🖇Заверения и гарантии
Дело ВС. Недавнее определение ВС РФ от 21.03.23 № 305-ЭС22-17862 прошло под кликбейтными заголовками типа "ВС допустил взыскание по заверениям в связи с будущими обстоятельствами". Давайте разберёмся.
Теория. Заверения - это определённые гарантии достоверности фактов. Немного упрощая, это возможно более чётко сартикулировать существенные для сторон обстоятельства при заключении и предусмотреть средства защиты на случай, если они окажутся ложными. В отсутствие таких заверений пришлось бы доказывать порок воли (для оспаривания, причём для оспаривания в определённых законом случаях по закрытому перечню оснований), существенное изменение обстоятельств (правда заверения обычно даются относительно уже имеющихся фактов, а СИС - это изменения по ходу). Для ответственности же за убытки в таком случае пришлось бы доказывать нарушение обязательства. А "не сообщил необходимую информацию" пока достаточно сложно ложится в континентальное классическое определение обязательства.
Возмещение потерь (гарантии) – это гарантия возмещения в связи с любым событием, влекущим ущерб. Тут речь о перенесении риска потерь в связи некими обстоятельствами.
Итак, цель в обоих случаях одна и та же - перенести риски. Но механика разная.
1️⃣ В случае с заверениями лицо пытается решить вопрос асимметрии информации (наличие прав на объект, достаточная укомплектованность фирмы и проч.) и обезопасить себя от незнания того, что может создать негативный сценарий. Гарантии же пропускают промежуточный этап с информацией и сразу переносят риск через обещание безусловного возмещения потерь.
Разница раскрывается также в том, что в случае с заверениями мы не ожидаем материализации риска, негативных последствий. Средства защиты привязаны не к потерям, а к самому факту выдачи ложной информации. Если заверения относительно хозяйственной деятельности фирмы недостоверны, можно не ждать, что ФНС откажет в вычете или проведёт иные последствия. В гарантиях же мы бы ждали воплощения риска потерь. Из этого же вытекает, что гарантии – это всегда про денежную компенсацию, а заверения – про широкий спектр реагирования. Он включает компенсацию, но не только: также отказ от договора, оспаривание и проч.
Кстати, я не исключаю, что разницу акцентов на информации и на ответственности подчёркивал и ВС, когда рассовывал разъяснения норм по институтам в разные Пленумы - № 7 (по ответственности) и № 49 (по заключению договора) соответственно. Ну, а может просто на расположение по ГК ориентировались. Ответственность за переговоры тоже в Пленуме № 49 разъяснили.
2️⃣С т.з. зрения средств защиты по сути институты отличаются только в части оспаривания и модели (формы) возмещения.
(А) Оспаривать сделку из-за будущих фактов, очевидно, нельзя, поэтому в гарантиях его и нет.
(Б) А вот с возмещением интересно. Неустойка соизмеряется с убытками, а возмещение потерь нет. Видимо, от риска прихода налоговой лучше закрываться через потери – они ведь не компенсационны. А вот неустойку будут мерить по возникшему ущербу.
В целом, решение достаточно произвольное. Получается, что схожие инструменты регулируются по-разному. В одном случае (заверения) компенсация и применение правил гл. 25 ГК (о вине и проч.), а другом (гарантии) - просто выплата возмещения под условием без всяких правил об ответственности. Хотя гарантируют нередко именно от недостоверного сообщения информации. Получается, нужно очень аккуратно именовать средства в договоре
(В) Отказ от договора по умолчанию есть только в заверениях. В рамках возмещения потерь его тоже возможно предусмотреть (310 ГК). Правда непонятен вопрос с конкуренцией таких средств - не обогатится ли кредитор, когда и возмещение (штрафное по сути) получит, и из договора уйдёт. Может, не случайно в ст. 406.1 ГК такого средства нет.
Дело ВС. Недавнее определение ВС РФ от 21.03.23 № 305-ЭС22-17862 прошло под кликбейтными заголовками типа "ВС допустил взыскание по заверениям в связи с будущими обстоятельствами". Давайте разберёмся.
Теория. Заверения - это определённые гарантии достоверности фактов. Немного упрощая, это возможно более чётко сартикулировать существенные для сторон обстоятельства при заключении и предусмотреть средства защиты на случай, если они окажутся ложными. В отсутствие таких заверений пришлось бы доказывать порок воли (для оспаривания, причём для оспаривания в определённых законом случаях по закрытому перечню оснований), существенное изменение обстоятельств (правда заверения обычно даются относительно уже имеющихся фактов, а СИС - это изменения по ходу). Для ответственности же за убытки в таком случае пришлось бы доказывать нарушение обязательства. А "не сообщил необходимую информацию" пока достаточно сложно ложится в континентальное классическое определение обязательства.
Возмещение потерь (гарантии) – это гарантия возмещения в связи с любым событием, влекущим ущерб. Тут речь о перенесении риска потерь в связи некими обстоятельствами.
Итак, цель в обоих случаях одна и та же - перенести риски. Но механика разная.
1️⃣ В случае с заверениями лицо пытается решить вопрос асимметрии информации (наличие прав на объект, достаточная укомплектованность фирмы и проч.) и обезопасить себя от незнания того, что может создать негативный сценарий. Гарантии же пропускают промежуточный этап с информацией и сразу переносят риск через обещание безусловного возмещения потерь.
Разница раскрывается также в том, что в случае с заверениями мы не ожидаем материализации риска, негативных последствий. Средства защиты привязаны не к потерям, а к самому факту выдачи ложной информации. Если заверения относительно хозяйственной деятельности фирмы недостоверны, можно не ждать, что ФНС откажет в вычете или проведёт иные последствия. В гарантиях же мы бы ждали воплощения риска потерь. Из этого же вытекает, что гарантии – это всегда про денежную компенсацию, а заверения – про широкий спектр реагирования. Он включает компенсацию, но не только: также отказ от договора, оспаривание и проч.
Кстати, я не исключаю, что разницу акцентов на информации и на ответственности подчёркивал и ВС, когда рассовывал разъяснения норм по институтам в разные Пленумы - № 7 (по ответственности) и № 49 (по заключению договора) соответственно. Ну, а может просто на расположение по ГК ориентировались. Ответственность за переговоры тоже в Пленуме № 49 разъяснили.
2️⃣С т.з. зрения средств защиты по сути институты отличаются только в части оспаривания и модели (формы) возмещения.
(А) Оспаривать сделку из-за будущих фактов, очевидно, нельзя, поэтому в гарантиях его и нет.
(Б) А вот с возмещением интересно. Неустойка соизмеряется с убытками, а возмещение потерь нет. Видимо, от риска прихода налоговой лучше закрываться через потери – они ведь не компенсационны. А вот неустойку будут мерить по возникшему ущербу.
В целом, решение достаточно произвольное. Получается, что схожие инструменты регулируются по-разному. В одном случае (заверения) компенсация и применение правил гл. 25 ГК (о вине и проч.), а другом (гарантии) - просто выплата возмещения под условием без всяких правил об ответственности. Хотя гарантируют нередко именно от недостоверного сообщения информации. Получается, нужно очень аккуратно именовать средства в договоре
(В) Отказ от договора по умолчанию есть только в заверениях. В рамках возмещения потерь его тоже возможно предусмотреть (310 ГК). Правда непонятен вопрос с конкуренцией таких средств - не обогатится ли кредитор, когда и возмещение (штрафное по сути) получит, и из договора уйдёт. Может, не случайно в ст. 406.1 ГК такого средства нет.
👍8❤3🤡1
3️⃣Наконец, очень нетривиальное дело - ответ на вопрос, относительно чего можно заверить и в отношении чего гарантировать возмещение потерь. Заверить можно, пожалуй, относительно любой информации - даже той, которая вне горизонта должника.
На языке права - мы (а) либо вносим в его программу риск необходимость выяснить (не знаешь, но это в твоих интересах теперь выяснить), (б) либо если выяснить невозможно, переносим на должника просто риск последствий такого незнания.
А вот можно ли гарантировать что-угодно - что завтра не пойдёт дождь или что в авто не врежутся? Можем ли мы так вылетать за орбиту обязательства, за орбиту контроля дававшего гарантию лица. Как мне кажется, если мы говорим о совсем внешнем событии (я продаю полю и гарантирую, что на нём взойдёт урожай), то речь скорее о некоем алеаторном споре на внешнее событие с обязательством выплаты.
Хотя, наверное, всё это можно опять же объяснить несением риска - кто-то же должен его нести. Почему мы в соглашении не решить.
В более пограничном случае (н-р, разрешение Правкомиссии, которое чуть более предсказуемо, чем дождь, но только чуть) речь, наверное, должна идти о распределении риска. Поэтому такое гарантировать можно.
Комментарий. Могут ли в связи со сказанным быть даны заверения относительно будущего? Моя позиция - нет. Нельзя заверить об информации, которой просто нет (обстоятельства ещё не наступили). Откуда известно, придёт налоговая или нет, отзовут лицензию или нет. Гарантии же – это про "я не знаю, придут или нет, но если что, всё компенсирую". В этом смысле гарантии сообщают контрагенту уверенность через квазистрахование.
И естественно, я не говорю о том, что заверения и гарантии – это исключающее, дихотомическое деление. Дело ВС как раз прекрасно вскрыло, где они пересекаются. Сторона заверила, что прекрасно вела хозяйственную деятельность и установила неустойку на случай, если это не так. Строго говоря, неустойка была привязана именно к добросовестному ведению деятельности. Поэтому если бы выяснилось, что там швах, прихода ФНС можно было бы не ждать.
А вот в части, где сказали "если к вам придёт ФНС, мы заплатим", на мой взгляд, это уже гарантия. То есть расширили заверение - не просто неустойка на случай недостоверной информации, а ещё и сверху указание на конкретное событие с возмещением потерь.
Что скажете, друзья?
На языке права - мы (а) либо вносим в его программу риск необходимость выяснить (не знаешь, но это в твоих интересах теперь выяснить), (б) либо если выяснить невозможно, переносим на должника просто риск последствий такого незнания.
А вот можно ли гарантировать что-угодно - что завтра не пойдёт дождь или что в авто не врежутся? Можем ли мы так вылетать за орбиту обязательства, за орбиту контроля дававшего гарантию лица. Как мне кажется, если мы говорим о совсем внешнем событии (я продаю полю и гарантирую, что на нём взойдёт урожай), то речь скорее о некоем алеаторном споре на внешнее событие с обязательством выплаты.
Хотя, наверное, всё это можно опять же объяснить несением риска - кто-то же должен его нести. Почему мы в соглашении не решить.
В более пограничном случае (н-р, разрешение Правкомиссии, которое чуть более предсказуемо, чем дождь, но только чуть) речь, наверное, должна идти о распределении риска. Поэтому такое гарантировать можно.
Комментарий. Могут ли в связи со сказанным быть даны заверения относительно будущего? Моя позиция - нет. Нельзя заверить об информации, которой просто нет (обстоятельства ещё не наступили). Откуда известно, придёт налоговая или нет, отзовут лицензию или нет. Гарантии же – это про "я не знаю, придут или нет, но если что, всё компенсирую". В этом смысле гарантии сообщают контрагенту уверенность через квазистрахование.
И естественно, я не говорю о том, что заверения и гарантии – это исключающее, дихотомическое деление. Дело ВС как раз прекрасно вскрыло, где они пересекаются. Сторона заверила, что прекрасно вела хозяйственную деятельность и установила неустойку на случай, если это не так. Строго говоря, неустойка была привязана именно к добросовестному ведению деятельности. Поэтому если бы выяснилось, что там швах, прихода ФНС можно было бы не ждать.
А вот в части, где сказали "если к вам придёт ФНС, мы заплатим", на мой взгляд, это уже гарантия. То есть расширили заверение - не просто неустойка на случай недостоверной информации, а ещё и сверху указание на конкретное событие с возмещением потерь.
Что скажете, друзья?
👍15🤡4🤨2😍1
🪨Санкции и экстерналии
Накануне я прочитал аналитику о влиянии санкций, которая подсветила мне одну сторону, о которой я раньше думал, но не так глубоко. Хотел бы с вами поделиться.
Односторонние санкции – это не механизм наказания, вопреки своему названию. Это про стимулы и стремление в в отсутствие у международного права аппарата принуждения понудить либо, наоборот, сдержать государство за счёт лишения его части ресурсов (см. п. 92). Эту роль выполняют в разной степени и секторальные, и блокирующие санкции.
Цель благая, но, как всегда, мир сложнее.
❇️ Известен эффект негативного отбора, который особенно остро встаёт, когда мы пытаемся что-то запретить. Негативный отбор – это положение, когда по разным причинам стимулы системы вызывают ложное направление развития.
Сухой закон как запрет преследовал благие цели, но в итоге создал теневой рынок, где люди не просто могли утолить свой алкогольные пристрастия, как раньше, но, сверх того, тратили на это большие суммы в ущерб близким. Кроме того, подвергали свою жизнь опасности в связи с более низким качеством продукции.
В таком же ключе обычно развивается стремление запретить аборты. Как ни удивительно, если государство их запрещает, они не исчезают по щелчку, а уходят в тень, создавая огромный риски для здоровья рожениц.
Во всех этих случаях возникают негативные экстерналии, то есть негативные побочные эффекты. А конкретно, происходит негативный отбор тех стимулов, которые не должны в благоприятном развитии работать в таком направлении.
❇️ Негативный отбор существует во множестве сфер. Если мы для некоей, скажем, экономической или политической цели выбираем лицо не исходя из его достоинств, а просто потому что лучше знакомы с ним, система постепенно начинает строиться не основываясь на лучших, разумных решениях, а перерастает в непотизм. На мой взгляд, в качестве правового примера сюда можно подтянуть оспаривание сделок с заинтересованностью.
Немного иначе, но в схожем ключе работает "рынок лимонов". Когда покупатели не могут выяснить качество товара, а продавцы имеют возможность его скрыть, покупатели скорее будут ориентироваться на меньшую цену. Тогда имеют преимущество дешёвые, некачественные товары. Дорогие постепенно уйдут с рынка. Их цена выше, потому что в себестоимость входит качество. Но в условиях ориентации на цену они слабоконкурентны. Негативный отбор.
Итак, санкции
❇️ Одна из санкционных мер касается запрета взаимодействовать с российскими морскими судами. В частности российские грузы и российские корабли нельзя страховать, им нельзя выдавать сертификаты годности и тд. В связи с этим российский флот переориентируется на т.н. "удобные флаги", т.е. флаги юрисдикций, которые готовы предоставлять флаг за плату, создавая видимость, что судно относится к данной юрисдикции.
Аналитика, которую я прочитал, косвенно выводит цепочку последствий, которую я достроил уже сам. Преследуя цель сдерживания России, санкции могут привести или уже приводят к тому, что в открытое море выходят незастрахованные судна с незастрахованными грузами. При этом нередко сертификат годности им выдаёт такое же классификационное общество юрисдикции удобного флага (догадайтесь о степени и качестве проверки). Собственника судна весьма сложно выяснить. Юрисдикция же судна непонятна из-за удобного флага.
Важнейшую часть морского права занимает охрана открытого моря от различных рисков, важнейший среди которых - загрязнения. Описанная выше картина, как вы понимаете, создаёт не очень радужные перспективы. Потенциальный вред может быть не покрыт страховой выплатой (либо покрыт в малой части внутренним российским страхованием). К тому же непонятно, насколько такое серое судоходство несёт риски проблемы т.н. moral hazard, то есть снижения степени ответственности к риску собственного причинения вреда.
Я отдаю отчёт, что санкции много по каким параметрам отравляют жизнь простым людям. Но именно этот ракурс потенциального техногенного природного вреда особенно взбудоражил меня.
С научной точки зрения очень полезно и занимательно изучать.
С житейской – очень страшно осознавать.
Накануне я прочитал аналитику о влиянии санкций, которая подсветила мне одну сторону, о которой я раньше думал, но не так глубоко. Хотел бы с вами поделиться.
Односторонние санкции – это не механизм наказания, вопреки своему названию. Это про стимулы и стремление в в отсутствие у международного права аппарата принуждения понудить либо, наоборот, сдержать государство за счёт лишения его части ресурсов (см. п. 92). Эту роль выполняют в разной степени и секторальные, и блокирующие санкции.
Цель благая, но, как всегда, мир сложнее.
❇️ Известен эффект негативного отбора, который особенно остро встаёт, когда мы пытаемся что-то запретить. Негативный отбор – это положение, когда по разным причинам стимулы системы вызывают ложное направление развития.
Сухой закон как запрет преследовал благие цели, но в итоге создал теневой рынок, где люди не просто могли утолить свой алкогольные пристрастия, как раньше, но, сверх того, тратили на это большие суммы в ущерб близким. Кроме того, подвергали свою жизнь опасности в связи с более низким качеством продукции.
В таком же ключе обычно развивается стремление запретить аборты. Как ни удивительно, если государство их запрещает, они не исчезают по щелчку, а уходят в тень, создавая огромный риски для здоровья рожениц.
Во всех этих случаях возникают негативные экстерналии, то есть негативные побочные эффекты. А конкретно, происходит негативный отбор тех стимулов, которые не должны в благоприятном развитии работать в таком направлении.
❇️ Негативный отбор существует во множестве сфер. Если мы для некоей, скажем, экономической или политической цели выбираем лицо не исходя из его достоинств, а просто потому что лучше знакомы с ним, система постепенно начинает строиться не основываясь на лучших, разумных решениях, а перерастает в непотизм. На мой взгляд, в качестве правового примера сюда можно подтянуть оспаривание сделок с заинтересованностью.
Немного иначе, но в схожем ключе работает "рынок лимонов". Когда покупатели не могут выяснить качество товара, а продавцы имеют возможность его скрыть, покупатели скорее будут ориентироваться на меньшую цену. Тогда имеют преимущество дешёвые, некачественные товары. Дорогие постепенно уйдут с рынка. Их цена выше, потому что в себестоимость входит качество. Но в условиях ориентации на цену они слабоконкурентны. Негативный отбор.
Итак, санкции
❇️ Одна из санкционных мер касается запрета взаимодействовать с российскими морскими судами. В частности российские грузы и российские корабли нельзя страховать, им нельзя выдавать сертификаты годности и тд. В связи с этим российский флот переориентируется на т.н. "удобные флаги", т.е. флаги юрисдикций, которые готовы предоставлять флаг за плату, создавая видимость, что судно относится к данной юрисдикции.
Аналитика, которую я прочитал, косвенно выводит цепочку последствий, которую я достроил уже сам. Преследуя цель сдерживания России, санкции могут привести или уже приводят к тому, что в открытое море выходят незастрахованные судна с незастрахованными грузами. При этом нередко сертификат годности им выдаёт такое же классификационное общество юрисдикции удобного флага (догадайтесь о степени и качестве проверки). Собственника судна весьма сложно выяснить. Юрисдикция же судна непонятна из-за удобного флага.
Важнейшую часть морского права занимает охрана открытого моря от различных рисков, важнейший среди которых - загрязнения. Описанная выше картина, как вы понимаете, создаёт не очень радужные перспективы. Потенциальный вред может быть не покрыт страховой выплатой (либо покрыт в малой части внутренним российским страхованием). К тому же непонятно, насколько такое серое судоходство несёт риски проблемы т.н. moral hazard, то есть снижения степени ответственности к риску собственного причинения вреда.
Я отдаю отчёт, что санкции много по каким параметрам отравляют жизнь простым людям. Но именно этот ракурс потенциального техногенного природного вреда особенно взбудоражил меня.
С научной точки зрения очень полезно и занимательно изучать.
С житейской – очень страшно осознавать.
Investopedia
Adverse Selection Explained: Definition, Effects, and the Lemons Problem
Discover how adverse selection affects markets, particularly insurance and the used car industry, and learn about the solutions, including understanding the lemons problem.
👍14🔥3
Ассоциация Юристов России разработала и опубликовала «Методику определения размера компенсации морального вреда»
На ПостГлоссаторе уже было несколько постов об огромной важности налаживания практики возмещения морального вреда. В одном из них мы как раз обсуждали, что методика наряду с таблицами возмещения является формой разрешения текущей проблемы взыскания.
Проблема эта в том, что моральный вред – не компенсационная мера возмещения, что очень затрудняет судам работу с определением его размера. Суды опасаются давать больше и пытаются оценить страдания истцов на глазок. К сожалению, пока глазок это весьма скуп, а точнее, он просто не соответствует разумным цифрам компенсации – система работает по принципу лучше «недо», чем «пере».
Методика хороша тем, что даёт более твёрдую, арифметически и социологически выверенную почву для расчётов. В частности, у каждого потерпевшего по умолчанию есть сумма БВК (базовая вменяемая компенсация). Надбавки же строятся исходя из нюанса ситуации. Используются такие метрики как
1️⃣ КСС (коэффициент индивидуальной степени страданий),
2️⃣ ФВ (форма вины причинителя),
3️⃣ ИОО (индивидуальные особенности причинителя (ответчика),
4️⃣ ВП (степень его вины),
5️⃣ ОПВ (иные фактически обстоятельства).
В рамках последней метрики используется часть диспозиции нормы ст. 1101 п. 2 ГК. Такая оговорка оставляет судам коридор усмотрения и возможность учитывать особенность конкретного дела, которая может выходить за рамки предвидимых ex ante переменных для учёта.
Сама методика разработана для небольшой, но одной из самых важных групп моральной компенсации – вред жизни и здоровью и потеря близкого человека. Естественно, есть надежда, что развитие в этом направлении продолжится и в рамках других категорий.
Также, в самой брошюре есть примеры применения предлагаемых методов.
Печатная версия от Статута и электронная версия от М-Логоса
На ПостГлоссаторе уже было несколько постов об огромной важности налаживания практики возмещения морального вреда. В одном из них мы как раз обсуждали, что методика наряду с таблицами возмещения является формой разрешения текущей проблемы взыскания.
Проблема эта в том, что моральный вред – не компенсационная мера возмещения, что очень затрудняет судам работу с определением его размера. Суды опасаются давать больше и пытаются оценить страдания истцов на глазок. К сожалению, пока глазок это весьма скуп, а точнее, он просто не соответствует разумным цифрам компенсации – система работает по принципу лучше «недо», чем «пере».
Методика хороша тем, что даёт более твёрдую, арифметически и социологически выверенную почву для расчётов. В частности, у каждого потерпевшего по умолчанию есть сумма БВК (базовая вменяемая компенсация). Надбавки же строятся исходя из нюанса ситуации. Используются такие метрики как
1️⃣ КСС (коэффициент индивидуальной степени страданий),
2️⃣ ФВ (форма вины причинителя),
3️⃣ ИОО (индивидуальные особенности причинителя (ответчика),
4️⃣ ВП (степень его вины),
5️⃣ ОПВ (иные фактически обстоятельства).
В рамках последней метрики используется часть диспозиции нормы ст. 1101 п. 2 ГК. Такая оговорка оставляет судам коридор усмотрения и возможность учитывать особенность конкретного дела, которая может выходить за рамки предвидимых ex ante переменных для учёта.
Сама методика разработана для небольшой, но одной из самых важных групп моральной компенсации – вред жизни и здоровью и потеря близкого человека. Естественно, есть надежда, что развитие в этом направлении продолжится и в рамках других категорий.
Также, в самой брошюре есть примеры применения предлагаемых методов.
Печатная версия от Статута и электронная версия от М-Логоса
🍾11❤4🔥2
⌛️Интерес особого пристрастия
Я никогда не скрывал своего трепетного отношения к институту взыскания морального вреда.
Кроме прочих причин, дело в том, что с ранних пор изучения мне казалось странным привязывать ущерб лица только к экономически измеримым метрикам. Реальный ущерб – количество рублей, которые лицо потратило, чтобы восстановить право. Абстрактные убытки – разница в рублях между сделкой и рынком. И так далее.
Неужели гражданское право не способно адекватно реагировать на случаи вреда, когда материально в имуществе лица не особо убыло. Тем не менее ущерб налицо.
Представьте утрату фотографии близкого человека. Неужели ущерб будет оценён по стоимости фотографии? Представьте ущерб от того, что не смогли увидеться с семьёй из-за задержки самолёта. Стоимость билетов?
Когда-то ответом на мои сомнения стало знакомство с институтом интереса особого пристрастия – статья М. Лухманова и книга Е. Пассека. Я уверен, что за этим будущее. Право не может ограничиваться ригидной стоимостной рыночной оценкой – есть много благ, которые купить нельзя. Но то, что их нельзя купить, не означает, что нельзя попытаться их компенсировать.
Как писал проф. Беляцкин, моральный вред - это не про компенсацию рубль за рубль. Это определённый компромисс, попытка хоть как-то сгладить ментальный дискомфорт. Деньги не вернут утраченного близкого человека и моральная компенсация не призвана «купить» его утрату у близких. Моральная компенсация про то, что общество не игнорирует ментальную целостность пострадавшего лица и пытается по мере сил на неё реагировать.
И на сегодняшний день слишком много благ, которые мы не можем рыночно оценить (время, и проч.), но которые праву, подобно экономике, хорошо бы начать видеть и учитывать.
Я всё чаще думаю над проблематикой субъективного расчёта убытков. То есть такого, который не сводится сугубо к имущественному ущербу. Помните мужчину, к которому вовремя не приехал автобус? Это причинило ему дискомфорт, что составило отдельное возмещение помимо компенсации за такси и проч. В том деле это посчитали моральным вредом.
А если представить, что мне в аренду предоставили помещение не той расцветки, что я просил? Что, если выясняется, что из арендуемого помещения открывается не такой прекрасный вид, как мне описывал арендодатель. Или что вид прекрасный, но оказывается, рядом завод, который издаёт зловонья.
В некоторых случаях мы можем применить дорогое моему сердцу средство – уменьшение цены. Но даже оно требует наличие уменьшения объективной ценности, которого не происходит в случае с, например, стеной другого цвета. Просто дискомфорт.
Кажется, нужно присмотреться к субъективному расчёту убытков. Не уверен, что всё нужно в моральный вред загонять. Лицо не всегда нравственно страдает – ему может быть просто дискомфортно и нам стоит это уважать.
Завершу на цитате определения СКГД ВС РФ от 14.02.2023 № 16-КГ22-44-К4. Она про моральный вред, но, как мне кажется, в чём-то иллюстрирует и мою, более широкую перспективу.
Следовательно, если суд приходит к выводу о необходимости присуждения денежной компенсации, её сумма должна быть адекватной и реальной.
В противном случае присуждение чрезвычайно малой, незначительной денежной суммы означало бы игнорирование требований закона и приводило бы к отрицательному результату, создавая у потребителя впечатление пренебрежительного отношения к его правам.
Я никогда не скрывал своего трепетного отношения к институту взыскания морального вреда.
Кроме прочих причин, дело в том, что с ранних пор изучения мне казалось странным привязывать ущерб лица только к экономически измеримым метрикам. Реальный ущерб – количество рублей, которые лицо потратило, чтобы восстановить право. Абстрактные убытки – разница в рублях между сделкой и рынком. И так далее.
Неужели гражданское право не способно адекватно реагировать на случаи вреда, когда материально в имуществе лица не особо убыло. Тем не менее ущерб налицо.
Представьте утрату фотографии близкого человека. Неужели ущерб будет оценён по стоимости фотографии? Представьте ущерб от того, что не смогли увидеться с семьёй из-за задержки самолёта. Стоимость билетов?
Когда-то ответом на мои сомнения стало знакомство с институтом интереса особого пристрастия – статья М. Лухманова и книга Е. Пассека. Я уверен, что за этим будущее. Право не может ограничиваться ригидной стоимостной рыночной оценкой – есть много благ, которые купить нельзя. Но то, что их нельзя купить, не означает, что нельзя попытаться их компенсировать.
Как писал проф. Беляцкин, моральный вред - это не про компенсацию рубль за рубль. Это определённый компромисс, попытка хоть как-то сгладить ментальный дискомфорт. Деньги не вернут утраченного близкого человека и моральная компенсация не призвана «купить» его утрату у близких. Моральная компенсация про то, что общество не игнорирует ментальную целостность пострадавшего лица и пытается по мере сил на неё реагировать.
И на сегодняшний день слишком много благ, которые мы не можем рыночно оценить (время, и проч.), но которые праву, подобно экономике, хорошо бы начать видеть и учитывать.
Я всё чаще думаю над проблематикой субъективного расчёта убытков. То есть такого, который не сводится сугубо к имущественному ущербу. Помните мужчину, к которому вовремя не приехал автобус? Это причинило ему дискомфорт, что составило отдельное возмещение помимо компенсации за такси и проч. В том деле это посчитали моральным вредом.
А если представить, что мне в аренду предоставили помещение не той расцветки, что я просил? Что, если выясняется, что из арендуемого помещения открывается не такой прекрасный вид, как мне описывал арендодатель. Или что вид прекрасный, но оказывается, рядом завод, который издаёт зловонья.
В некоторых случаях мы можем применить дорогое моему сердцу средство – уменьшение цены. Но даже оно требует наличие уменьшения объективной ценности, которого не происходит в случае с, например, стеной другого цвета. Просто дискомфорт.
Кажется, нужно присмотреться к субъективному расчёту убытков. Не уверен, что всё нужно в моральный вред загонять. Лицо не всегда нравственно страдает – ему может быть просто дискомфортно и нам стоит это уважать.
Завершу на цитате определения СКГД ВС РФ от 14.02.2023 № 16-КГ22-44-К4. Она про моральный вред, но, как мне кажется, в чём-то иллюстрирует и мою, более широкую перспективу.
Следовательно, если суд приходит к выводу о необходимости присуждения денежной компенсации, её сумма должна быть адекватной и реальной.
В противном случае присуждение чрезвычайно малой, незначительной денежной суммы означало бы игнорирование требований закона и приводило бы к отрицательному результату, создавая у потребителя впечатление пренебрежительного отношения к его правам.
❤16👍10
🎁Дарение в европейских языках
Дарение в русском языке имеет очевидный корень "дар-", который адресует к передаче. Привычно, но в то же время удивительно, как логика такой этимологи сохраняется практически во всех европейских языках. Английское donation, итальянское donazione , испанское donación, норвежское donasjon, французское la donation и тд.
Как видите, тенденция сохраняется не только в романских языках, поэтому исключительно латынью как истоком не объяснишь.
Что интересно, почти все языки различают дарение как отношение/ договор (то есть процесс, растянутость во времени), и дар как результат или предмет дарения. Например, английские donation и gift или present. В Испании donación и presente. Тут тоже, несмотря на семантическое разделение, в корне всё отсылает к передаче.
Но самое интересное - это исключения. Например, по-французски подарок - cadeau. Тут нет никакого дара в корне. Насколько я смог разобраться, этим словом в Средние века обозначали заглавную букву в книге. Считается, что слово пошло от латинского "caput" ("голова"). Ну и отсюда же известные нам всем слова капелла, капитель, капитан. Ещё можно вспомнить, что "заглавная буква" на английский переводится как capital letter, а главный город страны – capital.
Причём слово cadeau для обозначения подарка используется не только во Франции, но и например, в Нидерландах. Для меня было немного неожиданно.
Но с французскими словами мне сложнее – этот язык я знаю достаточно слабо.
А вот изюминка из более близкого мне немецкого языка как раз стала поводом к написанию этого поста. Посреди Европы в колыбели рецепции римского права дарение с незапамятных времён обозначают как Schenkung. Тут тоже при желании можно найти корни передачи – всё-таки schenken – это ещё и "посылать".
Но более распространённая версия, которую можно прочитать, н-р, в Историко-критическом комментарии к ГГУ (§ 516 ГГУ), напоминает, что einschenken" означает "наливать" (также ещё "насыпать"). Считается, что этимология нынешнего контракта дарения в Германии ведёт нас за руку к практике наливать приветственную чарку в немецкой Kneipe (питейное заведение) пару сотен лет назад.
Красивая версия, которую воспроизводят многие источники. Не берусь давать зуб за её правдивость, но суть такая – немецкий язык чуть ли не единственный из европейских, который в рамках дарения не говорит о передаче. Вернее о вполне конкретной "передаче". Соответственно, немецкий BGB, австрийский ABGB и немецкая версия швейцарского Obligationenrecht Gesetz используют этот термин. Ах да, ещё в Нидерландах дарение – это "schenking".
Помните, что чрезмерное einschenken🍺 в пятницу преподносит больную caput в подарок в субботу*
*Автор канала не призывает к употреблению алкоголя и рассчитывает, что канал читают разумные взрослые люди, знающие, что/как для них лучше, и сделавшие акцент на познавательной части поста 😌
Дарение в русском языке имеет очевидный корень "дар-", который адресует к передаче. Привычно, но в то же время удивительно, как логика такой этимологи сохраняется практически во всех европейских языках. Английское donation, итальянское donazione , испанское donación, норвежское donasjon, французское la donation и тд.
Как видите, тенденция сохраняется не только в романских языках, поэтому исключительно латынью как истоком не объяснишь.
Что интересно, почти все языки различают дарение как отношение/ договор (то есть процесс, растянутость во времени), и дар как результат или предмет дарения. Например, английские donation и gift или present. В Испании donación и presente. Тут тоже, несмотря на семантическое разделение, в корне всё отсылает к передаче.
Но самое интересное - это исключения. Например, по-французски подарок - cadeau. Тут нет никакого дара в корне. Насколько я смог разобраться, этим словом в Средние века обозначали заглавную букву в книге. Считается, что слово пошло от латинского "caput" ("голова"). Ну и отсюда же известные нам всем слова капелла, капитель, капитан. Ещё можно вспомнить, что "заглавная буква" на английский переводится как capital letter, а главный город страны – capital.
Причём слово cadeau для обозначения подарка используется не только во Франции, но и например, в Нидерландах. Для меня было немного неожиданно.
Но с французскими словами мне сложнее – этот язык я знаю достаточно слабо.
А вот изюминка из более близкого мне немецкого языка как раз стала поводом к написанию этого поста. Посреди Европы в колыбели рецепции римского права дарение с незапамятных времён обозначают как Schenkung. Тут тоже при желании можно найти корни передачи – всё-таки schenken – это ещё и "посылать".
Но более распространённая версия, которую можно прочитать, н-р, в Историко-критическом комментарии к ГГУ (§ 516 ГГУ), напоминает, что einschenken" означает "наливать" (также ещё "насыпать"). Считается, что этимология нынешнего контракта дарения в Германии ведёт нас за руку к практике наливать приветственную чарку в немецкой Kneipe (питейное заведение) пару сотен лет назад.
Красивая версия, которую воспроизводят многие источники. Не берусь давать зуб за её правдивость, но суть такая – немецкий язык чуть ли не единственный из европейских, который в рамках дарения не говорит о передаче. Вернее о вполне конкретной "передаче". Соответственно, немецкий BGB, австрийский ABGB и немецкая версия швейцарского Obligationenrecht Gesetz используют этот термин. Ах да, ещё в Нидерландах дарение – это "schenking".
Помните, что чрезмерное einschenken🍺 в пятницу преподносит больную caput в подарок в субботу*
*Автор канала не призывает к употреблению алкоголя и рассчитывает, что канал читают разумные взрослые люди, знающие, что/как для них лучше, и сделавшие акцент на познавательной части поста 😌
❤15👍5🥱3🍾3😱2🏆2😁1
💵"Оказываем услуги - не за "Спасибо"
Сегодня проскочила новость о том, что Сбербанк списывает многим своим пользователям бонусы "Спасибо".
В комментариях на Коммерсанте юристы указывают, что существует пробел – мол, такие отношения не попадают под ЗоЗПП.
Я не понимаю, откуда берутся такие суждения. Понятно, что общество развивается и отношения эволюционируют – мы встречаемся с новыми явлениями, открываем новые грани. К чему-то, как например, к защите интеллектуальных прав произведений, созданных ИИ, нам приходится подходить с новыми метриками. Но в данном случае есть полное ощущение, что речь о вполне известных принципах.
"Спасибо" – это токен средства платежа, то есть условный знак, который обозначает ценность в какой-то экосистеме. В данном случае экосистеме Сбера и его партнёров. По-хорошему предыдущее предложение можно редуцировать до того, что "Спасибо" – это средство платежа, то есть деньги в их экономическом, социальном смыслах.
Получается, Сбер лишает своих пользователей денег, полученных как своеобразный вычет (или иная форма) за покупки в системе. Почему же это не отношения "предприниматель – потребитель"?
Всё, что имеет ту или иную универсальную (в разных пределах) ценность и может быть обменено, является активом, часто заменителем денег. Подарочные/скидочные карты, бонусы, промокоды и проч. Лишение их равносильно краже, деликту. Это имущество.
Ну и кроме того, в прошлом году в узких кругах похихикали, что ВС РФ (Определение от 08.02.22 № 5-КГ21-191-К2) допустил взыскание через суд миль "Аэрофлот-бонус". Но суть позиции ВС как будто не уловили.
Ловите небольшую выдержку из определения:
Отказывая в удовлетворении требований истца в праве на доведение до потребителей полной и достоверной информации об условиях начисления миль за перелеты по определенным направлениям, суды исходили из того, что начисление бонусных миль по правилам программы является бесплатным и не подпадает под действие статьи 10 Закона о защите прав потребителей, предусматривающей обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах).
Между тем, этот вывод сделан без учета и оценки того обстоятельства, что программа «Аэрофлот Бонус», как установил суд, является маркетинговым мероприятием ПАО «Аэрофлот», то есть мероприятием, направленным на выявление и удовлетворение потребностей неопределенной группы потребителей путем создания, продвижения и представления продукта или услуги покупателям, а также управления взаимоотношениями с ними с целью получения прибыли.
Сегодня проскочила новость о том, что Сбербанк списывает многим своим пользователям бонусы "Спасибо".
В комментариях на Коммерсанте юристы указывают, что существует пробел – мол, такие отношения не попадают под ЗоЗПП.
Я не понимаю, откуда берутся такие суждения. Понятно, что общество развивается и отношения эволюционируют – мы встречаемся с новыми явлениями, открываем новые грани. К чему-то, как например, к защите интеллектуальных прав произведений, созданных ИИ, нам приходится подходить с новыми метриками. Но в данном случае есть полное ощущение, что речь о вполне известных принципах.
"Спасибо" – это токен средства платежа, то есть условный знак, который обозначает ценность в какой-то экосистеме. В данном случае экосистеме Сбера и его партнёров. По-хорошему предыдущее предложение можно редуцировать до того, что "Спасибо" – это средство платежа, то есть деньги в их экономическом, социальном смыслах.
Получается, Сбер лишает своих пользователей денег, полученных как своеобразный вычет (или иная форма) за покупки в системе. Почему же это не отношения "предприниматель – потребитель"?
Всё, что имеет ту или иную универсальную (в разных пределах) ценность и может быть обменено, является активом, часто заменителем денег. Подарочные/скидочные карты, бонусы, промокоды и проч. Лишение их равносильно краже, деликту. Это имущество.
Ну и кроме того, в прошлом году в узких кругах похихикали, что ВС РФ (Определение от 08.02.22 № 5-КГ21-191-К2) допустил взыскание через суд миль "Аэрофлот-бонус". Но суть позиции ВС как будто не уловили.
Ловите небольшую выдержку из определения:
Отказывая в удовлетворении требований истца в праве на доведение до потребителей полной и достоверной информации об условиях начисления миль за перелеты по определенным направлениям, суды исходили из того, что начисление бонусных миль по правилам программы является бесплатным и не подпадает под действие статьи 10 Закона о защите прав потребителей, предусматривающей обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах).
Между тем, этот вывод сделан без учета и оценки того обстоятельства, что программа «Аэрофлот Бонус», как установил суд, является маркетинговым мероприятием ПАО «Аэрофлот», то есть мероприятием, направленным на выявление и удовлетворение потребностей неопределенной группы потребителей путем создания, продвижения и представления продукта или услуги покупателям, а также управления взаимоотношениями с ними с целью получения прибыли.
Коммерсантъ
«Спасибо» не положилось в карман
Сбербанк списывает бонусы из-за нарушений условий программы
👍29👏1
"В условиях развития информационного общества вполне естественно появление в печатных средствах массовой информации и особенно в сети «Интернет» публикаций, в которых гражданин идентифицируется посредством указания его персональных данных, высказываются в том числе негативные суждения о нем, о его деятельности. Это может быть отнесено к неизбежным издержкам свободы информации в демократическом обществе."
Определение СКГД ВС РФ от 28.03.23 № 5-КГ22-147-К2
Может быть
Определение СКГД ВС РФ от 28.03.23 № 5-КГ22-147-К2
Может быть
👍10👏1
🎓Две идеи солидаритета
В понедельник (15 мая) состоится очередное заседание Кружка деликтного права РШЧП, который организует Анна Маркелова (за что ей огромная благодарность).
В этот раз тема – множественность лиц (солидарная, долевая и т.д.) Я буду докладчиком, а это отличный повод вернуться к проблематике и дополнить пост, который я публиковал ранее. Если тема окажется интересной, я также опубликую тут свои тезисы к заседанию. Они будут доступны зарегистрированным участникам заседания.
Итак, сегодня, на мой взгляд, две простые, но важнейшие идеи солидаритета, которые осознают не все
1️⃣ Солидаритет – это про перенесение рисков
Не нужно думать, что солидаритет это про то, чтобы всегда взыскать всё с одного. В идеале солидаритет работает так, что кредитор в удобном для него формате взыскивает, с кого хочет. А должники в рамках регресса разбираются. В том же идеале экономически в итоге никто не заплатил больше, потому что и кредитор получил ровно столько, сколько должен был и в рамках регресса потом все разобрались.
Это важнейшая идея внешних и внутренних отношений. Внешние (кредитор – должники) все должны в размере 100, и кредитору не важно, кто в какой доле виноват/должен. Внутренние (между должниками) после того, как кредитор получил причитающееся, должники уже разбираются, у кого какая доля – это не головная боль кредитора.
Понять, почему это хорошо для кредитор, несложно. Представьте официанта, которому нужно получить с каждого оплату, чтобы не уйти в минус. Ему легче, чтобы заплатил один, а гости между собой разбирались. Но официанту просто организационно легче. А реальный кредитор без солидаритета имеет несколько дополнительных головных болей :
❇️ Риски банкротства каждого из должников. Один упал в несостоятельность – минус долг в его части. При солидаритете это головная боль содолжников.
❇️ Доказывание размера доли каждого. Это бывает ой как непросто. Примерно как официанту выяснять, кто сколько за вечер выпил и съел.
Поэтому солидаритет это в некотором смысле обеспечение кредитора
2️⃣ Солидаритет из разных оснований не должен шокировать правовое чувство
Да, это в отдельных случаях кажется контринтуитивным. Один должен по кондикции, другой по деликту; двое должны по разным договорам и проч. Какой солидаритет? Но вопрос с солидаритетом встаёт, если мы установили единый экономический интерес обязательств, даже если они разные.
Если я передал вещь по ничтожной сделке, а её продали, у меня два должника. Один по виндикации, другой по реституции. Это солидаритет, потому что единый интерес (ну и неделимость предмета, что частный случай)
Или директор причинил убытки тем, что давал за бесценок пользоваться товарным знаком 3-му лицу, чем причинён ущерб на 100. 3-е лицо обогатилось (сэкономило) на 100, директор причинил вред на 100. Это одни и те же 100, но в рамках разного интереса.
Примеров такой координации множество. Именно поэтому цепляться за единое основание, отвергая солидаритет – это махровая догматика. Кредитор (а) не должен обогащаться (получив от каждого по 100), (б) при прочих равных является пострадавшей стороной и заслуживает привелегию, так как на той стороне несколько лиц, вторгшихся в его сферу.
Поэтому солидаритет
Когда при прочих равных солидаритет - это несправедливо, я попытался расписать (поставить вопрос) в своей статье. Постараюсь в скором времени опубликовать несколько идей оттуда.
В понедельник (15 мая) состоится очередное заседание Кружка деликтного права РШЧП, который организует Анна Маркелова (за что ей огромная благодарность).
В этот раз тема – множественность лиц (солидарная, долевая и т.д.) Я буду докладчиком, а это отличный повод вернуться к проблематике и дополнить пост, который я публиковал ранее. Если тема окажется интересной, я также опубликую тут свои тезисы к заседанию. Они будут доступны зарегистрированным участникам заседания.
Итак, сегодня, на мой взгляд, две простые, но важнейшие идеи солидаритета, которые осознают не все
1️⃣ Солидаритет – это про перенесение рисков
Не нужно думать, что солидаритет это про то, чтобы всегда взыскать всё с одного. В идеале солидаритет работает так, что кредитор в удобном для него формате взыскивает, с кого хочет. А должники в рамках регресса разбираются. В том же идеале экономически в итоге никто не заплатил больше, потому что и кредитор получил ровно столько, сколько должен был и в рамках регресса потом все разобрались.
Это важнейшая идея внешних и внутренних отношений. Внешние (кредитор – должники) все должны в размере 100, и кредитору не важно, кто в какой доле виноват/должен. Внутренние (между должниками) после того, как кредитор получил причитающееся, должники уже разбираются, у кого какая доля – это не головная боль кредитора.
Понять, почему это хорошо для кредитор, несложно. Представьте официанта, которому нужно получить с каждого оплату, чтобы не уйти в минус. Ему легче, чтобы заплатил один, а гости между собой разбирались. Но официанту просто организационно легче. А реальный кредитор без солидаритета имеет несколько дополнительных головных болей :
❇️ Риски банкротства каждого из должников. Один упал в несостоятельность – минус долг в его части. При солидаритете это головная боль содолжников.
❇️ Доказывание размера доли каждого. Это бывает ой как непросто. Примерно как официанту выяснять, кто сколько за вечер выпил и съел.
Поэтому солидаритет это в некотором смысле обеспечение кредитора
2️⃣ Солидаритет из разных оснований не должен шокировать правовое чувство
Да, это в отдельных случаях кажется контринтуитивным. Один должен по кондикции, другой по деликту; двое должны по разным договорам и проч. Какой солидаритет? Но вопрос с солидаритетом встаёт, если мы установили единый экономический интерес обязательств, даже если они разные.
Если я передал вещь по ничтожной сделке, а её продали, у меня два должника. Один по виндикации, другой по реституции. Это солидаритет, потому что единый интерес (ну и неделимость предмета, что частный случай)
Или директор причинил убытки тем, что давал за бесценок пользоваться товарным знаком 3-му лицу, чем причинён ущерб на 100. 3-е лицо обогатилось (сэкономило) на 100, директор причинил вред на 100. Это одни и те же 100, но в рамках разного интереса.
Примеров такой координации множество. Именно поэтому цепляться за единое основание, отвергая солидаритет – это махровая догматика. Кредитор (а) не должен обогащаться (получив от каждого по 100), (б) при прочих равных является пострадавшей стороной и заслуживает привелегию, так как на той стороне несколько лиц, вторгшихся в его сферу.
Поэтому солидаритет
Когда при прочих равных солидаритет - это несправедливо, я попытался расписать (поставить вопрос) в своей статье. Постараюсь в скором времени опубликовать несколько идей оттуда.
Telegram
Tort Law Today
Коллеги, рады сообщить, что 15 мая в 18:00 состоится очередное заседание кружка РШЧП по деликтному праву (он-лайн). Тема: «Солидарная и долевая ответственность в деликтном праве».
Для российского права является привычной конструкция солидарной ответственности…
Для российского права является привычной конструкция солидарной ответственности…
👍14❤4👎3
Forwarded from Всё идёт по праву (Radislav Repin)
Володарский_Д.Б._Диссертация-2013.pdf
1.9 MB
В уже далеком 2013 г. мой дорогой друг и соратник Даниил Борисович Володарский подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Субъективное право и законная сила судебного решения".
Поскольку этот труд найти в свободном доступе непросто, а потребность в ознакомлении с ним все возрастает, постольку я с разрешения Даниила Борисовича решил опубликовать его.
Поскольку этот труд найти в свободном доступе непросто, а потребность в ознакомлении с ним все возрастает, постольку я с разрешения Даниила Борисовича решил опубликовать его.
❤16👍3❤🔥2
Forwarded from Tort Law Today
Делимся видеозаписью заседания кружка РШЧП по деликтному праву, которое состоялось 15 мая.
Темой семинара стала «Солидарная и долевая деликтная ответственность».
Теоретические и практические проблемы солидарной и долевой ответственности за причиненный вред были отражены в выступлениях магистрантов РШЧП:
1) Александр Гуна (РШЧП). Теоретические и практические проблемы солидарной и долевой ответственности в деликтном праве.
2) Мазурин Никита (РШЧП). Ответственность за нарушение интеллектуальных прав в случае множественности нарушителей (проект федерального закона № 348960-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»).
На семинаре были обсуждены политико-правовые предпосылки солидарной ответственности, теоретические критерии разделения солидарной и долевой ответственности, а также проанализировано, как применяются и должны применяться выработанные научные подходы к практическим проблемам солидарной ответственности в банкротстве, к нарушениям исключительных прав несколькими лицами, к проблемам возмещения вреда, причиненного окружающей среде и к иных случаям, которые регулярно становятся предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации.
В заседании приняли участие эксперты, специализирующиеся в разных отраслях права, что позволило комплексно осветить проблемы, возникающие в тех или иных сферах и сформулировать возможные пути их решения. В семинаре приняли участие Тололаева Наталья Владимировна, Евстигнеев Эдуард Александрович, Лухманов Максим Иванович, Павлова Елена Александровна, Зайцев Олег Романович, Ягельницкий Александр Александрович, Шайдуллин Айнур Ильшатович, Анинкина Наталья Юрьевна. Также к обсуждению присоединился директор Управления судебного взыскания проблемной задолженности корпоративных клиентов юридического департамента в компании «Газпромбанк» Андреев Артем Вячеславович.
Модерировала дискуссию консультант Исследовательского Центра, куратор кружка по деликтному праву Маркелова Анна Анатольевна.
Благодарим всех участников дискуссии за проявленный интерес!
Прилагаем тезисы участников дискуссии.
Темой семинара стала «Солидарная и долевая деликтная ответственность».
Теоретические и практические проблемы солидарной и долевой ответственности за причиненный вред были отражены в выступлениях магистрантов РШЧП:
1) Александр Гуна (РШЧП). Теоретические и практические проблемы солидарной и долевой ответственности в деликтном праве.
2) Мазурин Никита (РШЧП). Ответственность за нарушение интеллектуальных прав в случае множественности нарушителей (проект федерального закона № 348960-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»).
На семинаре были обсуждены политико-правовые предпосылки солидарной ответственности, теоретические критерии разделения солидарной и долевой ответственности, а также проанализировано, как применяются и должны применяться выработанные научные подходы к практическим проблемам солидарной ответственности в банкротстве, к нарушениям исключительных прав несколькими лицами, к проблемам возмещения вреда, причиненного окружающей среде и к иных случаям, которые регулярно становятся предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации.
В заседании приняли участие эксперты, специализирующиеся в разных отраслях права, что позволило комплексно осветить проблемы, возникающие в тех или иных сферах и сформулировать возможные пути их решения. В семинаре приняли участие Тололаева Наталья Владимировна, Евстигнеев Эдуард Александрович, Лухманов Максим Иванович, Павлова Елена Александровна, Зайцев Олег Романович, Ягельницкий Александр Александрович, Шайдуллин Айнур Ильшатович, Анинкина Наталья Юрьевна. Также к обсуждению присоединился директор Управления судебного взыскания проблемной задолженности корпоративных клиентов юридического департамента в компании «Газпромбанк» Андреев Артем Вячеславович.
Модерировала дискуссию консультант Исследовательского Центра, куратор кружка по деликтному праву Маркелова Анна Анатольевна.
Благодарим всех участников дискуссии за проявленный интерес!
Прилагаем тезисы участников дискуссии.
RUTUBE
15.05.2023 Кружок по деликтному праву
🔥7💯4👍3👏2❤1
Forwarded from Tort Law Today
Н_Мазурин_Множественность_при_нарушении_интеллектуальных_прав.pdf
306.7 KB
👍11🔥3❤2
Forwarded from Tort Law Today
А_Гуна_Тезисы_к_заседанию_студенческого_кружка_РШЧП_по_деликтному.pdf
209.6 KB
❤10👍3🔥3
🎓Безвозмездность
Сейчас я дописываю свою магистрскую диссертацию по теме безвозмездности в договорном праве. Один из ключевых тезисов, который я выношу на защиту - не любая сделка, связанная с окончательной передачей имущества, является дарением. Для дарения необходим дополнительный элемент – я его пока обозначаю как бескорыстие (намерение одарить без преследования каких-то коммерческих, экономических выгод).
Накануне внимание привлекли несколько определений ВС РФ, которые демонстрируют, на мой взгляд, логическое смешение и методологическую путаницу в квалификации.
Прежде чем я озвучу свою позицию, хотел бы узнать ваше мнение. Это в том числе было бы полезно для моего исследования.
Итак, правы ли коллегии ВС РФ и есть ли в приведённых делах возмездность?*
*рекомендуется ознакомиться с полным текстом акта. Выдержка может не дать полного понимания
1️⃣
"..Само по себе заключение кредитором и должником соглашения о прощении долга не свидетельствует о совершении ими безвозмездной сделки. В основе возмездности соответствующего соглашения может лежать взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором имущественной выгоды по какому-либо обязательству, достижение кредитором иного экономического интереса, прямо не связанного с прощением долга, и т.п….
…прощая долг по договорам субординированного депозита, общество преследовало разумный экономический интерес, направленный на получение имущественной выгоды от сохранения на финансовом рынке находящегося под его частичным контролем Радиотехбанка в качестве действующего участника. Этот экономический интерес, вопреки выводам судов, не был направлен на уменьшение активов общества, наоборот, оно пыталось повысить ликвидность акций Радиотехбанка, от которой зависела ликвидность принадлежащего обществу пакета акций Татфондбанка, имевшего в то время неотозванную лицензию."
(Определение СКЭС ВС РФ от 20.08.2020 г. № 306-ЭС19-2986 (5))
2️⃣
"... отсутствует денежное предоставление со стороны первоначального должника и не доказано намерение нового должника одарить первоначального, презюмируется, что возмездность подобной сделки имеет иные, не связанные с денежными основания, в частности такая возмездность, как правило, вытекает из внутригрупповых отношений первоначального и нового должников."
(Определение СКЭС ВС РФ от 25.05.2020 г. № 306-ЭС19-28454)
Сейчас я дописываю свою магистрскую диссертацию по теме безвозмездности в договорном праве. Один из ключевых тезисов, который я выношу на защиту - не любая сделка, связанная с окончательной передачей имущества, является дарением. Для дарения необходим дополнительный элемент – я его пока обозначаю как бескорыстие (намерение одарить без преследования каких-то коммерческих, экономических выгод).
Накануне внимание привлекли несколько определений ВС РФ, которые демонстрируют, на мой взгляд, логическое смешение и методологическую путаницу в квалификации.
Прежде чем я озвучу свою позицию, хотел бы узнать ваше мнение. Это в том числе было бы полезно для моего исследования.
Итак, правы ли коллегии ВС РФ и есть ли в приведённых делах возмездность?*
*рекомендуется ознакомиться с полным текстом акта. Выдержка может не дать полного понимания
1️⃣
"..Само по себе заключение кредитором и должником соглашения о прощении долга не свидетельствует о совершении ими безвозмездной сделки. В основе возмездности соответствующего соглашения может лежать взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором имущественной выгоды по какому-либо обязательству, достижение кредитором иного экономического интереса, прямо не связанного с прощением долга, и т.п….
…прощая долг по договорам субординированного депозита, общество преследовало разумный экономический интерес, направленный на получение имущественной выгоды от сохранения на финансовом рынке находящегося под его частичным контролем Радиотехбанка в качестве действующего участника. Этот экономический интерес, вопреки выводам судов, не был направлен на уменьшение активов общества, наоборот, оно пыталось повысить ликвидность акций Радиотехбанка, от которой зависела ликвидность принадлежащего обществу пакета акций Татфондбанка, имевшего в то время неотозванную лицензию."
(Определение СКЭС ВС РФ от 20.08.2020 г. № 306-ЭС19-2986 (5))
2️⃣
"... отсутствует денежное предоставление со стороны первоначального должника и не доказано намерение нового должника одарить первоначального, презюмируется, что возмездность подобной сделки имеет иные, не связанные с денежными основания, в частности такая возмездность, как правило, вытекает из внутригрупповых отношений первоначального и нового должников."
(Определение СКЭС ВС РФ от 25.05.2020 г. № 306-ЭС19-28454)
❤5💯4👍3🔥2🌚2
🎁Безвозмездность и дарение
На прошлой неделе я предлагал нам всем порассуждать, прав ли Верховный суд в «изобретении» возмездности в тех двух делах, выдержки из которых я привёл.
Напомню, в первом деле возмездность якобы присутствовала в том, что кредитор, прощая долг, преследовал разумную экономическую цель: «он [кредитор] пытался повысить ликвидность акций Радиотехбанка, от которой зависела ликвидность принадлежащего обществу пакета акций Татфондбанка». Во втором деле следовало указание: «такая возмездность, как правило, вытекает из внутригрупповых отношений первоначального и нового должников».
1️⃣ Возмездность, на мой взгляд, нужно определять уже, чем это пытаются делать многие цивилисты. У неё есть вполне осязаемые признаки. А именно, речь должна идти о том, что обязанность по предоставлению одной стороны сопровождается обязанностью другой стороны компенсировать полученное. Такая обязанность не должна быть встречной непременно(синаллагматической). Она, например, может являться казуальной (целевой) - я даю вам нечто, имя ввиду побудить вас к некоему поведению или имея ввиду некоторое смежное (целевое) отношение.
Что важно, возмездность образуется именно через обязанность другой стороны, а не:
(а) то, что она по факту компенсировала изначально безвозмездное предоставление. Поэтому если в ответ на ваш подарок друг подарил сам свой, не будучи к тому юридически обязанным, это два дарения, а не мена. Явление «вознаграждающих подарков» известно с незапамятных времён под термином «ренумераторное дарение» (donatio renumertoria). Оно остаётся дарением, хотя мотив у него очевидно не чисто бескорыстный. Шоколадка (коньяком не балуюсь - будет шоколад), принесённая знакомому юристу за бесплатную консультацию – это не плата за услуги в юридическом смысле, а ренумераторное дарение. В некоторых правопорядках его изымают из-под действия ряда норм о дарении. Например, отмена в связи с неблагодарностью.
(б) даритель извлёк выгоду из своего подарка. Тут я бы хотел выделить жирным, курсивом и италикой. Не следует смешивать две вещи – получение выгоды одной из сторон и возмездность. Выгоду можно получать и с помощью подарков. С помощью безвозмездной передачи можно снискать расположение человека, повысить репутацию, морально (!) обязать кого-то к ответному подарку, получить должность и наконец-то просто чувствовать себя достойным, бескорыстным членом общества. Но это не всё не про возмездность в юридическом смысле.
Чувство удовлетворённости от дара не является элементом возмездности в той степени, в какой это чувство возникает побочно, не через обязанность другого лица.
На прошлой неделе я предлагал нам всем порассуждать, прав ли Верховный суд в «изобретении» возмездности в тех двух делах, выдержки из которых я привёл.
Напомню, в первом деле возмездность якобы присутствовала в том, что кредитор, прощая долг, преследовал разумную экономическую цель: «он [кредитор] пытался повысить ликвидность акций Радиотехбанка, от которой зависела ликвидность принадлежащего обществу пакета акций Татфондбанка». Во втором деле следовало указание: «такая возмездность, как правило, вытекает из внутригрупповых отношений первоначального и нового должников».
1️⃣ Возмездность, на мой взгляд, нужно определять уже, чем это пытаются делать многие цивилисты. У неё есть вполне осязаемые признаки. А именно, речь должна идти о том, что обязанность по предоставлению одной стороны сопровождается обязанностью другой стороны компенсировать полученное. Такая обязанность не должна быть встречной непременно(синаллагматической). Она, например, может являться казуальной (целевой) - я даю вам нечто, имя ввиду побудить вас к некоему поведению или имея ввиду некоторое смежное (целевое) отношение.
Что важно, возмездность образуется именно через обязанность другой стороны, а не:
(а) то, что она по факту компенсировала изначально безвозмездное предоставление. Поэтому если в ответ на ваш подарок друг подарил сам свой, не будучи к тому юридически обязанным, это два дарения, а не мена. Явление «вознаграждающих подарков» известно с незапамятных времён под термином «ренумераторное дарение» (donatio renumertoria). Оно остаётся дарением, хотя мотив у него очевидно не чисто бескорыстный. Шоколадка (коньяком не балуюсь - будет шоколад), принесённая знакомому юристу за бесплатную консультацию – это не плата за услуги в юридическом смысле, а ренумераторное дарение. В некоторых правопорядках его изымают из-под действия ряда норм о дарении. Например, отмена в связи с неблагодарностью.
(б) даритель извлёк выгоду из своего подарка. Тут я бы хотел выделить жирным, курсивом и италикой. Не следует смешивать две вещи – получение выгоды одной из сторон и возмездность. Выгоду можно получать и с помощью подарков. С помощью безвозмездной передачи можно снискать расположение человека, повысить репутацию, морально (!) обязать кого-то к ответному подарку, получить должность и наконец-то просто чувствовать себя достойным, бескорыстным членом общества. Но это не всё не про возмездность в юридическом смысле.
Чувство удовлетворённости от дара не является элементом возмездности в той степени, в какой это чувство возникает побочно, не через обязанность другого лица.
👍12👏1
2️⃣ Итак, выгода, корысть могут достигаться даже безвозмездными предоставлениями, что не делает их возмездными. Из иных примеров подобного укажу на бесплатный первый месяц в каком-нибудь сервисе; промо-компании; дегустации; розыгрыши призов. Это не возмездные отношения – это ситуации, когда безвозмездными предоставлениями компании пытаются достичь маркетинговых целей (в том числе экономя на рекламе).
Теперь предлагаю вам вернуться назад и перечитать отрывки из обсуждения Верховного суда. В его мотивироках наблюдается смешение. Видя экономическую цель (выгоду) предоставления, Верховный суд пытается тут же обнаружить возмездность. Но её там нет – сделка безвозмездна. Почему Верховный суд хочется так сделать? Полагаю, он ощущает, что рассматриваемые сделки не являются дарением. Благо есть мощный стимул - запрет дарения между коммерческими организациями.
Всё верно, уважаемая коллегия. Передача имущества внутри корпоративной группы – это не дарение. Но не потому, что она возмездна, а потому, что у дарения есть ещё один важный признак – бескорыстие. Я намеренно избегаю термина «намерение одарить». Вкратце, потому, что исторически это синоним безвозмездности. Я же говорю о том, что в отличие от других безвозмездных сделок дарение связано с аффективным чувством, отсутствием преследования выгоды. Поэтому дар можно отозвать в связи с неблагодарностью одаряемого.
И поэтому условный Яндекс не дарит вам месяц подписки, а оказывает безвозмездное предоставление услуг, рассчитывая на будущие прибыли за счёт эффекта привязки к сервису
Итого, в двух вышеуказанных определениях Верховному суду следовало провести иную логическую цепочку. А именно: предоставление безвозмездно –> есть экономическая цель –> это не дарение –> это иное безвозмездное отношение (при желании дальше можно его квалифицировать, но скорее всего, это непоименованная конструкция). Поиск возмездности в данном случае - это ложное конечное звено.
Теперь предлагаю вам вернуться назад и перечитать отрывки из обсуждения Верховного суда. В его мотивироках наблюдается смешение. Видя экономическую цель (выгоду) предоставления, Верховный суд пытается тут же обнаружить возмездность. Но её там нет – сделка безвозмездна. Почему Верховный суд хочется так сделать? Полагаю, он ощущает, что рассматриваемые сделки не являются дарением. Благо есть мощный стимул - запрет дарения между коммерческими организациями.
Всё верно, уважаемая коллегия. Передача имущества внутри корпоративной группы – это не дарение. Но не потому, что она возмездна, а потому, что у дарения есть ещё один важный признак – бескорыстие. Я намеренно избегаю термина «намерение одарить». Вкратце, потому, что исторически это синоним безвозмездности. Я же говорю о том, что в отличие от других безвозмездных сделок дарение связано с аффективным чувством, отсутствием преследования выгоды. Поэтому дар можно отозвать в связи с неблагодарностью одаряемого.
И поэтому условный Яндекс не дарит вам месяц подписки, а оказывает безвозмездное предоставление услуг, рассчитывая на будущие прибыли за счёт эффекта привязки к сервису
Итого, в двух вышеуказанных определениях Верховному суду следовало провести иную логическую цепочку. А именно: предоставление безвозмездно –> есть экономическая цель –> это не дарение –> это иное безвозмездное отношение (при желании дальше можно его квалифицировать, но скорее всего, это непоименованная конструкция). Поиск возмездности в данном случае - это ложное конечное звено.
👍7❤2🔥2
Forwarded from Дихотомия права (Petr Petkilev)
Гайд по цифровому праву.pdf
6.9 MB
💭 Молодые юристы из ВШЭ подготовили пособие по отдельным вопросам цифровизации частного права под редакцией А.А. Волоса.
В пособии кратко рассматриваются вопросы от электронной подписи до программного кода смарт-контракта.
Ребятам было бы очень полезно получить мнение об их труде🫂
В пособии кратко рассматриваются вопросы от электронной подписи до программного кода смарт-контракта.
Ребятам было бы очень полезно получить мнение об их труде
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👏4👍3🤡3😁1🌚1
Легендарная битва между гражданской коллегией и коллегией по экономическим спорам
"...отказ в иске со ссылкой на неправильный выбор способа судебной защиты (при формальном подходе к квалификации заявленного требования) при очевидности преследуемого истцом материально - правового интереса недопустим, поскольку не обеспечивает разрешение спора, определенность в отношениях сторон, баланс их интересов и стабильность гражданского оборота в результате рассмотрения одного дела в суде, не способствует процессуальной экономии и максимально эффективной защите прав и интересов всех причастных к спору лиц."
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.06.2023 № 305-ЭС23-4541)
"Выбор способа защиты гражданских прав, перечисленных в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, принадлежит субъекту права, который вправе воспользоваться как одним из них, так и несколькими способами…
…Ввиду указанных обстоятельств на заявленные по настоящему делу исковые требования, связанные с отношениями по заключению договора купли-продажи строения, исковая давность распространяется и с учетом избранного истцом способа защиты права"
(Определение СКГД ВС РФ от 19.04.2022 № 71-КГ22-4-КЗ)
Как вы понимаете, это не единственные два определения. Почему в арбитражном процессе iura novit curia, а в гражданском (вроде как рассчитанном на обывателей) истец связан своей квалификацией, мне лично не ясно.
"...отказ в иске со ссылкой на неправильный выбор способа судебной защиты (при формальном подходе к квалификации заявленного требования) при очевидности преследуемого истцом материально - правового интереса недопустим, поскольку не обеспечивает разрешение спора, определенность в отношениях сторон, баланс их интересов и стабильность гражданского оборота в результате рассмотрения одного дела в суде, не способствует процессуальной экономии и максимально эффективной защите прав и интересов всех причастных к спору лиц."
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.06.2023 № 305-ЭС23-4541)
"Выбор способа защиты гражданских прав, перечисленных в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, принадлежит субъекту права, который вправе воспользоваться как одним из них, так и несколькими способами…
…Ввиду указанных обстоятельств на заявленные по настоящему делу исковые требования, связанные с отношениями по заключению договора купли-продажи строения, исковая давность распространяется и с учетом избранного истцом способа защиты права"
(Определение СКГД ВС РФ от 19.04.2022 № 71-КГ22-4-КЗ)
Как вы понимаете, это не единственные два определения. Почему в арбитражном процессе iura novit curia, а в гражданском (вроде как рассчитанном на обывателей) истец связан своей квалификацией, мне лично не ясно.
❤17😢7🤔4👍3
🎁Дарение и безвозмездность
В понедельник я защищаю свою магистрскую диссертацию по теме влияния безвозмездности на обязательственное правоотношение.
В напутствие себе заряжаю вам выдержки из актов высших судов РФ, где они высказывали близкую мне идеологию: (а) дарение – это только один из видов безвозмездных сделок, связанных с окончательным имущественным последствием (такая сложная формулировка, потому что со ссудой и проч. срочными договорами напряжения в разграничении нет), (б) от иных таких сделок дарение отличается не направленным на экономическую выгоду мотивом.
(1) Дело Алмаз-Антей (передача имущества внутри корп группы)
Таким образом, дарение имущества предполагает наличие волеизъявления дарителя, намеревающегося безвозмездно передать принадлежащее ему имущество иному лицу именно в качестве дара (с намерением облагодетельствовать одаряемого), а не по какому-либо другому основанию, вытекающему из экономических отношений сторон сделки.
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 N 8989/12
(2) Прощение долга
2.1 …частичное прощение долга имело целью восстановление платежеспособности должника и никаких доказательств, свидетельствующих о намерении кредиторов одарить должника, не было представлено….
П. 13 ИП Президиума ВАС РФ № 97 (2005)
2.2 Прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника. Об отсутствии такого намерения могут свидетельствовать, в частности, взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором имущественной выгоды по какому-либо обязательству (например, признанием долга, отсрочкой платежа по другому обязательству, досудебным погашением спорного долга в непрощенной части и т.п.), достижение кредитором иного экономического интереса, прямо не связанного с прощением долга, и т.п.
П. 31 Пленума ВС РФ № 6 (2020)
❗️ получение выгоды из прощения исключает намерение одарить (дарение), но не создаёт возмездность
2.3 …безвозмездность передачи имущества является признаком договора дарения, но не единственным. Обязательным квалифицирующим признаком договора дарения является вытекающее из соглашения сторон очевидное намерение дарителя передать имущество в качестве дара. Таким образом, дарение имущества предполагает наличие волеизъявления дарителя, намеревающегося безвозмездно передать принадлежащее ему имущество иному лицу именно в качестве дара (с намерением облагодетельствовать одаряемого), а не по какому-либо другому основанию, вытекающему из экономических отношений сторон сделки.
Определение СКЭС ВС РФ от 27.12.16 № 305-ЭС16-12298
(3) Расторжение договора
...не имеется оснований для квалификации соглашения о расторжении договора как договора дарения, поскольку в силу пункта 2 статьи 572 ГК РФ обязательным признаком дарения должно служить вытекающее из этого соглашения очевидное намерение передать результат работ в качестве дара.
Определение СКЭС ВС РФ от 25.10.18 № 310-ЭС17-15675
(4) То же относительно цессии
Определение СКЭС ВС РФ от 11.10.22 № 305-ЭС22-11920
В понедельник я защищаю свою магистрскую диссертацию по теме влияния безвозмездности на обязательственное правоотношение.
В напутствие себе заряжаю вам выдержки из актов высших судов РФ, где они высказывали близкую мне идеологию: (а) дарение – это только один из видов безвозмездных сделок, связанных с окончательным имущественным последствием (такая сложная формулировка, потому что со ссудой и проч. срочными договорами напряжения в разграничении нет), (б) от иных таких сделок дарение отличается не направленным на экономическую выгоду мотивом.
(1) Дело Алмаз-Антей (передача имущества внутри корп группы)
Таким образом, дарение имущества предполагает наличие волеизъявления дарителя, намеревающегося безвозмездно передать принадлежащее ему имущество иному лицу именно в качестве дара (с намерением облагодетельствовать одаряемого), а не по какому-либо другому основанию, вытекающему из экономических отношений сторон сделки.
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 N 8989/12
(2) Прощение долга
2.1 …частичное прощение долга имело целью восстановление платежеспособности должника и никаких доказательств, свидетельствующих о намерении кредиторов одарить должника, не было представлено….
П. 13 ИП Президиума ВАС РФ № 97 (2005)
2.2 Прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника. Об отсутствии такого намерения могут свидетельствовать, в частности, взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором имущественной выгоды по какому-либо обязательству (например, признанием долга, отсрочкой платежа по другому обязательству, досудебным погашением спорного долга в непрощенной части и т.п.), достижение кредитором иного экономического интереса, прямо не связанного с прощением долга, и т.п.
П. 31 Пленума ВС РФ № 6 (2020)
❗️ получение выгоды из прощения исключает намерение одарить (дарение), но не создаёт возмездность
2.3 …безвозмездность передачи имущества является признаком договора дарения, но не единственным. Обязательным квалифицирующим признаком договора дарения является вытекающее из соглашения сторон очевидное намерение дарителя передать имущество в качестве дара. Таким образом, дарение имущества предполагает наличие волеизъявления дарителя, намеревающегося безвозмездно передать принадлежащее ему имущество иному лицу именно в качестве дара (с намерением облагодетельствовать одаряемого), а не по какому-либо другому основанию, вытекающему из экономических отношений сторон сделки.
Определение СКЭС ВС РФ от 27.12.16 № 305-ЭС16-12298
(3) Расторжение договора
...не имеется оснований для квалификации соглашения о расторжении договора как договора дарения, поскольку в силу пункта 2 статьи 572 ГК РФ обязательным признаком дарения должно служить вытекающее из этого соглашения очевидное намерение передать результат работ в качестве дара.
Определение СКЭС ВС РФ от 25.10.18 № 310-ЭС17-15675
(4) То же относительно цессии
Определение СКЭС ВС РФ от 11.10.22 № 305-ЭС22-11920
👍20❤3👏3
Чистый экономический "мятеж"
Обсуждать чистые экономические убытки у нас принято через дела ВС РФ - Магадан-тест и Бомарше. Некоторые также указывают на дело об электроснабжении ("кабельное" дело).
На самом деле, в моём представлении, в России взыскание таких убытков не является большой редкостью . Я любил на парах в университете приводить примеры "митинговых" дел - когда после крупных протестов находился пострадавший, который предъявлял иск в связи с тем, что массовое мероприятие каким-либо образом ему мешало. В этой сфере целый веер практики: взыскание расходов на привлечение полицейских и техники для обеспечения порядка со стороны МВД; такой же иск прокуратуры за расходы Росгвардии; взыскание Мосгортрансом ущерба в связи с простоем транспорта и сбитым расписанием; иск владельцев ресторана "Армения" на Пушкинской о компенсации из-за необходимости закрыть ресторан в связи с митингами и далее, далее..
Обсуждать правильность решений по существу не стану. Давайте просто укажем, что Мосгортранс так и не представил финансовую документацию об убытках; "Армения" вроде как за день зарабатывает 100 тыс., а по иску получила 240 тыс.; МВД с каких-то пор нужно платить за то, что они обеспечивают порядок (им вроде и платят – налоги, кажется, называется).
Конституционное право не из дешёвых, как оказывается. Хотя разумеется, если бы речь шла только о деньгах, было бы волшебно.
Видимо, сейчас стоит ожидать сумасшедший бум в развитии чистых экономических убытков в связи с исками к ЧВК "Вагнер".
Или нет…
Обсуждать чистые экономические убытки у нас принято через дела ВС РФ - Магадан-тест и Бомарше. Некоторые также указывают на дело об электроснабжении ("кабельное" дело).
На самом деле, в моём представлении, в России взыскание таких убытков не является большой редкостью . Я любил на парах в университете приводить примеры "митинговых" дел - когда после крупных протестов находился пострадавший, который предъявлял иск в связи с тем, что массовое мероприятие каким-либо образом ему мешало. В этой сфере целый веер практики: взыскание расходов на привлечение полицейских и техники для обеспечения порядка со стороны МВД; такой же иск прокуратуры за расходы Росгвардии; взыскание Мосгортрансом ущерба в связи с простоем транспорта и сбитым расписанием; иск владельцев ресторана "Армения" на Пушкинской о компенсации из-за необходимости закрыть ресторан в связи с митингами и далее, далее..
Обсуждать правильность решений по существу не стану. Давайте просто укажем, что Мосгортранс так и не представил финансовую документацию об убытках; "Армения" вроде как за день зарабатывает 100 тыс., а по иску получила 240 тыс.; МВД с каких-то пор нужно платить за то, что они обеспечивают порядок (им вроде и платят – налоги, кажется, называется).
Конституционное право не из дешёвых, как оказывается. Хотя разумеется, если бы речь шла только о деньгах, было бы волшебно.
Видимо, сейчас стоит ожидать сумасшедший бум в развитии чистых экономических убытков в связи с исками к ЧВК "Вагнер".
Или нет…
👍6❤3🥴2