Вчера произошла ужасающая до глубины души трагедия. Искренние соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в Крокус Сити Холле!
Хочется как-то помочь пострадавшим. Обращаю внимание, что на официальном сайте Сбера размещена информация об открытии специального благотворительного счета для помощи пострадавшим.
Оставляю ссылку.
Дополнительная ссылка, если не работает первая.
Хочется как-то помочь пострадавшим. Обращаю внимание, что на официальном сайте Сбера размещена информация об открытии специального благотворительного счета для помощи пострадавшим.
Оставляю ссылку.
Дополнительная ссылка, если не работает первая.
www.sberbank.ru
Текст новости
🕊47🙏10❤5😭2🤡1🤣1
В Верховный Суд РФ передано интересное дело об эффекте освобождения от долгов в деле о банкротстве одного из супругов на дело о банкротстве другого супруга.
В период брака супругом Валеевым был получен кредит. Впоследствии наступает просрочка по кредиту и банк взыскивает (просуживает) непогашенные требования с супруга Валеева. Одновременно банк уступает требование по кредиту.
После этого супругу Валееву (жену) признают банкротом. В ее деле о банкротстве заявляются три кредитора, однако активов не находят. Суд завершает процедуру реализации имущества супруги Валеевой с освобождением ее от долгов. При этом Банк (правопреемник) по кредитному договору не заявляет своих требований в этом деле.
Наконец, возбуждается дело о банкростве уже в отношении супруга Валеева (мужа), в котором банк (правопреемник) заявляет свои требования и просит признать долг общим обязательством супругов.
Супруги Валеевы полагают, что поскольку банк не включился в РТК супруги Валеевой, после завершения процедуры реализации имущества и освобождения ее от долгов, такой долг уже нельзя признать общим и обращать взыскание на общее имущество супругов.
Иными словами, позиция,как я ее понимаю, такая: если кредитор не включился в РТК супруги Валеевой и не признал долг общим в ее деле, как будто бы долги общего имущества были списаны в этом деле.
Таким образом, фактически поставлен такой вопрос: в случае последовательного банкротства супругов кредитор по общим обязательствам может включаться в РТК каждого супруга и обращать взыскание на общее имущество или должен включаться сразу при банкротстве первого супруга?
Я пока до конца не сформировал свою позицию.
Напишите, кстати, как вы думаете.
В период брака супругом Валеевым был получен кредит. Впоследствии наступает просрочка по кредиту и банк взыскивает (просуживает) непогашенные требования с супруга Валеева. Одновременно банк уступает требование по кредиту.
После этого супругу Валееву (жену) признают банкротом. В ее деле о банкротстве заявляются три кредитора, однако активов не находят. Суд завершает процедуру реализации имущества супруги Валеевой с освобождением ее от долгов. При этом Банк (правопреемник) по кредитному договору не заявляет своих требований в этом деле.
Наконец, возбуждается дело о банкростве уже в отношении супруга Валеева (мужа), в котором банк (правопреемник) заявляет свои требования и просит признать долг общим обязательством супругов.
Супруги Валеевы полагают, что поскольку банк не включился в РТК супруги Валеевой, после завершения процедуры реализации имущества и освобождения ее от долгов, такой долг уже нельзя признать общим и обращать взыскание на общее имущество супругов.
Иными словами, позиция,как я ее понимаю, такая: если кредитор не включился в РТК супруги Валеевой и не признал долг общим в ее деле, как будто бы долги общего имущества были списаны в этом деле.
Таким образом, фактически поставлен такой вопрос: в случае последовательного банкротства супругов кредитор по общим обязательствам может включаться в РТК каждого супруга и обращать взыскание на общее имущество или должен включаться сразу при банкротстве первого супруга?
Я пока до конца не сформировал свою позицию.
Напишите, кстати, как вы думаете.
🔥17🤔11👍3❤2
В связи с резким изменением моего карьерного трека вынужден сообщить, что на этом канале теперь я не смогу публиковать анализ доктрины Штроманна, субординации, материальной консолидации и т.д., а также ссылаться на немцев.
😁76💊9🤡5😢4😴2🤝2
Друзья, конечно же это была первоапрельская шутка. Хотя в каждой шутке, как и в этой, есть доля чего-то. В общем, Штрохманнов обсуждать не перестанем. Подключайтесь, например, в ближайший четверг на традиционный ЧЧ в Клубе цивилистов.
civilistclub.ru
04 апреля 2024: Оформление имущества на подставных лиц: анализ Определения ВС РФ от 06.03.2024 № 305-ЭС20-20127(20) (дело Балаян)
Частный четверг в Клубе Цивилистов
😁10👍6🤡1😴1💊1
О различении иска о взыскании кредиторских (деликтных) убытков и иска о взыскании корпоративных (договорных) убытков, причиненных обществу.
Долгое время в банкротстве существует путанница, которую немногие замечают. В деле о банкротстве с контролирующих лиц могут взыскиваться как 1) договорные убытки, причиненные обществу, так и 2) убытки за нарушение контролирующими лицами своих фидуциарных обязанностей перед кредиторами (абз. 2 пункта 1 статьи 30 ЗоБ). Кстати говоря, не верьте тем людям, которые говорят, что таких обязанностей нет - они прямо предусмотрены законом.
Их режим, строго говоря, необходимо различать. Например, в отличии от корпоративных убытков, такие деликтные убытки ограничены РТК и наличием кредиторов, которым причинен вред. Равно как ВС РФ разъяснил, что кредиторскими (деликтными) убытками можно распорядиться кредиторам в деле о банкротстве, а корпоративными (договорными) нет.
Верховный Суд РФ в свежем определении справедливо разъясняет, что «Само субъективное право требовать взыскания кредиторских убытков принадлежит не корпорации, а сообществу кредиторов (конкурсной массе)».
Верховный Суд РФ прямо указал, что кредиторские убытки взыскиваемые в деле о банкротстве, носят деликтный характер. Мы это обсуждали, например, на Портале петербургской цивилистики с А.А. Павловым и Д.В. Борейшо.
Долгое время в банкротстве существует путанница, которую немногие замечают. В деле о банкротстве с контролирующих лиц могут взыскиваться как 1) договорные убытки, причиненные обществу, так и 2) убытки за нарушение контролирующими лицами своих фидуциарных обязанностей перед кредиторами (абз. 2 пункта 1 статьи 30 ЗоБ). Кстати говоря, не верьте тем людям, которые говорят, что таких обязанностей нет - они прямо предусмотрены законом.
Их режим, строго говоря, необходимо различать. Например, в отличии от корпоративных убытков, такие деликтные убытки ограничены РТК и наличием кредиторов, которым причинен вред. Равно как ВС РФ разъяснил, что кредиторскими (деликтными) убытками можно распорядиться кредиторам в деле о банкротстве, а корпоративными (договорными) нет.
Верховный Суд РФ в свежем определении справедливо разъясняет, что «Само субъективное право требовать взыскания кредиторских убытков принадлежит не корпорации, а сообществу кредиторов (конкурсной массе)».
Верховный Суд РФ прямо указал, что кредиторские убытки взыскиваемые в деле о банкротстве, носят деликтный характер. Мы это обсуждали, например, на Портале петербургской цивилистики с А.А. Павловым и Д.В. Борейшо.
👍18😘5🔥3🤔1
Бесплатный вебинар на актуальную сейчас тему
Forwarded from PravoTech
Банкротства иностранных компаний в РФ: тенденции 2024 года
На бесплатном вебинаре ПравоТех старший юрист Артур Черныхов и юрист Анна Новикова из юридической фирмы АЛРУД разберут реальные кейсы банкротства иностранных компаний в России и тенденции для будущих процессов.
В программе вебинара:
✔️ кейс Westwalk Projects Ltd и трактовка Верховного суда
✔️ виды процедур о банкротстве и их отличия
✔️ как суды устанавливают конечного собственника актива, формально принадлежащего юрлицу
✔️ прогноз по дальнейшим делам о банкротстве иностранных компаний
📆 Встречаемся онлайн 9 апреля в 11:00 по московскому времени
На бесплатном вебинаре ПравоТех старший юрист Артур Черныхов и юрист Анна Новикова из юридической фирмы АЛРУД разберут реальные кейсы банкротства иностранных компаний в России и тенденции для будущих процессов.
В программе вебинара:
✔️ кейс Westwalk Projects Ltd и трактовка Верховного суда
✔️ виды процедур о банкротстве и их отличия
✔️ как суды устанавливают конечного собственника актива, формально принадлежащего юрлицу
✔️ прогноз по дальнейшим делам о банкротстве иностранных компаний
📆 Встречаемся онлайн 9 апреля в 11:00 по московскому времени
👍11❤4🔥2😁2
Сальдирование (зачёт) в практике Верховного Суда ФРГ
Это что же такое делается, пока мы активно развиваем практику сальдирования, особенно по подрядным отношениями, Верховный суд ФРГ полагает, что зачет между требованием о выплате вознаграждения за выполненные работы и о возмещении ущерба по договору недопустим.
Согласно обстоятельствам дела Заказчик и Подрядчик заключили договор строительного подряда. Впоследствии подрядчик подает заявление на открытие процедуры несостоятельности. После этого заказчик расторгает договор в связи с существенным основанием (wichtigem Grund). Затем открывается процедура банкротства, и управляющий требует от заказчика выплаты за выполненные работы. Однако заказчик намеревается провести зачет между задолженностью по выполненным работам и своими требованиям о возмещении ущерба.
Верховный Суд ФРГ указал: «Расторжение договора причиняет вред кредиторам, если, как в данном случае, оно приводит к возможности осуществления зачета, что лишает всех кредиторов получения удовлетворения по договору в полном объеме. Объективным признаком причинения вреда кредиторам является возможность удовлетворения путем зачета, исключающего приток выручки за выполненные работы в конкурсную массу, что ставит других кредиторов в невыгодное положение».
Это что же такое делается, пока мы активно развиваем практику сальдирования, особенно по подрядным отношениями, Верховный суд ФРГ полагает, что зачет между требованием о выплате вознаграждения за выполненные работы и о возмещении ущерба по договору недопустим.
Согласно обстоятельствам дела Заказчик и Подрядчик заключили договор строительного подряда. Впоследствии подрядчик подает заявление на открытие процедуры несостоятельности. После этого заказчик расторгает договор в связи с существенным основанием (wichtigem Grund). Затем открывается процедура банкротства, и управляющий требует от заказчика выплаты за выполненные работы. Однако заказчик намеревается провести зачет между задолженностью по выполненным работам и своими требованиям о возмещении ущерба.
Верховный Суд ФРГ указал: «Расторжение договора причиняет вред кредиторам, если, как в данном случае, оно приводит к возможности осуществления зачета, что лишает всех кредиторов получения удовлетворения по договору в полном объеме. Объективным признаком причинения вреда кредиторам является возможность удовлетворения путем зачета, исключающего приток выручки за выполненные работы в конкурсную массу, что ставит других кредиторов в невыгодное положение».
👍15🤔11😢3
Еще раз о признаках обычной хозяйственной деятельности.
Ранее на канале я писал о том, что может ли просроченный платеж быть совершен в рамках обычной хозяйственной деятельности (если коротко - ответ да).
В Верховный Суд РФ передано интересное дело, в котором ставится вопрос о том, может ли однократная сделка в отношении конкретных контрагентов (при условии, что подобные сделки неоднократно совершались в отношении других контрагентов) быть признана сделкой, совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Согласно обстоятельствам дела сотрудник компании обменял свою более скромную квартиру на квартиру более дорогую с работодателем в качестве трудового поощрения.
После признания работодателя банкротом КУ оспорил сделку мены квартир, указав на ее явную несоразмерность (п. 1 ст. 61.2 ЗоБ).
Суды нижестоящих инстанций указали, что поскольку договор мены не соответствует понятию длящегося обязательства, то он не может быть отнесен к сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Мне кажется релевантным довод о том, что сделка может быть признана совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности, в том числе в случае, если она неоднократно совершалась не с одним лишь контрагентом, а каждый раз с разными (например, подобные сделки уже совершались с иными сотрудниками).
Ранее на канале я писал о том, что может ли просроченный платеж быть совершен в рамках обычной хозяйственной деятельности (если коротко - ответ да).
В Верховный Суд РФ передано интересное дело, в котором ставится вопрос о том, может ли однократная сделка в отношении конкретных контрагентов (при условии, что подобные сделки неоднократно совершались в отношении других контрагентов) быть признана сделкой, совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Согласно обстоятельствам дела сотрудник компании обменял свою более скромную квартиру на квартиру более дорогую с работодателем в качестве трудового поощрения.
После признания работодателя банкротом КУ оспорил сделку мены квартир, указав на ее явную несоразмерность (п. 1 ст. 61.2 ЗоБ).
Суды нижестоящих инстанций указали, что поскольку договор мены не соответствует понятию длящегося обязательства, то он не может быть отнесен к сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Мне кажется релевантным довод о том, что сделка может быть признана совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности, в том числе в случае, если она неоднократно совершалась не с одним лишь контрагентом, а каждый раз с разными (например, подобные сделки уже совершались с иными сотрудниками).
👍21❤🔥7🔥4
Посмотрел запись заседания Банкротного Клуба по делу банка «Легион» против ООО «МОЛОС». Хотел бы тезисно прокомментировать обсуждение.
1. Я, честно говоря, не понял, почему вообще поднимался вопрос обоснованности субординации в условиях, когда сам кредитор банкрот. Особенно учитывая, что кредит в деле о банкротстве банка в данном случае не оспаривался. В этом деле это абсолютно точно не имело какого-либо значения. Тем более что этот вопрос давно решен Верховным Судом РФ, все аргументы обсуждались подробно. Специальным исключением является лишь п.6 ст. 134 ЗоБ., который в этом деле не подлежал применению.
2. Ключевой интересный вопрос права, который обсуждался в этом деле такой - можно ли субординировать требования банка, если кредит был очень высокорискованным (явно нетипичным). Как говорят англичане predatory lending. Я об этом писал на своем канале, жаль что этот вопрос мало кого зацепил (О. Зайцев об этом сказал). Ни в коем случае нельзя соглашаться с тезисом, который прозвучал из зала, что совершение нетипичных операций (реструктуризация) свидетельствует о наличии бенефициарного интереса.
3. Важным для этого дела являлось то, что суды, установив нетипичность поведения банка при выдаче кредита, решили, что этого достаточно для субординации.
Однако это не так, более того, аффилированности недостаточно для субординации - необходимо установить общий контроль, под влиянием которого сложилось такое поведение (п. 4 Обзора от 29.01.2020). Наличие общего бенефициара не было доказано!
Кроме того, для субординации необходимо установить, что кредитор имел бенефициарный интерес, то есть возможность участвовать в извлечении неограниченной прибыли от такой деятельности, что также не было доказано.
1. Я, честно говоря, не понял, почему вообще поднимался вопрос обоснованности субординации в условиях, когда сам кредитор банкрот. Особенно учитывая, что кредит в деле о банкротстве банка в данном случае не оспаривался. В этом деле это абсолютно точно не имело какого-либо значения. Тем более что этот вопрос давно решен Верховным Судом РФ, все аргументы обсуждались подробно. Специальным исключением является лишь п.6 ст. 134 ЗоБ., который в этом деле не подлежал применению.
2. Ключевой интересный вопрос права, который обсуждался в этом деле такой - можно ли субординировать требования банка, если кредит был очень высокорискованным (явно нетипичным). Как говорят англичане predatory lending. Я об этом писал на своем канале, жаль что этот вопрос мало кого зацепил (О. Зайцев об этом сказал). Ни в коем случае нельзя соглашаться с тезисом, который прозвучал из зала, что совершение нетипичных операций (реструктуризация) свидетельствует о наличии бенефициарного интереса.
3. Важным для этого дела являлось то, что суды, установив нетипичность поведения банка при выдаче кредита, решили, что этого достаточно для субординации.
Однако это не так, более того, аффилированности недостаточно для субординации - необходимо установить общий контроль, под влиянием которого сложилось такое поведение (п. 4 Обзора от 29.01.2020). Наличие общего бенефициара не было доказано!
Кроме того, для субординации необходимо установить, что кредитор имел бенефициарный интерес, то есть возможность участвовать в извлечении неограниченной прибыли от такой деятельности, что также не было доказано.
👍25❤1
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Число процедур внесудебного банкротства граждан в первом квартале 2024 года выросло в пять раз: до 12,7 тыс. против 2,5 тыс. годом ранее, сообщил Федресурс. Более половины (52%) из них пришлись на пенсионеров.
«Сразу после расширения критериев доступа процедурой стали активно пользоваться новые категории граждан, в частности пенсионеры», — пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.
Значительный рост числа внесудебных банкротств физических лиц наблюдается второй квартал подряд: по итогам октября–декабря 2023 года их количество увеличилось в 3,3 раза.
«Сразу после расширения критериев доступа процедурой стали активно пользоваться новые категории граждан, в частности пенсионеры», — пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.
Значительный рост числа внесудебных банкротств физических лиц наблюдается второй квартал подряд: по итогам октября–декабря 2023 года их количество увеличилось в 3,3 раза.
❤9
С удовольствием рекомендую всем ознакомиться с диссертацией Владимира Юрьевича Калугина на тему «МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЗАЩИТЫ ОТ КОНКУРСНОГО ОСПАРИВАНИЯ».
Уверен, что получился отличный текст.
ЗАЩИТЫ ОТ КОНКУРСНОГО ОСПАРИВАНИЯ».
Уверен, что получился отличный текст.
❤🔥34👍9
Forwarded from Shokobear (Олег Зайцев о банкротстве) (Олег Зайцев)
Судебный департамент опубликовал статистику по рассмотрению дел о банкротстве за 2023 г.
В ней шокирующие небывалые цифры: суды рассмотрели в рамках дел о банкротстве 2,6 млн (!) обособленных споров, их них 1,2 млн об установлении требований и 0,5 млн о продлении процедуры банкротства.
Такую запредельную нагрузку нужно срочно снижать, в т.ч. путем принятия недавнего законопроекта ВС о поправках в Закон о банкротстве.
В ней шокирующие небывалые цифры: суды рассмотрели в рамках дел о банкротстве 2,6 млн (!) обособленных споров, их них 1,2 млн об установлении требований и 0,5 млн о продлении процедуры банкротства.
Такую запредельную нагрузку нужно срочно снижать, в т.ч. путем принятия недавнего законопроекта ВС о поправках в Закон о банкротстве.
💯14🤡5💊3❤2😴1
С 23 по 25 июля 2024 года в Санкт-Петербурге пройдет 2-ое заседание Петербургского международного антикризисного конгресса «Парадная Ассамблея».
Мероприятие, по замыслу его организаторов, создано как диалоговая площадка для всех участников отрасли банкротства.
В прошлом году я принимал участие и могу сказать, что конгресс организован очень здорово - как деловая часть, так и культурная. И в этом году также планирую принять участие.
Более подробно узнать о форуме можно на сайте.
Мероприятие, по замыслу его организаторов, создано как диалоговая площадка для всех участников отрасли банкротства.
В прошлом году я принимал участие и могу сказать, что конгресс организован очень здорово - как деловая часть, так и культурная. И в этом году также планирую принять участие.
Более подробно узнать о форуме можно на сайте.
👍10
Опубликованы интереснейшие Рекомендации НКС АС УО от 25.12.2023 по банкротству!
1. В пункте 3 Рекомендаций предусмотрены разъяснения об особенностях оспаривания внутригрупповых сделок и банкротстве групп компаний. Обращается внимание, что при оспаривании таких сделок необходимо оценивать особенности функционирования группы (бизнес-модель).
Так, в Рекомендациях указано, что «при наличии у должника – члена группы компаний внешних кредиторов суды, принимая во внимание состав кредиторов плательщика и получателя платежа, запутанность внутригрупповых отношений и, соответственно, невозможность достоверного установления итогового размера обязательства в результате сальдирования внутригрупповых расчетов, могут отказать в признании оспариваемой сделки недействительной исходя из презумпции наличия в такой ситуации договора о покрытии».
Более того, допускается материальная консолидация активов группы: «если установленные судом обстоятельства свидетельствуют о невозможности восприятия членов группы как самостоятельных, имущественно обособленных субъектов гражданского оборота, защита нарушенных прав внешних кредиторов, воспринимавших деятельность всей группы компаний в качестве единого хозяйствующего субъекта, может быть достигнута путем объединения дел о банкротстве участников группы в одно производство (ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и предъявления кредиторами требований к единой консолидированной имущественной массе группы компаний».
2. Предусмотрены достаточно сбалансированные разъяснения в части возможности оспаривания отказа от наследства: «При конкурсном оспаривании отказа от наследства, непринятия наследства необходимо учитывать доводы должника о причинах такого поведения. Поскольку законодательство не предусматривает возможности принуждения к принятию наследства, а причинами отказа в его принятии могут быть обстоятельства личного характера, обстановка в семье должника, отказ от наследства (непринятие наследства) признается недействительным только в случае, когда судом достоверно установлено, что единственной причиной такого поведения является намерение причинить вред имущественным правам кредиторов. Наличие уважительных причин отказа от наследства, не связанных с намерением причинить вред кредиторам, предполагается, пока не доказано иное».
3. Следует отметить также важнейшие разъяснения в части банкротства наследственной массы: «Поскольку положения действующего законодательства основаны на идее сепарации, то есть обособления имущества наследодателя (наследственной массы) от имущества наследников, после смерти гражданина в целях пропорционального удовлетворения требований его кредиторов за счет соответствующего имущества преимущественно перед любыми другими лицами дело о банкротстве подлежит возбуждению в отношении наследственной массы, а не наследников (п. 5 ст. 223.1 Закона о банкротстве), независимо от факта принятия наследства».
В Рекомендациях очень много еще других полезных разъяснений, о которых сделаю посты подробнее отдельно.
1. В пункте 3 Рекомендаций предусмотрены разъяснения об особенностях оспаривания внутригрупповых сделок и банкротстве групп компаний. Обращается внимание, что при оспаривании таких сделок необходимо оценивать особенности функционирования группы (бизнес-модель).
Так, в Рекомендациях указано, что «при наличии у должника – члена группы компаний внешних кредиторов суды, принимая во внимание состав кредиторов плательщика и получателя платежа, запутанность внутригрупповых отношений и, соответственно, невозможность достоверного установления итогового размера обязательства в результате сальдирования внутригрупповых расчетов, могут отказать в признании оспариваемой сделки недействительной исходя из презумпции наличия в такой ситуации договора о покрытии».
Более того, допускается материальная консолидация активов группы: «если установленные судом обстоятельства свидетельствуют о невозможности восприятия членов группы как самостоятельных, имущественно обособленных субъектов гражданского оборота, защита нарушенных прав внешних кредиторов, воспринимавших деятельность всей группы компаний в качестве единого хозяйствующего субъекта, может быть достигнута путем объединения дел о банкротстве участников группы в одно производство (ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и предъявления кредиторами требований к единой консолидированной имущественной массе группы компаний».
2. Предусмотрены достаточно сбалансированные разъяснения в части возможности оспаривания отказа от наследства: «При конкурсном оспаривании отказа от наследства, непринятия наследства необходимо учитывать доводы должника о причинах такого поведения. Поскольку законодательство не предусматривает возможности принуждения к принятию наследства, а причинами отказа в его принятии могут быть обстоятельства личного характера, обстановка в семье должника, отказ от наследства (непринятие наследства) признается недействительным только в случае, когда судом достоверно установлено, что единственной причиной такого поведения является намерение причинить вред имущественным правам кредиторов. Наличие уважительных причин отказа от наследства, не связанных с намерением причинить вред кредиторам, предполагается, пока не доказано иное».
3. Следует отметить также важнейшие разъяснения в части банкротства наследственной массы: «Поскольку положения действующего законодательства основаны на идее сепарации, то есть обособления имущества наследодателя (наследственной массы) от имущества наследников, после смерти гражданина в целях пропорционального удовлетворения требований его кредиторов за счет соответствующего имущества преимущественно перед любыми другими лицами дело о банкротстве подлежит возбуждению в отношении наследственной массы, а не наследников (п. 5 ст. 223.1 Закона о банкротстве), независимо от факта принятия наследства».
В Рекомендациях очень много еще других полезных разъяснений, о которых сделаю посты подробнее отдельно.
🔥36❤15👍1
Коллеги из Soft Law Community выложили мое небольшое интервью с процесса съемок. Было интересно :). Вообще готовится что-то очень крутое.
🔥15❤🔥3❤2
Опубликовано определение Верховного Суда РФ по делу «Витас Банк», в котором разъяснено, что презумпция, предусмотренная в подп. 2 п. 2 ст. 61.11 ЗоБ, должна применяться в том числе при рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ вне рамок дела о банкротстве. Ранее указанная позиция была также высказана КС РФ в деле Покуля (обсуждалось там подробнее).
❤13👍4⚡1
Минэкономразвития России опубликовало законопроект об очередности удовлетворения судебных расходов в обособленных спорах в деле о банкротстве во исполнение постановления по делу Галлямовой И.Е. и Червяковой Е.П.
Писал об этом на канале здесь.
1. В целом следует полностью поддержать общее правило о том, что такие расходы должны возмещаться как текущие платежи. Более подробно почему я писал здесь.
2. Очень отрадно, что в законопроекте не поддержана идея КС РФ о субординации требований КДЛ о взыскании судебных расходов только за то, что они КДЛ. Такая субординация допускается только в том случае, если они злоупотребляют своими процессуальными правами или нарушают процессуальные обязанности в соответствующем обособленном споре.
3. В законопроекте вслед за пунктом 18 постановления Пленума ВАС № 35 и КС РФ поддерживается субординация требований кредитора о взыскании судебных расходов в обособленном споре об установлении требований такого кредитора, если судебный акт принят в его пользу.
Я уже писал, что это достаточно сомнительное решение, которое как-будто было заимствовано в немецком праве. Вместе с тем не учитываются существенные особенности установления требований кредиторов в немецком праве. Более подробно почему писал здесь.
4. В законопроекте закрепляются подходы, уже нашедшие отражение в судебной практике, в соответствии с которыми судебные расходы, если конкурсная масса проиграла спор, могут быть взысканы с арбитражного управляющего, предъявившего заведомо необоснованное требование (см. п. 4 НКС АС УО от 25.12.2023), или с кредитора, заявлявшего возражения против требований другого кредитора (см. определение).
5. Дополнительно законопроект закрепляет правило о субординации всех судебных расходов, взысканных с конкурсной массы в деле о банкротстве гражданина, мотивируя это тем, что текущие платежи не списываются. На мой взгляд, это сомнительное решение, которое ранее никем прямо не формулировалось. Банкротство не бесплатная процедура, поэтому это нормально, что расходы, сформированные у контрагентов должника помимо их воли, должны оплачиваться.
Писал об этом на канале здесь.
1. В целом следует полностью поддержать общее правило о том, что такие расходы должны возмещаться как текущие платежи. Более подробно почему я писал здесь.
2. Очень отрадно, что в законопроекте не поддержана идея КС РФ о субординации требований КДЛ о взыскании судебных расходов только за то, что они КДЛ. Такая субординация допускается только в том случае, если они злоупотребляют своими процессуальными правами или нарушают процессуальные обязанности в соответствующем обособленном споре.
3. В законопроекте вслед за пунктом 18 постановления Пленума ВАС № 35 и КС РФ поддерживается субординация требований кредитора о взыскании судебных расходов в обособленном споре об установлении требований такого кредитора, если судебный акт принят в его пользу.
Я уже писал, что это достаточно сомнительное решение, которое как-будто было заимствовано в немецком праве. Вместе с тем не учитываются существенные особенности установления требований кредиторов в немецком праве. Более подробно почему писал здесь.
4. В законопроекте закрепляются подходы, уже нашедшие отражение в судебной практике, в соответствии с которыми судебные расходы, если конкурсная масса проиграла спор, могут быть взысканы с арбитражного управляющего, предъявившего заведомо необоснованное требование (см. п. 4 НКС АС УО от 25.12.2023), или с кредитора, заявлявшего возражения против требований другого кредитора (см. определение).
5. Дополнительно законопроект закрепляет правило о субординации всех судебных расходов, взысканных с конкурсной массы в деле о банкротстве гражданина, мотивируя это тем, что текущие платежи не списываются. На мой взгляд, это сомнительное решение, которое ранее никем прямо не формулировалось. Банкротство не бесплатная процедура, поэтому это нормально, что расходы, сформированные у контрагентов должника помимо их воли, должны оплачиваться.
👍23❤2🔥2
Отличная новость! ГД принят законопроект ВС РФ по банкротству! Ссылка на базу ГД здесь.
🍾24👍9💊3🔥2🤡2
Об универсальности позиции КС РФ о порядке реализации преимущественного права на торгах, закрепленной в постановлении КС РФ № 23-П.
Моя позиция по этому вопросу совпадает с тем, что однажды разъяснил Верховный Суд РФ: преимущественное право должно реализовываться путем предложения цены, которая сформировалась на торгах. Лучший способ определения цены – это свободные торги. И никакая оценка ее не заменит. Поэтому самый справедливый способ – это предложить эту цену сособственнику. По крайней мере такой логикой руководствовался ВС РФ.
Мне также симпатична старая позиция ВАС РФ, что лицо, имеющее преимущественное право, может реализовать свое преимущественное право путем непосредственного участия на торгах. Однако делать участие на торгах обязательным условием реализации преимущественного права вызывает у меня сомнения.
Из текущей редакции законопроекта, разработанной Минэкономразвития во исполнение постановления КС РФ, следует, что законодатель не воспримет вероятнее всего позицию КС РФ в качестве универсального решения проблемы реализации преимущественного права на торгах.
Поэтому я полагаю, что позицию КС РФ до внесения изменений в законодательство, необходимо толковать максимально ограничительно.
Так, в Верховный Суд РФ передано дело, в котором суды решили при реализации преимущественного права участника ООО в отношении реализуемой доли на торгах применить подход, который предусмотрел КС РФ в своем постановлении применительно к статье 250 ГК РФ, то есть предложить участнику выкупить долю до проведения торгов по оценочной стоимости.
АС УО указал, что «ранее существовало и широко применялось правовое регулирование (определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 No 306-ЭС19-22343), исходившее из необходимости обеспечения сособственнику реализации преимущественного права выкупа доли путем направления предложения о заключении договора по цене, предложенной победителем торгов, то есть после определения победителя торгов.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации No 23-П от 16.05.2023 изменило практику реализации преимущественного права покупки собственником доли в праве на имущество. Согласно новому подходу, это право может быть реализовано до начала торгов, а не по итогам их проведения, как ранее было закреплено в пункте 18 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации No 3 (2020)».
Я считаю, что подход КС РФ не самый оптимальный и не стоит его толковать расширительно. Верховный Суд РФ посчитал обонованными аргументы финансового управляющего, который не согласился с применением упомянутого постановления КС.
Моя позиция по этому вопросу совпадает с тем, что однажды разъяснил Верховный Суд РФ: преимущественное право должно реализовываться путем предложения цены, которая сформировалась на торгах. Лучший способ определения цены – это свободные торги. И никакая оценка ее не заменит. Поэтому самый справедливый способ – это предложить эту цену сособственнику. По крайней мере такой логикой руководствовался ВС РФ.
Мне также симпатична старая позиция ВАС РФ, что лицо, имеющее преимущественное право, может реализовать свое преимущественное право путем непосредственного участия на торгах. Однако делать участие на торгах обязательным условием реализации преимущественного права вызывает у меня сомнения.
Из текущей редакции законопроекта, разработанной Минэкономразвития во исполнение постановления КС РФ, следует, что законодатель не воспримет вероятнее всего позицию КС РФ в качестве универсального решения проблемы реализации преимущественного права на торгах.
Поэтому я полагаю, что позицию КС РФ до внесения изменений в законодательство, необходимо толковать максимально ограничительно.
Так, в Верховный Суд РФ передано дело, в котором суды решили при реализации преимущественного права участника ООО в отношении реализуемой доли на торгах применить подход, который предусмотрел КС РФ в своем постановлении применительно к статье 250 ГК РФ, то есть предложить участнику выкупить долю до проведения торгов по оценочной стоимости.
АС УО указал, что «ранее существовало и широко применялось правовое регулирование (определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 No 306-ЭС19-22343), исходившее из необходимости обеспечения сособственнику реализации преимущественного права выкупа доли путем направления предложения о заключении договора по цене, предложенной победителем торгов, то есть после определения победителя торгов.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации No 23-П от 16.05.2023 изменило практику реализации преимущественного права покупки собственником доли в праве на имущество. Согласно новому подходу, это право может быть реализовано до начала торгов, а не по итогам их проведения, как ранее было закреплено в пункте 18 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации No 3 (2020)».
Я считаю, что подход КС РФ не самый оптимальный и не стоит его толковать расширительно. Верховный Суд РФ посчитал обонованными аргументы финансового управляющего, который не согласился с применением упомянутого постановления КС.
👍18❤5🔥3🤔1