Возможно ли сосуществование схожих коммерческих обозначений, принадлежащих разных правообладателям?
Anonymous Poll
27%
Да, как схожие произведения при параллельном творчестве
57%
Да, если существуют в разных регионах
15%
Нет, на законных основаниях может существовать только старшее
Регистрация ТЗ ввиду отсутствия изначальной различительной способности не может быть аннулирована, если правообладатель докажет её приобретение на дату:
Anonymous Poll
15%
завершения формальной экспертизы
47%
регистрации товарного знака
38%
подачи возражения
11%
заседания в ППС
Можно ли говорить о смешении, если потребитель понимает, что обозначения разные, но считает, что они принадлежат одному производителю?
Anonymous Poll
41%
Да
52%
Да, если товары однородны
7%
Нет
Охрана бренда
Такие вопросики отобрала для вас по материалам второй лекции в рамках курса "Практические аспекты защиты интеллектуальной собственности". И, например, для меня очевиден ответ только на один из них.
Что это означает? — Что в интеллектуалке работа юриста решает многое. Именно от вашей убедительности и стройности мысли порой зависит решение по делу.
И в рамках курса мне как раз нравится подсвечивать спорные моменты. Ибо в праве ИС редко когда бывает чисто чёрное или чисто белое. Всегда важны обстоятельства и почти всегда можно найти противоположную практику.
Моя задача — выстроить для вас систему и дать много-много анализа по практике, на который вы сами потратили бы не один месяц, а, возможно, и год.
И, кстати, очень рекомендую первые две части этой темы (про фирменные наименования и коммерческие обозначения), ибо они зачастую остаются без должного внимания, а нередко способны сослужить хорошую службу в борьбе по товарным знакам.
Приобрести отдельно доступ к лекции "Охрана бренда" можно здесь. Все лекции курса "ПАЗИС" — здесь. А для тех, кто хочет супер глубоко по товарным знакам — в феврале-марте будет отдельный курс сугубо по ним 🤗
#пазис #тз #фн #ко
Такие вопросики отобрала для вас по материалам второй лекции в рамках курса "Практические аспекты защиты интеллектуальной собственности". И, например, для меня очевиден ответ только на один из них.
Что это означает? — Что в интеллектуалке работа юриста решает многое. Именно от вашей убедительности и стройности мысли порой зависит решение по делу.
И в рамках курса мне как раз нравится подсвечивать спорные моменты. Ибо в праве ИС редко когда бывает чисто чёрное или чисто белое. Всегда важны обстоятельства и почти всегда можно найти противоположную практику.
Моя задача — выстроить для вас систему и дать много-много анализа по практике, на который вы сами потратили бы не один месяц, а, возможно, и год.
И, кстати, очень рекомендую первые две части этой темы (про фирменные наименования и коммерческие обозначения), ибо они зачастую остаются без должного внимания, а нередко способны сослужить хорошую службу в борьбе по товарным знакам.
Приобрести отдельно доступ к лекции "Охрана бренда" можно здесь. Все лекции курса "ПАЗИС" — здесь. А для тех, кто хочет супер глубоко по товарным знакам — в феврале-марте будет отдельный курс сугубо по ним 🤗
#пазис #тз #фн #ко
msablina.ru
Вебинар «Охрана бренда»
Узнайте всё о работе со средствами индивидуализации: фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями и товарными знаками. Получите видео инструкцию по подаче заявки на регистрацию товарного знака.
❤🔥2
На представителей штрафы за бездумное копирование ИИ накладывают. Интересно, а что сделали в данном случае?
Иск РАО о защите музыкальных произведений вернули, потому что:
➖ заявлен к гражданину без статуса ИП,
➖ направлен на защиту прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства.
Ну, ок, суд первой инстанции ошибиться мог — не нашёл нужных норм. Но, очевидно, в АЖ РАО правовое обоснование приводило. И оно вроде достаточно простое, следует из п. 4 Постановления № 10:
В пункте 4 Постановления N 10 разъяснено, что суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на РРИД и на нНМПТ, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом.
Иное установлено для дел по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, которые в силу пункта 6 части 6 статьи 27 АПК РФ подлежат рассмотрению арбитражными судами независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Но дальше просто чудеса:
⚖️ Суды первой и апелляционной инстанций также ошибочно сослались на смешанный характер заявленных исковых требований. Из материалов дела следует, что РАО обратилось в арбитражный суд в защиту исключительных прав на музыкальные произведения. Ссылки на нарушения исключительных прав на товарный знак и на произведение изобразительного искусства истцом в обоснование правовой позиции, вопреки указанию судов, не приводились.
⚖️ Кроме того, как справедливо отметил истец, суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для возвращения искового заявления, привел разъяснения, содержащиеся в абзаце четвертом пункта 4 Постановления N 10, согласно которым "требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, заявленное к гражданину, не имеющему статуса индивидуального предпринимателя, подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции". Между тем Постановление N 10 подобные разъяснения не содержит, в связи с чем выводы суда апелляционной инстанции в указанной части являются необоснованными.
Постановление СИП от 27.08.2026 по делу № А25-1248/2026
Судьи: Голофаев В.В., Лапшина И.В., Сидорская Ю.М.
🫶 Делаем ставки, откуда в тексте судебного акта появилось нафантазированное положение из п. 4 Постановления № 10 😁
#процесс
Иск РАО о защите музыкальных произведений вернули, потому что:
Ну, ок, суд первой инстанции ошибиться мог — не нашёл нужных норм. Но, очевидно, в АЖ РАО правовое обоснование приводило. И оно вроде достаточно простое, следует из п. 4 Постановления № 10:
В пункте 4 Постановления N 10 разъяснено, что суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на РРИД и на нНМПТ, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом.
Иное установлено для дел по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, которые в силу пункта 6 части 6 статьи 27 АПК РФ подлежат рассмотрению арбитражными судами независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Но дальше просто чудеса:
Постановление СИП от 27.08.2026 по делу № А25-1248/2026
Судьи: Голофаев В.В., Лапшина И.В., Сидорская Ю.М.
#процесс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱6
Временная привязка доказательств
Одна из самых частых ошибок, которую вижу в спорах с ППС — заинтересованное лицо собирает массу доказательств, но совершенно забывает про дату, на которую нужно доказать то или иное обстоятельство.
Давайте разберём на примере кейса о регистрации в качестве ТЗ обозначения, которое использовалось различными лицами до даты приоритета.
Как развиваются события на практике: доверитель считает, что нарушены его права; обращается за сопровождением; юристы честно роют интернет, скриня десятки и сотни страниц.
Есть только один маааленький нюанс — если на сайтах отсутствует доказательство размещения материала до даты приоритета ТЗ, то всё это не будет иметь правового значения для кейса об оспаривании по данному основанию.
Разбор доказательств в одном из кейсов
➖ скриншоты контента о продукции "EARTHNIQ", размещенного в телеграмм-каналах популярных блогеров, датированные 09.09.2024, выходят за рамки приоритета спорного товарного знака, ввиду чего не могут быть приняты во внимание в оценке представленных доказательств;
➖ копии страниц с сайтов из сети Интернет, маркетплейсов "Озон", "Вайлдберрис", где различные продавцы предлагают косметические коллагеновые патчи, маркированные обозначением "EARTHNIQ", с датой печати от 2025 года не содержат иных дат размещении продукции с обозначением "EARTHNIQ", ввиду чего их оценка относительно приоритета спорного товарного знака не представляется возможной.
Решение СИП от 27.08.2026 по делу № СИП-59/2026
Судья: Чеснокова Е.Н., Березина А.Н., Щербатых Е.Ю.
❤️ Что изменило бы картину?
Для корректной временной привязки нужно пользоваться https://web.archive.org/. Смотрите, какие бэкапы есть до даты приоритета, и, не жалея бумаги, скрините всё, что релевантно.
Кстати, из этого дела утащила себе в копилку ещё оценку количества отзывов:
⚖️ Отзывы покупателей с сайта https://www.ozon.ru от 21.03.2024, от 22.03.2024, отзывы покупателей с сайта https://www.wildberries.ru от 21.02.2024, от 19.02.2024 датированы незадолго до даты приоритета спорного товарного знака (26.03.2024), кроме того, указанные отзывы в количестве 4 штук не могут быть признаны достаточными для установления факта возникновения у потребителей устойчивых ассоциативных связей спорного обозначения с товарами компании.
#доказательства #ппс
Одна из самых частых ошибок, которую вижу в спорах с ППС — заинтересованное лицо собирает массу доказательств, но совершенно забывает про дату, на которую нужно доказать то или иное обстоятельство.
Давайте разберём на примере кейса о регистрации в качестве ТЗ обозначения, которое использовалось различными лицами до даты приоритета.
Как развиваются события на практике: доверитель считает, что нарушены его права; обращается за сопровождением; юристы честно роют интернет, скриня десятки и сотни страниц.
Есть только один маааленький нюанс — если на сайтах отсутствует доказательство размещения материала до даты приоритета ТЗ, то всё это не будет иметь правового значения для кейса об оспаривании по данному основанию.
Разбор доказательств в одном из кейсов
Решение СИП от 27.08.2026 по делу № СИП-59/2026
Судья: Чеснокова Е.Н., Березина А.Н., Щербатых Е.Ю.
Для корректной временной привязки нужно пользоваться https://web.archive.org/. Смотрите, какие бэкапы есть до даты приоритета, и, не жалея бумаги, скрините всё, что релевантно.
Кстати, из этого дела утащила себе в копилку ещё оценку количества отзывов:
#доказательства #ппс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤5
Введение в заблуждение vs. отсутствие различительной способности
На рынке нередка ситуация, когда кто-то пытается зарегистрировать в качестве ТЗ не девственно чистое обозначение, а то, что уже существует на рынке и используется несколькими лицами.
И практика тут, прямо скажем, далека от единообразия. И на этапе регистрации, и при оспаривании таковой. И самое что интересное — основания для оспаривания используются различные.
Роспатент отказывает в регистрации на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ со ссылкой на п. 34 Правил: к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.
При оспаривании же заинтересованные лица чаще апеллируют к п. 3 ст. 1483 ГК РФ. А там предмет доказывания достаточно мощный:
🔹 известность потребителю самого по себе обозначения;
🔹 введение иным производителем в гражданский оборот товаров (услуг), маркированных спорным или сходным с ним обозначением;
🔹 возникновение у потребителя ассоциативной связи между конкретными товарами (услугами) и лицом, вводящим такие товары (услуги) в гражданский оборот.
И ключевое: стандарт доказывания по этим основаниям космически разный. Роспатент может вам отказать со ссылкой на п. 1, вставив пару сайтиков.
И это несмотря на п. 1.7 информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ», утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10.
Там указано:
✏️ сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности,
✏️ одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.
А по п. 3 вам надо в лепёшку расшибиться, чтобы доказать известность и ассоциативные связи. Без соцопроса чаще всего не обойтись.
Размышления навеяны всё тем же кейсом "EARTHNIQ". И у нас в производстве сейчас как раз два ТЗ, по которым Роспатент отказал в регистрации, дав ссылку на пару сайтов, со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Прям жду решения, чтобы пойти в СИП.
#различительнаяспособность #заблуждение #ппс
На рынке нередка ситуация, когда кто-то пытается зарегистрировать в качестве ТЗ не девственно чистое обозначение, а то, что уже существует на рынке и используется несколькими лицами.
И практика тут, прямо скажем, далека от единообразия. И на этапе регистрации, и при оспаривании таковой. И самое что интересное — основания для оспаривания используются различные.
Роспатент отказывает в регистрации на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ со ссылкой на п. 34 Правил: к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.
При оспаривании же заинтересованные лица чаще апеллируют к п. 3 ст. 1483 ГК РФ. А там предмет доказывания достаточно мощный:
И ключевое: стандарт доказывания по этим основаниям космически разный. Роспатент может вам отказать со ссылкой на п. 1, вставив пару сайтиков.
И это несмотря на п. 1.7 информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ», утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10.
Там указано:
А по п. 3 вам надо в лепёшку расшибиться, чтобы доказать известность и ассоциативные связи. Без соцопроса чаще всего не обойтись.
Размышления навеяны всё тем же кейсом "EARTHNIQ". И у нас в производстве сейчас как раз два ТЗ, по которым Роспатент отказал в регистрации, дав ссылку на пару сайтов, со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Прям жду решения, чтобы пойти в СИП.
#различительнаяспособность #заблуждение #ппс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍6
Служебные творения
Выше вы столкнулись с опросами по третьей лекции курса ПАЗИС.
Тема служебных актуальна для любого бизнеса. Ибо либо работники есть у него, либо у контрагентов, у которого вы что-то заказываете.
В качестве разнообразия на сей раз сделала вопросы с правильными ответами. Кто не согласен, можете поспорить в комментариях 😉
И не забудьте разобраться с новым распоряжением правительства по размерам, порядку и срокам выплаты АВ за служебные патенты.
#пазис #служебные
Выше вы столкнулись с опросами по третьей лекции курса ПАЗИС.
Тема служебных актуальна для любого бизнеса. Ибо либо работники есть у него, либо у контрагентов, у которого вы что-то заказываете.
В качестве разнообразия на сей раз сделала вопросы с правильными ответами. Кто не согласен, можете поспорить в комментариях 😉
И не забудьте разобраться с новым распоряжением правительства по размерам, порядку и срокам выплаты АВ за служебные патенты.
#пазис #служебные
msablina.ru
Вебинар «Служебные творения»
Узнайте, что считается служебным результатом интеллектуальной деятельности, как определять и выплачивать авторского вознаграждение и что нужно для оформления блока служебных в компании.
Материалы дела существуют не только в бумаге
Не раз сталкивалась с попыткой участников процесса обжаловать судебный акт со ссылкой на отсутствие какого-либо документа в бумажном виде. Раз такие доводы возникают вновь и вновь, подсвечу мотивировку СИП на этот счёт.
Позиция СИП
Прежде всего президиум СИП рассматривает довод процессуального характера об отсутствии в материалах дела оцененных судом первой инстанции доказательств, поскольку в случае его подтверждения был бы нарушен принцип непосредственности судебного разбирательства (ст. 10 АПК РФ).
Президиум СИП отмечает, что все четыре упомянутые в кассационной жалобе документа были представлены в суд первой инстанции с использованием системы "Мой арбитр" 13.11.2025 вместе с отзывом Марина М.С.
В соответствии с абзацем третьим п. 3.3.3 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 100 (далее - Инструкция N 100), при поступлении в арбитражный суд документов, представленных в электронном виде, сотрудник арбитражного суда, ответственный за прием документов в электронном виде, распечатывает опись документов, поступивших в электронном виде, которая формируется автоматически сервисом электронной подачи документов.
Изучение документов, поступивших в арбитражный суд в электронном виде, осуществляется судьями и сотрудниками суда при помощи имеющихся в распоряжении суда технических средств. При необходимости по требованию судьи такие документы могут быть распечатаны его помощниками / специалистами судебного состава (пункт 3.3.6 Инструкции N 100).
Отзыв Марина М.С. и опись документов содержатся в материалах дела на бумажном носителе (т. 7, л.д. 1-4 и 5 соответственно). В материалах электронного дела имеются приложения 3 - 6 к отзыву Марина М.С. - все упомянутые в кассационной жалобе документы.
Президиум СИП обращает внимание на то, что согласно протоколу судебного заседания 17.11.2026 поступившие документы приобщены к материалам дела.
Таким образом, отсутствие указанных документов на бумажном носителе не свидетельствует о том, что их нет в материалах дела, и не является основанием для утверждения о не непосредственном исследовании письменных доказательств при принятии обжалуемого решения.
Постановление Президиума СИП от 28.08.2026 по делу № СИП-863/2025
❤️ Резюмируем
1️⃣ Если документа нет вообще (ни в бумажном, ни в электронном виде), то это нарушение принципа непосредственности судебного разбирательства.
2️⃣ Если документ был подан через kad.arbitr.ru, то отсутствие его распечатки никак не влияет на правомерность учёта доказательства судом.
#процесс
Не раз сталкивалась с попыткой участников процесса обжаловать судебный акт со ссылкой на отсутствие какого-либо документа в бумажном виде. Раз такие доводы возникают вновь и вновь, подсвечу мотивировку СИП на этот счёт.
Позиция СИП
Прежде всего президиум СИП рассматривает довод процессуального характера об отсутствии в материалах дела оцененных судом первой инстанции доказательств, поскольку в случае его подтверждения был бы нарушен принцип непосредственности судебного разбирательства (ст. 10 АПК РФ).
Президиум СИП отмечает, что все четыре упомянутые в кассационной жалобе документа были представлены в суд первой инстанции с использованием системы "Мой арбитр" 13.11.2025 вместе с отзывом Марина М.С.
В соответствии с абзацем третьим п. 3.3.3 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 100 (далее - Инструкция N 100), при поступлении в арбитражный суд документов, представленных в электронном виде, сотрудник арбитражного суда, ответственный за прием документов в электронном виде, распечатывает опись документов, поступивших в электронном виде, которая формируется автоматически сервисом электронной подачи документов.
Изучение документов, поступивших в арбитражный суд в электронном виде, осуществляется судьями и сотрудниками суда при помощи имеющихся в распоряжении суда технических средств. При необходимости по требованию судьи такие документы могут быть распечатаны его помощниками / специалистами судебного состава (пункт 3.3.6 Инструкции N 100).
Отзыв Марина М.С. и опись документов содержатся в материалах дела на бумажном носителе (т. 7, л.д. 1-4 и 5 соответственно). В материалах электронного дела имеются приложения 3 - 6 к отзыву Марина М.С. - все упомянутые в кассационной жалобе документы.
Президиум СИП обращает внимание на то, что согласно протоколу судебного заседания 17.11.2026 поступившие документы приобщены к материалам дела.
Таким образом, отсутствие указанных документов на бумажном носителе не свидетельствует о том, что их нет в материалах дела, и не является основанием для утверждения о не непосредственном исследовании письменных доказательств при принятии обжалуемого решения.
Постановление Президиума СИП от 28.08.2026 по делу № СИП-863/2025
#процесс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤6🔥2
Что может являться доказательством авторства?
Anonymous Quiz
78%
Любые допустимые доказательства
20%
Любые доказательства при условии указания имени автора на оригинале или экземпляре произведения
2%
Только письменные доказательства
Допустимо ли использовать аффидевит в качестве доказательства правообладания?
Anonymous Poll
47%
Да
26%
Да, если в нем не раскрыты автор, обстоятельства перехода права, способы и условия его использования
15%
Да, если ответчик не возражает
20%
Нет