ПостГлоссатор
4.77K subscribers
74 photos
1 video
24 files
304 links
Познавательно о частном праве
Download Telegram
Мотивирование судебных решений

Мотивировка судебного решения зачастую это просто набор тезисов и разбросанных по тексту норм, которые не выполняют своей изначальной цели - продемонстрировать законность, полноту и четкость суждений за решением суда.

Одновременно мотивировка играет роль не только для понимания читателем, подобно тому, как не только для читателя существуют сноски и список литературы в научной работе. Обе практики (ссылки на литературу и мотивирование судебных решений) служат важнейшим элементом дисциплины ума в высказывании суждений.

Даже у самого ответственного человека в отсутствие подобных механизмов может возникнуть то, что я бы назвал лёгкостью принятия решений.

Представьте, что вам нужно не отписать мотивированное решение, а просто указать: удовлетворить или отказать. Какая же когнитивная лёгкость. Почти как подписать договор, кликнув на одну кнопку, вместо прочтения долгого и нудного текста.

У меня на сей счёт есть удачная аналогия. Во Франции поручитель не просто ставит подпись под договором, а прописывает словами сумму, за которую он поручается отвечать. Несколько мне известно, это императивная форма.

Что-то из этой же серии с мотивированными судебными решениями. Какой бы профанацией ни оказалась в итоге скупо отписанная мотивировка, базовый минимум состоит в том, что силлогизмы мотивов решения должны пройти через сознание суда. Некоторого рода фильтр критического мышления.

Потому есть впечатление, что мотивировка - это что-то близкое к фундаментальным процессуальным нормам. И кажется, свободный воздух арбитража это не перекрывает.

И пользуясь случаем - моё огромное уважение судьям, которые при бешеной нагрузке находят силы качественно, мотивированно писать.

https://t.me/UsoskinArb/326
👍1813
Кстати, друзья,

спасибо, что читаете

Вчера каналу исполнилось три года. Сегодня три года первой публикации

🎉
137🎉22🏆14👍3🤩1💔1
⚖️Существо законодательного регулирования в ст. 319 ГК РФ

Верховный суд выпустил определение, в котором в очередной раз обсуждалась ст. 319 ГК РФ, устанавливающая очередность погашения денежных обязательств при недостаточности платежа (т.н. "импутация долга").

Основной вопрос определения - следует ли учитывать ст. 319 ГК РФ при зачёте? Ответ – да, следует, причем разъяснено это еще в п. 16 Пленума ВС РФ № 6 (2020).

Потому в этом деле привлекает внимание другое - продолжающийся совершенно непостижимый патернализм высших судов в вопросе диспозитивности ст. 319 ГК РФ. А именно, могут ли стороны согласиться о том, что преимущественно погашаются не долговые обязательства, а те, что связанны с ответственностью. Что сначала перечисленная сумма покрывает неустойки, проценты по ст. 395 ГК РФ, а потом иные задолженности.

Уже достаточно продолжительное время и ВАС, и ВС РФ указывают, что сторонам дозволено менять очередность только предусмотренных ст. 319 ГК РФ параметров, среди которых нет денежных обязательств, связанных с ответственностью.

Более того, в п. 27 Обзора по лизингу (2021) даже содержится указание, что иное противоречит существу законодательного регулирования (!):

Исходя из этого соглашение, предусматривающее, что при исполнении должником денежного обязательства не в полном объеме требования об уплате неустойки, процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, или иные связанные с нарушением обязательства требования погашаются ранее требований, названных в ст. 319 ГК РФ, противоречит существу законодательного регулирования и является ничтожным.


Эта же мысль воспроизводится в Определении СКЭС от 30.10.2025 № 306-ЭС22-21279.

Но какому существу противоречит соглашение сторон о том, что неустойка погашается перед основным долгом, решительно непонятно. Особенно с учетом того, что ст. 319 ГК РФ содержит сокровенные «при отсутствии иного соглашения». А среди тех самых денежных обязательств в данной норме упомянуты издержки кредитора на получение исполнения, то есть по сути убытки как дополнительные непреднамеренные расходы на принудительную реализацию своего требования (п. 1 абз. 2 ИП ВАС РФ № 141). Получается, неустойки вперед долга нельзя, а убытки - пожалуйста.

Можно предположить, что мысль высших судов в том, что недостаточность платежа для погашения всех обязательств должника – это тревожный звоночек, при котором кредитор должен быть благодарен, что ему закрывают хотя бы основной долг. Если в условиях неплатежеспособности, он будет стрясать с должника неустойки, сохраняя тело долга, он таким образом сделает хуже и должнику, и его кредиторам (ст. 308 п. 3 ГК РФ).

Но если это хотя бы отдаленно та идеология, которую преследует Верховый Суд РФ, возникает вопрос: нужно ли руками частного права императивно купировать такие ситуации?

Патернализм и несвободу нужно обосновывать. Причем по очень высоким стандартам доказывания. Пока лично для меня крайне неубедительно и надуманно.

P.s. нельзя не отметить, как Верховный Суд РФ играет с логическими посылками. Долго объясняет, что соглашением сторон нельзя предусмотреть иной порядок, но итоговый вывод сделан немного о другом:

Таким образом, очередность погашения требований, которые не названы в статье 319 ГК РФ, в частности, неустойки, не может быть изменена в одностороннем порядке в пользу должника или кредитора.


Как вы понимаете, «так нельзя в одностороннем порядке» и «об этом нельзя договориться» - это совершенно разные запреты.
👍179🔥1
⚡️Команда МГИМО — победитель международного конкурса FDI Moot 2025

Команда МГИМО одержала победу на международном конкурсе Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot) 2025 — одном из самых престижных конкурсов по инвестиционному арбитражу. В финале за звание победителя команда боролась со студентами Варшавского университета.

МГИМО на конкурсе представили Роман Балакин, Арюна Батожаргалова, Арина Буряк, Елизавета Захарова и Константин Фрогерц. Спикерами в финальном раунде выступили Елизавета Захарова и Константин Фрогерц.

Глобальные раунды конкурса этого года прошли с 29 октября по 2 ноября в Бостоне (США) на базе Университета Саффолка, юридическая школа которого является одним из основателей конкурса.

🎉 Редакция "Арбитражного атласа" поздравляет команду МГИМО с выдающимся результатом!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4211🏆4
В вечер воскресенья прихожу к вам с небольшой рекомендацией серии подкастов на Л.К.О., на которую буквально накануне обратили моё собственное внимание.

В последнем выпуске гостем выступил Роман Сергеевич Бевзенко, который без сомнений умеет забрать внимание рассказом и о правовых вопросах, о носорогах в январе в ЮАР. Мне лично очень близко и интересно, потому что я такой же увлеченный как правом, так и очень многими вещами вне права.

Ну и Роман Сергеевич заставил поерзать на стуле от нетерпения анонсом научной работы, которую он пишет прямо сейчас.

Раскрывать карты не буду (возможно, Роман Сергеевич захочет сам анонсировать у себя), но тема - просто роскошь.

Надеюсь, выйдет до того, как я зафиналю диссертацию :)

Рекомендасьон

https://t.me/lol_kek_oleg/2308
21❤‍🔥8🥰4👎3👍2
⚖️Сочинские садоводы. Ветер перемен

Дела Сочинских садоводов в течение последних полутора лет были удивительным примером того, как Верховный суд РФ проявляет независимую позицию и практически открыто противостоит Генеральной прокуратуре РФ в стремлении обойти нормы ГК РФ о виндикации и сроках исковой давности.

Полтора года, более сотни определений, где прокуратуру чётко и однозначно разворачивали изучать главы 12 и 20 ГК РФ.

Что лукавить, было волнительное ожидание, куда эта история пойдёт с октября 2025-го года.

Итак, Определение СКГД ВС РФ от 21.10.2025 № 18-КГ25-354-К4

Сказанное (про исследование добросовестности владельца земельного участка - прим.) не может относиться к ситуации, когда действия гражданина (его правопредшественника) явно преследовали противоправные цели, в том числе когда государственная регистрация права на земельный участок гражданина или отражение в ЕГРН сведений о ранее возникшем праве обусловлены представлением с его стороны не имеющих легального происхождения (по существу, поддельных, фальсифицированных) документов, и/или когда волю на предоставление соответствующего участка выражало неуполномоченное публично-правовое образование в лице своих органов или должностных лиц, и/или когда формирование оснований для включения в состав сведений ЕГРН записи о праве связано со сговором гражданина и должностного лица при заведомом для них отсутствии законных оснований для предоставления участка.

Спорные участки уже имеют собственника, которым в силу вышеуказанного закона может являться исключительно Российская Федерация. Возникновение права частной собственности на эти участки невозможно независимо от способа приобретения (путем предоставления органом публичной власти, по сделке, в силу приобретательной давности и т. п.). Однако ответчики эти обстоятельства игнорировали, что не характеризует их как добросовестных участников гражданского оборота.

Действия лиц по введению в гражданский оборот входящего в границы особо охраняемой природной территории Сочинский национальный парк спорного земельного участка носили недобросовестный характер и были направлены на придание видимости законности владения им, сокрытие от Российской Федерации как собственника обстоятельств его приобретения и введение государственных органов (Росреестр) в заблуждение для совершения регистрационных записей в ЕГРН.


Ну и отдельная цитата для тех, кто полагал, что апрельские определения КС РФ по исковой давности не означают артикулированную позицию:

Ссылка заявителя кассационной жалобы на истечение исковой давности по предъявленному требованию не может быть принята во внимание. По этому поводу Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, в том числе в постановлении от 28 января 2025 г. № 3-П, что сам по себе момент нарушения права публично-правового образования не может считаться моментом начала исчисления срока исковой давности. Течение давностного срока связано с моментом выявления такого нарушения уполномоченными органами или должностными лицами, а равно с моментом, когда уполномоченным органам или должностным лицам стало известно об этом нарушении.

Также Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 14 апреля 2025 г. № 913-0 указал, что момент, когда публично-правовому образованию стало или должно было стать известно о нарушении своих прав, равно как и момент, когда состоялось нарушение прав публичного образования, определяется судом с учетом всей совокупности фактических обстоятельств. Именно эти критерии начала течения срока исковой давности применимы и в случаях, когда иск в защиту интересов публично-правового образования был заявлен прокурором.


Что сказать

Читал и держал перед глазами судью Марьина, которого мы так хорошо узнали благодаря Сочинским садоводам и антикоррупционым делам. Он был в тройке, которая рассматривала цитируемое дело

Возможно, другие фактические обстоятельства

Будем наблюдать
😢304🤔2😁1
⚖️Нью-Йоркская конвенция 1958 и судебные решения

В своём решении от 31.10.2025 по делу № А56-76904/2025, гуляющем сегодня по профильным ТГ-каналам, Арбитражный суд СПб и ЛО обсуждает вопрос приостановления исполнительного производства на основании предполагаемого банкротства иностранного (финского) лица.

В одном из абзацев указывается, что как общее правило иностранные решения (например, о банкротстве) котируются в России только после процедуры признания. И суд зачем-то ссылается на Нью-Йоркскую конвенцию (1958).

Суд также считает необходимым отметить, что должник - АО «КПА Уникон Груп ОЮ» является юридическим лицом по законодательству Финляндии.

При этом, судебных актов о признании АО «КПА Уникон Груп ОЮ» несостоятельным (банкротом) на территории Финляндии в материалы дела также не представлено. 4 А56-76904/2025

Согласно ст. 241 АПК РФ решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором Российской Федерации и федеральным законом.

Россия и Финляндия являются участниками Нью-Йоркской конвенции 1958 года, ст. 5 которой гласит, что каждое Договаривающееся Государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений, на условиях, изложенных в нижеследующих статьях.

Международный договор, установляющийся автоматическое признание решений судов между Россией и Финляндией отсутствует.

Таким образом, для приостановления исполнительного производства, решение иностранного суда должно быть признано в России.


Может, это просто, что называется, «до кучи», но предлагаю всё-таки сверить часы по такому важному вопросу с учетом того, как часто в судебных актах приходится видеть связку Нью-Йоркской конвенции и вопросов признания судебных решений.

Нью-Йоркская конвенция 1958 - это про признание и приведение в исполнение только арбитражных (третейских) решений.

Для признания же судебных решений работают иные механизмы: двусторонние соглашения России с иными государствами, региональные Конвенции (например, Кишиневская) и принцип вежливости (comity).

На данный момент в международном праве имеется многосторонний инструмент признания судебных решений по гражданским делам – Гаагская конвенция 2019. Она вступила в силу 1 сентября 2023 года после сбора необходимого количества ратификаций.

Россия, кстати, её даже подписала – 17 ноября 2021. Но потом что-то случилось, и её до сих пор не ратифицировали, поэтому применять её российские суды не могут.

Конечно, хочется, чтобы иностранные решения, соответствующие формальным требованиям, в России исполняли чаще и стабильнее. Иногда думается: бог с ним, пусть в таком случае хоть Нью-Йоркскую конвенцию подкладывают. Но всё же лучше выправлять ситуацию годными методами и используя правильные основания.
👍13😁114
К сожалению, прямо сейчас нет возможности обстоятельно прокомментировать целый набор «разрывных» позиций ВС РФ в новом Обзоре по предоставлению публичных земель для целей строительства.

Но, что называется, с лета выражаю огромное неудовольствие одним из пассажей пункта 16 Обзора.

Парадоксальным образом одной последней фразой два абзаца мотивировки из жанра высокой цивилистики сваливаются в разрыв моей аорты:

По общему правилу, если обязанность одной стороны прекратилась невозможностью исполнения согласно пункту 1 статьи 416 ГК РФ, то прекращается и встречная обязанность другой стороны (пункт 1 статьи 328 ГК РФ). Исключения составляют случаи, когда на стороне лежит риск наступления невозможности исполнения в виде сохранения ее обязанности, несмотря на то, что встречная обязанность прекратилась (риск неполучения встречного предоставления), и (или) в виде наступления обязанности возместить убытки (риск убытков).

Специальным законодательством об обязательствах, возникающих из договора о развитии застроенной территории, не предусмотрено возложение на застройщика риска невозможности исполнения обязательств муниципального образования, то есть обязанности исполнять договор без встречного предоставления со стороны муниципального образования, что, по сути, превращало бы предоставление застройщика в дарение.
🤔9😁64🤯1
Кажется, тут намечается нечто в полном соответствии со статьям 29, 31, 34 и 35 Конституции РФ

Не пропустите

https://t.me/KS_RF_law/1286?single
8❤‍🔥6🔥4👎1
Сейчас еду в метро, перечитывая "Consideration and form" Лона Фуллера, и непредолимо захотелось поделиться восхищением от того, какой же это гениальный учёный - юрист.

Концептуализировал и описал как минимум две сложнейшие проблематики: возмещение договорного интереса от нарушения (соавторство с У. Пердью - одна из самых цитируемых юридических статей в истории) и основания связывающей силы договора.

Причем сделал это с таким роскошным комбо точного и понятного языка без потери научной глубины и соответствия социальному опыту, что из меня прямо прёт гордость за правовую науку.
61🔥13🕊8
⚖️Виноват ли коммерсант

Знаете, для меня одна из больших загадок нашего правопорядка – это общепризнанное понимание, что по п. 3 ст. 401 ГК РФ коммерсанты отвечают безвиновно, и одновременное исследование вопроса их вины практически в каждом первом споре.

Вот, кажется, концентрированно отражено в Определении СКЭС ВС РФ от 05.02.2025 № 303-ЭС24-16745 (иск к застройщику – АО):

Обязанность доказывания отсутствия вины в рамках гарантийных обязательств лежит на стороне сделки, которая является ее фактическим исполнителем либо лицом, обязанным в силу закона предоставить соответствующие гарантии (определения Верховного Суда Российской Федерации от 25 августа 2016 г. N 305-ЭС16-4838, от 7 марта 2023 г. N 305-ЭС22-22698, от 24 октября 2024 г. N 308-ЭС24-10386).


А применительно к данному делу вопросы на этом не заканчиваются.

Так, в приведенной цитате ВС РФ ссылается на перераспределении бремени доказывания вины в рамках гарантийного обязательства. Однако согласно ст. 476 п. 2 ГК РФ при наличии гарантии перераспределение бремени происходит в отношении совершенно иных вопросов: (1) возникли ли недостатки после передачи предмета вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо (2) вследствие действий третьих лиц, либо (3) вследствие непреодолимой силы.

Никаких вопросов вины. ПСС и форс-мажор.

И кроме того, указав на перераспределение бремени доказывания вины застройщика, дальше ВС РФ вообще начинает обсуждать наличие или отсутствие недостатка как такового.

Согласно статье 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Применительно к оценке качества товара (выполненных работ) таким доказательством не может служить пояснение стороны, поскольку стороны заинтересованы в исходе дела и оценке доказательств в свою пользу. Поэтому при разрешении настоящего спора сбор доказательств должен быть направлен на выяснение вопросов о соблюдении норм и правил при строительстве многоквартирного дома.


То есть еще раз - не вопрос "виноват ли застройщик", а "был ли вообще недостаток" и "как доказывается его наличие/отсутствие".

Как же всё наверчено в этом вашем гражданском праве.
👍1710🤔3
Легенда

Поздравляю, Вань
12👎6🔥2
Итоги голосования

16 за, 1 против

Диссертационный совет принял решение о присуждении ученой степени кандидата юридических наук Брикульскому Ивану Александровичу.

#диссертация_Публичник
33👍16👎4
⚖️Уменьшение цены и убытки

Я как-то пропустил, но в Определении от 11.03.2025 № 305-ЭС24-21664 СКЭС очень точно развела убытки и соразмерное уменьшение цены как средства защиты, в равной степени доступные принципалу против брокера, ненадлежащим образом выполнившего поручение.

Коллегия указывает, что даже при отсутствии убытков позитивного интереса, принципалу доступна адаптация синаллагмы через уменьшение оплаты:

При отсутствии на стороне Общества убытков вследствие увеличения стоимости ценных бумаг, возмещаемых в рамках защиты позитивного договорного интереса (абзац второй пункта 2 статьи 393 Гражданского кодекса), последнее во всяком случае вправе рассчитывать на снижение осуществленного предоставления за оказание брокерских услуг в связи с ненадлежащим исполнением обязательства Банком (пункт 2 статьи 328 Гражданского кодекса).


Причем, как видите, по мысли СКЭС, уменьшение вытекает из общей нормы ст. 328 ГК РФ, а потому может применяться к любому меновому соглашению. В частности, к услугам, для которых уменьшение цены как средство по ГК РФ прямо не предусмотрено.

И самое вкусное - уменьшение цены доступно даже при отсутствии формального ущерба. Это один из ключевых аргументов за самостоятельность уменьшения цены как средства.

Да, принципал мог вообще не понести убытков за ненадлежащее исполнение. Однако нарушение брокера позволяет утверждать, что за исполнение услуг по более небрежному стандарту принципал платил бы меньше. А значит, он может отсечь часть своего предоставления, адаптировав гонорар под менее качественные услуги (ст. 328 п. 2 ГК РФ).
17👍8🔥2❤‍🔥1
ПостГлоссатор
⚖️Байкал и негативный интерес По обстоятельствам дела № А19-15165/2024 комитет и подрядчик заключили подрядный договор, который в итоге был признан ничтожным по иску прокуратуры. Причина – в результате реализации договора могло произойти нарушение водного…
⚖️Байкал и негативный интерес

Ну что сказать, мы ждали - Верховный суд высказался:

Следовательно, в отсутствие контракта, заключенного по результатам конкурентных процедур, вопрос о взыскании убытков подлежал рассмотрению по общим правилам статьи 15 ГК РФ с учетом правового регулирования оснований и последствий признания данной сделки недействительной.

Признание сделки недействительной исключает возможность взыскания убытков по общим основаниям, предусмотренным статьей 393 ГК РФ, регулирующей ответственность за нарушение действительных договорных обязательств и, соответственно, применение в рассматриваемом случае правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора о независимой гарантии.


Определение СКЭС ВС РФ от 27.11.2025 № 302-ЭС25-6617

Еще одно определение в копилку разграничения позитивного и негативного интереса в российском праве. И если не ошибаюсь, в первый раз четко прописано, что при недействительности сделки взыскивается только негативный интерес
8👍6🌚4🔥2
Forwarded from Все цивильно
"Иные последствия недействительности сделки" применительно к пункту 2 статьи 167 ГК РФ
😁68👍146🤯6🔥4
🏢Международная ассоциация юристов (IBA): руководящие принципы по конфликту умозаключений

Московская кассация в своем постановлении от 17.10.2025 (стр. 17 -18):

Наряду с указанными нормами международного права судом кассационной инстанции проанализированы Руководящие принципы по конфликтам интересов в международном арбитраже (выпущены Международной ассоциацией юристов 25.05.2024). Как следует из пункта 1 введения названного документа Арбитражным комитетом Международной ассоциации юристов при его подготовке рассмотрен ряд факторов, включая фундаментальное значение независимости и беспристрастности арбитров.

<...>

Подготовленные по итогам Руководящие принципы направлены на сбалансирование различных интересов сторон, их представителей, арбитров, арбитражных учреждений, каждый из которых отвечает за честность, репутацию и эффективность международного арбитража (п. 4 введения).

Базовые подходы к вопросу оценки независимости и беспристрастности арбитров, изложенные в Руководящих принципах, адаптированы и применяются в международной судебной практике.


Та же кассации в том же постановлении парой страниц позже (стр. 20 -21):

Из материалов дела также следует, что Олуфунке Адекойя (Великобритания) состоит в Комитете по онлайн-сервисам международной ассоциации юристов (IBA). Данная организация наряду с осуществлением юридическо-правовой деятельности осуждает проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации официального сайта названной организации

<...>

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что председательствующий арбитр по делу № 2024-42 Олуфунке Адекойя, состоящая в международной ассоциации юристов (IBA), которая занимает сугубо антироссийскую позицию, не способна беспристрастно и непредвзято разрешать спор «Винтерсхалл против России».


Гибко получается
1😁75