопроизводства. Потому что компенсация неполученных доходов возможна не только там, где активно течет регулярная предпринимательская и иная экономическая деятельность, но и в таких практически бытовых случаях, как в этом «собачьем деле».
Вот так нарушенная половая жизнь маленького шпица из Магадана может повлиять на решение вопроса о взыскании неполученных доходов моей доверительницы и владелицы небольшого магазина в Москве... ох, опять феминитивы))
#пятницасполтавской
#финансыивзыскание
Непосредственно! Ко мне обратилась клиентка.... точнее, клиент… пфф, уже и не знаешь как сказать)) Короче, взыскание убытков по арендным правоотношениям. Вернее, упущенной выгоды в виде неработающего магазина. Пришла она в полнейшей уверенности, что её дело правое, документы есть и статья в ГК РФ тоже соответствующая.
Да, институт взыскания упущенной выгоды у нас имеется, но на практике применяется крайне редко. Суды, отказывая во взыскании упущенной выгоды, ссылаются на вероятность получения дохода, мол истец не доказал, что он непременно бы его получил... Конечно, природа упущенной выгоды изначально заключает в себе эту «вероятностность», а расчет неполученного дохода является приблизительным (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г). Однако, нижестоящие суды практически везде считают, что не доказана вот эта «вероятностность».
Поэтому любое решение ВС РФ по взысканию убытков и, тем более, упущенной выгоды, буквально на вес золота. Оно отслеживается, анализируется, потом тщательнейшим образом цитируется и приобщается к материалам дела, как обоснование единообразия судебной практики. Так что Определение ВС РФ № 93-КГ23-2-К9 от 05.12.2023 года оказалось очень кстати. Но пока знакомились с фабулой дела, от души посмеялись))
Шпиц Лакки потерпел поражение в схватке с большой собакой, которая нанесла шпицу увечья, несовместимые с жизнью… половой. Владелица шпица просила взыскать с хозяйки обидчика ущерб в размере стоимости лечения и перелёта, и упущенную выгоду. Мотивируя это тем, что в делах любовных Лакки был более удачлив, нежели в драке, а из-за нанесенных увечий ему пришлось пропустить две запланированные вязки. О своих страданиях владелица тоже не забыла и просила взыскать ещё и моральный вред. Суды нижестоящих инстанций требования удовлетворили частично, возместив только лечение, посчитав, что здесь имела место ещё и грубая неосторожность самой хозяйки. Дальнейшие судебные баталии проходили за возможность взыскания упущенной выгоды в размере неполученных доходов от запланированных вязок.
Надо отдать должное хозяйке, она предоставила все возможные доказательства, свидетельствующие о приготовлении к получению доходов и наличии реальной возможности получения таковых: учет собаки в специальной организации для племенного разведения, наличие графика вязок с конкретным количеством запланированных вязок, факт снятия с запланированных вязок ввиду травмы, наличие обращений о вязке с потерпевшим кобелем. Т.е. единственным препятствием для их получения по сути стали нарушения, допущенные ответчиком. Дело дошло до ВС РФ, который отправил его на пересмотр (кому интересно, можно почитать здесь).
На самом деле, крайне важно, что данная позиция ВС РФ звучит именно в рамках гражданского судопроизводства. Потому что компенсация неполученных доходов возможна не только там, где активно течет регулярная предпринимательская и иная экономическая деятельность, но и в таких практически бытовых случаях, как в этом «собачьем деле».
Вот так нарушенная половая жизнь маленького шпица из Магадана может повлиять на решение вопроса о взыскании неполученных доходов моей доверительницы и владелицы небольшого магазина в Москве... ох, опять феминитивы))
#пятницасполтавской
#финансыивзыскание
Согласование сделок с иностранными компаниями
При обсуждении одного из потенциальных банкротных производств обнаружили, что у компании была проведена сделка с недружественной страной. Ну как сделка.... корпоративная форма вывода акционера, которая прошла более года назад. Но для банкротчиков — это сделка. А для государства, похоже, ещё и 100% основание признать её недействительной. Справедливости ради, я не смогла найти среди своих коллег опыт согласования такого рода сделок в правкомиссиях. Однако, это не значит, что его нет.
С 2022 года российским компаниям, гражданам и другим резидентам РФ для совершенния целого ряда операций (покупка /продажа недвижимости, сделки с долями в уставном капитале российских юрлиц, денежные переводы и валютные операции), в которых участвуют контрагенты из недружественных стран, необходимо получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В противном случае, такая сделка может быть аннулирована.
В октябре 2023 года суд впервые признал недействительной сделку, совершенную без согласия правкомиссии. Интересно, что иск подала одна из сторон договора — компания, когда сменилось её руководство. Конечно, сами контрагенты массово вряд ли побегут в суд. Но ведь есть другие лица — государство, кредиторы... Поэтому данный прецедент может существенно повлиять на развитие судебной практики, в том числе, в банкротстве.
По сути, совершать подобные сделки «в обход» системы никому невыгодно. Её просто невозможно будет исполнить. Нотариус не удостоверит документы, банк не произведет расчеты, а Росреестр откажет в её оформлении. Тем более, не за горами и административная ответственность, грозящая конскими штрафами (от 20-40% от суммы несогласованной сделки). Минфин уже подготовил соответствующий законопроект. Поэтому проще «отчитаться», хотя и не очень хочется))
Какие документы нужны и как их подавать? В какие органы лучше обращаться? В каких случаях могут отказать в разрешении на сделку? Кому актуально, оставлю ссылку на подробную статью с полезными рекомендациями.
#полтавскаяобанкротстве
#полтавскаяонедвижимости
При обсуждении одного из потенциальных банкротных производств обнаружили, что у компании была проведена сделка с недружественной страной. Ну как сделка.... корпоративная форма вывода акционера, которая прошла более года назад. Но для банкротчиков — это сделка. А для государства, похоже, ещё и 100% основание признать её недействительной. Справедливости ради, я не смогла найти среди своих коллег опыт согласования такого рода сделок в правкомиссиях. Однако, это не значит, что его нет.
С 2022 года российским компаниям, гражданам и другим резидентам РФ для совершенния целого ряда операций (покупка /продажа недвижимости, сделки с долями в уставном капитале российских юрлиц, денежные переводы и валютные операции), в которых участвуют контрагенты из недружественных стран, необходимо получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В противном случае, такая сделка может быть аннулирована.
В октябре 2023 года суд впервые признал недействительной сделку, совершенную без согласия правкомиссии. Интересно, что иск подала одна из сторон договора — компания, когда сменилось её руководство. Конечно, сами контрагенты массово вряд ли побегут в суд. Но ведь есть другие лица — государство, кредиторы... Поэтому данный прецедент может существенно повлиять на развитие судебной практики, в том числе, в банкротстве.
По сути, совершать подобные сделки «в обход» системы никому невыгодно. Её просто невозможно будет исполнить. Нотариус не удостоверит документы, банк не произведет расчеты, а Росреестр откажет в её оформлении. Тем более, не за горами и административная ответственность, грозящая конскими штрафами (от 20-40% от суммы несогласованной сделки). Минфин уже подготовил соответствующий законопроект. Поэтому проще «отчитаться», хотя и не очень хочется))
Какие документы нужны и как их подавать? В какие органы лучше обращаться? В каких случаях могут отказать в разрешении на сделку? Кому актуально, оставлю ссылку на подробную статью с полезными рекомендациями.
#полтавскаяобанкротстве
#полтавскаяонедвижимости
Право без выбора:
кто будет решать судьбу детей
Одна из самых чувствительных и болезненных тем бракоразводных процессов — конфликт родителей по поводу места проживания ребенка и порядка общения с ним... Очень часто такого рода исковые требования подаются «проигрывающей» стороной при дележке имущества. Да, такова проза жизни (( Должна констатировать, что подчас главным сдерживающим фактором становилась обязанность выслушать мнение ребенка, достигшего 10 лет (ст. 57 СК РФ). Некоторые осознавали, что ребенок не будет говорить неправду. Некоторые, в принципе, не хотели вести ребенка на судебный процесс.
В любом случае, это был один из обязательных процессуальных вопросов, к которому долго готовились, предоставляли документы, экспертные заключения и т.п. И вот сейчас, под предлогом защиты традиционных ценностей, депутаты предлагают данную норму исключить. Подробно со всеми подводными камнями такого подхода и мнениями разных специалистов можно ознакомиться в этой статье. Я не могу поддержать подобную инициативу. Интересно узнать ваше мнение.
#семейныеспоры
кто будет решать судьбу детей
Одна из самых чувствительных и болезненных тем бракоразводных процессов — конфликт родителей по поводу места проживания ребенка и порядка общения с ним... Очень часто такого рода исковые требования подаются «проигрывающей» стороной при дележке имущества. Да, такова проза жизни (( Должна констатировать, что подчас главным сдерживающим фактором становилась обязанность выслушать мнение ребенка, достигшего 10 лет (ст. 57 СК РФ). Некоторые осознавали, что ребенок не будет говорить неправду. Некоторые, в принципе, не хотели вести ребенка на судебный процесс.
В любом случае, это был один из обязательных процессуальных вопросов, к которому долго готовились, предоставляли документы, экспертные заключения и т.п. И вот сейчас, под предлогом защиты традиционных ценностей, депутаты предлагают данную норму исключить. Подробно со всеми подводными камнями такого подхода и мнениями разных специалистов можно ознакомиться в этой статье. Я не могу поддержать подобную инициативу. Интересно узнать ваше мнение.
#семейныеспоры
Как вы считаете, нужно ли спрашивать ребёнка о его пожеланиях?
Anonymous Poll
86%
Да, ребёнок в таких вопросах должен иметь право голоса
0%
Нет. Определять его интересы должны родители в добровольном или в судебном порядке
14%
Да, но возраст необходимо повысить до 14 лет
0%
Свой ответ в комментариях
Принцип акын-пения в процессуальных документах
Возможно, мы вам изрядно поднадоели своими стенаниями относительно нечитаемости большинства законов и судебных документов (писали здесь, здесь и здесь). Критика абсолютно обоснованная и, справедливости ради, не является исключительно нашей проблемой. Но, коллеги…. Давайте не будем уподобляться подобным примерам (хотя и тяжело, не скрою). Может пора уже начинать составлять процессуальные документы корректно с конструктивным изложением своих собственных мыслей? 😅
Только что получили отзывы наших оппонентов в судебном процессе на полутора десятках страниц. Ребята, ну вы хоть пронумеруйте и на абзацы разделите, что-ли. Я более чем терпимо отношусь к юристам из регионов и их вариативности составления процессуальных документов (в основной своей массе, они придерживаются ещё чуть ли не советской школы). Однозначно, практика столичных адвокатов дает о себе знать и здесь. Когда идет акцент не только на смысловую нагрузку документа, но и на форму его составления.
В данном случае, вроде как солидная столичная контора, а текст написан по принципу «что вижу, то пою». Поток сознания. Причем, этому потоку мыслительного процесса нельзя отказать и в совершенно значимых обстоятельствах, которые должны быть рассмотрены и проверены судом. Однако, для того, чтобы их увидеть, прочитать и понять…. нужно продираться через все эти тернии с мачете!
Суд тоже удивился и отложился, даже не пытаясь это осилить, со словами «ну вот пусть истец теперь подготовит пояснения на этот документ». Я вот думаю, может это месть такая за возможный будущий проигрыш?)))
#тяжелаинеказиста
Возможно, мы вам изрядно поднадоели своими стенаниями относительно нечитаемости большинства законов и судебных документов (писали здесь, здесь и здесь). Критика абсолютно обоснованная и, справедливости ради, не является исключительно нашей проблемой. Но, коллеги…. Давайте не будем уподобляться подобным примерам (хотя и тяжело, не скрою). Может пора уже начинать составлять процессуальные документы корректно с конструктивным изложением своих собственных мыслей? 😅
Только что получили отзывы наших оппонентов в судебном процессе на полутора десятках страниц. Ребята, ну вы хоть пронумеруйте и на абзацы разделите, что-ли. Я более чем терпимо отношусь к юристам из регионов и их вариативности составления процессуальных документов (в основной своей массе, они придерживаются ещё чуть ли не советской школы). Однозначно, практика столичных адвокатов дает о себе знать и здесь. Когда идет акцент не только на смысловую нагрузку документа, но и на форму его составления.
В данном случае, вроде как солидная столичная контора, а текст написан по принципу «что вижу, то пою». Поток сознания. Причем, этому потоку мыслительного процесса нельзя отказать и в совершенно значимых обстоятельствах, которые должны быть рассмотрены и проверены судом. Однако, для того, чтобы их увидеть, прочитать и понять…. нужно продираться через все эти тернии с мачете!
Суд тоже удивился и отложился, даже не пытаясь это осилить, со словами «ну вот пусть истец теперь подготовит пояснения на этот документ». Я вот думаю, может это месть такая за возможный будущий проигрыш?)))
#тяжелаинеказиста
Гуси предотвращают побеги
Вы знали, что сторожить заключенных могут не только дрессированные собаки, но и дрессированные гуси..? 😁 У кого есть дачи в Подмосковье, точно видели в действии этих грозных, задиристых и гогочущих птиц.
Не подходить!
В тюрьме бразильского штата Санта-Катарина так вообще заменили сторожевых собак на «гусиных агентов». Теперь в перерывах между купанием в пруду, расположенном на территории учреждения, гуси патрулируют пространство между внутренним забором и главной внешней стеной тюрьмы.
По словам надзирателей, птиц дешевле содержать, да и пользы намного больше. У гусей крайне острый слух, они издают громкие звуки, своевременно предупреждая охранников о внештатных ситуациях. Так, в 2011 году в тюрьме Собрал в Сан-Паулу птицы успешно предотвращали побеги заключенных.
#вчужомогороде
Вы знали, что сторожить заключенных могут не только дрессированные собаки, но и дрессированные гуси..? 😁 У кого есть дачи в Подмосковье, точно видели в действии этих грозных, задиристых и гогочущих птиц.
Не подходить!
В тюрьме бразильского штата Санта-Катарина так вообще заменили сторожевых собак на «гусиных агентов». Теперь в перерывах между купанием в пруду, расположенном на территории учреждения, гуси патрулируют пространство между внутренним забором и главной внешней стеной тюрьмы.
По словам надзирателей, птиц дешевле содержать, да и пользы намного больше. У гусей крайне острый слух, они издают громкие звуки, своевременно предупреждая охранников о внештатных ситуациях. Так, в 2011 году в тюрьме Собрал в Сан-Паулу птицы успешно предотвращали побеги заключенных.
#вчужомогороде
Некоторые особенности ареста счетов должников
Общаясь со своим клиентом (учредитель компании), поняла, какая же путаница возникает по поводу блокировки счетов банкротов. И если с юридическими лицами дела обстоят достаточно категорично — арестуют всё. Это прямая обязанность арбитражного управляющего. То в банкротстве физических лиц некая «лазейка» таки существует, т.к. алгоритм действий финансового управляющего (ФУ) в отношении открытых счетов должника отличается.
Согласно абз. 10 п. 2 ст. 143
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (далее — ЗоБ) в отчете конкурсного управляющего должны содержаться сведения о проведённой им работе по закрытию счетов должника и её результатах.
В силу п. 1 ст. 213.1 ЗоБ общие положения о банкротстве юридических лиц применяются при банкротстве граждан только, если иное не урегулировано главой 10 названого закона. В свою очередь, положениями этой самой главы не предусмотрена безусловная обязанность управляющего по закрытию всех счетов должника-гражданина.
▪️В компетенцию ФУ входит определение и выбор меры по блокированию операций с полученными должником счетами и банковскими картами. Помимо ареста счета должника имеется некая альтернатива — направление в адрес кредитной организации уведомления, заявления, требования, касающегося недопустимости проведения операций по счету по распоряжению гражданина.
▪️После получения уведомления кредитная организация несёт ответственность за совершение операций по счету неуполномоченным лицом и не вправе исполнять распоряжения самого должника-банкрота.
Так, мы логично добрались до нормы ст. 133 ЗоБ, которая также предусматривает оставление (либо открытие) одного основного счета должника, на который перечисляются остатки всех его денежных средств и откуда в дальнейшем производятся все расчётные операции в рамках процедуры банкротства. К слову, не забываем про прожиточный минимум.
Таким образом, при банкротстве организации нашего клиента, вышеуказанная норма ст. 133 ЗоБ попросту не применима. А вот в случае банкротства его как физического лица, что также возможно, на эти нормы мы как раз будем ориентироваться.
⚖️Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.09.2022 года № Ф07-12428/2022 по делу № А21-445/2022.
⚖️Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.09.2022 года № Ф08-9215/2022 по делу № А32-31361/2018.
#полтавскаяобанкротстве
#судебнаяпрактика
Общаясь со своим клиентом (учредитель компании), поняла, какая же путаница возникает по поводу блокировки счетов банкротов. И если с юридическими лицами дела обстоят достаточно категорично — арестуют всё. Это прямая обязанность арбитражного управляющего. То в банкротстве физических лиц некая «лазейка» таки существует, т.к. алгоритм действий финансового управляющего (ФУ) в отношении открытых счетов должника отличается.
Согласно абз. 10 п. 2 ст. 143
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (далее — ЗоБ) в отчете конкурсного управляющего должны содержаться сведения о проведённой им работе по закрытию счетов должника и её результатах.
В силу п. 1 ст. 213.1 ЗоБ общие положения о банкротстве юридических лиц применяются при банкротстве граждан только, если иное не урегулировано главой 10 названого закона. В свою очередь, положениями этой самой главы не предусмотрена безусловная обязанность управляющего по закрытию всех счетов должника-гражданина.
▪️В компетенцию ФУ входит определение и выбор меры по блокированию операций с полученными должником счетами и банковскими картами. Помимо ареста счета должника имеется некая альтернатива — направление в адрес кредитной организации уведомления, заявления, требования, касающегося недопустимости проведения операций по счету по распоряжению гражданина.
▪️После получения уведомления кредитная организация несёт ответственность за совершение операций по счету неуполномоченным лицом и не вправе исполнять распоряжения самого должника-банкрота.
Так, мы логично добрались до нормы ст. 133 ЗоБ, которая также предусматривает оставление (либо открытие) одного основного счета должника, на который перечисляются остатки всех его денежных средств и откуда в дальнейшем производятся все расчётные операции в рамках процедуры банкротства. К слову, не забываем про прожиточный минимум.
Таким образом, при банкротстве организации нашего клиента, вышеуказанная норма ст. 133 ЗоБ попросту не применима. А вот в случае банкротства его как физического лица, что также возможно, на эти нормы мы как раз будем ориентироваться.
⚖️Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.09.2022 года № Ф07-12428/2022 по делу № А21-445/2022.
⚖️Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.09.2022 года № Ф08-9215/2022 по делу № А32-31361/2018.
#полтавскаяобанкротстве
#судебнаяпрактика
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как грамотно челобитную подавать?
Пожалуй, это всеобщая катастрофа. В процессе работы встречаю людей с совершенно разным уровнем образования, достатка и возможностей. Но как только дело доходит до общения с чиновниками, совершенно никто не понимает, куда и как надо обращаться для решения возникшей проблемы. Да, в Москве довольно много вопросов может «закрыть» поход в МФЦ. Но если вопрос связан с отвратительной уборкой дорог? Сменой УК? Или вы неожиданно решили взять в аренду недвижимое имущество, принадлежащее городу? МФЦ уже не поможет.
В регионах совсем беда... Чего уж там, чиновники этим умело пользуются. В условиях практически ручного управления крайне удобно сослаться на «обратились не по адресу» либо сосредоточиться на решении факультативных вопросов, которые по итогу ничего не решат. Хотя, далеко ехать не надо)) вот на примере Московской области. Как только возникает проблема, вас сразу посылают в «Добродел» (этакий брат-близнец ресурса «Активный Гражданин» в Москве). Идея, безусловно, хорошая и требующая продолжения и распространения на все регионы. Но, господа, это совершенно не про официальные обращения граждан.
Мосрег.ру — интернет-ресурс Правительства Московской области. Так вот, там прямо указано, что сообщения «доброделов» не являются обращениями, рассматриваемыми в порядке Федерального закона «Об обращении граждан» № 59-ФЗ. Для таких сообщений порядок установлен постановлением Правительства Московской области от 29.07.2015 No634/29. Более того, в системе не найдено ни одного судебного акта, который подтвердил бы применение № 59-ФЗ при обращении гражданина через «Добродел».
Чем отличаются официальные обращения граждан от просто обращений? Последствиями. На официальные обращения чиновники обязаны предоставить официальные ответы, которые в дальнейшем могут быть предъявлены вами в суд, прокуратуру или приложены в переписке. Эти ответы являются основанием для приобретения легитимности ваших дальнейших действий.
Продолжение следует...
#заметкинаполях
Пожалуй, это всеобщая катастрофа. В процессе работы встречаю людей с совершенно разным уровнем образования, достатка и возможностей. Но как только дело доходит до общения с чиновниками, совершенно никто не понимает, куда и как надо обращаться для решения возникшей проблемы. Да, в Москве довольно много вопросов может «закрыть» поход в МФЦ. Но если вопрос связан с отвратительной уборкой дорог? Сменой УК? Или вы неожиданно решили взять в аренду недвижимое имущество, принадлежащее городу? МФЦ уже не поможет.
В регионах совсем беда... Чего уж там, чиновники этим умело пользуются. В условиях практически ручного управления крайне удобно сослаться на «обратились не по адресу» либо сосредоточиться на решении факультативных вопросов, которые по итогу ничего не решат. Хотя, далеко ехать не надо)) вот на примере Московской области. Как только возникает проблема, вас сразу посылают в «Добродел» (этакий брат-близнец ресурса «Активный Гражданин» в Москве). Идея, безусловно, хорошая и требующая продолжения и распространения на все регионы. Но, господа, это совершенно не про официальные обращения граждан.
Мосрег.ру — интернет-ресурс Правительства Московской области. Так вот, там прямо указано, что сообщения «доброделов» не являются обращениями, рассматриваемыми в порядке Федерального закона «Об обращении граждан» № 59-ФЗ. Для таких сообщений порядок установлен постановлением Правительства Московской области от 29.07.2015 No634/29. Более того, в системе не найдено ни одного судебного акта, который подтвердил бы применение № 59-ФЗ при обращении гражданина через «Добродел».
Чем отличаются официальные обращения граждан от просто обращений? Последствиями. На официальные обращения чиновники обязаны предоставить официальные ответы, которые в дальнейшем могут быть предъявлены вами в суд, прокуратуру или приложены в переписке. Эти ответы являются основанием для приобретения легитимности ваших дальнейших действий.
Продолжение следует...
#заметкинаполях
В продолжение вчерашнего поста...
В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в письменной форме или в форме электронного документа, в том числе с использованием портала «Госуслуг» (при наличии возможности, что немаловажно). Закон различает три вида обращений: предложение, заявление и жалоба. Чем же они отличаются?
Предложение — рекомендация по совершенствованию законов (иных НПА), деятельности госорганов и ОМС, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества.
Заявление — просьба о содействии в реализации конституционных прав и свобод гражданина (или других лиц), сообщение о нарушении законов (иных НПА), недостатках в работе госорганов, ОМС и должностных лиц либо критика их деятельности.
Жалоба (не путать с судебными обращениями, которые регулируются целыми кодексами) — просьба о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов гражданина или других лиц.
Каких-то специальных шаблонов не существует, но следует придерживаться определенных правил составления такого рода документов. Самое главное — все официальные обращения должны быть в письменной форме.
Согласно ч. 1 ст. 7 Закона № 59-ФЗ в обращениях указывается следующее:
▪️наименование органа, в который направляется обращение, либо Ф.И.О. (если неизвестно — должность) лица, к которому обращаемся, а также почтовый адрес госоргана или ОМС;
▪️свои фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) и телефон для связи;
▪️почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения (лучше указать ещё и электронный адрес);
▪️суть предложения, заявления или жалобы (стоит постараться сделать это максимально кратко и аргументированно);
▪️желательно приложить к обращению документы, фото или предыдущую переписку.
По общему правилу письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3-х дней с момента поступления в госорган, ОМС или должностному лицу. Если же к их компетенции решение поставленных вопросов не относится, получаем плюс 7 дней ко дню регистрации, в течение которых обращение должно быть направлено компетентному органу или должностному лицу, а в адрес обратившегося лица — уведомление о перенаправлении. Обращения, поданные с использованием Единого портала, регистрируются автоматически в момент их подачи.
Отметим, что отказ в рассмотрении письменного обращения по причине отсутствия в нем личной подписи гражданина законодательством не предусмотрен. Вместе с тем, на анонимные обращения (без указания фамилии или почтового адреса гражданина) ответ не дается.
Общий срок рассмотрения письменных обращений — в течение 30 дней со дня их регистрации. Если причины, по которым не мог быть дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение.
Не бойтесь получать отписки. Поверьте, грамотно оформленный запрос вместе с отпиской — результат, с которым можно работать дальше 😉
#полезныепамятки
В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в письменной форме или в форме электронного документа, в том числе с использованием портала «Госуслуг» (при наличии возможности, что немаловажно). Закон различает три вида обращений: предложение, заявление и жалоба. Чем же они отличаются?
Предложение — рекомендация по совершенствованию законов (иных НПА), деятельности госорганов и ОМС, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества.
Заявление — просьба о содействии в реализации конституционных прав и свобод гражданина (или других лиц), сообщение о нарушении законов (иных НПА), недостатках в работе госорганов, ОМС и должностных лиц либо критика их деятельности.
Жалоба (не путать с судебными обращениями, которые регулируются целыми кодексами) — просьба о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов гражданина или других лиц.
Каких-то специальных шаблонов не существует, но следует придерживаться определенных правил составления такого рода документов. Самое главное — все официальные обращения должны быть в письменной форме.
Согласно ч. 1 ст. 7 Закона № 59-ФЗ в обращениях указывается следующее:
▪️наименование органа, в который направляется обращение, либо Ф.И.О. (если неизвестно — должность) лица, к которому обращаемся, а также почтовый адрес госоргана или ОМС;
▪️свои фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) и телефон для связи;
▪️почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения (лучше указать ещё и электронный адрес);
▪️суть предложения, заявления или жалобы (стоит постараться сделать это максимально кратко и аргументированно);
▪️желательно приложить к обращению документы, фото или предыдущую переписку.
По общему правилу письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3-х дней с момента поступления в госорган, ОМС или должностному лицу. Если же к их компетенции решение поставленных вопросов не относится, получаем плюс 7 дней ко дню регистрации, в течение которых обращение должно быть направлено компетентному органу или должностному лицу, а в адрес обратившегося лица — уведомление о перенаправлении. Обращения, поданные с использованием Единого портала, регистрируются автоматически в момент их подачи.
Отметим, что отказ в рассмотрении письменного обращения по причине отсутствия в нем личной подписи гражданина законодательством не предусмотрен. Вместе с тем, на анонимные обращения (без указания фамилии или почтового адреса гражданина) ответ не дается.
Общий срок рассмотрения письменных обращений — в течение 30 дней со дня их регистрации. Если причины, по которым не мог быть дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение.
Не бойтесь получать отписки. Поверьте, грамотно оформленный запрос вместе с отпиской — результат, с которым можно работать дальше 😉
#полезныепамятки
Посмертный брак
В Госдуме зарегистрировали законопроект, разрешающий регистрировать браки посмертно.
«Если одно из лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в специальной военной операции либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территориях осуществления специальной военной операции, другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде».
Для этого женщина должна проживать с участником СВО не менее трех лет, либо не менее одного года, если у пары есть общий ребенок. Брак будет установлен с момента создания отношений (задним числом) и внесен в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. После заключения брака жена покойного /безвестно отсутствующего сможет получать всю положенную по закону помощь семьям участников СВО.
Данный юридический факт предлагается рассматривать в особом производстве, что значит, в срок не более 1 месяца со дня поступления дела. При этом суд должен принять решение не позднее 3-х дней с момента объявления перерыва или закрытия судебного заседания (ст. 263 ГПК РФ). Иными словами, рассмотрение таких дел будет происходить в ускоренном режиме.
Мы много раз писали на тему кредитно-денежных обязательств супругов, скрепленных узами официального брака, о плюсах и минусах регистрации отношений, режимах собственности, а также подробно разбирали правоотношения между сожителями в гражданском браке. Основная мысль этих постов сводилась к следующему: наш законодатель не признает сожительство ни в каком виде. Уж сколько было сломано копьев в этом вопросе…
Хочется надеяться, что эта во всех отношениях правильная инициатива, будет заделом для дальнейшего распространения признания фактических брачных отношений в сожительстве. Но судя по практике и принципиальности в такого рода делах, надежд пока не очень много)
#пятницасполтавской
#семейныеспоры
В Госдуме зарегистрировали законопроект, разрешающий регистрировать браки посмертно.
«Если одно из лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в специальной военной операции либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территориях осуществления специальной военной операции, другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде».
Для этого женщина должна проживать с участником СВО не менее трех лет, либо не менее одного года, если у пары есть общий ребенок. Брак будет установлен с момента создания отношений (задним числом) и внесен в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. После заключения брака жена покойного /безвестно отсутствующего сможет получать всю положенную по закону помощь семьям участников СВО.
Данный юридический факт предлагается рассматривать в особом производстве, что значит, в срок не более 1 месяца со дня поступления дела. При этом суд должен принять решение не позднее 3-х дней с момента объявления перерыва или закрытия судебного заседания (ст. 263 ГПК РФ). Иными словами, рассмотрение таких дел будет происходить в ускоренном режиме.
Мы много раз писали на тему кредитно-денежных обязательств супругов, скрепленных узами официального брака, о плюсах и минусах регистрации отношений, режимах собственности, а также подробно разбирали правоотношения между сожителями в гражданском браке. Основная мысль этих постов сводилась к следующему: наш законодатель не признает сожительство ни в каком виде. Уж сколько было сломано копьев в этом вопросе…
Хочется надеяться, что эта во всех отношениях правильная инициатива, будет заделом для дальнейшего распространения признания фактических брачных отношений в сожительстве. Но судя по практике и принципиальности в такого рода делах, надежд пока не очень много)
#пятницасполтавской
#семейныеспоры
Разбиваем некоторые стереотипы
Есть некоторые вопросы, которые постоянно обсуждаю с клиентами и ответы на которые крайне удивляют. Удивляют именно потому, что «разбиваю» стереотипы. К слову, не до конца понимаю, откуда они (стереотипы) взялись…
1️⃣ Например, дарение квартиры перед банкротством (физлица) либо в преддверии привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ. Предлагают такой «хитрый ход» сами клиенты. Почему именно дарение? Отвечают, что налоги платить меньше и… в принципе, на этом аргументация заканчивается. Некоторые просто думают, что когда квартира/машина/дача были подарены, значит, автоматически обладают неким «иммунитетом» перед кредиторами.
Друзья. Из всех сделок, договор дарения, пожалуй, самый неудачный, если вы решили таким образом «скрыть» имущество. Во-первых, там даже не нужно доказывать аффилированность, потому как происходит дарение между родственниками. Во-вторых, не такая уж и экономия на налогах (подчас, её нет вообще). В третьих, если вы в какой-то момент захотите расторгнуть договор дарения, то шансов на расторжения нет (за исключением добровольной и двусторонней сделки). Чуть ли не единственный вариант отмены договора дарения — избить или убить дарителя. Черный юмор.
2️⃣ Следующий стереотип, к сожалению, тоже часто встречающийся. Мой доверитель попадает в руки мошенников и даже добивается возбуждения уголовного дела. Приносит мне Постановление о признании его потерпевшим и пребывает в полнейшей уверенности, что это и есть полная индульгенция от всех надоедливых и рычащих кредиторов. Нет, это таковым не является. Суд, безусловно выслушает ваши объяснения, но, боюсь, даже не приобщит к материалам дела этот выстраданный и доказывающий вашу невиновность документ.
Если уж вдаваться в эти подробности, то для того, чтобы по данным основаниям можно было освободить вас от ответственности, необходимо вынесенное и вступившее в законную силу решение суда по уголовному делу. Где вы будете проходить потерпевшим. Не хочу никого разочаровывать, но на своей памяти таких законченных дел я не встречала.
3️⃣ Ну и последний. Совершенно дикий, на мой взгляд, но тоже встречающийся. Переживания за своих детей и престарелых родителей. Вроде как очевидно, что знать о вашем банкротстве им не обязательно. Стараясь спасти хрупкую психику самых близких, как правило, им ничего не говорят. Однако, коллекторы или недобросовестные сотрудники банков привыкли давить на самое больное и угрожать должникам тем, что их детей заберут органы опеки, если они пойдут в процедуру банкротства.
Ни в каких законодательных актах не сказано, что родителей-банкротов лишают или ограничивают в родительских правах. Банкротство касается исключительно вас, а не ваших родственников (на супруга/супругу этот постулат не распространяется). Использование персональных данных детей, родителей и любых иных лиц, не связанных с процедурой банкротства, размещение фото и персональной информации в соц.сетях — запрещены по закону.
Ну, и чтобы не заскучала профессиональная часть моей аудитории, внизу ссылка на последний дайджест новостей банкротства за ноябрь-декабрь 2023 года. Изучаем и принимаем)
#полтавскаяобанкротстве
#банкротствоФЛ
Есть некоторые вопросы, которые постоянно обсуждаю с клиентами и ответы на которые крайне удивляют. Удивляют именно потому, что «разбиваю» стереотипы. К слову, не до конца понимаю, откуда они (стереотипы) взялись…
1️⃣ Например, дарение квартиры перед банкротством (физлица) либо в преддверии привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ. Предлагают такой «хитрый ход» сами клиенты. Почему именно дарение? Отвечают, что налоги платить меньше и… в принципе, на этом аргументация заканчивается. Некоторые просто думают, что когда квартира/машина/дача были подарены, значит, автоматически обладают неким «иммунитетом» перед кредиторами.
Друзья. Из всех сделок, договор дарения, пожалуй, самый неудачный, если вы решили таким образом «скрыть» имущество. Во-первых, там даже не нужно доказывать аффилированность, потому как происходит дарение между родственниками. Во-вторых, не такая уж и экономия на налогах (подчас, её нет вообще). В третьих, если вы в какой-то момент захотите расторгнуть договор дарения, то шансов на расторжения нет (за исключением добровольной и двусторонней сделки). Чуть ли не единственный вариант отмены договора дарения — избить или убить дарителя. Черный юмор.
2️⃣ Следующий стереотип, к сожалению, тоже часто встречающийся. Мой доверитель попадает в руки мошенников и даже добивается возбуждения уголовного дела. Приносит мне Постановление о признании его потерпевшим и пребывает в полнейшей уверенности, что это и есть полная индульгенция от всех надоедливых и рычащих кредиторов. Нет, это таковым не является. Суд, безусловно выслушает ваши объяснения, но, боюсь, даже не приобщит к материалам дела этот выстраданный и доказывающий вашу невиновность документ.
Если уж вдаваться в эти подробности, то для того, чтобы по данным основаниям можно было освободить вас от ответственности, необходимо вынесенное и вступившее в законную силу решение суда по уголовному делу. Где вы будете проходить потерпевшим. Не хочу никого разочаровывать, но на своей памяти таких законченных дел я не встречала.
3️⃣ Ну и последний. Совершенно дикий, на мой взгляд, но тоже встречающийся. Переживания за своих детей и престарелых родителей. Вроде как очевидно, что знать о вашем банкротстве им не обязательно. Стараясь спасти хрупкую психику самых близких, как правило, им ничего не говорят. Однако, коллекторы или недобросовестные сотрудники банков привыкли давить на самое больное и угрожать должникам тем, что их детей заберут органы опеки, если они пойдут в процедуру банкротства.
Ни в каких законодательных актах не сказано, что родителей-банкротов лишают или ограничивают в родительских правах. Банкротство касается исключительно вас, а не ваших родственников (на супруга/супругу этот постулат не распространяется). Использование персональных данных детей, родителей и любых иных лиц, не связанных с процедурой банкротства, размещение фото и персональной информации в соц.сетях — запрещены по закону.
Ну, и чтобы не заскучала профессиональная часть моей аудитории, внизу ссылка на последний дайджест новостей банкротства за ноябрь-декабрь 2023 года. Изучаем и принимаем)
#полтавскаяобанкротстве
#банкротствоФЛ
dajdzhest-novostej-bankrotstva-noyabr-dekabr-2023.pdf
627.2 KB
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рекомендации_по_направлению_отчетов_по_рекламе_24.pdf
3.8 MB
Рекламные новшества
Ранее мы делали достаточно подробный разбор по нововведениям в рекламе и обещали отслеживать все изменения. К слову, материал оказался полезным и мне уже несколько раз прилетало «спасибо». Что ж, продолжаем разговор на эту злободневную тему)) Недавно Роскомнадзор опубликовал разъяснения, как следует указывать сведения о рекламе (число показов, данные о площадке и т.д.) и оформлять акты оказанных услуг.
Информация о числе показов (просмотров) должна включать вид площадки распространения креатива, в частности:
▪️блог в соцсетях;
▪️мобильное приложение;
▪️сайт.
Если площадкой выступает соцсеть, нужно указать главную страницу блогера или сообщества, а не саму соцсеть. Для мобильного приложения следует привести наименование и ссылку на него в магазине приложений (достаточно одной, если магазинов несколько).
Порядок, по которому надо отражать стоимость единицы оказания услуг, зависит от типа рекламной кампании. Например, для типа «СРС» приводят стоимость клика, а для «СРМ» — стоимость 1000 показов. Сведения оператору рекламных данных должен передать тот, кто получил рекламный идентификатор (erid), либо участник рынка, который по договору наделен полномочиями на предоставление информации.
📎 Если вас заинтересовала указанная информация, во вложении найдёте подробный гайд с разъяснениями.
#полезныепамятки
Ранее мы делали достаточно подробный разбор по нововведениям в рекламе и обещали отслеживать все изменения. К слову, материал оказался полезным и мне уже несколько раз прилетало «спасибо». Что ж, продолжаем разговор на эту злободневную тему)) Недавно Роскомнадзор опубликовал разъяснения, как следует указывать сведения о рекламе (число показов, данные о площадке и т.д.) и оформлять акты оказанных услуг.
Информация о числе показов (просмотров) должна включать вид площадки распространения креатива, в частности:
▪️блог в соцсетях;
▪️мобильное приложение;
▪️сайт.
Если площадкой выступает соцсеть, нужно указать главную страницу блогера или сообщества, а не саму соцсеть. Для мобильного приложения следует привести наименование и ссылку на него в магазине приложений (достаточно одной, если магазинов несколько).
Порядок, по которому надо отражать стоимость единицы оказания услуг, зависит от типа рекламной кампании. Например, для типа «СРС» приводят стоимость клика, а для «СРМ» — стоимость 1000 показов. Сведения оператору рекламных данных должен передать тот, кто получил рекламный идентификатор (erid), либо участник рынка, который по договору наделен полномочиями на предоставление информации.
📎 Если вас заинтересовала указанная информация, во вложении найдёте подробный гайд с разъяснениями.
#полезныепамятки
Испугается — заплатит
После поста о стереотипах в банкротстве мне в личные сообщения стали прилетать вопросы, касающиеся уголовной ответственности. Что делать, когда кредитор пишет заявление в полицию по факту мошеннических действий? К слову, ещё одна крайне болезненная и неприятная ситуация для должника.
Действительно, такая мера воздействия периодически применяется кредиторами в отношении должников, имеющих просрочки. И отдел полиции может вызвать «просрочника» для дачи показаний. Но… смысл подобных действий именно в запугивании. Ведь по закону состава преступления просто нет. У нас за долги наступает гражданская, а не уголовная ответственность.
В рамках уголовного права признаки мошеннических действий могут иметь место только в случае, если гражданин взял кредит и не планирует его отдавать. Как вариант — не внес ни одного платежа, хотя возможность имелась. Или директор получил деньги по договору, а исполнять обязательства не планировал вовсе. Но спорить не буду, такого рода запугивания часто срабатывают. Постарайтесь не паниковать, а подумать, каким образом вы получили информацию о приглашении в полицию.
Позвонили на мобильный, представились сотрудником /отделом по борьбе с мошенничеством? Пугают заведенным уголовным делом?
➡️ 99% коллекторы либо мошенники. Спрашивайте адрес отдела, ФИО сотрудника, должность. Ни в коем случае не давайте никаких пояснений по телефону, настаивайте на встрече только в отделе полиции. Подробно на эту тему мы писали здесь.
Получили смс или сообщение в WhatsApp от участкового? Вам вручили повестку в полицию?
➡️ нужно будет явиться. По опыту наших доверителей, с полицией всё проходит мирно. Главное — не прятаться.
Сходите в отделение, напишите объяснительную в свободной форме: «Мной, таким-то, был взят займ, не могу платить по причине снижения доходов /увольнения /длительного больничного (указать реальную причину!). Мошеннического умысла не имею, готовлюсь к процедуре банкротства».
Объяснительная прикладывается к заявлению, поступившему на вас, и дальше полиция успокаивается. Но не забываем, что кредиторы таких «приглашений» могут написать несколько. Особенно, когда вы должны нескольким банкам /МФО или когда кредиторы слишком агрессивно настроены.
#полтавскаяобанкротстве
#банкротствоФЛ
После поста о стереотипах в банкротстве мне в личные сообщения стали прилетать вопросы, касающиеся уголовной ответственности. Что делать, когда кредитор пишет заявление в полицию по факту мошеннических действий? К слову, ещё одна крайне болезненная и неприятная ситуация для должника.
Действительно, такая мера воздействия периодически применяется кредиторами в отношении должников, имеющих просрочки. И отдел полиции может вызвать «просрочника» для дачи показаний. Но… смысл подобных действий именно в запугивании. Ведь по закону состава преступления просто нет. У нас за долги наступает гражданская, а не уголовная ответственность.
В рамках уголовного права признаки мошеннических действий могут иметь место только в случае, если гражданин взял кредит и не планирует его отдавать. Как вариант — не внес ни одного платежа, хотя возможность имелась. Или директор получил деньги по договору, а исполнять обязательства не планировал вовсе. Но спорить не буду, такого рода запугивания часто срабатывают. Постарайтесь не паниковать, а подумать, каким образом вы получили информацию о приглашении в полицию.
Позвонили на мобильный, представились сотрудником /отделом по борьбе с мошенничеством? Пугают заведенным уголовным делом?
➡️ 99% коллекторы либо мошенники. Спрашивайте адрес отдела, ФИО сотрудника, должность. Ни в коем случае не давайте никаких пояснений по телефону, настаивайте на встрече только в отделе полиции. Подробно на эту тему мы писали здесь.
Получили смс или сообщение в WhatsApp от участкового? Вам вручили повестку в полицию?
➡️ нужно будет явиться. По опыту наших доверителей, с полицией всё проходит мирно. Главное — не прятаться.
Сходите в отделение, напишите объяснительную в свободной форме: «Мной, таким-то, был взят займ, не могу платить по причине снижения доходов /увольнения /длительного больничного (указать реальную причину!). Мошеннического умысла не имею, готовлюсь к процедуре банкротства».
Объяснительная прикладывается к заявлению, поступившему на вас, и дальше полиция успокаивается. Но не забываем, что кредиторы таких «приглашений» могут написать несколько. Особенно, когда вы должны нескольким банкам /МФО или когда кредиторы слишком агрессивно настроены.
#полтавскаяобанкротстве
#банкротствоФЛ