⚡️Важные изменения в регулировании механизма согласования сделок с ФАС России
C 01.03.2026 года вступает в законную силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон вносит изменения в статьи 32-33 Закона о защите конкуренции.
Если при подаче в ФАС России ходатайства о согласовании сделки экономической концентрации заявителем не уплачена государственная пошлина, антимонопольный орган отказывает в рассмотрении ходатайства и принятии решения по нему.
Напомним, что за подачу ходатайства о согласовании сделки в ФАС России госпошлина установлена в размере 400 тыс. руб.
При рассмотрении ходатайства о согласовании сделки экономической концентрации ФАС России по межведомственному запросу может получить информацию об осуществляемых хозяйствующим субъектом видах деятельности, а также запросить учредительные документы юридических лиц.
Сроки рассмотрения ходатайства сокращены:
🔹15 рабочих дней вместо 30 календарных на рассмотрение ходатайства;
🔸40 рабочих дней вместо двух месяцев для продления срока рассмотрения ходатайства.
Фактически срок для рассмотрения ходатайства сокращается, однако данная мера уравнивает ситуации, когда ходатайства подаются в месяцы, содержащие меньшее число рабочих дней.
Данная мера предоставляет антимонопольному органу одинаковое количество времени для рассмотрения всех ходатайств. Например, при подаче ходатайства в конце декабря в счет срока теперь не будут учитываться дни новогодних праздников.
Автор: Наталия Стрелкова
C 01.03.2026 года вступает в законную силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон вносит изменения в статьи 32-33 Закона о защите конкуренции.
Если при подаче в ФАС России ходатайства о согласовании сделки экономической концентрации заявителем не уплачена государственная пошлина, антимонопольный орган отказывает в рассмотрении ходатайства и принятии решения по нему.
Напомним, что за подачу ходатайства о согласовании сделки в ФАС России госпошлина установлена в размере 400 тыс. руб.
При рассмотрении ходатайства о согласовании сделки экономической концентрации ФАС России по межведомственному запросу может получить информацию об осуществляемых хозяйствующим субъектом видах деятельности, а также запросить учредительные документы юридических лиц.
Сроки рассмотрения ходатайства сокращены:
🔹15 рабочих дней вместо 30 календарных на рассмотрение ходатайства;
🔸40 рабочих дней вместо двух месяцев для продления срока рассмотрения ходатайства.
Фактически срок для рассмотрения ходатайства сокращается, однако данная мера уравнивает ситуации, когда ходатайства подаются в месяцы, содержащие меньшее число рабочих дней.
Данная мера предоставляет антимонопольному органу одинаковое количество времени для рассмотрения всех ходатайств. Например, при подаче ходатайства в конце декабря в счет срока теперь не будут учитываться дни новогодних праздников.
Автор: Наталия Стрелкова
#Antitrustnews № 242. Суд подтвердил правомерность решения ФАС России в отношении «Симпреала» за монопольно высокие цены. Beijing E-Town подаёт в суд на Applied Materials: обвинения в хищении коммерческой тайны и нарушении патентных прав.
⚖️ Суд подтвердил правомерность решения ФАС России в отношении «Симпреала» за монопольно высокие цены
В минувший четверг Арбитражный суд города Москвы признал правомерными выводы ФАС России в отношении компании ПАО «Симпреал», производящей коалинитовое керамическое сырье для изготовления пропанта, кирпича, керамогранита, плитки и санфаянса, о поддержании монопольно высокой цены на каолиновое сырье и назначение штрафа компании в размере 39 580 031 рублей за нарушение антимонопольного законодательства.
В ходе судебного разбирательства было установлено:
📌 Факт злоупотребления доминирующего положения компании ПАО «Симпреал» на рынке производства каолинового (глинистого) сырья для керамогранита;
Было подтверждено, что компания в период с июля 2022 по декабрь 2023 года систематически устанавливала и поддерживала монопольно высокую цену на свою продукцию. Анализ антимонопольной службы показал, что рост цен не был экономически обоснован, поскольку существенно опережал увеличение затрат на производство.
📌 Негативное влияние ценообразования ПАО «Симпреал» на смежный рынок керамогранита.
В результате компания обязана совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции на соответствующем рынке, и выплатить оборотный штраф в размере 39 580 031 рублей.
В настоящее время решение суда первой инстанции не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
⚙️ Beijing E-Town подаёт в суд на Applied Materials: обвинения в хищении коммерческой тайны и нарушении патентных прав
Китайская компания Beijing E-Town Semiconductor Technologies, специализирующаяся на производстве полупроводникового оборудования, подала иск против американского гиганта-конкурента Applied Materials. Основанием для иска стали предполагаемые нарушения в сфере защиты коммерческой тайны, что, по мнению истца, нанесло значительный ущерб его интересам.
Согласно материалам дела, представленным на Шанхайской фондовой бирже, Applied Materials незаконно получила доступ к ключевым ноу-хау Beijing E-Town, касающимся технологий плазменных источников и обработки полупроводниковых пластин. Более того, как утверждает китайская сторона, американская компания незаконно зарегистрировала патент, включив в него конфиденциальные разработки, принадлежащие Beijing E-Town.
В связи с этим китайская компания требует возмещения убытков в размере 99,99 млн юаней (≈13,94 млн. долларов США), ссылаясь на нарушение законодательства КНР о коммерческой тайне и добросовестной конкуренции.
В исковом заявлении Beijing E-Town утверждает, что Applied Materials намеренно привлекла двух бывших сотрудников Mattson, которые впоследствии были указаны в качестве основных изобретателей в спорном патенте.
Отметим, что данное судебное разбирательство может иметь значительные последствия для рынка полупроводникового оборудования, особенно на фоне обострения технологической конкуренции между Китаем и США.
Хорошей недели и до новых встреч! С вами были Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая! ☘️💫
⚖️ Суд подтвердил правомерность решения ФАС России в отношении «Симпреала» за монопольно высокие цены
В минувший четверг Арбитражный суд города Москвы признал правомерными выводы ФАС России в отношении компании ПАО «Симпреал», производящей коалинитовое керамическое сырье для изготовления пропанта, кирпича, керамогранита, плитки и санфаянса, о поддержании монопольно высокой цены на каолиновое сырье и назначение штрафа компании в размере 39 580 031 рублей за нарушение антимонопольного законодательства.
В ходе судебного разбирательства было установлено:
📌 Факт злоупотребления доминирующего положения компании ПАО «Симпреал» на рынке производства каолинового (глинистого) сырья для керамогранита;
Было подтверждено, что компания в период с июля 2022 по декабрь 2023 года систематически устанавливала и поддерживала монопольно высокую цену на свою продукцию. Анализ антимонопольной службы показал, что рост цен не был экономически обоснован, поскольку существенно опережал увеличение затрат на производство.
📌 Негативное влияние ценообразования ПАО «Симпреал» на смежный рынок керамогранита.
В результате компания обязана совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции на соответствующем рынке, и выплатить оборотный штраф в размере 39 580 031 рублей.
В настоящее время решение суда первой инстанции не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
⚙️ Beijing E-Town подаёт в суд на Applied Materials: обвинения в хищении коммерческой тайны и нарушении патентных прав
Китайская компания Beijing E-Town Semiconductor Technologies, специализирующаяся на производстве полупроводникового оборудования, подала иск против американского гиганта-конкурента Applied Materials. Основанием для иска стали предполагаемые нарушения в сфере защиты коммерческой тайны, что, по мнению истца, нанесло значительный ущерб его интересам.
Согласно материалам дела, представленным на Шанхайской фондовой бирже, Applied Materials незаконно получила доступ к ключевым ноу-хау Beijing E-Town, касающимся технологий плазменных источников и обработки полупроводниковых пластин. Более того, как утверждает китайская сторона, американская компания незаконно зарегистрировала патент, включив в него конфиденциальные разработки, принадлежащие Beijing E-Town.
В связи с этим китайская компания требует возмещения убытков в размере 99,99 млн юаней (≈13,94 млн. долларов США), ссылаясь на нарушение законодательства КНР о коммерческой тайне и добросовестной конкуренции.
В исковом заявлении Beijing E-Town утверждает, что Applied Materials намеренно привлекла двух бывших сотрудников Mattson, которые впоследствии были указаны в качестве основных изобретателей в спорном патенте.
Отметим, что данное судебное разбирательство может иметь значительные последствия для рынка полупроводникового оборудования, особенно на фоне обострения технологической конкуренции между Китаем и США.
Хорошей недели и до новых встреч! С вами были Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая! ☘️💫
⚡️Изменения в законодательстве о регулировании корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями
C 31.07.2025 вступил в законную силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 350-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Закон направлен на противодействие распространению негативного влияния иностранной холдинговой компании на экономически значимые российские общества (далее также – ЭЗО). Он уточняет наличие возможности, при которой дочерние предприятия ЭЗО могут получить соответствующий статус.
Ключевые положения
1️⃣ Закон закрепляет право Правительства Российской Федерации на принятие решения об ограничении доступа к сведениям о включении хозяйственного общества в перечень ЭЗО.
2️⃣ Правительство Российской Федерации определяет порядок доступа к указанным сведениям.
3️⃣ ЭЗО могут быть признаны хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц с иным российским юридическим лицом, имеющим статус ЭЗО. Получение данного статуса позволяет хозяйствующим субъектам осуществлять права, реализация которых затруднена вследствие введения западных санкций.
4️⃣ Закон устанавливает требования, при которых в перечень ЭЗО может быть включено российское хозяйственное общество, являющееся дочерним по отношению к другому российскому хозяйственному обществу, включенному ранее в указанный перечень.
Среди этих требований:
🔹 Российское хозяйственное общество удовлетворяет условиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 2 Закона № 470-ФЗ: выручка хозяйственного общества должна быть более 75 млрд руб., количество сотрудников должно быть более 4 тысяч, стоимость активов должна превышать 150 млрд руб., сумма уплаченных за год налогов должна превышать более 10 млрд руб., хозяйственное общество внедряет технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг, общество является субъектом критической информационной инфраструктуры, а также другие условия.
🔸 Более 50% голосующих акций российского хозяйственного общества прямо принадлежит другому российскому хозяйственному обществу, которое включено в перечень ЭЗО и в котором не менее чем 50% голосующих акций прямо принадлежит иностранному юридическому лицу, осуществление корпоративных прав которого как иностранной холдинговой компании в отношении указанной экономически значимой организации приостанавливалось и не было возобновлено.
🔹 Не менее 25% голосующих акций российского хозяйственного общества прямо принадлежит иностранному юридическому лицу.
🔸Доля прямого и (или) косвенного участия лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 7 Закона № 470-ФЗ, в иностранном юридическом лице, указанном в пункте 2 настоящей части, составляет 100%.
5️⃣ При соблюдении описанных требований иностранное юридическое лицо, осуществление корпоративных прав которого как иностранной холдинговой компании в отношении указанной ЭЗО приостанавливалось и не было возобновлено, признается иностранной холдинговой компанией по отношению к российскому хозяйственному обществу – ЭЗО.
6️⃣ В случае принятия арбитражным судом решения о возобновлении осуществления корпоративных прав, принадлежащих иностранной холдинговой компании, в отношении ЭЗО не является основанием для принятия арбитражным судом решения о возобновлении осуществления корпоративных прав, принадлежащих этой иностранной холдинговой компании, в отношении другой экономически значимой организации.
Автор: Наталия Стрелкова🌷
C 31.07.2025 вступил в законную силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 350-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Закон направлен на противодействие распространению негативного влияния иностранной холдинговой компании на экономически значимые российские общества (далее также – ЭЗО). Он уточняет наличие возможности, при которой дочерние предприятия ЭЗО могут получить соответствующий статус.
Ключевые положения
1️⃣ Закон закрепляет право Правительства Российской Федерации на принятие решения об ограничении доступа к сведениям о включении хозяйственного общества в перечень ЭЗО.
2️⃣ Правительство Российской Федерации определяет порядок доступа к указанным сведениям.
3️⃣ ЭЗО могут быть признаны хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц с иным российским юридическим лицом, имеющим статус ЭЗО. Получение данного статуса позволяет хозяйствующим субъектам осуществлять права, реализация которых затруднена вследствие введения западных санкций.
4️⃣ Закон устанавливает требования, при которых в перечень ЭЗО может быть включено российское хозяйственное общество, являющееся дочерним по отношению к другому российскому хозяйственному обществу, включенному ранее в указанный перечень.
Среди этих требований:
🔹 Российское хозяйственное общество удовлетворяет условиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 2 Закона № 470-ФЗ: выручка хозяйственного общества должна быть более 75 млрд руб., количество сотрудников должно быть более 4 тысяч, стоимость активов должна превышать 150 млрд руб., сумма уплаченных за год налогов должна превышать более 10 млрд руб., хозяйственное общество внедряет технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг, общество является субъектом критической информационной инфраструктуры, а также другие условия.
🔸 Более 50% голосующих акций российского хозяйственного общества прямо принадлежит другому российскому хозяйственному обществу, которое включено в перечень ЭЗО и в котором не менее чем 50% голосующих акций прямо принадлежит иностранному юридическому лицу, осуществление корпоративных прав которого как иностранной холдинговой компании в отношении указанной экономически значимой организации приостанавливалось и не было возобновлено.
🔹 Не менее 25% голосующих акций российского хозяйственного общества прямо принадлежит иностранному юридическому лицу.
🔸Доля прямого и (или) косвенного участия лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 7 Закона № 470-ФЗ, в иностранном юридическом лице, указанном в пункте 2 настоящей части, составляет 100%.
5️⃣ При соблюдении описанных требований иностранное юридическое лицо, осуществление корпоративных прав которого как иностранной холдинговой компании в отношении указанной ЭЗО приостанавливалось и не было возобновлено, признается иностранной холдинговой компанией по отношению к российскому хозяйственному обществу – ЭЗО.
6️⃣ В случае принятия арбитражным судом решения о возобновлении осуществления корпоративных прав, принадлежащих иностранной холдинговой компании, в отношении ЭЗО не является основанием для принятия арбитражным судом решения о возобновлении осуществления корпоративных прав, принадлежащих этой иностранной холдинговой компании, в отношении другой экономически значимой организации.
Автор: Наталия Стрелкова🌷
#Antitrustnews № 243. Фармкомпания «Свикс Хэлскеа» изменила свою коммерческую политику после предупреждения ФАС России. Крупнейшая сделка на рынке телевидения США: Nexstar осуществляет поглощение Tegna за 3,54 миллиарда долларов.
💊Фармкомпания «Свикс Хэлскеа» изменила свою коммерческую политику после предупреждения ФАС России
Согласно официальным данным ФАС России в апреле 2025 года ведомством было выявлено нарушение со стороны фармацевтической компании «Свикс Хэлскеа», дочернего предприятия швейцарской организации «Свикс Биофарма», который занимает доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов «Ервой», «Оренсия», «Опдиво» и «Эмплисити».
«Свикс Хэлскеа» неправомерно отказала российской компании ООО «Фарм-Трэйд» в заключении договора поставки вышеуказанных лекарственных препаратов, при этом основанием для отказа послужили требования, содержащиеся в коммерческой политике «Свикс Хэлскеа», которые носили экономически и технологически необоснованный характер и были связаны с показателями выручки потенциального делового партнера и его опытом участия в государственных закупках.
В целях пресечения выявленных нарушений антимонопольная служба направила в адрес «Свикс Хэлскеа» предупреждение. Компанией были предприняты меры по устранению нарушений антимонопольного законодательства, в частности, исключены спорные положения из действующей коммерческой политики, а также пересмотрен ранее принятый отказ в отношении заявки на заключение договора поставки ООО «Фарм-Трэйд».
Необходимо подчеркнуть, что аналогичные меры по устранению нарушений ранее были реализованы фармацевтическими компаниями «Амджен» и «Анджелини Фарма Рус». По мнению ФАС России, данные действия способствуют расширению круга дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, что, приведет к усилению конкурентной борьбы между участниками рынка.
Предвидится, что указанные изменения положительно скажутся на ценообразовании лекарственных препаратов, делая их более доступными как для государственных заказчиков и аптечных учреждений, так и для потребителей.
📺Крупнейшая сделка на рынке телевидения США: Nexstar осуществляет поглощение Tegna за 3,54 миллиарда долларов
Американская компания Nexstar Media заключила договор о приобретении конкурирующей медиакомпании Tegna. Подобное стратегическое поглощение позволит создать ведущего оператора регионального телевидения США. Сделка направлена на усиление конкурентных позиций в борьбе с технологическими гигантами и национальными медиахолдингами за рекламный рынок.
Предметом особого внимания антимонопольного органа США является расширение рыночной доли Nexstar до девяти из десяти крупнейших медиарынков США, что обеспечит охват 80% домов с телевизорами в ключевых регионах, включая Атланту, Финикс и Сиэтл. В контексте текущего положения рынка сделка приобретает особую значимость, учитывая снижение доходов местных СМИ и отток зрителей в пользу стриминговых сервисов.
Планируемый срок завершения сделки — вторая половина 2026 года.
При этом при отказе Tegna от сделки слияния, последняя обязана будет выплатить Nexstar компенсацию в размере 120 миллионов долларов, при этом в случае блокировки сделки регулирующими органами, Nexstar будет обязана выплатить Tegna 125 миллионов долларов.
На текущий момент Nexstar управляет более чем 200 телестанциями и брендами The CW и NewsNation, тогда как Tegna контролирует 64 станции, включая True Crime Network и Quest, при этом рыночная стоимость Tegna оценивается в 6,2 миллиарда долларов, что на 44% превышает капитализацию компании до объявления о сделке.
Продуктивной недели и до новых встреч! С вами были Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая! ⚖️🌺
💊Фармкомпания «Свикс Хэлскеа» изменила свою коммерческую политику после предупреждения ФАС России
Согласно официальным данным ФАС России в апреле 2025 года ведомством было выявлено нарушение со стороны фармацевтической компании «Свикс Хэлскеа», дочернего предприятия швейцарской организации «Свикс Биофарма», который занимает доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов «Ервой», «Оренсия», «Опдиво» и «Эмплисити».
«Свикс Хэлскеа» неправомерно отказала российской компании ООО «Фарм-Трэйд» в заключении договора поставки вышеуказанных лекарственных препаратов, при этом основанием для отказа послужили требования, содержащиеся в коммерческой политике «Свикс Хэлскеа», которые носили экономически и технологически необоснованный характер и были связаны с показателями выручки потенциального делового партнера и его опытом участия в государственных закупках.
В целях пресечения выявленных нарушений антимонопольная служба направила в адрес «Свикс Хэлскеа» предупреждение. Компанией были предприняты меры по устранению нарушений антимонопольного законодательства, в частности, исключены спорные положения из действующей коммерческой политики, а также пересмотрен ранее принятый отказ в отношении заявки на заключение договора поставки ООО «Фарм-Трэйд».
Необходимо подчеркнуть, что аналогичные меры по устранению нарушений ранее были реализованы фармацевтическими компаниями «Амджен» и «Анджелини Фарма Рус». По мнению ФАС России, данные действия способствуют расширению круга дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, что, приведет к усилению конкурентной борьбы между участниками рынка.
Предвидится, что указанные изменения положительно скажутся на ценообразовании лекарственных препаратов, делая их более доступными как для государственных заказчиков и аптечных учреждений, так и для потребителей.
📺Крупнейшая сделка на рынке телевидения США: Nexstar осуществляет поглощение Tegna за 3,54 миллиарда долларов
Американская компания Nexstar Media заключила договор о приобретении конкурирующей медиакомпании Tegna. Подобное стратегическое поглощение позволит создать ведущего оператора регионального телевидения США. Сделка направлена на усиление конкурентных позиций в борьбе с технологическими гигантами и национальными медиахолдингами за рекламный рынок.
Предметом особого внимания антимонопольного органа США является расширение рыночной доли Nexstar до девяти из десяти крупнейших медиарынков США, что обеспечит охват 80% домов с телевизорами в ключевых регионах, включая Атланту, Финикс и Сиэтл. В контексте текущего положения рынка сделка приобретает особую значимость, учитывая снижение доходов местных СМИ и отток зрителей в пользу стриминговых сервисов.
Планируемый срок завершения сделки — вторая половина 2026 года.
При этом при отказе Tegna от сделки слияния, последняя обязана будет выплатить Nexstar компенсацию в размере 120 миллионов долларов, при этом в случае блокировки сделки регулирующими органами, Nexstar будет обязана выплатить Tegna 125 миллионов долларов.
На текущий момент Nexstar управляет более чем 200 телестанциями и брендами The CW и NewsNation, тогда как Tegna контролирует 64 станции, включая True Crime Network и Quest, при этом рыночная стоимость Tegna оценивается в 6,2 миллиарда долларов, что на 44% превышает капитализацию компании до объявления о сделке.
Продуктивной недели и до новых встреч! С вами были Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая! ⚖️🌺
⚡️Принятие Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», закрепляющего основы функционирования платформенной экономики.
01.10.2026 года вступает в законную силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».
Ключевые положения:
🔹 Впервые закреплены основные понятия, необходимые для понимания природы и специфики платформенной торговли. Среди них: платформенная экономика, цифровая платформа, поисковая выдача, карточка товара, рейтинг товара, заказ, пункт приема и выдачи заказов и др.
🔸 Указываются принципы регулирования платформенной экономики:
1️⃣ Автономия воли;
2️⃣ Добросовестность;
3️⃣ Имущественная самостоятельность;
4️⃣ Обеспечение безопасных условий гражданского оборота и защита прав потребителей;
5️⃣ Обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов каждого из участников платформенной экономики.
🔹 Закон устанавливает права, обязанности и ответственность участников платформенной торговли.
Из важных изменений в данной части можно назвать:
1️⃣ Установление ответственности сторон за нарушения в работе с маркировкой товаров.
2️⃣ Обязанность оператора цифровой платформы предоставить пользователям и партнерам равные технические возможности, в том числе равный доступ к личному кабинету на платформе.
3️⃣ Запрет для цифровых платформ в поисковой выдаче предлагать товары, которые не соответствуют характеристикам, указанным покупателем.
4️⃣ Обязанность по прохождению идентификации с использованием биометрических данных для покупателей, желающих приобрести товары, ограниченные в реализации.
🔸 Установлен досудебный порядок разрешения споров на посреднической цифровой платформе.
Общие выводы и рекомендации:
📍 Закон впервые регулирует отношения, возникающие в сфере осуществления платформенной торговли, в связи с чем, особенности реализации правовых норм в практической деятельности будут формироваться впоследствии с появлением правоприменительной практики.
📍 Лицам, систематически участвующим в реализации торговых операций на цифровых платформах, необходимо обратить внимание на установленные Законом права и обязанности, а также установленную административную ответственность.
Полный информационный бюллетень в формате PDF Вы можете скачать по данной ссылке.
Автор: Наталия Стрелкова🌸
01.10.2026 года вступает в законную силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».
Закон устанавливает правовые основы функционирования платформенной экономики.
Ключевые положения:
🔹 Впервые закреплены основные понятия, необходимые для понимания природы и специфики платформенной торговли. Среди них: платформенная экономика, цифровая платформа, поисковая выдача, карточка товара, рейтинг товара, заказ, пункт приема и выдачи заказов и др.
🔸 Указываются принципы регулирования платформенной экономики:
1️⃣ Автономия воли;
2️⃣ Добросовестность;
3️⃣ Имущественная самостоятельность;
4️⃣ Обеспечение безопасных условий гражданского оборота и защита прав потребителей;
5️⃣ Обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов каждого из участников платформенной экономики.
🔹 Закон устанавливает права, обязанности и ответственность участников платформенной торговли.
Из важных изменений в данной части можно назвать:
1️⃣ Установление ответственности сторон за нарушения в работе с маркировкой товаров.
2️⃣ Обязанность оператора цифровой платформы предоставить пользователям и партнерам равные технические возможности, в том числе равный доступ к личному кабинету на платформе.
3️⃣ Запрет для цифровых платформ в поисковой выдаче предлагать товары, которые не соответствуют характеристикам, указанным покупателем.
4️⃣ Обязанность по прохождению идентификации с использованием биометрических данных для покупателей, желающих приобрести товары, ограниченные в реализации.
🔸 Установлен досудебный порядок разрешения споров на посреднической цифровой платформе.
Общие выводы и рекомендации:
📍 Закон впервые регулирует отношения, возникающие в сфере осуществления платформенной торговли, в связи с чем, особенности реализации правовых норм в практической деятельности будут формироваться впоследствии с появлением правоприменительной практики.
📍 Лицам, систематически участвующим в реализации торговых операций на цифровых платформах, необходимо обратить внимание на установленные Законом права и обязанности, а также установленную административную ответственность.
Полный информационный бюллетень в формате PDF Вы можете скачать по данной ссылке.
Автор: Наталия Стрелкова🌸
#Contractlawnews № 205
🛠 Отсутствие потребительской ценности у результата работ доказывается заказчиком
Подрядчик выполнил работы по реконструкции объекта капитального строительства по заказу ГК «Автодор».
Заказчик отказался оплачивать один из этапов работ, ссылаясь на то, что подрядчик при сдаче работ не направил ему комплект рабочей и исполнительной документации.
По утверждению заказчика, в отсутствие документов результат работ не имел потребительской ценности.
📌 Суд первой инстанции удовлетворил требования подрядчика о взыскании оплаты, однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону заказчика.
Они указали, что наличие комплекта документов является неотъемлемым условием оплаты, а их отсутствие предоставляет заказчику право не оплачивать работы.
📌 Подрядчик, в свою очередь, настаивал на том, что объект был фактически введен в эксплуатацию, следовательно, работа имела потребительскую ценность, а одно лишь отсутствие документации не является безусловным основанием для отказа в оплате.
📌 Очевидно, что в подобных длящихся и комплексных правоотношениях не следует забывать об основной цели подряда – предоставление результата работ, пригодного для использования по назначению.
📌 Как представляется, формальные доводы заказчиков о несоблюдении подрядчиками второстепенных обязательств по общему правилу не должны порочить конечный результат.
📌 Фактическое использование заказчиком результата работ презюмирует наличие потребительской ценности, а бремя доказывания обратного должно возлагаться на заказчика.
По существу, на это и указал ВС РФ, отменяя судебные акты.
Суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении должен учесть вышеизложенное, и, вероятнее всего, требования подрядчика о взыскании оплаты будут удовлетворены.
✅ Надлежащее исполнение не может порождать неосновательное обогащение
Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с предприятия денежных средств, перечисленных за услуги по охране.
Основанием иска стали выводы контрольно-ревизионного управления о нецелевом использовании бюджетных средств (расходы на охрану были отнесены к статье «бюджетные инвестиции» вместо «прочая закупка товаров, работ и услуг»).
📌 Истец утверждал, что средства перечислены с нарушением бюджетного законодательства, и по этой причине на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение.
📌 Ответчик, в свою очередь, ссылался на то, что услуги были оказаны в полном объеме, приняты и оплачены, а нарушения бюджетного законодательства возникли из-за ошибки самого истца.
📌 Суд первой инстанции согласился с доводами ответчика и отказал в удовлетворении требований, однако апелляционный и кассационный суды удовлетворили иск, сославшись на необходимость защиты публичных интересов и принципа эффективности использования бюджетных средств.
⚖️ ВС РФ, отменяя судебные акты, указал, что надлежащее исполнение договорных обязательств исключает применение института неосновательного обогащения, что развивает устоявшиеся позиции.
Даже если заказчик допустил нарушения при расходовании бюджетных средств, перекладывание последствий своих действий на контрагента недопустимо.
☀️С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
🛠 Отсутствие потребительской ценности у результата работ доказывается заказчиком
Подрядчик выполнил работы по реконструкции объекта капитального строительства по заказу ГК «Автодор».
Заказчик отказался оплачивать один из этапов работ, ссылаясь на то, что подрядчик при сдаче работ не направил ему комплект рабочей и исполнительной документации.
По утверждению заказчика, в отсутствие документов результат работ не имел потребительской ценности.
📌 Суд первой инстанции удовлетворил требования подрядчика о взыскании оплаты, однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону заказчика.
Они указали, что наличие комплекта документов является неотъемлемым условием оплаты, а их отсутствие предоставляет заказчику право не оплачивать работы.
📌 Подрядчик, в свою очередь, настаивал на том, что объект был фактически введен в эксплуатацию, следовательно, работа имела потребительскую ценность, а одно лишь отсутствие документации не является безусловным основанием для отказа в оплате.
📌 Очевидно, что в подобных длящихся и комплексных правоотношениях не следует забывать об основной цели подряда – предоставление результата работ, пригодного для использования по назначению.
📌 Как представляется, формальные доводы заказчиков о несоблюдении подрядчиками второстепенных обязательств по общему правилу не должны порочить конечный результат.
📌 Фактическое использование заказчиком результата работ презюмирует наличие потребительской ценности, а бремя доказывания обратного должно возлагаться на заказчика.
По существу, на это и указал ВС РФ, отменяя судебные акты.
Суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении должен учесть вышеизложенное, и, вероятнее всего, требования подрядчика о взыскании оплаты будут удовлетворены.
✅ Надлежащее исполнение не может порождать неосновательное обогащение
Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с предприятия денежных средств, перечисленных за услуги по охране.
Основанием иска стали выводы контрольно-ревизионного управления о нецелевом использовании бюджетных средств (расходы на охрану были отнесены к статье «бюджетные инвестиции» вместо «прочая закупка товаров, работ и услуг»).
📌 Истец утверждал, что средства перечислены с нарушением бюджетного законодательства, и по этой причине на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение.
📌 Ответчик, в свою очередь, ссылался на то, что услуги были оказаны в полном объеме, приняты и оплачены, а нарушения бюджетного законодательства возникли из-за ошибки самого истца.
📌 Суд первой инстанции согласился с доводами ответчика и отказал в удовлетворении требований, однако апелляционный и кассационный суды удовлетворили иск, сославшись на необходимость защиты публичных интересов и принципа эффективности использования бюджетных средств.
⚖️ ВС РФ, отменяя судебные акты, указал, что надлежащее исполнение договорных обязательств исключает применение института неосновательного обогащения, что развивает устоявшиеся позиции.
Даже если заказчик допустил нарушения при расходовании бюджетных средств, перекладывание последствий своих действий на контрагента недопустимо.
☀️С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
#Litigationnews № 191
🪞 Зеркальный бизнес как основание субсидиарной ответственности
Кредитор общества-должника обратился с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя за доведение общества до банкротства.
📌 Три инстанции отказали в удовлетворении требований по мотивам недоказанности всей совокупности условий соответствующего состава.
📌 Заявитель указывал, что общество-должник в период осуществления деятельности было участником ряда сделок по поставке, а в его пользу направлялись денежные средства по исполненным контрактам.
📌 Однако на момент введения процедуры банкротства ни имущества, ни денежных средств по указанным контрактам в его распоряжении не осталось.
При этом, как указывал кредитор, руководитель именно в условиях имущественного кризиса должника учредил новую организацию с идентичным названием, видом деятельности и контактами, продолжив бизнес.
📌 Практика высших судебных инстанций по подобной модели ведения деятельности развивается достаточно давно.
📌 Ключевое в подобных спорах, как следует из генеральных принципов субсидиарной ответственности, – установление причинно-следственной связи между действиями (бездействием) руководящих органов и несостоятельностью общества.
📌 При этом сам по себе факт создания «зеркальных» компаний еще не свидетельствует о наличии оснований для привлечения руководителя к ответственности.
Если ВС РФ установит, что момент создания аналогичного общества совпадает с периодом объективной неплатежеспособности компании-должника, вероятность подтверждения доводов заявителя о выводе активов в «зеркальное» общество возрастет.
💧Размытие корпоративных прав в условиях корпоративного конфликта
Миноритарный акционер оспаривал решения собраний акционеров об увеличении уставного капитала общества, в результате которых его доля уменьшилась с 21,28% до 0,008%.
📌 Три инстанции отказали в удовлетворении требований, указав, что изначально незначительный объем акций заявителя не мог повлиять на итоговые решения, а значит, существенного вреда акционеру решения собраний не причиняют.
📌 Еще в 2018–2019 годах ВС РФ обобщил основные способы защиты прав миноритарных акционеров при попытках мажоритариев размыть их доли.
📌 Безусловно, участники общества вправе определять его развитие любыми законными способами, поскольку именно они, в силу близости к деятельности компании, обладают наиболее детальной информацией.
📌 При этом необходимо учитывать, что участники обязаны соблюдать стандарты поведения, основанные на фидуциарных обязанностях (duty of care, duty of loyalty) по отношению друг к другу и обществу.
📌 В условиях корпоративного конфликта строгое следование этим стандартам обязательно, и спор обычно разрешается в пользу стороны, не нарушавшей их.
📌 Если решение об увеличении уставного капитала принимается в обстановке конфликта, оно должно соответствовать экономической логике.
📌 Миноритарный акционер в данном случае указывает, что общество не нуждалось в дополнительных средствах: его чистая прибыль многократно превышала размер уставного капитала.
ВС РФ, вероятно, согласится с доводами заявителя: мажоритарии, действуя в условиях конфликта, приняли решение, противоречащее стандартам поведения участников корпорации, что привело к утрате миноритарием имущественных прав.
👋 Хороший выходных! С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
🪞 Зеркальный бизнес как основание субсидиарной ответственности
Кредитор общества-должника обратился с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя за доведение общества до банкротства.
📌 Три инстанции отказали в удовлетворении требований по мотивам недоказанности всей совокупности условий соответствующего состава.
📌 Заявитель указывал, что общество-должник в период осуществления деятельности было участником ряда сделок по поставке, а в его пользу направлялись денежные средства по исполненным контрактам.
📌 Однако на момент введения процедуры банкротства ни имущества, ни денежных средств по указанным контрактам в его распоряжении не осталось.
При этом, как указывал кредитор, руководитель именно в условиях имущественного кризиса должника учредил новую организацию с идентичным названием, видом деятельности и контактами, продолжив бизнес.
📌 Практика высших судебных инстанций по подобной модели ведения деятельности развивается достаточно давно.
📌 Ключевое в подобных спорах, как следует из генеральных принципов субсидиарной ответственности, – установление причинно-следственной связи между действиями (бездействием) руководящих органов и несостоятельностью общества.
📌 При этом сам по себе факт создания «зеркальных» компаний еще не свидетельствует о наличии оснований для привлечения руководителя к ответственности.
Если ВС РФ установит, что момент создания аналогичного общества совпадает с периодом объективной неплатежеспособности компании-должника, вероятность подтверждения доводов заявителя о выводе активов в «зеркальное» общество возрастет.
💧Размытие корпоративных прав в условиях корпоративного конфликта
Миноритарный акционер оспаривал решения собраний акционеров об увеличении уставного капитала общества, в результате которых его доля уменьшилась с 21,28% до 0,008%.
📌 Три инстанции отказали в удовлетворении требований, указав, что изначально незначительный объем акций заявителя не мог повлиять на итоговые решения, а значит, существенного вреда акционеру решения собраний не причиняют.
📌 Еще в 2018–2019 годах ВС РФ обобщил основные способы защиты прав миноритарных акционеров при попытках мажоритариев размыть их доли.
📌 Безусловно, участники общества вправе определять его развитие любыми законными способами, поскольку именно они, в силу близости к деятельности компании, обладают наиболее детальной информацией.
📌 При этом необходимо учитывать, что участники обязаны соблюдать стандарты поведения, основанные на фидуциарных обязанностях (duty of care, duty of loyalty) по отношению друг к другу и обществу.
📌 В условиях корпоративного конфликта строгое следование этим стандартам обязательно, и спор обычно разрешается в пользу стороны, не нарушавшей их.
📌 Если решение об увеличении уставного капитала принимается в обстановке конфликта, оно должно соответствовать экономической логике.
📌 Миноритарный акционер в данном случае указывает, что общество не нуждалось в дополнительных средствах: его чистая прибыль многократно превышала размер уставного капитала.
ВС РФ, вероятно, согласится с доводами заявителя: мажоритарии, действуя в условиях конфликта, приняли решение, противоречащее стандартам поведения участников корпорации, что привело к утрате миноритарием имущественных прав.
👋 Хороший выходных! С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
#Antitrustnews № 244. Генеральная прокуратура просит взыскать рыболовецкий колхоз «Восток-1» в пользу государства. Опубликована национальная стратегия интеграции искусственного интеллекта в социально-экономическое развитие Китая.
Генеральная прокуратура просит взыскать рыболовецкий колхоз «Восток-1» в пользу государства
Генеральная прокуратура РФ в поданном иске в рамках дела № А51-14630/2025 в арбитражный суд Приморского края просит взыскать владивостокское предприятие АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» в силу установленного иностранного контроля над рыбопромышленной компанией.
Обозначим, что рыбодобывающая деятельность относится к стратегическим видам деятельности согласно пункту 40 статьи 6 Федерального Закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 57-ФЗ. Отметим, что отрасль рыболовства, наряду с геологическим изучением недр или разведкой и добычей полезных ископаемых является особой категорией контроля антимонопольной службы. С 2021 года компании, реализующие стратегическую деятельность в сфере рыболовства, считаются находящимися под контролем иностранных инвесторов, если доля иностранного корпоративного участия в них составит 25 и более процентов, а не более 50 процентов, как по иным видам деятельности.
Помимо колхоза «Восток-1» ответчиками в иске указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, гражданин Белиза, резидент США Валерий Шегнагаев, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, а также генеральный директор Александр Сайфулин, и две южнокорейские компании Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.
По мнению прокуратуры, добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, предприятие причинило ущерб водным биресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. В счет возмещения ущерба Генеральная прокуратура просит изъять акции и передать их Росимуществу.
Опубликована национальная стратегия интеграции искусственного интеллекта в социально-экономическое развитие Китая
На прошлой неделе КНР обнародовала документ с разъяснениями по реализации инициативы «ИИ плюс», впервые представленной в 2024 году. В соответствии с ним представлена долгосрочная дорожная карта с планом интеграции искусственного интеллекта в экономическое и общественное развитие страны. Опубликованный документ предусматривает трехуровневую поэтапную реализацию стратегии до 2035 года.
На первом этапе (к 2027 году) планируется достичь масштабной интеграции искусственного интеллекта в шести ключевых секторах, таких как наука и технологии, промышленность, потребительский сектор, государственные услуги, управление и международное сотрудничество, охватив более 70% населения Китая.
В рамках второго этапа (к 2030 году) власти рассчитывают на распространение ИИ на более 90% населения и трансформацию «интеллектуальной экономики» в основной источник роста, благодаря успешной реализации первого этапа.
На третьем этапе (к 2035 году) предполагается полное формирование «интеллектуальной» экономики и общества, что, по замыслу, станет основой для модернизации страны.
Что касается вопросов безопасности, то предписывается использовать ИИ для повышения точности анализа информации и быстрого реагирования на важные для жизни и здоровья человека инциденты.
В международном аспекте стратегия делает акцент на глобальное сотрудничество и поддержку создания универсальной системы регулирования ИИ под эгидой ООН.
Продуктивной рабочей недели! С Вами была Наталия Стрелкова!🌺🦋
Генеральная прокуратура просит взыскать рыболовецкий колхоз «Восток-1» в пользу государства
Генеральная прокуратура РФ в поданном иске в рамках дела № А51-14630/2025 в арбитражный суд Приморского края просит взыскать владивостокское предприятие АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» в силу установленного иностранного контроля над рыбопромышленной компанией.
Обозначим, что рыбодобывающая деятельность относится к стратегическим видам деятельности согласно пункту 40 статьи 6 Федерального Закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 57-ФЗ. Отметим, что отрасль рыболовства, наряду с геологическим изучением недр или разведкой и добычей полезных ископаемых является особой категорией контроля антимонопольной службы. С 2021 года компании, реализующие стратегическую деятельность в сфере рыболовства, считаются находящимися под контролем иностранных инвесторов, если доля иностранного корпоративного участия в них составит 25 и более процентов, а не более 50 процентов, как по иным видам деятельности.
Помимо колхоза «Восток-1» ответчиками в иске указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, гражданин Белиза, резидент США Валерий Шегнагаев, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, а также генеральный директор Александр Сайфулин, и две южнокорейские компании Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.
По мнению прокуратуры, добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, предприятие причинило ущерб водным биресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. В счет возмещения ущерба Генеральная прокуратура просит изъять акции и передать их Росимуществу.
Опубликована национальная стратегия интеграции искусственного интеллекта в социально-экономическое развитие Китая
На прошлой неделе КНР обнародовала документ с разъяснениями по реализации инициативы «ИИ плюс», впервые представленной в 2024 году. В соответствии с ним представлена долгосрочная дорожная карта с планом интеграции искусственного интеллекта в экономическое и общественное развитие страны. Опубликованный документ предусматривает трехуровневую поэтапную реализацию стратегии до 2035 года.
На первом этапе (к 2027 году) планируется достичь масштабной интеграции искусственного интеллекта в шести ключевых секторах, таких как наука и технологии, промышленность, потребительский сектор, государственные услуги, управление и международное сотрудничество, охватив более 70% населения Китая.
В рамках второго этапа (к 2030 году) власти рассчитывают на распространение ИИ на более 90% населения и трансформацию «интеллектуальной экономики» в основной источник роста, благодаря успешной реализации первого этапа.
На третьем этапе (к 2035 году) предполагается полное формирование «интеллектуальной» экономики и общества, что, по замыслу, станет основой для модернизации страны.
Что касается вопросов безопасности, то предписывается использовать ИИ для повышения точности анализа информации и быстрого реагирования на важные для жизни и здоровья человека инциденты.
В международном аспекте стратегия делает акцент на глобальное сотрудничество и поддержку создания универсальной системы регулирования ИИ под эгидой ООН.
Продуктивной рабочей недели! С Вами была Наталия Стрелкова!🌺🦋
#Litigationnews № 192
👨👩👧👦 ❗️Оспаривание внутригрупповых сделок при банкротстве
Конкурсный кредитор в рамках дела о банкротстве общества-должника требовала признать недействительными сделки должника по приобретению кредитного финансирования, указывая на транзитный характер совершенных на его основании банковских операций, фактически представлявших собой внутригрупповое финансирование, имеющее целью создать фиктивный актив в виде требования к должнику без какого-либо встречного предоставления.
📌 Получив денежные средства у банка, общество-должник в тот же день перечислило их в пользу другой организации с целью реализации инвестиционного проекта.
📌 Инвестиционная организация спустя 2 года ликвидировалась, не реализовав проект, а общество-должник выплатило в пользу банка проценты по кредитам, вскоре обанкротившись.
📌 Из обстоятельства дела следует, что все лица по финансированию инвестиционного проекта, в том числе и кредитная организация входили в единую группу компаний, что свидетельствует о внутригрупповом движении денежных средств.
Суды трех инстанций согласились с доводами кредитора, указав на мнимость правоотношений и транзитный характер движения денежных средств, обязав кредитную организацию вернуть в конкурсную массу платежи во исполнение кредитных договоров.
📌 Банк последовательно указывал, что факт вхождения компаний в одну группу не отрицает, однако сами по сделки были действительно направлены на реализацию проекта в целях получения прибыли всей группой.
📌 Внутригрупповое финансирование, его ретроспективный правовой и экономический анализ в рамках дел о банкротстве участника группы компаний – одна из самых актуальных тем при разрешении споров.
📌 При разрешении подобных споров поднимаются вопросы о добросовестности/разумности участников группы, экономическая обоснованность модели бизнеса и критерии для применения правила о деловом решении, пределы ревизионных и дискреционных полномочий судов при анализе совершенных сделок.
📌 В период 2021-2022 вектор развития концепции внутригруппового финансирования задали дела обществ «СПАР Липецк», «Алмаз-Капитал», «Рент Эстейт Групп», «Матюшкинская Вертикаль».
📌 Выработалась общая идея о том, что внутригрупповое финансирование выступает обычной практикой ведения деятельности, а при ревизии судом совершенных внутри группы сделок следует исходить из того, что групповой интерес может превалировать над интересом конкретного участника.
📌 При этом в настоящем деле вопрос о конкуренции имущественных интересов группы и должника в принципе не возникал, что только усиливает позицию банка.
ВС РФ, вероятно, согласится с тем, что правоотношения выступают реальными, а внутригрупповое финансирование по общему правилу является обычной практикой имущественных отношений.
✅ Обращаем Ваше внимание на предыдущие выпуски Дайджестов, ряд дел уже были рассмотрены,
прикрепляем наиболее интересные из них:
Размытие корпоративных прав миноритария
Утрата руководителем шанса на взыскание – не всегда риск убытков
Фактическое прекращение арендных отношений при отсутствии уведомления об одностороннем отказе
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
👨👩👧👦 ❗️Оспаривание внутригрупповых сделок при банкротстве
Конкурсный кредитор в рамках дела о банкротстве общества-должника требовала признать недействительными сделки должника по приобретению кредитного финансирования, указывая на транзитный характер совершенных на его основании банковских операций, фактически представлявших собой внутригрупповое финансирование, имеющее целью создать фиктивный актив в виде требования к должнику без какого-либо встречного предоставления.
📌 Получив денежные средства у банка, общество-должник в тот же день перечислило их в пользу другой организации с целью реализации инвестиционного проекта.
📌 Инвестиционная организация спустя 2 года ликвидировалась, не реализовав проект, а общество-должник выплатило в пользу банка проценты по кредитам, вскоре обанкротившись.
📌 Из обстоятельства дела следует, что все лица по финансированию инвестиционного проекта, в том числе и кредитная организация входили в единую группу компаний, что свидетельствует о внутригрупповом движении денежных средств.
Суды трех инстанций согласились с доводами кредитора, указав на мнимость правоотношений и транзитный характер движения денежных средств, обязав кредитную организацию вернуть в конкурсную массу платежи во исполнение кредитных договоров.
📌 Банк последовательно указывал, что факт вхождения компаний в одну группу не отрицает, однако сами по сделки были действительно направлены на реализацию проекта в целях получения прибыли всей группой.
📌 Внутригрупповое финансирование, его ретроспективный правовой и экономический анализ в рамках дел о банкротстве участника группы компаний – одна из самых актуальных тем при разрешении споров.
📌 При разрешении подобных споров поднимаются вопросы о добросовестности/разумности участников группы, экономическая обоснованность модели бизнеса и критерии для применения правила о деловом решении, пределы ревизионных и дискреционных полномочий судов при анализе совершенных сделок.
📌 В период 2021-2022 вектор развития концепции внутригруппового финансирования задали дела обществ «СПАР Липецк», «Алмаз-Капитал», «Рент Эстейт Групп», «Матюшкинская Вертикаль».
📌 Выработалась общая идея о том, что внутригрупповое финансирование выступает обычной практикой ведения деятельности, а при ревизии судом совершенных внутри группы сделок следует исходить из того, что групповой интерес может превалировать над интересом конкретного участника.
📌 При этом в настоящем деле вопрос о конкуренции имущественных интересов группы и должника в принципе не возникал, что только усиливает позицию банка.
ВС РФ, вероятно, согласится с тем, что правоотношения выступают реальными, а внутригрупповое финансирование по общему правилу является обычной практикой имущественных отношений.
✅ Обращаем Ваше внимание на предыдущие выпуски Дайджестов, ряд дел уже были рассмотрены,
прикрепляем наиболее интересные из них:
Размытие корпоративных прав миноритария
Утрата руководителем шанса на взыскание – не всегда риск убытков
Фактическое прекращение арендных отношений при отсутствии уведомления об одностороннем отказе
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
Antitrustnews № 245. Биржа как инструмент стабильности. Иск о нарушении антимонопольного законодательства к одной из крупнейших телекомпаний США – Fox Corporation.
💹Биржа как инструмент стабильности
В ходе X Восточного экономического форума заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев отметил, что интерес к биржевой торговле растёт вместе с количеством её участников. Напомним, что ФАС России совместно с Министерством энергетики увеличили долю обязательной продажи топлива на бирже: дизеля теперь должно быть продано минимум 16% от общего объёма производства, бензина марки АИ-92 — 15%, мазута — 4%. Указанные меры защищают рынок от монополизации и обеспечивают справедливое ценообразование.
Отметим, что аналогичные правила действуют и в химической промышленности: на бирже обязали продавать не менее 10% продукции, включая ортоксилол, толуол, стирол и фенол. и указанные меры уже показали позитивные результаты. По мнению антимонопольной службы с учетом принятых мер формируются объективные рыночные цены на химическую продукцию.
Помимо этого, службой активно поощряется развитие системы национальных ценовых индикаторов, которые с одной стороны призваны защитить покупателей от завышения стоимости товаров, с другой стороны помогают производителям соблюдать требования антимонопольного законодательства, ввиду того, что появляется понятный ориентир при определении цены товара.
По нашему мнению, сочетание развития биржевой торговли, системы национальных индикаторов и разработки прозрачных торговых практик создаёт надёжные условия для всех игроков рынка, обеспечивая стабильность и прозрачность взаимодействия.
👨🏼⚖️Иск о нарушении антимонопольного законодательства к одной из крупнейших телекомпаний США – Fox Corporation
Американская компания Newsmax подала в суд на своего конкурента в сфере новостных источников Fox Corp. в связи с подавлением конкуренции на рынке платного телевидения и сокращением выбора для потребителей со стороны медиагиганта.
В иске утверждается, что Fox на протяжении многих лет злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке платного телевидения, принуждая дистрибьюторов заключать антиконкурентные соглашения, призванные исключить или ограничить конкурентов, таких как Newsmax. По мнению истца, Fox News использует свою рыночную власть для введения ограничений, которые наносят вред потребителям, подавляют конкуренцию и повышают издержки в экосистеме рынка платного телевидения.
Newsmax требует возмещения ущерба в соответствии с разделами 1 и 2 Закона Шермана, Антимонопольным законом Флориды и Законом Флориды о мошеннической и недобросовестной торговой практике. Согласно федеральному законодательству США, любые присужденные по этому делу убытки будут увеличены втрое, а это означает, что Fox понесет значительную финансовую ответственность в случае, если суд иск удовлетворит.
Однако, федеральный судья во Флориде уже отклонил иск, указав на некорректное составление документа. Заявив, что крайний срок для повторной подачи иска Newsmax — 11 сентября 2025 года.
Продуктивной рабочей недели! С Вами была Наталия Стрелкова!🌾🍁
💹Биржа как инструмент стабильности
В ходе X Восточного экономического форума заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев отметил, что интерес к биржевой торговле растёт вместе с количеством её участников. Напомним, что ФАС России совместно с Министерством энергетики увеличили долю обязательной продажи топлива на бирже: дизеля теперь должно быть продано минимум 16% от общего объёма производства, бензина марки АИ-92 — 15%, мазута — 4%. Указанные меры защищают рынок от монополизации и обеспечивают справедливое ценообразование.
Отметим, что аналогичные правила действуют и в химической промышленности: на бирже обязали продавать не менее 10% продукции, включая ортоксилол, толуол, стирол и фенол. и указанные меры уже показали позитивные результаты. По мнению антимонопольной службы с учетом принятых мер формируются объективные рыночные цены на химическую продукцию.
Помимо этого, службой активно поощряется развитие системы национальных ценовых индикаторов, которые с одной стороны призваны защитить покупателей от завышения стоимости товаров, с другой стороны помогают производителям соблюдать требования антимонопольного законодательства, ввиду того, что появляется понятный ориентир при определении цены товара.
По нашему мнению, сочетание развития биржевой торговли, системы национальных индикаторов и разработки прозрачных торговых практик создаёт надёжные условия для всех игроков рынка, обеспечивая стабильность и прозрачность взаимодействия.
👨🏼⚖️Иск о нарушении антимонопольного законодательства к одной из крупнейших телекомпаний США – Fox Corporation
Американская компания Newsmax подала в суд на своего конкурента в сфере новостных источников Fox Corp. в связи с подавлением конкуренции на рынке платного телевидения и сокращением выбора для потребителей со стороны медиагиганта.
В иске утверждается, что Fox на протяжении многих лет злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке платного телевидения, принуждая дистрибьюторов заключать антиконкурентные соглашения, призванные исключить или ограничить конкурентов, таких как Newsmax. По мнению истца, Fox News использует свою рыночную власть для введения ограничений, которые наносят вред потребителям, подавляют конкуренцию и повышают издержки в экосистеме рынка платного телевидения.
Newsmax требует возмещения ущерба в соответствии с разделами 1 и 2 Закона Шермана, Антимонопольным законом Флориды и Законом Флориды о мошеннической и недобросовестной торговой практике. Согласно федеральному законодательству США, любые присужденные по этому делу убытки будут увеличены втрое, а это означает, что Fox понесет значительную финансовую ответственность в случае, если суд иск удовлетворит.
Однако, федеральный судья во Флориде уже отклонил иск, указав на некорректное составление документа. Заявив, что крайний срок для повторной подачи иска Newsmax — 11 сентября 2025 года.
Продуктивной рабочей недели! С Вами была Наталия Стрелкова!🌾🍁
#Contractlawnews № 206
⚖️ Оценка справедливости договорных условий
Лизингополучатель обратился в суд с иском о признании ничтожным условия договора лизинга о выплате отступного платежа. Данное условие включало плату за пользование финансированием после его фактического возврата, а также о передаче предмета лизинга в собственность лизингополучателя.
📌 Срок действия договора стороны установили до июля 2024 года. Истец внес последний лизинговый платеж и сумму финансирования для закрытия лизинговой сделки в феврале 2022 года.
📌 По логике истца, объем его финансовых обязательств по сделке был надлежащим образом исполнен, следовательно, обязательство досрочно прекратилось и предмет лизинга должен быть передан в его собственность.
📌 Лизингодатель утверждал, что на стороне истца образовалась задолженность и обязательство не прекратилось, поскольку последний не учел, что по условиям договора в объем финансирования также входят управленческие расходы и лизинговый платеж за март 2022 года.
📌 Истец последовательно настаивал на ничтожности условия сделки в части включения платы за период после возврата финансирования, а также на необоснованно расширительном толковании объема расходов лизингодателя, которые подлежат покрытию за счет лизингополучателя.
Судами трех инстанций был сделан вывод о наличии у лизингополучателя права на досрочный возврат финансирования только при выполнении всех ценовых условий, установленных сделкой, - независимо от их содержания - и о недопустимости изменения данных условий сделки в одностороннем порядке.
При этом под возвратом финансирования, как было истолковано условие судами, понимается не фактическое возвращение средств на счет лизингодателя, а исключительно полное «закрытие сделки» с учетом выполнения всех ценовых условий, включая внесение в полном объеме отступного платежа.
📌 Проблема настоящего спора заключается в том, что суды зачастую не воспринимают возможность досрочного исполнения обязательств в предпринимательских отношениях, отдавая преимущество форме, а не содержанию отношений.
При этом объективная сложность спора связана с толкованием условия договора о сумме закрытия сделки.
📌 Очевидно, что условие об уплате лизинговых платежей после досрочного возврата финансирования не может и не должно находить поддержки, поскольку возникает проблема неэквивалентности предоставлений и несправедливости договорного условия в целом.
📌 Условие договора о закрытии сделки на условиях выплаты любых сумм - помимо возврата собственно финансирования и оговоренной платы за него за период фактического пользования, а также разумного размера компенсации, связанной с необходимостью повторного размещения предоставленного финансирования, - как следует из устоявшейся практики, является ничтожным.
📌 Лизинговые отношения не являются исключением из общих правил о соразмерности предоставлений и справедливости договорных условий с учетом переговорных позиций сторон, деловой практики и императивных норм гражданского законодательства.
📌 Лизингодатель является профессиональным участником финансовых сделок, которые зачастую заключаются путем присоединения к условиям договора, что порождает множество споров о несправедливости и ничтожности тех или иных условий.
Вопрос о возможности досрочного прекращения обязательства в настоящем случае является ключевым вопросом, поставленным перед ВС РФ.
Вероятно, исходя из существа отношений, следует признать, что обязательства надлежащим образом прекратились, а предмет лизинга должен быть передан в собственность лизингополучателя.
С позицией ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
⚖️ Оценка справедливости договорных условий
Лизингополучатель обратился в суд с иском о признании ничтожным условия договора лизинга о выплате отступного платежа. Данное условие включало плату за пользование финансированием после его фактического возврата, а также о передаче предмета лизинга в собственность лизингополучателя.
📌 Срок действия договора стороны установили до июля 2024 года. Истец внес последний лизинговый платеж и сумму финансирования для закрытия лизинговой сделки в феврале 2022 года.
📌 По логике истца, объем его финансовых обязательств по сделке был надлежащим образом исполнен, следовательно, обязательство досрочно прекратилось и предмет лизинга должен быть передан в его собственность.
📌 Лизингодатель утверждал, что на стороне истца образовалась задолженность и обязательство не прекратилось, поскольку последний не учел, что по условиям договора в объем финансирования также входят управленческие расходы и лизинговый платеж за март 2022 года.
📌 Истец последовательно настаивал на ничтожности условия сделки в части включения платы за период после возврата финансирования, а также на необоснованно расширительном толковании объема расходов лизингодателя, которые подлежат покрытию за счет лизингополучателя.
Судами трех инстанций был сделан вывод о наличии у лизингополучателя права на досрочный возврат финансирования только при выполнении всех ценовых условий, установленных сделкой, - независимо от их содержания - и о недопустимости изменения данных условий сделки в одностороннем порядке.
При этом под возвратом финансирования, как было истолковано условие судами, понимается не фактическое возвращение средств на счет лизингодателя, а исключительно полное «закрытие сделки» с учетом выполнения всех ценовых условий, включая внесение в полном объеме отступного платежа.
📌 Проблема настоящего спора заключается в том, что суды зачастую не воспринимают возможность досрочного исполнения обязательств в предпринимательских отношениях, отдавая преимущество форме, а не содержанию отношений.
При этом объективная сложность спора связана с толкованием условия договора о сумме закрытия сделки.
📌 Очевидно, что условие об уплате лизинговых платежей после досрочного возврата финансирования не может и не должно находить поддержки, поскольку возникает проблема неэквивалентности предоставлений и несправедливости договорного условия в целом.
📌 Условие договора о закрытии сделки на условиях выплаты любых сумм - помимо возврата собственно финансирования и оговоренной платы за него за период фактического пользования, а также разумного размера компенсации, связанной с необходимостью повторного размещения предоставленного финансирования, - как следует из устоявшейся практики, является ничтожным.
📌 Лизинговые отношения не являются исключением из общих правил о соразмерности предоставлений и справедливости договорных условий с учетом переговорных позиций сторон, деловой практики и императивных норм гражданского законодательства.
📌 Лизингодатель является профессиональным участником финансовых сделок, которые зачастую заключаются путем присоединения к условиям договора, что порождает множество споров о несправедливости и ничтожности тех или иных условий.
Вопрос о возможности досрочного прекращения обязательства в настоящем случае является ключевым вопросом, поставленным перед ВС РФ.
Вероятно, исходя из существа отношений, следует признать, что обязательства надлежащим образом прекратились, а предмет лизинга должен быть передан в собственность лизингополучателя.
С позицией ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
#Antitrustnews № 246. Путь к национальной системе ценовых индикаторов: опубликован проект приказа об установлении минимального объема продаж цемента на бирже. Расширение бизнеса Amazon в индийском финтех-секторе.
🧱Путь к национальной системе ценовых индикаторов: опубликован проект приказа об установлении минимального объема продаж цемента на бирже
ФАС России совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработали проект приказа об утверждении величины объема продаваемых на бирже отдельных типов и классов прочности цемента и требований к биржевым торгам.
Отметим, что согласно тексту проекта, приказ будет распространяться исключительно на производителей цемента, занимающих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, а также производителей, устанавливающих минимальную величину продаваемого на бирже цемента в размере 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного цемента в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета.
Требования, установленные в разработанном приказе:
📌 Минимальное количество участников торгов - 2 продавца и 3 покупателя однородного товара;
📌 Установление начальной цены на уровне, не превышающем среднее значение цен сделок предыдущей торговой сессии (расчет осуществляется биржей);
📌 Ограничение отклонения ценовых предложений от начальной цены: 5% для заявок на продажу и 10% на первой торговой сессии календарного месяца.
Отметим, что инициатива подготовлена в рамках работы по формированию национальной системы ценовых индикаторов, отмечается в пояснительной записке к документу.
Планируется, что нормативный правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать в экспериментальном режиме в течение одного года.
📈Расширение бизнеса Amazon в индийском финтех-секторе
В минувший понедельник, Amazon официально завершила сделку по приобретению индийского стартапа Axio, который специализируется на инновационных технологических решениях в сфере финансовых услуг, после получения всех необходимых одобрений. Согласно официальным данным, Amazon планирует использовать возможности Axio для масштабирования сервиса «покупай сейчас — плати позже» на индийском рынке.
Axio предоставляет услуги в сфере отложенных платежей, потребительского кредитования и управления личными финансами. По данным компании, с момента основания она обслужила около 10 миллионов клиентов, а объем активов под ее управлением составляет 249,5 млн долларов.
Финансовые детали сделки не раскрываются, однако в компании заявили, что это одно из крупнейших приобретений Amazon в Индии. По информации The Economic Times, сумма сделки могла составить около 200 млн долларов. Сделка состоялась на фоне стремительного развития финтех-направления Amazon в Индии. В апреле компания инвестировала 39,7 млн долларов в Amazon Pay, стремясь укрепить позиции в быстрорастущем финтех-секторе страны.
Приобретение Axio предоставит Amazon Pay доступ к широкой клиентской базе стартапа и поможет занять прочные позиции на рынке цифрового кредитования Индии, объем которого, по прогнозам, достигнет $1,3 млрд к 2030 году.
Продуктивной рабочей недели! С Вами была Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая!🌺🦋
🧱Путь к национальной системе ценовых индикаторов: опубликован проект приказа об установлении минимального объема продаж цемента на бирже
ФАС России совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработали проект приказа об утверждении величины объема продаваемых на бирже отдельных типов и классов прочности цемента и требований к биржевым торгам.
Отметим, что согласно тексту проекта, приказ будет распространяться исключительно на производителей цемента, занимающих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, а также производителей, устанавливающих минимальную величину продаваемого на бирже цемента в размере 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного цемента в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета.
Требования, установленные в разработанном приказе:
📌 Минимальное количество участников торгов - 2 продавца и 3 покупателя однородного товара;
📌 Установление начальной цены на уровне, не превышающем среднее значение цен сделок предыдущей торговой сессии (расчет осуществляется биржей);
📌 Ограничение отклонения ценовых предложений от начальной цены: 5% для заявок на продажу и 10% на первой торговой сессии календарного месяца.
Отметим, что инициатива подготовлена в рамках работы по формированию национальной системы ценовых индикаторов, отмечается в пояснительной записке к документу.
Планируется, что нормативный правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать в экспериментальном режиме в течение одного года.
📈Расширение бизнеса Amazon в индийском финтех-секторе
В минувший понедельник, Amazon официально завершила сделку по приобретению индийского стартапа Axio, который специализируется на инновационных технологических решениях в сфере финансовых услуг, после получения всех необходимых одобрений. Согласно официальным данным, Amazon планирует использовать возможности Axio для масштабирования сервиса «покупай сейчас — плати позже» на индийском рынке.
Axio предоставляет услуги в сфере отложенных платежей, потребительского кредитования и управления личными финансами. По данным компании, с момента основания она обслужила около 10 миллионов клиентов, а объем активов под ее управлением составляет 249,5 млн долларов.
Финансовые детали сделки не раскрываются, однако в компании заявили, что это одно из крупнейших приобретений Amazon в Индии. По информации The Economic Times, сумма сделки могла составить около 200 млн долларов. Сделка состоялась на фоне стремительного развития финтех-направления Amazon в Индии. В апреле компания инвестировала 39,7 млн долларов в Amazon Pay, стремясь укрепить позиции в быстрорастущем финтех-секторе страны.
Приобретение Axio предоставит Amazon Pay доступ к широкой клиентской базе стартапа и поможет занять прочные позиции на рынке цифрового кредитования Индии, объем которого, по прогнозам, достигнет $1,3 млрд к 2030 году.
Продуктивной рабочей недели! С Вами была Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая!🌺🦋
#Contractlawnews № 207
⚖️ Границы зон ответственности в арендных правоотношениях
Арендодатель обратился в суд с требованием о понуждении арендатора к выполнению мероприятий по текущему ремонту объекта аренды.
В договоре аренды стороны установили, что арендатор обязан проводить текущий ремонт объекта не реже 1 в 2 года по требованию арендодателя в течение 14 календарных дней.
Текущий ремонт включал профилактические работы и устранение мелких повреждений (исключая работы, отнесённые к зоне ответственности арендодателя).
Арендодатель направил арендатору акт о 1584 недостатках, требующих устранения в рамках текущего ремонта. Последний проигнорировал указанный акт.
📌 Суд первой инстанции поддержал требования арендодателя, апелляция не согласилась, но кассационная инстанция указала, что в договоре прямо и буквально определена обязанность арендатора выполнять текущий ремонт.
📌 Арендатор последовательно указывал, что не весь объем недостатков (1584 позиции) относится к его зоне ответственности, при этом исполнить решение и провести столь значительные мероприятия по ремонту в течение 14 дней невозможно.
📌 Вопрос о разграничении между арендодателем и арендатором подобных обязанностей гражданское законодательство регулирует по общему правилу так: капитальный ремонт – зона ответственности арендодателя, текущий ремонт (поддержание исправного состояния) – зона ответственности арендатора.
📌 Логика достаточно ясная: арендодатель (зачастую собственник объекта) несет бремя содержания собственности в силу закона, арендатор как сторона обязательства, не имеющая вещных притязаний, несет бремя по приложению максимальных усилий для сохранения качественных свойств объекта в период его эксплуатации.
📌 Ключевой проблемой в подобных спорах является не сам по себе факт установления обязанности по проведению ремонта, а соразмерность и разумность предъявляемых требований, а также их соответствие самой правовой природе и экономическому смыслу арендных отношений.
📌 Гражданский кодекс РФ, закрепляя дихотомию "капитальный ремонт – арендодатель / текущий ремонт – арендатор", исходит из классической модели, где баланс интересов поддерживается через распределение рисков и затрат в зависимости от степени контроля над объектом и получаемой выгоды.
📌 Текущий ремонт направлен на поддержание технического состояния объекта, устранение последствий текущей эксплуатации.
📌 Требование устранить 1584 недостатка, по сути, представляет собой скрытую форму переложения бремени капитального ремонта на арендатора.
Вероятная позиция ВС РФ будет основана на том, что арендодатель не вправе использовать договорный механизм текущего ремонта для скрытого перераспределения рисков и издержек.
✅ Обращаем Ваше внимание на предыдущие выпуски Дайджестов, некоторые дела уже были рассмотрены.
Ответственность за «зеркальный» бизнес
ВС РФ, как и предполагалось, согласился с позицией заявителя.
Как следует из диспозиции состава субсидиарной ответственности, установление причинно-следственной связи между действиями (бездействием) руководящих органов и несостоятельностью общества – ключевой элемент.
При новом рассмотрении спора суду первой инстанции необходимо будет установить причины несостоятельности должника.
Если несостоятельность общества-должника связана с созданием его руководителем «зеркального» общества и переводом на него активов, то реализуется состав ответственности за доведение до банкротства.
Размытие корпоративных прав в условиях корпоративного конфликта
ВС РФ, как и предполагалось, отменил судебные акты, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При этом говорить о том, что суд встал исключительно на позицию миноритарного акционера, не следует.
Суд действительно указал, что основа корпоративных отношений, по существу, сделочная. Однако и доводы мажоритарных акционеров о реальности и необходимости осуществления дофинансирования общества путем увеличения капитала (а не путем заемных сделок с определенными сроками возврата) тоже будут предметом анализа на новом рассмотрении.
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
⚖️ Границы зон ответственности в арендных правоотношениях
Арендодатель обратился в суд с требованием о понуждении арендатора к выполнению мероприятий по текущему ремонту объекта аренды.
В договоре аренды стороны установили, что арендатор обязан проводить текущий ремонт объекта не реже 1 в 2 года по требованию арендодателя в течение 14 календарных дней.
Текущий ремонт включал профилактические работы и устранение мелких повреждений (исключая работы, отнесённые к зоне ответственности арендодателя).
Арендодатель направил арендатору акт о 1584 недостатках, требующих устранения в рамках текущего ремонта. Последний проигнорировал указанный акт.
📌 Суд первой инстанции поддержал требования арендодателя, апелляция не согласилась, но кассационная инстанция указала, что в договоре прямо и буквально определена обязанность арендатора выполнять текущий ремонт.
📌 Арендатор последовательно указывал, что не весь объем недостатков (1584 позиции) относится к его зоне ответственности, при этом исполнить решение и провести столь значительные мероприятия по ремонту в течение 14 дней невозможно.
📌 Вопрос о разграничении между арендодателем и арендатором подобных обязанностей гражданское законодательство регулирует по общему правилу так: капитальный ремонт – зона ответственности арендодателя, текущий ремонт (поддержание исправного состояния) – зона ответственности арендатора.
📌 Логика достаточно ясная: арендодатель (зачастую собственник объекта) несет бремя содержания собственности в силу закона, арендатор как сторона обязательства, не имеющая вещных притязаний, несет бремя по приложению максимальных усилий для сохранения качественных свойств объекта в период его эксплуатации.
📌 Ключевой проблемой в подобных спорах является не сам по себе факт установления обязанности по проведению ремонта, а соразмерность и разумность предъявляемых требований, а также их соответствие самой правовой природе и экономическому смыслу арендных отношений.
📌 Гражданский кодекс РФ, закрепляя дихотомию "капитальный ремонт – арендодатель / текущий ремонт – арендатор", исходит из классической модели, где баланс интересов поддерживается через распределение рисков и затрат в зависимости от степени контроля над объектом и получаемой выгоды.
📌 Текущий ремонт направлен на поддержание технического состояния объекта, устранение последствий текущей эксплуатации.
📌 Требование устранить 1584 недостатка, по сути, представляет собой скрытую форму переложения бремени капитального ремонта на арендатора.
Вероятная позиция ВС РФ будет основана на том, что арендодатель не вправе использовать договорный механизм текущего ремонта для скрытого перераспределения рисков и издержек.
✅ Обращаем Ваше внимание на предыдущие выпуски Дайджестов, некоторые дела уже были рассмотрены.
Ответственность за «зеркальный» бизнес
ВС РФ, как и предполагалось, согласился с позицией заявителя.
Как следует из диспозиции состава субсидиарной ответственности, установление причинно-следственной связи между действиями (бездействием) руководящих органов и несостоятельностью общества – ключевой элемент.
При новом рассмотрении спора суду первой инстанции необходимо будет установить причины несостоятельности должника.
Если несостоятельность общества-должника связана с созданием его руководителем «зеркального» общества и переводом на него активов, то реализуется состав ответственности за доведение до банкротства.
Размытие корпоративных прав в условиях корпоративного конфликта
ВС РФ, как и предполагалось, отменил судебные акты, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При этом говорить о том, что суд встал исключительно на позицию миноритарного акционера, не следует.
Суд действительно указал, что основа корпоративных отношений, по существу, сделочная. Однако и доводы мажоритарных акционеров о реальности и необходимости осуществления дофинансирования общества путем увеличения капитала (а не путем заемных сделок с определенными сроками возврата) тоже будут предметом анализа на новом рассмотрении.
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
#Antitrustnews № 247. Бизнес-сообщество выступило против законопроекта ФАС России об отмене антимонопольных иммунитетов в рамках научного заседания ФАС России. Модный дом Hermes одержал победу в споре об эксклюзивности продаж сумок Birkin.
📌Бизнес-сообщество выступило против законопроекта ФАС России об отмене антимонопольных иммунитетов
Напомним, что в августе 2025 года ФАС России разместила на федеральном портале проектов нормативно правовых актов законопроект, направленный на отмену антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности.
17 сентября 2025 года состоялся научно-методический совет ФАС России, в котором приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, научного и бизнес-сообщества, в том числе доклад представила Каменская Татьяна, являющаяся заместителем председателя Комитета РСПП.
Согласно официальному заявлению заместителя руководителя ФАС России Сергея Анатольевича Пузыревского, в настоящий момент действие антимонопольных иммунитетов позволяет правообладателям при наличии доминирующего положения злоупотреблять им на соответствующем товарном рынке. Также он отметил, что законопроект не затрагивает и не снижает уровень правовой защиты интеллектуальной собственности.
Однако представители бизнес-сообщества, эксперты в области права и общественные объединения, участники рынка, представили аргументацию против данной инициативы. По их мнению, в случае принятия данного законопроекта, будут созданы условия избыточного административного регулирования, что приведет к негативным последствиям и замедлит развитие инноваций.
Кроме того, была озвучена позиция о том, что законодательная инициатива антимонопольной службы не учитывает законные преимущества для правообладателей исключительных прав, которые были заложены как Гражданским Кодексом, так и Конституцией Российской Федерации.
Законопроект был подвергнут критике в связи с широкими и размытыми формулировками, представляющие собой пробелы в регулировании. Фактически, текст документа предоставляет антимонопольным органам право по собственному усмотрению решать вопрос о необходимости применения антимонопольных иммунитетов, что напрямую подрывает стабильность правового режима, установленного Гражданским Кодексом.
Соответственно, по итогам мероприятия было принято решение о продолжении работы над законопроектом в связи с активным участием представителей научного и бизнес-сообщества.
👜Модный дом Hermes одержал победу в споре об эксклюзивности продаж сумок Birkin
Знаменитая традиция французского люксового бренда Hermes продавать свои эксклюзивные сумки исключительно постоянным клиентам с продолжительной историей покупок иных товаров бренда, неоднократно подвергалась критике, однако именитый модный дом успешно отстаивает свою политику.
17 сентября 2025 года Hermes во второй раз выиграл дело, убедив судью США отклонить иск о нарушении антимонопольного законодательства. Судья отклонил предложенный коллективный иск без рассмотрения, что означает, что он не может быть подан повторно.
В иске, поданном в прошлом году, утверждалось, что Hermes нарушила антимонопольное законодательство США, «связывая» или ограничивая покупку сумок Birkin клиентами с достаточной историей продаж у компании. По итогам этого дела, Hermes был признан не виновным в нарушении антимонопольного законодательства.
Пусть рабочие будни будут яркими, как краски осенней листвы! С Вами была Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая!🍃🍁
📌Бизнес-сообщество выступило против законопроекта ФАС России об отмене антимонопольных иммунитетов
Напомним, что в августе 2025 года ФАС России разместила на федеральном портале проектов нормативно правовых актов законопроект, направленный на отмену антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности.
17 сентября 2025 года состоялся научно-методический совет ФАС России, в котором приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, научного и бизнес-сообщества, в том числе доклад представила Каменская Татьяна, являющаяся заместителем председателя Комитета РСПП.
Согласно официальному заявлению заместителя руководителя ФАС России Сергея Анатольевича Пузыревского, в настоящий момент действие антимонопольных иммунитетов позволяет правообладателям при наличии доминирующего положения злоупотреблять им на соответствующем товарном рынке. Также он отметил, что законопроект не затрагивает и не снижает уровень правовой защиты интеллектуальной собственности.
Однако представители бизнес-сообщества, эксперты в области права и общественные объединения, участники рынка, представили аргументацию против данной инициативы. По их мнению, в случае принятия данного законопроекта, будут созданы условия избыточного административного регулирования, что приведет к негативным последствиям и замедлит развитие инноваций.
Кроме того, была озвучена позиция о том, что законодательная инициатива антимонопольной службы не учитывает законные преимущества для правообладателей исключительных прав, которые были заложены как Гражданским Кодексом, так и Конституцией Российской Федерации.
Законопроект был подвергнут критике в связи с широкими и размытыми формулировками, представляющие собой пробелы в регулировании. Фактически, текст документа предоставляет антимонопольным органам право по собственному усмотрению решать вопрос о необходимости применения антимонопольных иммунитетов, что напрямую подрывает стабильность правового режима, установленного Гражданским Кодексом.
Соответственно, по итогам мероприятия было принято решение о продолжении работы над законопроектом в связи с активным участием представителей научного и бизнес-сообщества.
👜Модный дом Hermes одержал победу в споре об эксклюзивности продаж сумок Birkin
Знаменитая традиция французского люксового бренда Hermes продавать свои эксклюзивные сумки исключительно постоянным клиентам с продолжительной историей покупок иных товаров бренда, неоднократно подвергалась критике, однако именитый модный дом успешно отстаивает свою политику.
17 сентября 2025 года Hermes во второй раз выиграл дело, убедив судью США отклонить иск о нарушении антимонопольного законодательства. Судья отклонил предложенный коллективный иск без рассмотрения, что означает, что он не может быть подан повторно.
В иске, поданном в прошлом году, утверждалось, что Hermes нарушила антимонопольное законодательство США, «связывая» или ограничивая покупку сумок Birkin клиентами с достаточной историей продаж у компании. По итогам этого дела, Hermes был признан не виновным в нарушении антимонопольного законодательства.
Пусть рабочие будни будут яркими, как краски осенней листвы! С Вами была Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая!🍃🍁
#Contractlawnews № 208
🖇 Конкуренция способов защиты
Администрация гидроузла обратилась в суд с иском к обществу об освобождении акватории и объектов недвижимости от незаконно размещённых рыбоводных сооружений, предъявив негаторный иск.
📌 Истец последовательно указывал, что ответчик пользуется объектами федеральной собственности без необходимого согласия, создавая препятствия для надлежащей эксплуатации гидроузла, при этом срок действия соглашения об использовании водных объектов истёк ещё в 2011 году.
📌 Суды трёх инстанций не поддержали позицию администрации, указав, что между истцом и ответчиком фактически продолжали действовать арендные отношения, поскольку администрация на протяжении длительного времени не оспаривала деятельность общества на водных объектах, а ответчик осуществлял пользование открыто, полагаясь на наличие согласия.
📌 Конкуренция вещных и обязательственных исков является важной темой в практическом плане, поскольку от правильного выбора способа защиты зависит исход спора.
📌 Негаторное требование не подчиняется правилам об исковой давности, и не секрет, что эта особенность привлекает участников оборота, которые по тем или иным причинам пропустили сроки для защиты своего права собственности.
📌 В настоящем деле также косвенно поднимается вопрос о фактических договорных отношениях, которые могут возникать из действий сторон при отсутствии заключённых соглашений.
📌 Пожалуй, основная проблема настоящего дела заключается в том, что со стороны общества встречное предоставление отсутствовало, что поднимает проблему квалификации.
📌 В любом случае представляется, что доводы общества относительно длительности использования объектов, отсутствия требований об освобождении, наличия первоначально законных оснований для использования водных объектов, предусмотренных публичным законодательством, а также невозможности освобождения объектов без существенных имущественных потерь для себя, могут служить критериями для справедливого (в смысле экономических интересов сторон) балансирования интересов.
📌 Следует учитывать генеральную позицию ВС РФ в отношении схожих споров о соразмерности мер ответственности участников оборота, которые хотя и допустили формальные нарушения при использовании собственности, но не нарушили публичные интересы и права третьих лиц.
ВС РФ, вероятно, отменит судебные акты в целях достижения баланса интересов сторон - лица, имеющего законное вещное право на объекты, и лица, которое в течение длительного времени открыто использовало эти объекты, полагаясь на наличие фактических обязательственных отношений.
🆓 (Не)зависимость гарантии
Заказчик обратился в суд с требованием о взыскании денежных средств по независимой гарантии в связи с неисполнением государственного контракта на реконструкцию аэропорта.
Обеспечиваемое обязательство не было надлежащим образом исполнено, в связи с чем государственный заказчик потребовал от банка выплатить причитающиеся денежные средства по независимой гарантии.
Банк отказал в выплате, ссылаясь на то, что условия гарантии предусматривают возможность прекращения обеспечительной сделки, если невозможность исполнения подрядчиком основного обязательства не зависела от него.
📌 Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении требований, указав, что подрядчик действительно не был виновен в неисполнении контракта, что активировало условие обеспечительной сделки об отказе в выплате по гарантии.
📌 Суть указанного способа обеспечения и его отличие от иных обеспечительных сделок заключается в отсутствии взаимозависимости обязательств: гарантия должна быть исполнена независимо от условий основного обязательства.
📌 Связь обязательств выражается лишь в моменте возникновения обязанности гаранта.
📌 При этом представляется, что является императивным положение о том, что нельзя связывать причины неисполнения основного обязательства с основаниями для отказа в выплате по обеспечительной сделке.
ВС РФ, вероятно, отменит судебные акты, указав на допустимые пределы условий, которые могут включаться в независимые гарантии.
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
🖇 Конкуренция способов защиты
Администрация гидроузла обратилась в суд с иском к обществу об освобождении акватории и объектов недвижимости от незаконно размещённых рыбоводных сооружений, предъявив негаторный иск.
📌 Истец последовательно указывал, что ответчик пользуется объектами федеральной собственности без необходимого согласия, создавая препятствия для надлежащей эксплуатации гидроузла, при этом срок действия соглашения об использовании водных объектов истёк ещё в 2011 году.
📌 Суды трёх инстанций не поддержали позицию администрации, указав, что между истцом и ответчиком фактически продолжали действовать арендные отношения, поскольку администрация на протяжении длительного времени не оспаривала деятельность общества на водных объектах, а ответчик осуществлял пользование открыто, полагаясь на наличие согласия.
📌 Конкуренция вещных и обязательственных исков является важной темой в практическом плане, поскольку от правильного выбора способа защиты зависит исход спора.
📌 Негаторное требование не подчиняется правилам об исковой давности, и не секрет, что эта особенность привлекает участников оборота, которые по тем или иным причинам пропустили сроки для защиты своего права собственности.
📌 В настоящем деле также косвенно поднимается вопрос о фактических договорных отношениях, которые могут возникать из действий сторон при отсутствии заключённых соглашений.
📌 Пожалуй, основная проблема настоящего дела заключается в том, что со стороны общества встречное предоставление отсутствовало, что поднимает проблему квалификации.
📌 В любом случае представляется, что доводы общества относительно длительности использования объектов, отсутствия требований об освобождении, наличия первоначально законных оснований для использования водных объектов, предусмотренных публичным законодательством, а также невозможности освобождения объектов без существенных имущественных потерь для себя, могут служить критериями для справедливого (в смысле экономических интересов сторон) балансирования интересов.
📌 Следует учитывать генеральную позицию ВС РФ в отношении схожих споров о соразмерности мер ответственности участников оборота, которые хотя и допустили формальные нарушения при использовании собственности, но не нарушили публичные интересы и права третьих лиц.
ВС РФ, вероятно, отменит судебные акты в целях достижения баланса интересов сторон - лица, имеющего законное вещное право на объекты, и лица, которое в течение длительного времени открыто использовало эти объекты, полагаясь на наличие фактических обязательственных отношений.
🆓 (Не)зависимость гарантии
Заказчик обратился в суд с требованием о взыскании денежных средств по независимой гарантии в связи с неисполнением государственного контракта на реконструкцию аэропорта.
Обеспечиваемое обязательство не было надлежащим образом исполнено, в связи с чем государственный заказчик потребовал от банка выплатить причитающиеся денежные средства по независимой гарантии.
Банк отказал в выплате, ссылаясь на то, что условия гарантии предусматривают возможность прекращения обеспечительной сделки, если невозможность исполнения подрядчиком основного обязательства не зависела от него.
📌 Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении требований, указав, что подрядчик действительно не был виновен в неисполнении контракта, что активировало условие обеспечительной сделки об отказе в выплате по гарантии.
📌 Суть указанного способа обеспечения и его отличие от иных обеспечительных сделок заключается в отсутствии взаимозависимости обязательств: гарантия должна быть исполнена независимо от условий основного обязательства.
📌 Связь обязательств выражается лишь в моменте возникновения обязанности гаранта.
📌 При этом представляется, что является императивным положение о том, что нельзя связывать причины неисполнения основного обязательства с основаниями для отказа в выплате по обеспечительной сделке.
ВС РФ, вероятно, отменит судебные акты, указав на допустимые пределы условий, которые могут включаться в независимые гарантии.
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
#Antitrustnews № 248. УФАС России пресекла нарушение закона о торговле дистрибьютором сети «Светофор» в Красноярском крае. Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Eni и других крупных нефтяных компаний за картельный сговор.
🚦УФАС России пресекла нарушение закона о торговле дистрибьютором сети «Светофор» в Красноярском крае
Красноярское управление антимонопольной службы завершило рассмотрение дела в отношении логистической компании ООО «ЕнисейЛогистика», являющейся дистрибьютором торговой сети «Светофор». Территориальный антимонопольный орган признал компанию нарушившей закон о торговле.
В ходе расследования, к которому было привлечено более 50 поставщиков из различных регионов России, было установлено, что ООО «ЕнисейЛогистика» навязывала партнёрам условия об отсрочке платежа, превышающей допустимые законом о торговле нормы в 40 дней. Таким образом, по некоторым договорам оплата производилась через несколько месяцев, а в иных случаях — спустя год после поставки.
Отметим, что такая практика дискриминирует поставщиков, вынуждая их нести дополнительные расходы и увеличивать кредитную нагрузку, что в конечном счёте может негативно отразиться на ценах для потребителей.
По итогам рассмотрения дела компании выдано предписание об устранении нарушения. В настоящее время Красноярское УФАС России рассматривает вопрос о привлечении логистического центра к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 14.42 КоАП РФ, влекущее наложение административного штрафа в размере от 1 до 5 миллионов рублей.
Кроме того, это уже второе нарушение, выявленное у ООО «ЕнисейЛогистика». Ранее компания была оштрафована на 1 млн рублей за возложение на поставщиков расходов по утилизации нереализованного товара в соответствии с ч. 7 ст. 14.42 КоАП РФ.
🛢 Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Eni и других крупных нефтяных компаний за картельный сговор
26 сентября 2025 года итальянское управление по конкуренции (AGCM) оштрафовало энергетическую группу Eni и еще пять нефтяных компаний на общую сумму более 1,1 миллиарда долларов за антиконкурентную практику при продаже моторного топлива.
Как известно, в картеле участвовали следующие компании: итальянские Eni, Italiana Petroli, Saras, французская Esso, кувейтская Q8 и нидерландская Tamoil.
В заявлении регулятора утверждается, что компании организовали картельный сговор в период с января 2020 года по июнь 2023 года, устанавливая цену на биотопливный компонент, который необходим для производства моторных топлив. Такая ценовая манипуляция привела к росту стоимости биотопливного компонента в 3 раза, примерно с 20 евро за кубический метр в 2019 году до около 60 евро за кубический метр к 2023 году.
Примечательно, что штраф в 1,1 миллиард долларов стал одним из самых крупных в истории антимонопольной практики европейских национальных органов.
Солнечного настроения! С Вами были Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая! ☀️🌻
🚦УФАС России пресекла нарушение закона о торговле дистрибьютором сети «Светофор» в Красноярском крае
Красноярское управление антимонопольной службы завершило рассмотрение дела в отношении логистической компании ООО «ЕнисейЛогистика», являющейся дистрибьютором торговой сети «Светофор». Территориальный антимонопольный орган признал компанию нарушившей закон о торговле.
В ходе расследования, к которому было привлечено более 50 поставщиков из различных регионов России, было установлено, что ООО «ЕнисейЛогистика» навязывала партнёрам условия об отсрочке платежа, превышающей допустимые законом о торговле нормы в 40 дней. Таким образом, по некоторым договорам оплата производилась через несколько месяцев, а в иных случаях — спустя год после поставки.
Отметим, что такая практика дискриминирует поставщиков, вынуждая их нести дополнительные расходы и увеличивать кредитную нагрузку, что в конечном счёте может негативно отразиться на ценах для потребителей.
По итогам рассмотрения дела компании выдано предписание об устранении нарушения. В настоящее время Красноярское УФАС России рассматривает вопрос о привлечении логистического центра к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 14.42 КоАП РФ, влекущее наложение административного штрафа в размере от 1 до 5 миллионов рублей.
Кроме того, это уже второе нарушение, выявленное у ООО «ЕнисейЛогистика». Ранее компания была оштрафована на 1 млн рублей за возложение на поставщиков расходов по утилизации нереализованного товара в соответствии с ч. 7 ст. 14.42 КоАП РФ.
🛢 Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Eni и других крупных нефтяных компаний за картельный сговор
26 сентября 2025 года итальянское управление по конкуренции (AGCM) оштрафовало энергетическую группу Eni и еще пять нефтяных компаний на общую сумму более 1,1 миллиарда долларов за антиконкурентную практику при продаже моторного топлива.
Как известно, в картеле участвовали следующие компании: итальянские Eni, Italiana Petroli, Saras, французская Esso, кувейтская Q8 и нидерландская Tamoil.
В заявлении регулятора утверждается, что компании организовали картельный сговор в период с января 2020 года по июнь 2023 года, устанавливая цену на биотопливный компонент, который необходим для производства моторных топлив. Такая ценовая манипуляция привела к росту стоимости биотопливного компонента в 3 раза, примерно с 20 евро за кубический метр в 2019 году до около 60 евро за кубический метр к 2023 году.
Примечательно, что штраф в 1,1 миллиард долларов стал одним из самых крупных в истории антимонопольной практики европейских национальных органов.
Солнечного настроения! С Вами были Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая! ☀️🌻
#Antitrustnews № 249. Один из крупнейших российских импортеров и переработчиков рыбы и морепродуктов Unifrost завершила сделку по покупке производителя рыбной продукции «Меридиан». Prada получила одобрение ЕС на приобретение Versace.
🐠 Один из крупнейших российских импортеров и переработчиков рыбы и морепродуктов Unifrost завершила сделку по покупке производителя рыбной продукции «Меридиан»
В августе этого года ООО «Юнифрост» обратилось в ФАС России с ходатайством о приобретении трех юридических лиц, входящих в группу «Меридиан»: АО «Меридиан», ООО «Торговый дом Меридиан» и ООО «Меридиан-Трейдинг», при этом в каждом из них компания рассчитывала получить полный контрольный пакет.
ФАС России удовлетворила ходатайство общества и пришла к выводу, что консолидация активов не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке, несмотря на оценки экспертов, согласно которым объединенная компания сможет контролировать до 60% рынка крабовых палочек и 35–40% сегмента пресервов.
Стоит отметить, что приобретение компании «Меридиан», обладающей производством деликатесной продукции из морепродуктов, следует за сделкой с ГК «Агама» в 2024 году. Соответственно, консолидация активов позволит группе Unifrost значительно укрепить позиции на рынке переработки рыбы и морепродуктов. По итогам 2024 года выручка ООО «Юнифрост» составила 46,5 млрд руб. (на 44,2% больше, чем годом ранее), а чистая прибыль достигла 3,4 млрд руб. (+88,6%).
Отметим, что сумма сделки не раскрывается, однако, согласно независимым профессиональным оценкам, стоимость бизнеса «Меридиана» могла составлять 5–7 млрд рублей.
🪡 Prada получила одобрение ЕС на приобретение Versace
30 сентября 2025 года Европейская комиссия одобрила приобретение модного дома Versace итальянской компанией Prada в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях. По заключению регулятора, сделка не создаст угроз для конкуренции на рынке.
Напомним, что в апреле 2025 года международный холдинг Capri Holdings Limited, владеющий брендами Michael Kors и Jimmy Choo, заключил соглашение о продаже Versace модному дому Prada за 1,25 млрд евро.
Данная сделка знаменует возвращение одного из наиболее узнаваемых итальянских брендов Versace под контроль итальянской группы, что имеет важное символическое значение для индустрии моды Италии.
По оценкам аналитиков, консолидация Prada и Versace может способствовать формированию более мощного конкурента на рынке люксовых товаров, где в настоящее время доминируют французские, швейцарские и американские группы, ранее приобретшие ряд исторических итальянских марок, таких как: Gucci, Bottega Veneta, Valentino, Fendi и иные модные дома.
Продуктивной рабочей недели! С Вами были Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая! 🍁🌤
🐠 Один из крупнейших российских импортеров и переработчиков рыбы и морепродуктов Unifrost завершила сделку по покупке производителя рыбной продукции «Меридиан»
В августе этого года ООО «Юнифрост» обратилось в ФАС России с ходатайством о приобретении трех юридических лиц, входящих в группу «Меридиан»: АО «Меридиан», ООО «Торговый дом Меридиан» и ООО «Меридиан-Трейдинг», при этом в каждом из них компания рассчитывала получить полный контрольный пакет.
ФАС России удовлетворила ходатайство общества и пришла к выводу, что консолидация активов не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке, несмотря на оценки экспертов, согласно которым объединенная компания сможет контролировать до 60% рынка крабовых палочек и 35–40% сегмента пресервов.
Стоит отметить, что приобретение компании «Меридиан», обладающей производством деликатесной продукции из морепродуктов, следует за сделкой с ГК «Агама» в 2024 году. Соответственно, консолидация активов позволит группе Unifrost значительно укрепить позиции на рынке переработки рыбы и морепродуктов. По итогам 2024 года выручка ООО «Юнифрост» составила 46,5 млрд руб. (на 44,2% больше, чем годом ранее), а чистая прибыль достигла 3,4 млрд руб. (+88,6%).
Отметим, что сумма сделки не раскрывается, однако, согласно независимым профессиональным оценкам, стоимость бизнеса «Меридиана» могла составлять 5–7 млрд рублей.
🪡 Prada получила одобрение ЕС на приобретение Versace
30 сентября 2025 года Европейская комиссия одобрила приобретение модного дома Versace итальянской компанией Prada в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях. По заключению регулятора, сделка не создаст угроз для конкуренции на рынке.
Напомним, что в апреле 2025 года международный холдинг Capri Holdings Limited, владеющий брендами Michael Kors и Jimmy Choo, заключил соглашение о продаже Versace модному дому Prada за 1,25 млрд евро.
Данная сделка знаменует возвращение одного из наиболее узнаваемых итальянских брендов Versace под контроль итальянской группы, что имеет важное символическое значение для индустрии моды Италии.
По оценкам аналитиков, консолидация Prada и Versace может способствовать формированию более мощного конкурента на рынке люксовых товаров, где в настоящее время доминируют французские, швейцарские и американские группы, ранее приобретшие ряд исторических итальянских марок, таких как: Gucci, Bottega Veneta, Valentino, Fendi и иные модные дома.
Продуктивной рабочей недели! С Вами были Наталия Стрелкова и Ульяна Комарницкая! 🍁🌤
#Litigationnews №193
⚖️ Ответственность кредитора за решения комитета кредиторов в деле о банкротстве
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с требованием
о взыскании убытков с мажоритарного кредитора, ссылаясь на то, что последний давал указания членам комитета кредиторов по выбору контрагента для выдачи займов.
📌 Управляющий утверждал, что комитет кредиторов был сформирован из сотрудников мажоритарного кредитора общества-должника, которые, по его мнению, реализовывали волю этого кредитора (фактически являлись его представителями и получали от него указания) и выбрали сомнительного контрагента по сделке займа.
📌 В результате денежные средства не были возвращены, и конкурсная масса понесла убытки.
Ключевой вопрос, который стоял перед судами, заключался в определении условий ответственности мажоритарного кредитора за убытки, причиненные посредством дачи указаний комитету кредиторов.
📌 Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи, указав, что сам по себе факт трудовых отношений не подтверждает дачу указаний на совершение сделок.
Ответственность мажоритарного кредитора может быть установлена при наличии совокупности условий:
- Дача указаний должна подтверждаться надлежащими доказательствами
- Имеются факты заведомой недобросовестности или неразумности предложенных в комитет кредиторов кандидатов
- Лицо, дающее указания, является выгодоприобретателем по сделкам
📌 Суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились с этой аргументацией, поддержав требования управляющего о взыскании убытков с мажоритарного кредитора, основываясь на предположении о даче указаний в силу трудовых отношений между мажоритарным кредитором и членами комитета.
ВС РФ в данном случае согласился с позицией суда первой инстанции и отказал во взыскании убытков.
Рассмотренная позиция углубляет тему ответственности мажоритарных кредиторов, проясняя не только особенности доказывания убытков в делах о банкротстве, но и проводя четкое разграничение ответственности между:
- Конкурсным управляющим (обязан проявлять осмотрительность при реализации предложенных решений)
- Членами комитета кредиторов (несут самостоятельную ответственность за принятые решения)
- Кредиторами (ответственность наступает при наличии доказательств дачи указаний и получения выгоды от сделок)
❌ АСВ против мирового соглашения
В рамках дела о банкротстве предполагаемого контролирующего лица обанкротившейся группы компаний в процедуре реструктуризации долга было утверждено мировое соглашение. Согласно ему, кредиторы согласились предоставить дисконт (87% от общей суммы требований), на этом основании дело было прекращено.
📌 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось с жалобами на судебные акты об утверждении соглашения и прекращении дела, мотивируя это перспективой включения своих требований в реестр кредиторов при удовлетворении исков о привлечении указанного лица к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве обществ-должников группы компаний.
📌 Суд апелляционной инстанции, отказывая Агентству, указал, что мировое соглашение является наиболее оптимальной процедурой для удовлетворения требований кредиторов, а лица, не предъявившие свои требования в рамках дела о банкротстве, не лишены возможности сделать это в исковом порядке.
📌 В деле поднимаются важные вопросы о балансе интересов, о возможных способах защиты кредиторов, не согласных с мировым соглашением, о статусе лиц, чьи требования еще не заявлены, но с высокой вероятностью будут заявлены в деле о банкротстве.
📌 В целом, хотя это прямо не следует из законодательства о банкротстве, действует принцип большинства против меньшинства. Если мировое соглашение предусматривает реальные способы погашения долга, то воля несогласных кредиторов может быть преодолена судом, и соглашение будет утверждено.
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты, по всей видимости, приняв доводы о потенциальном нарушении мировым соглашением прав АСВ.
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
⚖️ Ответственность кредитора за решения комитета кредиторов в деле о банкротстве
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с требованием
о взыскании убытков с мажоритарного кредитора, ссылаясь на то, что последний давал указания членам комитета кредиторов по выбору контрагента для выдачи займов.
📌 Управляющий утверждал, что комитет кредиторов был сформирован из сотрудников мажоритарного кредитора общества-должника, которые, по его мнению, реализовывали волю этого кредитора (фактически являлись его представителями и получали от него указания) и выбрали сомнительного контрагента по сделке займа.
📌 В результате денежные средства не были возвращены, и конкурсная масса понесла убытки.
Ключевой вопрос, который стоял перед судами, заключался в определении условий ответственности мажоритарного кредитора за убытки, причиненные посредством дачи указаний комитету кредиторов.
📌 Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи, указав, что сам по себе факт трудовых отношений не подтверждает дачу указаний на совершение сделок.
Ответственность мажоритарного кредитора может быть установлена при наличии совокупности условий:
- Дача указаний должна подтверждаться надлежащими доказательствами
- Имеются факты заведомой недобросовестности или неразумности предложенных в комитет кредиторов кандидатов
- Лицо, дающее указания, является выгодоприобретателем по сделкам
📌 Суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились с этой аргументацией, поддержав требования управляющего о взыскании убытков с мажоритарного кредитора, основываясь на предположении о даче указаний в силу трудовых отношений между мажоритарным кредитором и членами комитета.
ВС РФ в данном случае согласился с позицией суда первой инстанции и отказал во взыскании убытков.
Рассмотренная позиция углубляет тему ответственности мажоритарных кредиторов, проясняя не только особенности доказывания убытков в делах о банкротстве, но и проводя четкое разграничение ответственности между:
- Конкурсным управляющим (обязан проявлять осмотрительность при реализации предложенных решений)
- Членами комитета кредиторов (несут самостоятельную ответственность за принятые решения)
- Кредиторами (ответственность наступает при наличии доказательств дачи указаний и получения выгоды от сделок)
❌ АСВ против мирового соглашения
В рамках дела о банкротстве предполагаемого контролирующего лица обанкротившейся группы компаний в процедуре реструктуризации долга было утверждено мировое соглашение. Согласно ему, кредиторы согласились предоставить дисконт (87% от общей суммы требований), на этом основании дело было прекращено.
📌 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось с жалобами на судебные акты об утверждении соглашения и прекращении дела, мотивируя это перспективой включения своих требований в реестр кредиторов при удовлетворении исков о привлечении указанного лица к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве обществ-должников группы компаний.
📌 Суд апелляционной инстанции, отказывая Агентству, указал, что мировое соглашение является наиболее оптимальной процедурой для удовлетворения требований кредиторов, а лица, не предъявившие свои требования в рамках дела о банкротстве, не лишены возможности сделать это в исковом порядке.
📌 В деле поднимаются важные вопросы о балансе интересов, о возможных способах защиты кредиторов, не согласных с мировым соглашением, о статусе лиц, чьи требования еще не заявлены, но с высокой вероятностью будут заявлены в деле о банкротстве.
📌 В целом, хотя это прямо не следует из законодательства о банкротстве, действует принцип большинства против меньшинства. Если мировое соглашение предусматривает реальные способы погашения долга, то воля несогласных кредиторов может быть преодолена судом, и соглашение будет утверждено.
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты, по всей видимости, приняв доводы о потенциальном нарушении мировым соглашением прав АСВ.
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
#Litigationnews №194
⌛️ Исчисление сроков давности в групповых исках
Акционеры обратились в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим определением цены выкупленных ценных бумаг.
📌 Участники группового иска полагали, что принудительный выкуп акций был произведен по заниженной стоимости на основании недостоверного отчета об оценке.
📌 Один из истцов – миноритарный акционер – выступил инициатором группового иска и, соответственно, основным истцом, к которому затем присоединились другие.
📌 Суды трех инстанций удовлетворили требования, применив правила о групповых исках и исчислив шестимесячный срок исковой давности для всех членов группы с даты подачи первоначального иска основным истцом.
📌 Ответчик (мажоритарный акционер общества) последовательно указывал, что: а) иск не может быть квалифицирован как групповой, что, соответственно, ведет к тому, что б) сроки давности для каждого акционера исчисляются самостоятельно.
📌 По существу, логика ответчика строилась на отсутствии единства правоотношений, а требования каждого акционера к эмитенту носят индивидуальный характер, в связи с чем каждый акционер должен предъявлять требования самостоятельно.
📌 Проблема групповых исков в последнее время актуализировалась не только с точки зрения процессуальных вопросов, но и в аспектах материального права (единство правоотношений, сроки давности и т.д.).
📌 В настоящем случае следует поддержать позицию нижестоящих судов, несмотря на то, что ВС РФ, вероятно, согласится с доводами ответчика об отсутствии условий для группового иска и пропуске срока давности отдельными акционерами.
📌 Указанное дело представляется классическим примером как единства материальных правоотношений, так и предпосылок для процессуального объединения требований.
📌 При этом проблема сроков исковой давности была верно решена нижестоящими судами (в отсутствие в законе иных очевидных и пропорциональных вариантов) – срок давности следует исчислять с момента предъявления требований инициатором иска.
Потенциальная позиция ВС РФ может значительно ограничить применение института групповых исков.
⚖️ Подсудность групповых исков
Истец предъявил групповой иск о взыскании номинальной стоимости облигаций
и штрафных санкций в связи с дефолтом эмитента в пользу их владельцев, в число которых входили юридические и физические лица без статуса предпринимателя.
📌 Суд первой инстанции первоначально принял иск к рассмотрению по правилам групповых исков, но затем согласился с ответчиком в вопросе подсудности и передал дело в суд общей юрисдикции в связи с тем, что среди участников группы преобладали граждане без статуса предпринимателя.
📌 По существу, аргументация суда строилась на формальном подходе: арбитражные суды рассматривают споры с участием субъектов предпринимательской деятельности и с учетом характера спора.
📌 Представляется, что позиция о подсудности подобных споров уже сформировалась в пользу арбитражных судов. Даже без учета специфики отношений между владельцами облигаций и эмитентом, ключевым элементом установления подсудности является характер спорных отношений.
📌 Позицию истца усиливает то, что владельцы облигаций, как правило, являются квалифицированными инвесторами, требования основаны на исключительно экономических отношениях (эмитент-инвестор), а нормы о групповых исках не содержат запрета на присоединение к делу граждан.
ВС РФ, вероятно, согласится с доводами жалобы о подсудности спора арбитражному суду.
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
⌛️ Исчисление сроков давности в групповых исках
Акционеры обратились в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим определением цены выкупленных ценных бумаг.
📌 Участники группового иска полагали, что принудительный выкуп акций был произведен по заниженной стоимости на основании недостоверного отчета об оценке.
📌 Один из истцов – миноритарный акционер – выступил инициатором группового иска и, соответственно, основным истцом, к которому затем присоединились другие.
📌 Суды трех инстанций удовлетворили требования, применив правила о групповых исках и исчислив шестимесячный срок исковой давности для всех членов группы с даты подачи первоначального иска основным истцом.
📌 Ответчик (мажоритарный акционер общества) последовательно указывал, что: а) иск не может быть квалифицирован как групповой, что, соответственно, ведет к тому, что б) сроки давности для каждого акционера исчисляются самостоятельно.
📌 По существу, логика ответчика строилась на отсутствии единства правоотношений, а требования каждого акционера к эмитенту носят индивидуальный характер, в связи с чем каждый акционер должен предъявлять требования самостоятельно.
📌 Проблема групповых исков в последнее время актуализировалась не только с точки зрения процессуальных вопросов, но и в аспектах материального права (единство правоотношений, сроки давности и т.д.).
📌 В настоящем случае следует поддержать позицию нижестоящих судов, несмотря на то, что ВС РФ, вероятно, согласится с доводами ответчика об отсутствии условий для группового иска и пропуске срока давности отдельными акционерами.
📌 Указанное дело представляется классическим примером как единства материальных правоотношений, так и предпосылок для процессуального объединения требований.
📌 При этом проблема сроков исковой давности была верно решена нижестоящими судами (в отсутствие в законе иных очевидных и пропорциональных вариантов) – срок давности следует исчислять с момента предъявления требований инициатором иска.
Потенциальная позиция ВС РФ может значительно ограничить применение института групповых исков.
⚖️ Подсудность групповых исков
Истец предъявил групповой иск о взыскании номинальной стоимости облигаций
и штрафных санкций в связи с дефолтом эмитента в пользу их владельцев, в число которых входили юридические и физические лица без статуса предпринимателя.
📌 Суд первой инстанции первоначально принял иск к рассмотрению по правилам групповых исков, но затем согласился с ответчиком в вопросе подсудности и передал дело в суд общей юрисдикции в связи с тем, что среди участников группы преобладали граждане без статуса предпринимателя.
📌 По существу, аргументация суда строилась на формальном подходе: арбитражные суды рассматривают споры с участием субъектов предпринимательской деятельности и с учетом характера спора.
📌 Представляется, что позиция о подсудности подобных споров уже сформировалась в пользу арбитражных судов. Даже без учета специфики отношений между владельцами облигаций и эмитентом, ключевым элементом установления подсудности является характер спорных отношений.
📌 Позицию истца усиливает то, что владельцы облигаций, как правило, являются квалифицированными инвесторами, требования основаны на исключительно экономических отношениях (эмитент-инвестор), а нормы о групповых исках не содержат запрета на присоединение к делу граждан.
ВС РФ, вероятно, согласится с доводами жалобы о подсудности спора арбитражному суду.
С позициями ознакомились Анна Рубина и Дмитрий Горев.
#Antitrustnews № 250. Правительство Российской Федерации утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 гг.
🗺 8 октября 2025 года Правительство РФ утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы распоряжением № 2816-р.
Консультанты юридической компании «Каменская & партнёры» ознакомились с дорожной картой и представляют в настоящем дайджесте ключевые и наиболее важные на наш взгляд положения Плана.
В первую очередь План подводит итоги реализации предыдущего национального Плана на 2021-2025 год, в том числе отмечены достижения развития биржевой торговли, работа Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, работа в сфере здравоохранения, в частности приведен пример взаимозаменяемости более чем 70% лекарственных препаратов. Также были выделены итоги работы по достижению эффективного развития в сфере образования, тарифного регулирования, электроэнергетики, связи и др.
Национальный план отмечает в качестве достижения отмену взимания операторами связи платы за предоставление возможности распределения интернет-трафика, а также прекращения взимания дополнительной платы за роуминг для абонентов республики Крым. Обратим внимание, что практика взимания дополнительной платы с абонентов Республики Крым была определена как незаконная в рамках решения и предписания ФАС России. Решение и предписание были предметом судебного обжалования, однако были признаны законными судами двух инстанций в рамках дела № А40-270162/24.
Вторым блоком План определяет задачи и ключевые показатели развития конкуренции, в том числе:
📌 повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, развитие малого и среднего предпринимательства;
📌 повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, развитие рынков высокотехнологичной продукции;
📌 расширение мер стимулирования добросовестного поведения участников экономических отношений и др.;
При этом национальный план закладывает как цели выполнения поставленных задач достижение ключевых показателей, среди которых отметим:
🔗рост показателя деловой активности организаций к 2030 году;
🔗рост удовлетворенности участников рынка в сферах экономики не менее 12%;
В третьем блоке в дорожной карте развития конкуренции представлены планируемые мероприятия.
При этом отметим, что всего План предполагает 38 мероприятий, при этом 7 из них предполагают принятие Федерального закона для урегулирования определенных правоотношений.
Немало важным считаем отметить, что в национальном Плане Правительство не отразило положения об отмене антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности.
Благодаря обмену мнениями между деловыми ассоциациям и регулятором, данное положение не было включено в план развития конкуренции на период с 2026-2030 год. Указанное достижение в очередной раз показывает важность донесения позиции бизнес-объединений до государственных органов.
Спасибо, что читаете нас! С Вами были Наталия Стрелкова и Даниил Лапухин! ⚡️
🗺 8 октября 2025 года Правительство РФ утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы распоряжением № 2816-р.
Консультанты юридической компании «Каменская & партнёры» ознакомились с дорожной картой и представляют в настоящем дайджесте ключевые и наиболее важные на наш взгляд положения Плана.
В первую очередь План подводит итоги реализации предыдущего национального Плана на 2021-2025 год, в том числе отмечены достижения развития биржевой торговли, работа Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, работа в сфере здравоохранения, в частности приведен пример взаимозаменяемости более чем 70% лекарственных препаратов. Также были выделены итоги работы по достижению эффективного развития в сфере образования, тарифного регулирования, электроэнергетики, связи и др.
Национальный план отмечает в качестве достижения отмену взимания операторами связи платы за предоставление возможности распределения интернет-трафика, а также прекращения взимания дополнительной платы за роуминг для абонентов республики Крым. Обратим внимание, что практика взимания дополнительной платы с абонентов Республики Крым была определена как незаконная в рамках решения и предписания ФАС России. Решение и предписание были предметом судебного обжалования, однако были признаны законными судами двух инстанций в рамках дела № А40-270162/24.
Вторым блоком План определяет задачи и ключевые показатели развития конкуренции, в том числе:
📌 повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, развитие малого и среднего предпринимательства;
📌 повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, развитие рынков высокотехнологичной продукции;
📌 расширение мер стимулирования добросовестного поведения участников экономических отношений и др.;
При этом национальный план закладывает как цели выполнения поставленных задач достижение ключевых показателей, среди которых отметим:
🔗рост показателя деловой активности организаций к 2030 году;
🔗рост удовлетворенности участников рынка в сферах экономики не менее 12%;
В третьем блоке в дорожной карте развития конкуренции представлены планируемые мероприятия.
При этом отметим, что всего План предполагает 38 мероприятий, при этом 7 из них предполагают принятие Федерального закона для урегулирования определенных правоотношений.
Немало важным считаем отметить, что в национальном Плане Правительство не отразило положения об отмене антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности.
Благодаря обмену мнениями между деловыми ассоциациям и регулятором, данное положение не было включено в план развития конкуренции на период с 2026-2030 год. Указанное достижение в очередной раз показывает важность донесения позиции бизнес-объединений до государственных органов.
Спасибо, что читаете нас! С Вами были Наталия Стрелкова и Даниил Лапухин! ⚡️
Консультанты Юридической компании «Каменская & партнёры» Рубина Анна, Горев Дмитрий, Калинина Маргарита и Густова Анна подготовили анализ Обзора судебной практики Верховного Суда № 3 (2025).
Внушительный по объему Обзор содержит 66 позиций по гражданским, административным, уголовным делам и вопросам, возникающим в судебной практике.
⚖️ Ниже представлены актуальные позиции Судебных коллегий по гражданским делам и экономическим спорам в областях:
📌права собственности и других вещных прав;
📌прав потребителей финансовых услуг;
📌нематериальных прав;
📌жилищных прав;
📌трудовых и социальных прав граждан;
📌законодательства о юридических лицах;
📌обязательственных отношений;
📌земельного законодательства;
📌законодательства о контрактной системе;
📌законодательства о налогах и сборах;
📌процессуальных вопросов.
Более подробно по ссылке.
Внушительный по объему Обзор содержит 66 позиций по гражданским, административным, уголовным делам и вопросам, возникающим в судебной практике.
⚖️ Ниже представлены актуальные позиции Судебных коллегий по гражданским делам и экономическим спорам в областях:
📌права собственности и других вещных прав;
📌прав потребителей финансовых услуг;
📌нематериальных прав;
📌жилищных прав;
📌трудовых и социальных прав граждан;
📌законодательства о юридических лицах;
📌обязательственных отношений;
📌земельного законодательства;
📌законодательства о контрактной системе;
📌законодательства о налогах и сборах;
📌процессуальных вопросов.
Более подробно по ссылке.