Часто задаю себе один и тот же вопрос о незавершенных делах в духе Достоевского
Речь про кейсы, по которым судебное разбирательство еще в процессе.
Так вот: право я имею или…?
С точки зрения этики, говорить о них не стоит, потому что сейчас ты вроде как в плюсе, но уже через пару недель ситуация может повернуться другой стороной. И если расскажешь раньше времени, что ты молодец, то потом что? Объясняться или умолчать и имитировать “успешный успех”? Это совсем не по мне
Но если не расскажешь сразу, то и потом уже может быть не до того, потому что суды могут длиться годами, и все процессы идут фоном. в моменте рассказать неэтично, а потом уже и не хочется.
Но при этом когда молчишь, то никто даже и не знает, что ты там работаешь над чем-то большим и серьезным, отстаивая права клиента в суде.
и глобально: самый смак остается за кадром. В процессе постоянно происходит что-то “этакое”. и вроде готов это вынести на суд общественности, но без частностей никто не поймёт, а влезешь в детали — рискуешь навредить делу.
И вот как тут правильно поступить? С одной стороны — риск, что всё пойдет не так. С другой — упускать крутые, живые истории тоже обидно.
Кстати, наглядный пример — я долго не могла опубликовать кейс на VC, потому что дело длилось три года!! И все было подготовлено только на финишной прямой, но и там оставались еще вопросы. Благо, все разрешилось благополучно)
Расскажите, как у вас с этим? Как решаете, чем делиться, а чем - нет? Или просто рассказываете в узком кругу?
#мнение_эксперта #авторское_право #кейс
Речь про кейсы, по которым судебное разбирательство еще в процессе.
Так вот: право я имею или…?
С точки зрения этики, говорить о них не стоит, потому что сейчас ты вроде как в плюсе, но уже через пару недель ситуация может повернуться другой стороной. И если расскажешь раньше времени, что ты молодец, то потом что? Объясняться или умолчать и имитировать “успешный успех”? Это совсем не по мне
Но если не расскажешь сразу, то и потом уже может быть не до того, потому что суды могут длиться годами, и все процессы идут фоном. в моменте рассказать неэтично, а потом уже и не хочется.
Но при этом когда молчишь, то никто даже и не знает, что ты там работаешь над чем-то большим и серьезным, отстаивая права клиента в суде.
и глобально: самый смак остается за кадром. В процессе постоянно происходит что-то “этакое”. и вроде готов это вынести на суд общественности, но без частностей никто не поймёт, а влезешь в детали — рискуешь навредить делу.
И вот как тут правильно поступить? С одной стороны — риск, что всё пойдет не так. С другой — упускать крутые, живые истории тоже обидно.
Кстати, наглядный пример — я долго не могла опубликовать кейс на VC, потому что дело длилось три года!! И все было подготовлено только на финишной прямой, но и там оставались еще вопросы. Благо, все разрешилось благополучно)
Расскажите, как у вас с этим? Как решаете, чем делиться, а чем - нет? Или просто рассказываете в узком кругу?
#мнение_эксперта #авторское_право #кейс
❤2
Знали, что SPRITE и FANTA не являются общеизвестными товарными знаками?
Если спросить практически любого человека, знает ли он бренды Mercedes, Nestlé, Sprite или Fanta, ответ будет очевидным. Поэтому легко предположить, что статус общеизвестного товарного знака у них давно оформлен.
Но практика показывает, что все не так просто.
Недавно Суд по интеллектуальным правам назначил заседания по искам The Coca-Cola Company к Роспатенту (дела № СИП-503/2026 и № СИП-504/2026). Компания оспаривает отказ в признании товарных знаков SPRITE и FANTA общеизвестными с 1 января 2020 года. Ранее аналогичный спор уже возникал и по товарному знаку Coca-Cola.
Статус общеизвестного товарного знака — один из самых сложных институтов в российском праве интеллектуальной собственности.
Что он дает?
У обычного товарного знака охрана действует только в пределах зарегистрированных классов МКТУ, а регистрацию необходимо продлевать каждые 10 лет.
У общеизвестного товарного знака возможностей значительно больше:
✔️ Бессрочная охрана, то есть свидетельство не требует продления.
✔️ Расширенный объем защиты. Правовая охрана может распространяться на товары или услуги из других классов МКТУ, если использование обозначения будет ассоциироваться у потребителя именно с правообладателем.
✔️ Признание с определенной даты в прошлом. Это позволяет оспаривать некоторые регистрации, которые появились позже даты возникновения общеизвестности.
Именно поэтому такой статус настолько ценен.
Почему его так сложно получить?
Высокая узнаваемость сама по себе еще ничего не доказывает.
Для Роспатента необходима серьезная доказательственная база, в которую обычно входят:
➖ результаты репрезентативных социологических исследований;
➖ данные об объемах продаж и географии присутствия;
➖ сведения о рекламных кампаниях за длительный период;
➖ документы, подтверждающие использование обозначения.
Причем важно не только представить эти материалы, но и подтвердить, что они относятся именно к заявленной дате общеизвестности. На практике вопросы могут возникнуть даже к формулировкам в социологических исследованиях, структуре группы компаний или непрерывности использования знака.
Заседания по делам SPRITE и FANTA назначены на конец августа — начало сентября 2026 года.
Будет интересно посмотреть, какую позицию займет СИП. Если даже правообладатели мировых брендов сталкиваются со сложностями при подтверждении общеизвестности, то что говорить о более мелких игроках рынка…
А как вы считаете, должна ли общеизвестность очевидных мировых брендов доказываться в таком объеме, или существующий подход Роспатента оправдан?
#товарный_знак #судебная_практика
Если спросить практически любого человека, знает ли он бренды Mercedes, Nestlé, Sprite или Fanta, ответ будет очевидным. Поэтому легко предположить, что статус общеизвестного товарного знака у них давно оформлен.
Но практика показывает, что все не так просто.
Недавно Суд по интеллектуальным правам назначил заседания по искам The Coca-Cola Company к Роспатенту (дела № СИП-503/2026 и № СИП-504/2026). Компания оспаривает отказ в признании товарных знаков SPRITE и FANTA общеизвестными с 1 января 2020 года. Ранее аналогичный спор уже возникал и по товарному знаку Coca-Cola.
Честно говоря, меня это удивило. Я была уверена, что у брендов с десятилетиями присутствия на российском рынке этот вопрос давно закрыт.
Статус общеизвестного товарного знака — один из самых сложных институтов в российском праве интеллектуальной собственности.
Что он дает?
У обычного товарного знака охрана действует только в пределах зарегистрированных классов МКТУ, а регистрацию необходимо продлевать каждые 10 лет.
У общеизвестного товарного знака возможностей значительно больше:
Именно поэтому такой статус настолько ценен.
Почему его так сложно получить?
Высокая узнаваемость сама по себе еще ничего не доказывает.
Для Роспатента необходима серьезная доказательственная база, в которую обычно входят:
Причем важно не только представить эти материалы, но и подтвердить, что они относятся именно к заявленной дате общеизвестности. На практике вопросы могут возникнуть даже к формулировкам в социологических исследованиях, структуре группы компаний или непрерывности использования знака.
Заседания по делам SPRITE и FANTA назначены на конец августа — начало сентября 2026 года.
Будет интересно посмотреть, какую позицию займет СИП. Если даже правообладатели мировых брендов сталкиваются со сложностями при подтверждении общеизвестности, то что говорить о более мелких игроках рынка…
А как вы считаете, должна ли общеизвестность очевидных мировых брендов доказываться в таком объеме, или существующий подход Роспатента оправдан?
#товарный_знак #судебная_практика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤2
НАВИГАЦИЯ ПО КАНАЛУ «ЦИФРОВОЕ ПРАВО ДЛЯ ЮРИСТОВ»
Пользуйтесь хэштегами, чтобы быстро найти нужный материал:
💼 По темам:
#нейросети_и_ИИ — правовое регулирование AI
#образовательные_лицензии — EdTech, онлайн-школы, проверки и лицензирование
#реклама_и_ФАС — маркировка, креативы, штрафы и ограничения
#авторское_право — защита IP, инфопродуктов, курсов и контента
#товарный_знак — Роспатент, бренды, защиты названий и нейминга
#юрист_и_бизнес — договорная работа и риски B2B-клиентов
🔖 По форматам:
#мнение_эксперта — авторская колонка о юридических и предпринимательских реалиях
#судебная_практика — разбор прецедентов и решений судов
#кейс — реальные проекты и разборы решений из практики Ольги
#законодательство — свежие законы и законопроекты
#инструменты_юриста — чек-листы, формулировки и шаблоны
Пользуйтесь хэштегами, чтобы быстро найти нужный материал:
#нейросети_и_ИИ — правовое регулирование AI
#образовательные_лицензии — EdTech, онлайн-школы, проверки и лицензирование
#реклама_и_ФАС — маркировка, креативы, штрафы и ограничения
#авторское_право — защита IP, инфопродуктов, курсов и контента
#товарный_знак — Роспатент, бренды, защиты названий и нейминга
#юрист_и_бизнес — договорная работа и риски B2B-клиентов
#мнение_эксперта — авторская колонка о юридических и предпринимательских реалиях
#судебная_практика — разбор прецедентов и решений судов
#кейс — реальные проекты и разборы решений из практики Ольги
#законодательство — свежие законы и законопроекты
#инструменты_юриста — чек-листы, формулировки и шаблоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Итак, давайте знакомиться по-взрослому, с кем еще не знакомы)
Меня зовут Ольга Кузнецова. Я практикующий юрист, в профессии уже 12 лет. Когда-то давно я работала в финансах, но потом перешла в сферу-онлайн бизнеса и все, зависла здесь.
В мои компетенции входит:
🔖 сопровождения бизнеса разных размеров (но большая часть — это микро- и малые предприниматели),
🔖 регистрация товарных знаков,
🔖 авторское право в разных его проявлениях,
🔖 образовательные лицензии,
🔖 реклама и маркировка,
🔖 работа с возвратами, суды, договоры и т.д.
В форматах работы с клиентами я уже перепробовала, кажется, все — от точечной работы до подписки и абонентов.
И вот я здесь — на старте того, о чем давно мечтала. Сообщество для юристов.
Зачем оно?
Этот вопрос задает мне мой самозванец: “Столько уже сообществ! Куда еще?”
А внутренний голос отвечает: есть куда.
И я знаю, насколько предприниматели одиноки и как порой не хватает вот этого банального понимания и поддержки, когда ты варишься в этом всем практически в одиночку. Плывешь, сражаешься, ошибаешься, встаешь и продолжаешь. потому что иначе как?
Я хочу, чтобы это пространство стало такой правовой экосистемой. Местом, где практикующие юристы могут:
➡️ вместе разгребать хаос и обсуждать новые безумные законопроекты,
➡️ разбирать реальные судебные дела (резонансные и не очень),
➡️ обсуждать клиентские неоднозначные вопросы,
➡️ и, конечно, делиться внутрянкой процессов. без теории и учебников)
А еще я планирую делиться здесь своими наработками и освещать большие темы, чтобы вы могли почерпнуть для себя что-то новое или вспомнить старое и... поделиться опытом)
Поэтому — добро пожаловать в комьюнити)
Рассказывайте о себе — кто вы, с какими сферами и запросами работаете, где развиваетесь и что сейчас вызывает больше всего сложностей 👇🏼
Меня зовут Ольга Кузнецова. Я практикующий юрист, в профессии уже 12 лет. Когда-то давно я работала в финансах, но потом перешла в сферу-онлайн бизнеса и все, зависла здесь.
В мои компетенции входит:
В форматах работы с клиентами я уже перепробовала, кажется, все — от точечной работы до подписки и абонентов.
И вот я здесь — на старте того, о чем давно мечтала. Сообщество для юристов.
Зачем оно?
Этот вопрос задает мне мой самозванец: “Столько уже сообществ! Куда еще?”
А внутренний голос отвечает: есть куда.
И я знаю, насколько предприниматели одиноки и как порой не хватает вот этого банального понимания и поддержки, когда ты варишься в этом всем практически в одиночку. Плывешь, сражаешься, ошибаешься, встаешь и продолжаешь. потому что иначе как?
Я хочу, чтобы это пространство стало такой правовой экосистемой. Местом, где практикующие юристы могут:
А еще я планирую делиться здесь своими наработками и освещать большие темы, чтобы вы могли почерпнуть для себя что-то новое или вспомнить старое и... поделиться опытом)
Поэтому — добро пожаловать в комьюнити)
Рассказывайте о себе — кто вы, с какими сферами и запросами работаете, где развиваетесь и что сейчас вызывает больше всего сложностей 👇🏼
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4
Кейс из Китая: уголовная ответственность за нарушение авторских прав на AI-контент
Китайский суд в Гуанчжоу вынес первый в истории уголовный приговор за несанкционированное копирование и продажу дипфейк- и AI-сериалов. Общественность долго жила (да и до сих пор живет!) в иллюзии, что “сгенерированное нейросетью — ничье, а значит, можно брать бесплатно”. Прецедент показал обратное.
Суть китайского прецедента ⤵️
Игровая компания запустила AI-инструмент, генерирующий короткие видеодрамы. Пользователи задавали оригинальные промпты, сценарии, логику сюжета и параметры съемки, а система выдавала готовый контент. В результате было создано более 7 000 коротких сериалов, набравших миллионные просмотры.
Двое злоумышленников с помощью экранных записей скопировали 1 700 таких AI-сериалов и продавали их через ссылки в соцсетях.
Почему суд признал ИИ-контент объектом авторского права? Следствие подняло промпты, логи системы, раскадровки и черновики авторов. Суд установил: нейросеть действительно использовалась как инструмент, но ключевым элементом стал творческий вклад человека. И, поскольку этот вклад был доказан, контент получил правовую защиту, а действия обвиняемых квалифицировали как уголовное преступление.
🇷🇺 Проекция на российское законодательство
В России мы постепенно подходим к схожей системе. Использование AI-контента в коммерции без понимания правовой природы генерации — это очень тонкий лед
1️⃣ Незнание алгоритмов нейросети не освобождает от ответственности
Если компания использует AI-генерацию для рекламы, сайтов или продуктов, ответственность за итоговый визуал и текст несет сам бизнес. Если нейросеть в процессе обучения “заглотила” чужие товарные знаки или объекты авторского права и выдала их вам, добросовестность использования придется доказывать в суде.
2️⃣ Уголовной статьи пока нет, но штрафы будут колоссальными
В отличие от Китая, где за масштабное пиратство предусмотрена уголовная ответственность, в РФ основной удар приходится на гражданско-правовую и административную плоскость. Однако статья 1301 ГК РФ позволяет правообладателю требовать компенсацию до 10 млн рублей за каждый случай нарушения (либо в двукратном размере стоимости экземпляров/прав). С учетом автоматизации поиска нарушений суммы исков для компаний могут стать колоссальными.
3️⃣ Проблема доказывания “творческого вклада”
Российский подход совпадает с мировым: сама по себе машина не является автором (ст. 1257 ГК РФ определяет автором только гражданина, творческим трудом которого создан результат). Если вы просто нажали кнопку “сделай красиво” — контент не защищен (и об этом недавняя новость с Моной Лизой). Если вы хотите защитить свой AI-продукт, сохраняйте исходники — промпты и итерации, оригинальные сценарии, ТЗ и наброски и тд.
Прецеденты продолжат появляться, и иллюзия “ничейного” контента будет дальше разрушаться. Для бизнеса это означает необходимость внедрения жесткой проверки (due diligence) любых AI-материалов до их запуска в коммерческий оборот и фиксации творческого вклада авторов.
#нейросети_и_ИИ #судебная_практика
Китайский суд в Гуанчжоу вынес первый в истории уголовный приговор за несанкционированное копирование и продажу дипфейк- и AI-сериалов. Общественность долго жила (да и до сих пор живет!) в иллюзии, что “сгенерированное нейросетью — ничье, а значит, можно брать бесплатно”. Прецедент показал обратное.
Суть китайского прецедента ⤵️
Игровая компания запустила AI-инструмент, генерирующий короткие видеодрамы. Пользователи задавали оригинальные промпты, сценарии, логику сюжета и параметры съемки, а система выдавала готовый контент. В результате было создано более 7 000 коротких сериалов, набравших миллионные просмотры.
Двое злоумышленников с помощью экранных записей скопировали 1 700 таких AI-сериалов и продавали их через ссылки в соцсетях.
Почему суд признал ИИ-контент объектом авторского права? Следствие подняло промпты, логи системы, раскадровки и черновики авторов. Суд установил: нейросеть действительно использовалась как инструмент, но ключевым элементом стал творческий вклад человека. И, поскольку этот вклад был доказан, контент получил правовую защиту, а действия обвиняемых квалифицировали как уголовное преступление.
🇷🇺 Проекция на российское законодательство
В России мы постепенно подходим к схожей системе. Использование AI-контента в коммерции без понимания правовой природы генерации — это очень тонкий лед
Если компания использует AI-генерацию для рекламы, сайтов или продуктов, ответственность за итоговый визуал и текст несет сам бизнес. Если нейросеть в процессе обучения “заглотила” чужие товарные знаки или объекты авторского права и выдала их вам, добросовестность использования придется доказывать в суде.
В отличие от Китая, где за масштабное пиратство предусмотрена уголовная ответственность, в РФ основной удар приходится на гражданско-правовую и административную плоскость. Однако статья 1301 ГК РФ позволяет правообладателю требовать компенсацию до 10 млн рублей за каждый случай нарушения (либо в двукратном размере стоимости экземпляров/прав). С учетом автоматизации поиска нарушений суммы исков для компаний могут стать колоссальными.
Российский подход совпадает с мировым: сама по себе машина не является автором (ст. 1257 ГК РФ определяет автором только гражданина, творческим трудом которого создан результат). Если вы просто нажали кнопку “сделай красиво” — контент не защищен (и об этом недавняя новость с Моной Лизой). Если вы хотите защитить свой AI-продукт, сохраняйте исходники — промпты и итерации, оригинальные сценарии, ТЗ и наброски и тд.
Прецеденты продолжат появляться, и иллюзия “ничейного” контента будет дальше разрушаться. Для бизнеса это означает необходимость внедрения жесткой проверки (due diligence) любых AI-материалов до их запуска в коммерческий оборот и фиксации творческого вклада авторов.
#нейросети_и_ИИ #судебная_практика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍2
Замаскированный мат в рекламе: игра слогов, экспертиза ФАС и заложенные риски бизнеса
Пока в профессиональном сообществе обсуждают новое дело ФАС в отношении Альфа-Банка из-за ролика с навязчивой рифмой про страховку авто, предлагаю посмотреть на этот кейс не столько с точки зрения креатива, сколько с позиции правовой механики и бизнес-рисков.
Почему ФАС реагирует, если формально мат не звучит?
Одна из самых частых ошибок маркетологов:
Вспомните детские игры со словами и скороговорками, когда слово обрывают на самом интересном месте или делают искусственную паузу между слогами так, чтобы в голове у слушателя само собой достроилось нецензурное выражение. В рекламном ролике сработал ровно тот же прием: ритм, паузы и намеренно расставленные акценты на конкретных слогах ставят человека в неловкое положение и неизбежно вызывают ассоциацию с матом.
Что говорит закон?
ФАС опирается на ч. 6 ст. 5 Закона “О рекламе”, которая запрещает использование бранных слов и непристойных образов.
То есть регулятор смотрит не только на то, что буквально сказано в ролике, но и на то, как это воспринимается аудиторией. Если выбранный прием приводит к устойчивой ассоциации с нецензурной лексикой, такой рекламный посыл может быть признан нарушающим требования закона.
Как это доказывается?
Здесь уже недостаточно позиции в духе “мне лично послышалось”. Для правовой оценки могут потребоваться несколько видов исследований.
1️⃣ Лингвистическая экспертиза
Эксперты анализируют фонетику, семантику и контекст и отвечают на вопрос: вызывает ли конкретная формулировка при определенном произношении и повторении ассоциацию с нецензурной лексикой у обычного носителя языка?
2️⃣ Социологическое или психолингвистическое исследование
Здесь важно установить, что скрытый смысл считывается значимой частью аудитории.
3️⃣ Фоноскопическая экспертиза
Анализирует акустические параметры записи — как именно расставлены ударения и звуковые акценты на слогах.
Черный пиар как статья расходов
В основном канале я недавно разбирала дело Ёбидоёби. То есть это вполне осознанные риски с понятной механикой для больших игроков рынка:
➡️ ролик быстро становится вирусным,
➡️ дело ФАС дает вторую волну публикаций в СМИ и соцсетях,
➡️ бренд получает дополнительную узнаваемость.
И фактически бизнес получает от этого сильно больше дивидендов, чем теряет на административных штрафах.
🔨 Коллеги, вопрос к вам: как думаете, удастся ли юристам банка отстоять позицию буквального толкования (“слова-то из словаря!”), или средний потребитель будет непреклонен в понимании контекста?
А я чуть позже поделюсь своим мнением
#реклама_и_ФАС #судебная_практика
Пока в профессиональном сообществе обсуждают новое дело ФАС в отношении Альфа-Банка из-за ролика с навязчивой рифмой про страховку авто, предлагаю посмотреть на этот кейс не столько с точки зрения креатива, сколько с позиции правовой механики и бизнес-рисков.
Почему ФАС реагирует, если формально мат не звучит?
Одна из самых частых ошибок маркетологов:
Но мы же не произнесли ни одного нецензурного слова!
Вспомните детские игры со словами и скороговорками, когда слово обрывают на самом интересном месте или делают искусственную паузу между слогами так, чтобы в голове у слушателя само собой достроилось нецензурное выражение. В рекламном ролике сработал ровно тот же прием: ритм, паузы и намеренно расставленные акценты на конкретных слогах ставят человека в неловкое положение и неизбежно вызывают ассоциацию с матом.
Что говорит закон?
ФАС опирается на ч. 6 ст. 5 Закона “О рекламе”, которая запрещает использование бранных слов и непристойных образов.
То есть регулятор смотрит не только на то, что буквально сказано в ролике, но и на то, как это воспринимается аудиторией. Если выбранный прием приводит к устойчивой ассоциации с нецензурной лексикой, такой рекламный посыл может быть признан нарушающим требования закона.
Как это доказывается?
Здесь уже недостаточно позиции в духе “мне лично послышалось”. Для правовой оценки могут потребоваться несколько видов исследований.
Эксперты анализируют фонетику, семантику и контекст и отвечают на вопрос: вызывает ли конкретная формулировка при определенном произношении и повторении ассоциацию с нецензурной лексикой у обычного носителя языка?
Здесь важно установить, что скрытый смысл считывается значимой частью аудитории.
Анализирует акустические параметры записи — как именно расставлены ударения и звуковые акценты на слогах.
Черный пиар как статья расходов
В основном канале я недавно разбирала дело Ёбидоёби. То есть это вполне осознанные риски с понятной механикой для больших игроков рынка:
И фактически бизнес получает от этого сильно больше дивидендов, чем теряет на административных штрафах.
Поэтому перед запуском рекламы стоит оценивать не только вопрос "будет ли это вируситься?", но и второй вопрос: "А если ФАС воспримет этот креатив иначе, чем мы рассчитывали, готовы ли мы к последствиям?"
А я чуть позже поделюсь своим мнением
#реклама_и_ФАС #судебная_практика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4
Увольнение за DeepSeek: судебный прецедент или хайп на нейросетях?
В июле СМИ и Telegram-каналы облетела новость: "Суд в Москве узаконил увольнение топ-менеджера за загрузку рабочих документов в нейросеть DeepSeek!"
Инфоповод звучит хайпово, но насколько он соответствует реальности?) Что на самом деле написано в материалах дела?
Факты оказались куда прозаичнее. Загрузка данных в ИИ не была единственным поводом для расторжения трудового договора:
1️⃣ Это было уже третьим дисциплинарным взысканием у сотрудницы за полгода работы. Были и опоздания, и неисполнение регламентов.
2️⃣ Помимо ИИ, топ-менеджер регулярно сливала персональные данные сотрудников (зарплаты, KPI, ФИО) и пересылала скрины рабочего стола гендиректора с движениями по расчетам.
3️⃣ Сам эпизод, который улетел в заголовки, в решении суда идет как дополнительный фактор. Более того, данные загружались даже не в оригинальный DeepSeek, а в его стороннее российское зеркало.
Безалаберность сотрудницы за эти полгода так же сказалась и на прибыли компании — один из контрагентов после утечки данных прервал переговоры и не пошел в сделку.
И так как у девушки не было ни единого адекватного аргумента (законного) в свою защиту, попытка оспорить увольнение и забрать “золотой парашют” на 5 млн рублей провалилась. То есть она не получила в качестве компенсации ни копейки, хотя руководитель предложил мировое соглашение и 400к, но жадность)
Чтобы увольнение за использование внешних сервисов выстояло в суде, одного факта загрузки мало. В компании должны быть:
➡️ Положение о коммерческой тайне со строгим перечнем защищаемых сведений и фактом ознакомления сотрудника под подпись.
➡️ Локальный акт по работе с AI-инструментами — прямой запрет на ввод конфиденциальных данных, персданных и финансовой аналитики во внешние нейросети и сторонние сервисы.
➡️ Технический и протокольный контроль — фиксация фактов передачи файлов на внешние адреса или ресурсы.
В июле СМИ и Telegram-каналы облетела новость: "Суд в Москве узаконил увольнение топ-менеджера за загрузку рабочих документов в нейросеть DeepSeek!"
Инфоповод звучит хайпово, но насколько он соответствует реальности?) Что на самом деле написано в материалах дела?
Факты оказались куда прозаичнее. Загрузка данных в ИИ не была единственным поводом для расторжения трудового договора:
Безалаберность сотрудницы за эти полгода так же сказалась и на прибыли компании — один из контрагентов после утечки данных прервал переговоры и не пошел в сделку.
И так как у девушки не было ни единого адекватного аргумента (законного) в свою защиту, попытка оспорить увольнение и забрать “золотой парашют” на 5 млн рублей провалилась. То есть она не получила в качестве компенсации ни копейки, хотя руководитель предложил мировое соглашение и 400к, но жадность)
Этот кейс — отличный маркер времени. Главная ошибка — считывать эту историю как "суды начали увольнять за ИИ". Суд уволил за классическое нарушение режима коммерческой тайны.
Загрузка данных в нейросеть — это лишь современный способ передачи информации на внешние, неподконтрольные работодателю сервера. Но если бы в компании не было официально введенного режима КТ, положения о конфиденциальности и подписей сотрудника — работодатель рисковал проиграть суд, даже несмотря на все перечисленные факторы.
Чтобы увольнение за использование внешних сервисов выстояло в суде, одного факта загрузки мало. В компании должны быть:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
A40-200471-2023_20240819_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
264.8 KB
Авторские права в digital: что сегодня реально работает в суде
В спорах об авторских правах в интернете есть несколько аргументов, которые ответчики используют особенно часто:
Но свежая практика показывает: сами по себе эти доводы уже не выглядят убедительно.
Разберем два дела — № А42-3966/2023 и № А40-200471/2023 — и посмотрим, на что суды действительно обращают внимание.
1️⃣ Сайт делал подрядчик — но отвечает владелец сайта
В одном из типовых сценариев заказчик пытается переложить ответственность на агентство или веб-студию: мол, сайт и контент размещал подрядчик, поэтому претензии нужно предъявлять ему.
Суды с этим не соглашаются. Если именно компания владеет сайтом и использует размещенный на нем контент, наличие договора с разработчиком само по себе не освобождает ее от ответственности за нарушение исключительных прав.
То есть позиция “это делал фрилансер или человек-со-стороны, мы ничего не знаем” работает довольно плохо.
2️⃣ “Это сделала нейросеть” — тоже не очень убедительная и универсальная защита
В деле № А42-3966/2023 ответчик утверждал, что спорное изображение было создано с помощью ИИ и поэтому не является результатом творческого труда.
Но и тут суд оценил доказательства иначе.
Истец представил исходный файл 3D-модели, причем именно в таком формате, который позволял подтвердить происхождение изображения и его технические характеристики.
Здесь сработала презумпция авторства: пока не доказано обратное, автором считается лицо, указанное в качестве автора.
Поэтому для правообладателя исходники — это не просто рабочие файлы, которые можно удалить после сдачи проекта. В споре они могут оказаться одним из ключевых доказательств.
3️⃣ Цифровые следы тоже становятся доказательствами
Еще один важный момент: для подтверждения нарушения суду не обязательно нужна нотариальная фиксация каждого скриншота.
В деле использовались, в частности, данные, которые позволили установить, как выглядела страница сайта в прошлом. А в другом споре факт размещения рекламного ролика именно по заказу ответчика подтвердили в том числе рекламные идентификаторы ERID.
То есть цифровой след может быть вполне рабочим доказательством — главное, чтобы он позволял установить нужный факт.
4️⃣ Размер компенсации тоже можно доказывать цифрами
С этой точки зрения интересны оба дела.
В одном случае суд взыскал 500 000 рублей за незаконное использование 32-секундного рекламного ролика.
Во втором — истец рассчитал стоимость права (37 900 руб.) как среднее арифметическое из пяти реальных лицензионных договоров, и суд обоснованно удвоил эту сумму (до 151 600 руб.) за два нарушения: доведение до всеобщего сведения и удаление информации об авторе.
Практический вывод довольно простой: если вы взыскиваете компенсацию, ее размер лучше не брать с потолка. Реальные договоры, стоимость лицензий и другие экономические показатели могут стать частью доказательственной базы.
Что из этого стоит забрать в практику
➡️ Для правообладателя:
— сохранять исходники и версии файлов,
— фиксировать размещение контента в сети,
— хранить документы, подтверждающие создание и передачу произведения,
— заранее собирать информацию о стоимости лицензирования.
➡️ Для бизнеса, который заказывает digital-контент:
— не ограничиваться формулировкой “подрядчик гарантирует, что проблем не будет”,
— закреплять в договоре гарантии соблюдения прав третьих лиц,
— предусматривать последствия предъявления претензий правообладателей,
— понимать, какой контент и на каких основаниях подрядчик использует в вашей рекламе, на сайте или в соцсетях.
Потому что в digital-споре часто решает не только вопрос “кто прав?”, но и вопрос “кто и как может это доказать?”.
В спорах об авторских правах в интернете есть несколько аргументов, которые ответчики используют особенно часто:
“Сайт делал подрядчик”
“Мы не знаем, кто разместил этот материал”
“Это вообще нейросеть сгенерировала”
“Скриншот ничего не доказывает”
Но свежая практика показывает: сами по себе эти доводы уже не выглядят убедительно.
Разберем два дела — № А42-3966/2023 и № А40-200471/2023 — и посмотрим, на что суды действительно обращают внимание.
В одном из типовых сценариев заказчик пытается переложить ответственность на агентство или веб-студию: мол, сайт и контент размещал подрядчик, поэтому претензии нужно предъявлять ему.
Суды с этим не соглашаются. Если именно компания владеет сайтом и использует размещенный на нем контент, наличие договора с разработчиком само по себе не освобождает ее от ответственности за нарушение исключительных прав.
То есть позиция “это делал фрилансер или человек-со-стороны, мы ничего не знаем” работает довольно плохо.
В деле № А42-3966/2023 ответчик утверждал, что спорное изображение было создано с помощью ИИ и поэтому не является результатом творческого труда.
Но и тут суд оценил доказательства иначе.
Истец представил исходный файл 3D-модели, причем именно в таком формате, который позволял подтвердить происхождение изображения и его технические характеристики.
Здесь сработала презумпция авторства: пока не доказано обратное, автором считается лицо, указанное в качестве автора.
Поэтому для правообладателя исходники — это не просто рабочие файлы, которые можно удалить после сдачи проекта. В споре они могут оказаться одним из ключевых доказательств.
Еще один важный момент: для подтверждения нарушения суду не обязательно нужна нотариальная фиксация каждого скриншота.
В деле использовались, в частности, данные, которые позволили установить, как выглядела страница сайта в прошлом. А в другом споре факт размещения рекламного ролика именно по заказу ответчика подтвердили в том числе рекламные идентификаторы ERID.
То есть цифровой след может быть вполне рабочим доказательством — главное, чтобы он позволял установить нужный факт.
С этой точки зрения интересны оба дела.
В одном случае суд взыскал 500 000 рублей за незаконное использование 32-секундного рекламного ролика.
Во втором — истец рассчитал стоимость права (37 900 руб.) как среднее арифметическое из пяти реальных лицензионных договоров, и суд обоснованно удвоил эту сумму (до 151 600 руб.) за два нарушения: доведение до всеобщего сведения и удаление информации об авторе.
Практический вывод довольно простой: если вы взыскиваете компенсацию, ее размер лучше не брать с потолка. Реальные договоры, стоимость лицензий и другие экономические показатели могут стать частью доказательственной базы.
Что из этого стоит забрать в практику
— сохранять исходники и версии файлов,
— фиксировать размещение контента в сети,
— хранить документы, подтверждающие создание и передачу произведения,
— заранее собирать информацию о стоимости лицензирования.
— не ограничиваться формулировкой “подрядчик гарантирует, что проблем не будет”,
— закреплять в договоре гарантии соблюдения прав третьих лиц,
— предусматривать последствия предъявления претензий правообладателей,
— понимать, какой контент и на каких основаниях подрядчик использует в вашей рекламе, на сайте или в соцсетях.
Потому что в digital-споре часто решает не только вопрос “кто прав?”, но и вопрос “кто и как может это доказать?”.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
Маркетологи vs юристы: вечная война за скорость и риски
«У нас запуск через 30 минут, дайте оферту!» vs «Подождите, в пункте 5.2 запятая пропущена». Вечное противостояние маркетологов и юристов, где одни живут трендами и скоростью, а другие — рисками и штрафами. Кто прав? И почему юрист иногда попадает в чёрный список маркетологов?
В этом выпуске Зина Городова отстаивает интересы маркетологов и диджитал-специалистов, а Ольга Кузнецова объясняет, где на самом деле зарыты риски. Разбираем, как ускорить согласование договоров, почему абстрактный маркетолог в договоре — это боль для всех, и как консервативным юристам подружиться с трендами, не «кидаясь лицом в торт».
Инсайт: маркетологи приносят деньги, юристы думают, как эти деньги не потерять. Настоящий симбиоз начинается там, где обе стороны готовы на компромисс.
Таймкоды
00:23 — Вступление. Вечная война маркетологов и юристов
00:50 — Корень конфликта: не в маркетологах, а в несвоевременной информации
01:39 — Почему маркетинг живёт эмоциями, а юристы — рисками
02:08 — Скорость: тренд на 24 часа и «катание мяча» с согласованием
02:42 — Когда юрист должен подстроиться, а когда — отдел маркетинга
03:53 — «Оферту за 30 минут»: почему это будущие убытки
04:32 — Не все проекты живут 24 часа
05:33 — Юрист — это не ругательное слово
06:00 — Почему малому бизнесу штрафы бьют по карману
06:40 — Как ускорить процесс
07:11 — Легализация мессенджеров и простая письменная форма
07:54 — Когда без договора не обойтись: дизайнеры и авторские права
08:29 — KPI и штрафы за недостижение продаж
09:03 — Почему маркетолог должен базово знать закон о рекламе
11:00 — За штрафы платит бизнес, а не подрядчик
11:40 — Как обезопасить маркетолога
12:20 — «Абстрактный маркетолог»: почему юрист прописывает всё подряд
12:36 — Нужен ли юристам маркетолог: «услышать твой голос громче»
14:40 — Специфика юридической ниши и узкая специализация
15:00 — Почему слово «юрист» вызывает страх
16:16 — Как судьи и нотариусы в соцсетях разрушают образ «небожителей»
17:10 — Компромисс между строгостью и трендами
17:40 — Итог: маркетологи приносят деньги, юристы берегут их — это симбиоз
➡️Слушать в Ямузыке
➡️Слушать в Вк
Подъехал подкаст для юристов, присоединяйтесь :)
«У нас запуск через 30 минут, дайте оферту!» vs «Подождите, в пункте 5.2 запятая пропущена». Вечное противостояние маркетологов и юристов, где одни живут трендами и скоростью, а другие — рисками и штрафами. Кто прав? И почему юрист иногда попадает в чёрный список маркетологов?
В этом выпуске Зина Городова отстаивает интересы маркетологов и диджитал-специалистов, а Ольга Кузнецова объясняет, где на самом деле зарыты риски. Разбираем, как ускорить согласование договоров, почему абстрактный маркетолог в договоре — это боль для всех, и как консервативным юристам подружиться с трендами, не «кидаясь лицом в торт».
Инсайт: маркетологи приносят деньги, юристы думают, как эти деньги не потерять. Настоящий симбиоз начинается там, где обе стороны готовы на компромисс.
Таймкоды
00:23 — Вступление. Вечная война маркетологов и юристов
00:50 — Корень конфликта: не в маркетологах, а в несвоевременной информации
01:39 — Почему маркетинг живёт эмоциями, а юристы — рисками
02:08 — Скорость: тренд на 24 часа и «катание мяча» с согласованием
02:42 — Когда юрист должен подстроиться, а когда — отдел маркетинга
03:53 — «Оферту за 30 минут»: почему это будущие убытки
04:32 — Не все проекты живут 24 часа
05:33 — Юрист — это не ругательное слово
06:00 — Почему малому бизнесу штрафы бьют по карману
06:40 — Как ускорить процесс
07:11 — Легализация мессенджеров и простая письменная форма
07:54 — Когда без договора не обойтись: дизайнеры и авторские права
08:29 — KPI и штрафы за недостижение продаж
09:03 — Почему маркетолог должен базово знать закон о рекламе
11:00 — За штрафы платит бизнес, а не подрядчик
11:40 — Как обезопасить маркетолога
12:20 — «Абстрактный маркетолог»: почему юрист прописывает всё подряд
12:36 — Нужен ли юристам маркетолог: «услышать твой голос громче»
14:40 — Специфика юридической ниши и узкая специализация
15:00 — Почему слово «юрист» вызывает страх
16:16 — Как судьи и нотариусы в соцсетях разрушают образ «небожителей»
17:10 — Компромисс между строгостью и трендами
17:40 — Итог: маркетологи приносят деньги, юристы берегут их — это симбиоз
➡️Слушать в Ямузыке
➡️Слушать в Вк
Подъехал подкаст для юристов, присоединяйтесь :)
Yandex Music
ЮрЛанч
"ЮрЛанч" — подкаст, где юрист Ольга Кузнецова рассказывает, как легко и доступно защитить свои и... • Podcast • 15 subscribers
❤1
В авторском споре мало доказать, что произведение существовало.
Нужно доказать, что оно принадлежит именно вам.
Этот пост не к вопросу о том, что “очередной суд взыскал 30 тысяч”, а про качество доказательной базы. Потому что даже нотариальный протокол не всегда будет гарантом того, что все предусмотрено и обязательно сработает.
В качестве иллюстрации своего тезиса хочу привести в пример дело А40-6717/2025, где автор сценария зафиксировал переписку с помощью нотариального протокола и рассчитывал использовать её как доказательство. Все вроде логично, но суд посчитал это недостаточным.
Потому что представленный текст не содержал имени автора, названия и даты создания, а переписка подтверждала только то, что этот текст был отправлен ответчикам.
то есть зафиксировать факт существования произведения — еще не значит зафиксировать авторство.
📌 Что мог бы сделать автор?
В первую очередь — сохранить исходные файлы. Причем речь не только о сценариях.
Например, для фотографии гораздо сильнее может выглядеть исходный файл, который выгружается непосредственно из камеры, а не просто готовый JPEG. Дополнительно могут иметь значение данные о создании файла — например, дата и время.
Можно использовать облачное хранилище, отправлять исходный файл самому себе по электронной почте, сохранять версии документа.
Еще один вариант — депонирование произведения через специальные сервисы.
При депонировании фиксируется произведение в том виде, в котором оно существовало на определенный момент, и указывается автор. Это уже гораздо ближе к той доказательственной конструкции, которой не хватило истцу в рассматриваемом деле.
Поэтому для digital-контента я бы заранее формировала простую цепочку:
автор → создание → дата → исходник → дальнейшее использование.
И чем дороже потенциальный спор, тем сильнее должна быть предварительная подготовка и тем меньше стоит рассчитывать на один скриншот, один файл или один нотариальный протокол. Поэтому о доказательствах в авторском праве нужно думать еще до создания самого произведения. Важно выстроить всё так, чтобы в случае цифрового спора ваша позиция была цельной, чтобы картинка сложилась в прозрачную и непротиворечивую историю.
Подробнее с делом можно ознакомиться здесь
Нужно доказать, что оно принадлежит именно вам.
Этот пост не к вопросу о том, что “очередной суд взыскал 30 тысяч”, а про качество доказательной базы. Потому что даже нотариальный протокол не всегда будет гарантом того, что все предусмотрено и обязательно сработает.
В качестве иллюстрации своего тезиса хочу привести в пример дело А40-6717/2025, где автор сценария зафиксировал переписку с помощью нотариального протокола и рассчитывал использовать её как доказательство. Все вроде логично, но суд посчитал это недостаточным.
Потому что представленный текст не содержал имени автора, названия и даты создания, а переписка подтверждала только то, что этот текст был отправлен ответчикам.
то есть зафиксировать факт существования произведения — еще не значит зафиксировать авторство.
«Суд в этом деле совершенно логично разделил две вещи: факт отправки текста и факт авторства. Если я отправила кому-то файл, это еще не доказывает, что именно я его создала. Поэтому я бы всегда советовала выстраивать доказательства заранее, а не пытаться собрать их уже после возникновения спора»
📌 Что мог бы сделать автор?
В первую очередь — сохранить исходные файлы. Причем речь не только о сценариях.
Например, для фотографии гораздо сильнее может выглядеть исходный файл, который выгружается непосредственно из камеры, а не просто готовый JPEG. Дополнительно могут иметь значение данные о создании файла — например, дата и время.
Можно использовать облачное хранилище, отправлять исходный файл самому себе по электронной почте, сохранять версии документа.
Еще один вариант — депонирование произведения через специальные сервисы.
При депонировании фиксируется произведение в том виде, в котором оно существовало на определенный момент, и указывается автор. Это уже гораздо ближе к той доказательственной конструкции, которой не хватило истцу в рассматриваемом деле.
«И здесь я бы обратила внимание на одну распространенную ошибку: люди думают, что если они когда-то что-то придумали, то этого достаточно. А потом начинаешь спрашивать: а исходники сохранились? Нет. Переписка есть? Ее чистили. Файл где? Старый компьютер уже продали. И в итоге доказать авторство спустя несколько лет становится очень сложно»
Поэтому для digital-контента я бы заранее формировала простую цепочку:
автор → создание → дата → исходник → дальнейшее использование.
И чем дороже потенциальный спор, тем сильнее должна быть предварительная подготовка и тем меньше стоит рассчитывать на один скриншот, один файл или один нотариальный протокол. Поэтому о доказательствах в авторском праве нужно думать еще до создания самого произведения. Важно выстроить всё так, чтобы в случае цифрового спора ваша позиция была цельной, чтобы картинка сложилась в прозрачную и непротиворечивую историю.
Подробнее с делом можно ознакомиться здесь
❤3