Граница балансовой принадлежности определяется юридическим фактом принадлежности объекта энергетики
Постановление АС Северо-Западного округа от 30.07.2024 по делу А56-44106/2023
СУТЬ СПОРА
Потребитель обратился в суд с требованием о внесении изменений в договор теплоснабжения в части изменения границы балансовой и эксплуатационной ответственности, поскольку согласованная в договоре редакция указанных документов не соответствует требованиям Закона о теплоснабжении, так как потребитель не является единственным собственником спорных тепловых сетей и не обязан нести расходы по их содержанию.
ПОЗИЦИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Требования потребителя удовлетворены, поскольку:
Спорная тепловая сеть не находится на территории здания и в границах земельного участка потребителя, не передавалась и не принадлежит потребителю на законных основаниях.
Балансовая принадлежность тепловых сетей и эксплуатационная ответственность сторон должна определяться на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя.
ПОЗИЦИЯ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Суд отказал потребителю в иске, поскольку: потребитель изначально подписал договор без разногласий и тем самым согласился с определением балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по условиям договора. Иные основания, предусмотренные п. 4 ст. 451 ГК РФ, для изменения договора отсутствуют.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Суд согласился с позицией потребителя и поддержал решение суда первой инстанции, поскольку граница балансовой принадлежности определяется юридическим фактом принадлежности сетей теплоснабжения.
МОТИВЫ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
➡️ Действующее законодательство в области теплоснабжения не вменяет потребителю (прим. – как стороне договора ресурсоснабжения) обязанности по эксплуатации сетей, не находящихся у него на праве собственности или ином законном основании и не переданных ему в эксплуатацию в установленном порядке (п. 11 ст. 2 Закона о теплоснабжении, п. 45 Правил организации теплоснабжения).
➡️ Договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность (п. 74 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 ).
➡️ Спорный участок тепловой сети находится за пределами границ земельного участка, переданного собственником потребителю, а также через спорный участок тепловой сети осуществляется снабжение тепловой энергией иных потребителей.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
В рассматриваемом случае суды должны учитывать, что установленные в договоре границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон могут не соответствовать требованиям Закона о теплоснабжении, напр., в случае, если потребитель не является субъектом вещного права на спорные сети.
Постановление АС Северо-Западного округа от 30.07.2024 по делу А56-44106/2023
СУТЬ СПОРА
Потребитель обратился в суд с требованием о внесении изменений в договор теплоснабжения в части изменения границы балансовой и эксплуатационной ответственности, поскольку согласованная в договоре редакция указанных документов не соответствует требованиям Закона о теплоснабжении, так как потребитель не является единственным собственником спорных тепловых сетей и не обязан нести расходы по их содержанию.
ПОЗИЦИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Требования потребителя удовлетворены, поскольку:
Спорная тепловая сеть не находится на территории здания и в границах земельного участка потребителя, не передавалась и не принадлежит потребителю на законных основаниях.
Балансовая принадлежность тепловых сетей и эксплуатационная ответственность сторон должна определяться на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя.
ПОЗИЦИЯ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Суд отказал потребителю в иске, поскольку: потребитель изначально подписал договор без разногласий и тем самым согласился с определением балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по условиям договора. Иные основания, предусмотренные п. 4 ст. 451 ГК РФ, для изменения договора отсутствуют.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Суд согласился с позицией потребителя и поддержал решение суда первой инстанции, поскольку граница балансовой принадлежности определяется юридическим фактом принадлежности сетей теплоснабжения.
МОТИВЫ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
В рассматриваемом случае суды должны учитывать, что установленные в договоре границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон могут не соответствовать требованиям Закона о теплоснабжении, напр., в случае, если потребитель не является субъектом вещного права на спорные сети.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7😱4❤2
Команда Lex Energética поздравляет коллег из потрясающей Энергетической гостиной с достижением стратегического рубежа в 5 000 читателей и выражает благодарность в поддержке правового движения и распространении лучших юридических практик для компаний ТЭК и ЖКХ.
Telegram
Энергетическая гостиная
Авторский канал неравнодушных к проблемам электроэнергетики.
Зеркало в МАХ: https://max.ru/join/XKCRyIi09l8szb5j3ZMtEbTFxRfqItWYMdXzKFpL_Go
Чат «Энергетической гостиной»
t.me/+YCaxmTnRTxA1YjJi
Стикеры:
t.me/addstickers/Energy_lounge1
t.me/addstickers
Зеркало в МАХ: https://max.ru/join/XKCRyIi09l8szb5j3ZMtEbTFxRfqItWYMdXzKFpL_Go
Чат «Энергетической гостиной»
t.me/+YCaxmTnRTxA1YjJi
Стикеры:
t.me/addstickers/Energy_lounge1
t.me/addstickers
👍8❤3
Неправильно установленная пломба или о том, как все сомнения в доказанности факта безучётного потребления, как формы противоправного поведения участника энергетического правоотношения, должны толковаться против профессиональных участников рынка
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.07.2024 по делу А45-8022/2024
СУТЬ СПОРА
Сетевая компания выявила факт нарушения учёта электрической энергии, о чём был составлен акт о неучтённом потреблении, с которыми не согласился потребитель и обратился в суд с заявлением о признании указанных актов недействительными.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧАСТИЧНО
Суды исходили из доказанности сетевой компанией факта вмешательства учреждения в работу трех проверенных приборов учёта, обоснованности составления актов о неучтенном потреблении, по которым уменьшили объём штрафной составляющей на основании ст. 333 ГК РФ.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
➡️ Суд поддержал жалобу потребителя, поскольку сетевая компания, которая зафиксировала факт отсутствия учёта по фазе «В» не провела дополнительно исследование для установления действительных причин отсутствия учёта по одной из фаз и обеспечения баланса интересов сторон договора энергоснабжения (определение ВС РФ от 07.10.2019 №309-ЭС18-22373 по делу А71-14267/2017).
➡️ Вместе с тем все сомнения в доказанности факта безучетного потребления, как формы противоправного поведения участника энергетического правоотношения, должны толковаться против профессиональных субъектов соответствующего вида ресурсоснабжения, то есть в пользу потребителя.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Возможные сомнения в характере состоявшегося вмешательства в работу прибора учёта, обусловленные в том числе несоблюдением требований к устройству узла учета, принятого к коммерческому учету, не могут быть противопоставлены потребителю, поскольку энергоснабжающая и сетевая организации (как профессиональные субъекты рынка электрической энергии) должны понимать последствия отступления от установленных правил опломбировки, выражающиеся в объективном затруднении доказывания безучетного потребления без характерных следов воздействия на токоведущие части прибора учёта.
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.07.2024 по делу А45-8022/2024
СУТЬ СПОРА
Сетевая компания выявила факт нарушения учёта электрической энергии, о чём был составлен акт о неучтённом потреблении, с которыми не согласился потребитель и обратился в суд с заявлением о признании указанных актов недействительными.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧАСТИЧНО
Суды исходили из доказанности сетевой компанией факта вмешательства учреждения в работу трех проверенных приборов учёта, обоснованности составления актов о неучтенном потреблении, по которым уменьшили объём штрафной составляющей на основании ст. 333 ГК РФ.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Возможные сомнения в характере состоявшегося вмешательства в работу прибора учёта, обусловленные в том числе несоблюдением требований к устройству узла учета, принятого к коммерческому учету, не могут быть противопоставлены потребителю, поскольку энергоснабжающая и сетевая организации (как профессиональные субъекты рынка электрической энергии) должны понимать последствия отступления от установленных правил опломбировки, выражающиеся в объективном затруднении доказывания безучетного потребления без характерных следов воздействия на токоведущие части прибора учёта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤3😱2
За бездоговорное потребление платит то лицо, которое фактически потребляет (использует) соответствующий ресурс
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.07.2024 по делу А45-28483/2022
СУТЬ СПОРА
Сетевая компания выявила факт потребления электрической энергии в отсутствие договора энергоснабжения и составила акт о бездоговорном потреблении, в котором зафиксирован способ подключения спорной скважины к электрическим сетям – через прокалывающие зажимы трёхфазным проводом от принадлежащей сетевой компании трансформаторной подстанции.
Наличие долга за электрическую энергию, рассчитанную на основании вышеуказанного акта, стало причиной для обращения сетевой компании в суд с требованием о взыскании денежных средств.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧАСТИЧНО
🟠 Суды исходили из обязанности Администрации сельсовета оплатить бездоговорно потреблённый скважиной ресурс и наличии оснований для применения к штрафной составляющей паты за ресурс положений ст. 333 ГК РФ.
🟠 Суды приняли во внимание расположение скважины в границах муниципального образования и отсутствие факта передачи спорной скважины иному лицу на обслуживание.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
➡️ Суд кассационной инстанции согласился с доводом Администрации о том, что она является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку:
🟢 на ответчика может быть возложена обязанность по возмещению сетевой компании стоимости потребленной без договора энергии спорной скважиной только в том случае, если она была возведена за счет средств сельского поселения либо эксплуатировалась для собственных нужд,
🟢 сам по себе факт нахождения на территории поселения спорной скважины основанием для возложения на администрацию сельсовета всех расходов по ее содержанию и причиненных третьим лицам убытков не является.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
В случае, если основания для возложения ответственности на органы местного самоуправления муниципального района не имеется (объект не относится к центральной и нецентральной системе холодного водоснабжения в понятиях Закона о водоснабжении, то есть создан лицом для индивидуального использования), обязанность по оплате электрической энергии, потребленной без законных оснований спорной скважиной, возлагается на лицо, допустившее такое потребление.
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.07.2024 по делу А45-28483/2022
СУТЬ СПОРА
Сетевая компания выявила факт потребления электрической энергии в отсутствие договора энергоснабжения и составила акт о бездоговорном потреблении, в котором зафиксирован способ подключения спорной скважины к электрическим сетям – через прокалывающие зажимы трёхфазным проводом от принадлежащей сетевой компании трансформаторной подстанции.
Наличие долга за электрическую энергию, рассчитанную на основании вышеуказанного акта, стало причиной для обращения сетевой компании в суд с требованием о взыскании денежных средств.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧАСТИЧНО
Так, Администрация сельсовета (как орган местного самоуправления, обязана своевременно выявлять бесхозяйное имущество и принимать меры по оформлению прав на него
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
В случае, если основания для возложения ответственности на органы местного самоуправления муниципального района не имеется (объект не относится к центральной и нецентральной системе холодного водоснабжения в понятиях Закона о водоснабжении, то есть создан лицом для индивидуального использования), обязанность по оплате электрической энергии, потребленной без законных оснований спорной скважиной, возлагается на лицо, допустившее такое потребление.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8😱3❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Срок для обращения в суд с заявлением об индексации суммы долга не может превышать один год с даты исполнения судебного акта
Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2024 №309ЭС23-17903 по делу А50-10315/2010
СУТЬ ВОПРОСА
Суды удовлетворили заявление РСО об индексации суммы долга. А вот ряд ключевых фактов дела:
➡️ Сентябрь 2010 – АС Пермского края взыскал долг в пользу РСО,
➡️ Май 2021 – долг оплачен в полном объёме,
➡️ Ноябрь 2022 – РСО решило «проиндексировать» долг за период с сентября 2010 по май 2021.
Позиция РСО заключалась в том, что право на индексацию появилось только после принятия Конституционным Судом РФ постановления №40-П от 22.07.2021, в котором было указано, что арбитражные суды не вправе отказывать в индексации по основаниям, связанным с тем, что договором или федеральным законом не предусмотрен механизм индексации.
С таким подходом не согласился потребитель, который обратился в Верховный Суд, а Верховный Суд, в свою очередь попросил о помощи Конституционный Суд РФ.
ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ. ТРЕБОВАНИЯ РСО ОБ ИНДЕКСАЦИИ ОТКЛОНЕНЫ
➡️ Взыскатель или должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта.
➡️ Аргумент стороны о том, что право на индексацию появилось только после принятия Конституционным Судом РФ постановления от 22.07.2021 № 40-П, не соответствует критериям добросовестного поведения истца, который не принимал мер к защите своего права в пределах разумного срока, в том числе посредством обращения в Конституционный Суд РФ.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Рассматриваемая позиция ставит определённую точку, если только законодатель не установит иной предельный срок для обращения в суд с заявлением об индексации присужденной суммы.
➡️ Более подробно о рекомендациях мы писали в нашем обзоре с практики за июнь 2024 – см. по ссылке.
Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2024 №309ЭС23-17903 по делу А50-10315/2010
СУТЬ ВОПРОСА
Суды удовлетворили заявление РСО об индексации суммы долга. А вот ряд ключевых фактов дела:
Позиция РСО заключалась в том, что право на индексацию появилось только после принятия Конституционным Судом РФ постановления №40-П от 22.07.2021, в котором было указано, что арбитражные суды не вправе отказывать в индексации по основаниям, связанным с тем, что договором или федеральным законом не предусмотрен механизм индексации.
До принятия вышеуказанного постановления законом и правда не был урегулирован механизм индексации присужденных сумм
С таким подходом не согласился потребитель, который обратился в Верховный Суд, а Верховный Суд, в свою очередь попросил о помощи Конституционный Суд РФ.
ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ. ТРЕБОВАНИЯ РСО ОБ ИНДЕКСАЦИИ ОТКЛОНЕНЫ
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Рассматриваемая позиция ставит определённую точку, если только законодатель не установит иной предельный срок для обращения в суд с заявлением об индексации присужденной суммы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍3😱1
Объём коммунальных ресурсов, потребляемых при выполнении технологических работ, напр., при промывке и регулировке систем отопления, входят в норматив потребления ресурсов и не подлежит дополнительной оплате потребителем
Постановление АС Уральского округа от 08.12.2023 по делу А60-71730/2022
Пункт 1 Обзора судебной практики , утв. Президиумом АС Уральского округа 28.06.2024
СУТЬ СПОРА
РСО обратилась в суд о взыскании с управляющей компании долга по оплате коммунальных ресурсов, потреблённых в МКД по договору теплоснабжения и поставки горячей воды.
Предмет спора заключался в части оплаты стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потраченных при выполнении работ по гидропневматической промывке систем отопления в обслуживаемых управляющей компанией домах.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ РСО УДОВЛЕТВОРЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Суды поддержали позицию РСО, поскольку необходимость проведения такой промывки прямо предусмотрена действующим законодательством, однако соответствующий объём ресурсов объективно не может быть нормирован и при определении нормативов потребления коммунальных услуг не учитывается.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. СУДЕБНЫЕ АКТЫ ИЗМЕНЕНЫ, ТРЕБОВАНИЯ РСО УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧАСТИЧНО
➡️ Требования РСО в части взыскания стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потраченных при выполнении работ по промывке систем отопления в МКД являются необоснованными, поскольку стоимость промывки системы отопления перед отопительным сезоном уже входит в состав нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в МКД, установленных для граждан в таких домах.
МОТИВЫ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
🟢 Так, испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, а также промывка и регулировка систем отопления входят в состав работ, выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, ГВС) в домах (п. 19 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290).
🟢 Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в МКД по каждому виду коммунальных ресурсов включают объём ресурсов, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в доме услуг и работ и при использовании входящего в состав общего имущества оборудования, предназначенного для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Постановление АС Уральского округа от 08.12.2023 по делу А60-71730/2022
Пункт 1 Обзора судебной практики , утв. Президиумом АС Уральского округа 28.06.2024
СУТЬ СПОРА
РСО обратилась в суд о взыскании с управляющей компании долга по оплате коммунальных ресурсов, потреблённых в МКД по договору теплоснабжения и поставки горячей воды.
Предмет спора заключался в части оплаты стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потраченных при выполнении работ по гидропневматической промывке систем отопления в обслуживаемых управляющей компанией домах.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ РСО УДОВЛЕТВОРЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Суды поддержали позицию РСО, поскольку необходимость проведения такой промывки прямо предусмотрена действующим законодательством, однако соответствующий объём ресурсов объективно не может быть нормирован и при определении нормативов потребления коммунальных услуг не учитывается.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. СУДЕБНЫЕ АКТЫ ИЗМЕНЕНЫ, ТРЕБОВАНИЯ РСО УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧАСТИЧНО
МОТИВЫ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13😱5❤3
Нарушение сохранности контрольных пломб на пожарном гидранте, который находится в границах эксплуатационной ответственности абонента, создает презумпцию самовольного пользования централизованной системой водоснабжения и безучётного потребления поставленного ресурса
Постановление АС Уральского округа от 30.08.2023 по делу А47-8889/2021
Пункт 2 Обзора судебной практики , утв. Президиумом АС Уральского округа 28.06.2024
СУТЬ СПОРА
РСО выявила факт срыва пломбы (прим. – нарушение пломбировочной проволоки) на пожарном гидранте, который находится в границе эксплуатационной ответственности абонента.
Указанное обстоятельство стало причиной для применения расчётного способа определения количества поставленного ресурса .
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ РСО ОТКЛОНЕНЫ
Суды поддержали позицию абонента, поскольку:
🟠 само по себе нарушение сохранности пломб на пожарном гидранте не указывает на безучётное потребление коммунального ресурса при отсутствии доказательств, подтверждающих нахождение гидранта в исправном состоянии и наличие у ответчика технологической возможности слива воды через него, а также доказательств несанкционированного подключения к сетям,
🟠 применение расчетного способа определения объёма коммунального ресурса безотносительно к реальной возможности его потребления приведет к неосновательному обогащению РСО, претендующей на получение платы за фактически непереданный ресурс.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
➡️ Суд поддержал жалобу РСО, поскольку по смыслу Правил холодного водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644), а так же Правил организации коммерческого учёта воды (утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 №776), устанавливающих последствия обнаружения срыва пломбы либо отсутствие факта сохранности пломбы на приборе учета создает презумпцию безучетного потребления абонентом поставленного ресурса.
➡️ Указанное нарушение создаёт необходимые условия для квалификации пользования системой водоснабжения как «самовольного».
➡️ Вместе с тем, суд кассационной инстанции обратил внимание, что для применения механизма уменьшения ответственности абонента за потребление ресурса при нарушении учёта необходимо установить фактический размер поставленного ресурса (пункт 11 Обзора практики ).
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
При рассмотрении споров о взыскании стоимости энергоресурса, объём которого определён расчётным способом, необходимо:
🟢 установить основание для применения расчётного способа, напр., факт нарушения пломбы, которая ранее была установлена на средство учёта,
🟢 оценить доказательства потребителя, который может опровергнуть объём поставленного ресурса на основании относимых и допустимых доказательств.
Постановление АС Уральского округа от 30.08.2023 по делу А47-8889/2021
Пункт 2 Обзора судебной практики , утв. Президиумом АС Уральского округа 28.06.2024
СУТЬ СПОРА
РСО выявила факт срыва пломбы (прим. – нарушение пломбировочной проволоки) на пожарном гидранте, который находится в границе эксплуатационной ответственности абонента.
Указанное обстоятельство стало причиной для применения расчётного способа определения количества поставленного ресурса .
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАНИЯ РСО ОТКЛОНЕНЫ
Суды поддержали позицию абонента, поскольку:
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
При рассмотрении споров о взыскании стоимости энергоресурса, объём которого определён расчётным способом, необходимо:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤2🥴2
Возможность учёта «сверхнормативного ОДН» в составе тарифа гарантирующего поставщика ограничен нормами законодательства, тогда как в отношении сетевой компании перечень недополученных доходов не ограничен конкретными параметрами
Постановление 4ААС от 29.07.2024 по делу А10-4661/2022
СУТЬ СПОРА
Между сетевой компанией (истцом) и поставщиком (ответчиком) возник спор в части определения объёма и стоимости оказанных услуг по передаче энергии. В разногласия попали ветхие и аварийные МКД, в которых сетевая компания настаивала на применении показаний ОДПУ, а поставщик напротив предлагал использовать величину норматива потребления коммунальной услуги (т.к. это уменьшало объём оказанных услуг в силу определённых законодательных ограничений).
ℹ️ Подробнее о проблематике можно прочитать в нашем обзоре практики по ссылке.
Первая инстанция поддержала позицию поставщика, но сетевая компания обратилась в суд апелляционной инстанции.
Позиция сетевой компании
🟠 Суд не дал оценку доводу сетевой компании о том, что при таком подходе расчетов, на сетевую компанию неправомерно возлагается обязательство по оплате электроэнергии, приобретаемой в качестве компенсации потерь в отношении завышенного объема электроэнергии, представляющего собой разницу между показаниями ОДПУ и суммой объема индивидуального потребления и объема на общедомовые нужды, определенного по нормативу.
🟠 Поскольку ОДПУ, установленные в ветхих, аварийных домах определяют фактический объем оказанных услуг по передаче энергии, отказ в удовлетворении требований об оплате фактического объема оказанных услуг не допустим, на что обращено внимание Верховным Судом РФ в деле А42-7015/2022.
✏️ Комментарий Lex Energética
Ключевой проблемой в практике становится вопрос определения лица, в тарифе которого будут учтены расходы на так называемые сверхнормативные ОДН.
🟠 Сетевые компании настаивают на том, что указанное бремя должно быть возложено на поставщика, поскольку именно поставщик занимается вопросами начисления объёма и стоимости поставленной энергии.
🟠 Гарантирующие поставщики, напротив, говорят о том, что спорный объём энергии должен быть учтён в составе выпадающих доходов сетевой компании, к объектам которой присоединён аварийный МКД.
ПОЗИЦИЯ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ В ЧАСТИ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ОТКЛОНЕНЫ
🟢 Компенсация недополученных доходов в тарифе сетевой компании предусмотрена п. 7 Основ ценообразования (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 за №1178), при этом учет недополученных доходов возможен, но при доказывании со стороны субъекта регулирования наличия таковых.
✏️ Комментарий Lex Energética
В рассматриваемом деле суд апелляционной инстанции исследовал материалы тарифного дела и отметил, что причиной, по которой сетевой компании было отказано во включении расходов в тариф, стала недоказанность со стороны сетевой компании в составе заявки недополученных доходов, а также принятия исчерпывающих мер по недопущению образования соответствующих расходов и послужила основанием в отказе учета в тарифной составляющих данных расходов (доходов).
🟢 При регулировании в отношении поставщика круг недополученных доходов в его НВВ ограничен нормами законодательства, тогда как в отношении сетевой компании перечень недополученных доходов не ограничен конкретными параметрами.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
➡️ Отказ тарифного органа учесть выпадающие доходы сетевой компании, связанные с расчетами за электроэнергию, поставленную в аварийные МКД, в предшествующих периодах, может быть связан исключительно с невыполнением сетевой компанией ряда действий и не представлением таким лицом документов.
➡️ По сути суд апелляционной инстанции признал недопустимым перекладывания риска наступления неблагоприятных последствий несовершения сетевой компанией (прим. – как субъекта регулирования) на гарантирующего поставщика.
Постановление 4ААС от 29.07.2024 по делу А10-4661/2022
СУТЬ СПОРА
Между сетевой компанией (истцом) и поставщиком (ответчиком) возник спор в части определения объёма и стоимости оказанных услуг по передаче энергии. В разногласия попали ветхие и аварийные МКД, в которых сетевая компания настаивала на применении показаний ОДПУ, а поставщик напротив предлагал использовать величину норматива потребления коммунальной услуги (т.к. это уменьшало объём оказанных услуг в силу определённых законодательных ограничений).
Первая инстанция поддержала позицию поставщика, но сетевая компания обратилась в суд апелляционной инстанции.
Позиция сетевой компании
Ключевой проблемой в практике становится вопрос определения лица, в тарифе которого будут учтены расходы на так называемые сверхнормативные ОДН.
ПОЗИЦИЯ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ В ЧАСТИ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ОТКЛОНЕНЫ
В рассматриваемом деле суд апелляционной инстанции исследовал материалы тарифного дела и отметил, что причиной, по которой сетевой компании было отказано во включении расходов в тариф, стала недоказанность со стороны сетевой компании в составе заявки недополученных доходов, а также принятия исчерпывающих мер по недопущению образования соответствующих расходов и послужила основанием в отказе учета в тарифной составляющих данных расходов (доходов).
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Lex Energética
Коллеги, привет!
В этот раз немного быстрее подготовили обзор судебной практики для компаний ТЭК и ЖКХ за март 2024 года:
➡️ много про уменьшение "бездога/ безучётки",
➡️ конечно же написали про ветхие/ аварийные МКД
➡️ новые практики из Центрального округа…
В этот раз немного быстрее подготовили обзор судебной практики для компаний ТЭК и ЖКХ за март 2024 года:
➡️ много про уменьшение "бездога/ безучётки",
➡️ конечно же написали про ветхие/ аварийные МКД
➡️ новые практики из Центрального округа…
👍11😱4 4
Вопрос о том, какие приборы могут быть признаны расчетными, подлежит разрешению не только исходя из оценки их места положения по отношению к границам балансовой принадлежности, но и по итогам исследования технического состояния таких приборов
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 01 августа 2024 года по делу № А19-20176/2022
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя задолженности за поставленную электроэнергию.
АСПЕКТЫ СПОРА:
• Энергосбытовая компания производила расчет исходя из показаний приборов учета, подключенных к АИСКУЭ;
• Указанные приборы учета были установлены компанией на опорах, вне согласованных с потребителем мест установки и допущены в эксплуатацию 14.10.2020 г.;
• Потребитель не присутствовал при вводе новых приборов учета в эксплуатацию, не подписал дополнительное соглашение, фиксирующее новые точки поставки;
• Новые приборы учета установлены ближе к границам балансовой принадлежности;
• Потребитель осуществлял расчет исходя из показаний «старых» приборов учета, установленных в ВРУ своих коммерческих объектов;
• Указанные приборы учета были согласованы с энергосбытовой компанией в договорах энергоснабжения.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ:
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, сославшись на приоритет показаний новых приборов учета ввиду того, что они установлены в месте, наиболее приближенном к границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Суд апелляционной инстанции указанную позицию поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЕ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• Основные положения содержат исчерпывающий перечень оснований для установки (замены) прибора учета (отсутствие, выход из строя, утрата, истечение срока эксплуатации или МПИ);
• На момент допуска новых приборов учета в эксплуатацию сетевые организации (гарантирующие поставщики) не были обязаны устанавливать интеллектуальные приборы учета;
• Достоверность системы учета, установленной на объектах потребителя, не опровергнута;
• Между системой учета потребителя и новыми приборами учета имеется значительное расхождение в фиксируемых объемах.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд кассационной инстанции констатировал, что при отсутствии обязанности по установке интеллектуального учета, разрешение вопроса о том, какой прибор учета применять, зависит в первую очередь от технического состояния изначально установленной системы учета. Вопрос о применении установленных правил приоритета является вторичным.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 01 августа 2024 года по делу № А19-20176/2022
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя задолженности за поставленную электроэнергию.
АСПЕКТЫ СПОРА:
• Энергосбытовая компания производила расчет исходя из показаний приборов учета, подключенных к АИСКУЭ;
• Указанные приборы учета были установлены компанией на опорах, вне согласованных с потребителем мест установки и допущены в эксплуатацию 14.10.2020 г.;
• Потребитель не присутствовал при вводе новых приборов учета в эксплуатацию, не подписал дополнительное соглашение, фиксирующее новые точки поставки;
• Новые приборы учета установлены ближе к границам балансовой принадлежности;
• Потребитель осуществлял расчет исходя из показаний «старых» приборов учета, установленных в ВРУ своих коммерческих объектов;
• Указанные приборы учета были согласованы с энергосбытовой компанией в договорах энергоснабжения.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ:
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, сославшись на приоритет показаний новых приборов учета ввиду того, что они установлены в месте, наиболее приближенном к границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Суд апелляционной инстанции указанную позицию поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЕ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• Основные положения содержат исчерпывающий перечень оснований для установки (замены) прибора учета (отсутствие, выход из строя, утрата, истечение срока эксплуатации или МПИ);
• На момент допуска новых приборов учета в эксплуатацию сетевые организации (гарантирующие поставщики) не были обязаны устанавливать интеллектуальные приборы учета;
• Достоверность системы учета, установленной на объектах потребителя, не опровергнута;
• Между системой учета потребителя и новыми приборами учета имеется значительное расхождение в фиксируемых объемах.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд кассационной инстанции констатировал, что при отсутствии обязанности по установке интеллектуального учета, разрешение вопроса о том, какой прибор учета применять, зависит в первую очередь от технического состояния изначально установленной системы учета. Вопрос о применении установленных правил приоритета является вторичным.
👍12😱7 3
Forwarded from VEGAS LEX NEWS
Настоящий обзор затрагивает изменения в законодательстве и новые судебные практики по вопросам в сферах тепло- и электроснабжения.
Обзор будет полезен представителям бизнеса и правовых служб организаций ТЭК, а также потребителям энергоресурсов.
Судебная практика и законодательные изменения показывают актуальность вопросов тарифного регулирования и ценообразований в сфере тепло- и электроэнергетики.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6 5😱2
В случае, если взыскиваемая истцом неустойка снижена судом по правилам ст. 333 ГК РФ, то ответчик все равно оплатит госпошлину, рассчитанную исходя из заявленной суммы неустойки.
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.08.2024 по делу № А42-8163/2023
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя задолженности за поставленную электроэнергию и неустойки.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, снизив размер взыскиваемой неустойки до исчисленного исходя из значения ключевой ставки 9,5% на основании Постановления № 474
Суд апелляционной инстанции, не согласившись с применением Постановления № 474, тем не менее оставил решение суда первой инстанции без изменения, применив ст. 333 ГК РФ (о ее применении потребитель заявлял в суде первой инстанции).
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЕ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ИЗМЕНЕНЫ В ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ
Мотивируя свое решение, суд указал, что поскольку размер заявленной неустойки был снижен арбитражным судом апелляционной инстанции по правилам статьи 333 ГК РФ, то расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81)
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд применил давно сформированный в судебной практике подход о распределении расходов по оплате госпошлины в случае снижения неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.
Интересно, а применяется ли этот подход в ситуациях, когда суд снижает стоимость неучтенно потребленного энергоресурса?
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.08.2024 по делу № А42-8163/2023
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя задолженности за поставленную электроэнергию и неустойки.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, снизив размер взыскиваемой неустойки до исчисленного исходя из значения ключевой ставки 9,5% на основании Постановления № 474
Суд апелляционной инстанции, не согласившись с применением Постановления № 474, тем не менее оставил решение суда первой инстанции без изменения, применив ст. 333 ГК РФ (о ее применении потребитель заявлял в суде первой инстанции).
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЕ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ИЗМЕНЕНЫ В ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ
Мотивируя свое решение, суд указал, что поскольку размер заявленной неустойки был снижен арбитражным судом апелляционной инстанции по правилам статьи 333 ГК РФ, то расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81)
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд применил давно сформированный в судебной практике подход о распределении расходов по оплате госпошлины в случае снижения неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.
👍8😱2 2
Отсутствие доказательств, подтверждающих изменение схемы отопления здания, может стать основанием для презумпции достоверности сведений о величине отапливаемой площади здания
Постановление АС Уральского округа от 09.08.2024 по делу А60-24456/2023
СУТЬ СПОРА
Ресурсоснабжающая организация (истец) обратилась в суд с требованием о взыскании с собственника тепловой сети (ответчик) стоимости потерь тепловой энергии, которые возникают
при её передаче потребителям РСО.
Спор возник в части величины полезного отпуска тепловой энергии – это объём энергии, который был поставлен абонентам в МКД.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ РСО УДОВЛЕТВОРЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ
Суды поддержали позицию РСО, которая при расчёте величины полезного отпуска использовала величину площади отапливаемых помещений на основании данных обследования нежилых помещений и мест общего пользование на наличие радиаторов отопления.
Ключевые выводы судов:
🟠 обязанность по компенсации фактических потерь в тепловой сети возложена на собственника такого объекта,
🟠 расчёт потерь выполнен правильно. Величина потерь была рассчитана путём вычета из показаний УКУТ объёма тепловой энергии, который был начислен РСО потребителям, а так же нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ.
ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд поддержал жалобу ответчика, который настаивал на том, что РСО неправильно определяет площадь отапливаемого помещения, в результате чего уменьшается величина полезного отпуска тепловой энергии:
🟢 по общему правилу используемая при расчётах величина площади отапливаемых помещений в здании должна подтверждаться техническими документами и не может быть определена путём визуального осмотра.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
➡️ В рассматриваемом споре суды проигнорировали значительную разницу в части величины площади отапливаемых помещений и не дали надлежащей оценки технической документации, которую предоставил ответчик.
➡️ Указанное обстоятельство имеет существенное значение для правильного разрешения спора о величине полезного отпуска тепловой энергии, которая участвует при расчёте потерь энергоресурса в сетях.
➡️ В отсутствие иных относимых и допустимых доказательств, которые опровергают предоставленную стороной спора схему отопления здания, презюмируется, что помещение, входящее в общую отапливаемую площадь здания согласно технической документации, является отапливаемым.
Оспаривая факт поставки в спорные помещения тепловой энергии на нужды отопления, необходимо предоставить доказательства, которые могут подтвердить одно из указанных обстоятельств:
🟢 законности отключения теплопотребляющих установок в нежилых помещениях и изоляции проходящей через эти помещения элементов внутридомовой системы,
🟢 факт изначального проектирования данных помещений в качестве неотапливаемых согласно технической документации
Постановление АС Уральского округа от 09.08.2024 по делу А60-24456/2023
СУТЬ СПОРА
Ресурсоснабжающая организация (истец) обратилась в суд с требованием о взыскании с собственника тепловой сети (ответчик) стоимости потерь тепловой энергии, которые возникают
при её передаче потребителям РСО.
Спор возник в части величины полезного отпуска тепловой энергии – это объём энергии, который был поставлен абонентам в МКД.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ РСО УДОВЛЕТВОРЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ
Суды поддержали позицию РСО, которая при расчёте величины полезного отпуска использовала величину площади отапливаемых помещений на основании данных обследования нежилых помещений и мест общего пользование на наличие радиаторов отопления.
Ключевые выводы судов:
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ.
ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд поддержал жалобу ответчика, который настаивал на том, что РСО неправильно определяет площадь отапливаемого помещения, в результате чего уменьшается величина полезного отпуска тепловой энергии:
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Оспаривая факт поставки в спорные помещения тепловой энергии на нужды отопления, необходимо предоставить доказательства, которые могут подтвердить одно из указанных обстоятельств:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9 3😱2
Расчет задолженности за электроэнергию, его проверка и установление переплаты относятся к прямой компетенции суда и не требуют проведения судебной экспертизы.
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.08.2024 по делу № А63-14366/2019
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании задолженности за поставленную электроэнергию и неустойки.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ:
Суд первой инстанции, решив, что вопросы определения объема и стоимости поставленной в многоквартирные дома электрической энергии, а также объема поступивших от ответчика оплат требуют специальных познаний, назначил судебную экспертизу, которая зафиксировала наличие задолженности у ответчика.
Критически переосмыслив результаты экспертизы, суд пришел к выводу о наличии у ответчика задолженности в размере большем, чем установлено экспертизой и частично удовлетворил исковые требования.
При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции была проведена еще одна судебная экспертиза, которая зафиксировала наличие переплаты со стороны ответчика. На основании результатов экспертизы в удовлетворении исковых требований было отказано.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ОТМЕНЕНО, ДЕЛО ОТПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ В АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД.
Мотивируя свое решение суд округа указал следующее:
• после заключения прямых договоров с РСО все поступающие от собственников и нанимателей платежи обоснованно отнесены истцом на прямые договоры;
• заключение эксперта не имеет приоритета над другими доказательствами и подлежит оценке в совокупности и взаимной связи с ними;
• суд апелляционной инстанции не обосновал, каким образом расчет задолженности, его проверка и установление переплаты относятся к области специальных знаний;
• решение вопроса о наличии или отсутствии задолженности у управляющей компании и непосредственных потребителей перед РСО, в том числе оснований для зачета переплаченных населением денежных средств к оплате долга ответчика, относится к непосредственной компетенции суда.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Постановление констатирует, что суд в сфере расчетов за электроэнергию обладает всеми необходимыми ресурсами для самостоятельного разрешения вопроса по существу и не может возложить эту функцию на судебного эксперта. В случае, если экспертиза была проведена, то заключение эксперта подлежит оценке судом в совокупности с другими доказательствами.
Когда прошел бизнес-курс по эффективному делегированию.
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.08.2024 по делу № А63-14366/2019
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании задолженности за поставленную электроэнергию и неустойки.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ:
Суд первой инстанции, решив, что вопросы определения объема и стоимости поставленной в многоквартирные дома электрической энергии, а также объема поступивших от ответчика оплат требуют специальных познаний, назначил судебную экспертизу, которая зафиксировала наличие задолженности у ответчика.
Критически переосмыслив результаты экспертизы, суд пришел к выводу о наличии у ответчика задолженности в размере большем, чем установлено экспертизой и частично удовлетворил исковые требования.
При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции была проведена еще одна судебная экспертиза, которая зафиксировала наличие переплаты со стороны ответчика. На основании результатов экспертизы в удовлетворении исковых требований было отказано.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ОТМЕНЕНО, ДЕЛО ОТПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ В АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД.
Мотивируя свое решение суд округа указал следующее:
• после заключения прямых договоров с РСО все поступающие от собственников и нанимателей платежи обоснованно отнесены истцом на прямые договоры;
• заключение эксперта не имеет приоритета над другими доказательствами и подлежит оценке в совокупности и взаимной связи с ними;
• суд апелляционной инстанции не обосновал, каким образом расчет задолженности, его проверка и установление переплаты относятся к области специальных знаний;
• решение вопроса о наличии или отсутствии задолженности у управляющей компании и непосредственных потребителей перед РСО, в том числе оснований для зачета переплаченных населением денежных средств к оплате долга ответчика, относится к непосредственной компетенции суда.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Постановление констатирует, что суд в сфере расчетов за электроэнергию обладает всеми необходимыми ресурсами для самостоятельного разрешения вопроса по существу и не может возложить эту функцию на судебного эксперта. В случае, если экспертиза была проведена, то заключение эксперта подлежит оценке судом в совокупности с другими доказательствами.
👍14😱3🥴2 2
В случае подключения энергопринимающего устройства до прибора учета объем безучетного потребления будет рассчитан исходя из максимальной мощности именно этого устройства.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.08.2024 по делу № А66-15375/2018
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании стоимости потерь с сетевой организации.
Между сторонами возник ряд спорных эпизодов, в том числе относительно определения объема неучтенно потребленной электроэнергии при подключении энергопринимающего устройства до прибора учета. Сетевая организация определяла его исходя из общей мощности энергопримающих устройств потребителя, а гарантирующий поставщик – исходя из мощности оборудования, непосредственно присоединенного до прибора учета.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ
Суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции приняли позицию сетевой организации и отказали во взыскании потерь по данному спорному эпизоду.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: СУДЕБНЫЕ АКТЫ В ЧАСТИ СПОРНОГО ЭПИЗОДА ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ В СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.
Мотивируя свое решение суд округа указал следующее:
• поскольку обнаруженное сетевой организацией присоединенное оборудование было подключено до прибора учета, то в отношении него в договоре энергоснабжения не установлена максимальная мощность;
• учитывая, что при проведении проверки установлена максимальная мощность подключенного оборудования установлена отдельно (2,2 кВт), то определять объем неучтенного потребления необходимо по ней;
• истечение межповерочного интервала прибора учета и трансформаторов тока не влечет за собой безучетное потребление электроэнергии, а является основанием для применения расчетных способов.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Постановление констатирует, что объем неучтенно потребленной электрической энергии при подключении оборудования до прибора учета определяется с помощью мощности именно этого конкретного оборудования. Тем самым суд округа, по сути, расширил применение подхода, сформированного в спорах между энергосбытовыми организациями и потребителями в рамках применения ст. 333 ГК РФ к стоимости безучетного потребления.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.08.2024 по делу № А66-15375/2018
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании стоимости потерь с сетевой организации.
Между сторонами возник ряд спорных эпизодов, в том числе относительно определения объема неучтенно потребленной электроэнергии при подключении энергопринимающего устройства до прибора учета. Сетевая организация определяла его исходя из общей мощности энергопримающих устройств потребителя, а гарантирующий поставщик – исходя из мощности оборудования, непосредственно присоединенного до прибора учета.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ
Суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции приняли позицию сетевой организации и отказали во взыскании потерь по данному спорному эпизоду.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: СУДЕБНЫЕ АКТЫ В ЧАСТИ СПОРНОГО ЭПИЗОДА ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ В СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.
Мотивируя свое решение суд округа указал следующее:
• поскольку обнаруженное сетевой организацией присоединенное оборудование было подключено до прибора учета, то в отношении него в договоре энергоснабжения не установлена максимальная мощность;
• учитывая, что при проведении проверки установлена максимальная мощность подключенного оборудования установлена отдельно (2,2 кВт), то определять объем неучтенного потребления необходимо по ней;
• истечение межповерочного интервала прибора учета и трансформаторов тока не влечет за собой безучетное потребление электроэнергии, а является основанием для применения расчетных способов.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Постановление констатирует, что объем неучтенно потребленной электрической энергии при подключении оборудования до прибора учета определяется с помощью мощности именно этого конкретного оборудования. Тем самым суд округа, по сути, расширил применение подхода, сформированного в спорах между энергосбытовыми организациями и потребителями в рамках применения ст. 333 ГК РФ к стоимости безучетного потребления.
👍12 2😱1🥴1
Факт исключения из состава НВВ расходов на приобретение сетевого имущества может стать основанием для оспаривания сделки по купле-продажи указанного имущества, которая была "заложена в тариф"
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.08.2024 по делу А46-63/2023
СУТЬ СПОРА
Отказ тарифного органа в учёте в составе необходимой валовой выручки (НВВ) сетевой организации-котлодержателя расходов на приобретение объекта сетевого хозяйства стал причиной для оспаривания договора купли-продажи указанного объекта, который ранее был заключен между сетевой организацией-котлодержателем (покупателем, кредитором) и территориальной сетевой компанией (продавцом, должником).
При установлении тарифов на 2022 год тарифный орган исключил расходы на выполнение мероприятий инвестиционной программы «Выкуп КЛ». При этом суды отказали котлодержателю в оспаривании тарифного решения.
Указанные обстоятельства стали причиной обращения кредитора в суд с заявлением об оспаривании сделок, совершённых с территориальной сетевой организацией, и восстановлении обязательства должника перед кредитором в части оплаты по соглашению о реструктуризации долга.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ОТСУТСТВУЮТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОСПАПРИВАЕМЫХ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
🟠 Суды исходили из допущенного истцом (профессиональным участником правоотношений в области электроэнергетики) делового просчета при заключении оспариваемых сделок и осуществлении расчета по ним путем взаимозачёта встречных требований.
🟠 Суды указали на наличие факта презумпции осведомлённости кредитора относительно предмета, условий и последствий сделок, исключающей нахождение в заблуждении, проявления им воли
на их сохранение после обнаружения обстоятельств, положенных в основу требования о признании сделок недействительными.
🟠 Также суды указали на пропуск срока исковой давности, о применении которого заявил должник.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
🟢 Истец (котлодержатель) при принятии деловых решений имел право полагаться на постановления уполномоченных гос. органов, которые согласовали инвестиционную программу и включение расходов на её реализацию.
🟢 Последующее исключение соответствующего финансирования приказами тарифного органа носит ретроактивный характер и ухудшает положение участника регулируемой деятельности, который был вправе рассчитывать на возмещение его затрат на выкуп КЛ 110 кВ в составе тарифа.
🟢 Суды неправильно определили момент начала течения срока исковой давности, поскольку о нарушении своего права (исключение расходов на приобретение имущества в составе НВВ) котлодержатель узнал в момент публикации тарифных решений (29.12.2021 и 30.12.2021 соответственно).
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Тот факт, что тарифный орган исключил расходы на приобретение КЛ 110 кВ из состава НВВ регулируемой организации является существенным обстоятельством, которое позволяет профессиональному участнику рынка и покупателю спорного имущества получить защиту своего нарушенного права иным путём, напр., с помощью оспаривания сделок по приобретению имущества у должника и восстановлению первоначальных обязательств такого должника перед кредитором.
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.08.2024 по делу А46-63/2023
СУТЬ СПОРА
Отказ тарифного органа в учёте в составе необходимой валовой выручки (НВВ) сетевой организации-котлодержателя расходов на приобретение объекта сетевого хозяйства стал причиной для оспаривания договора купли-продажи указанного объекта, который ранее был заключен между сетевой организацией-котлодержателем (покупателем, кредитором) и территориальной сетевой компанией (продавцом, должником).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ🟢 Между кредитором и должником заключено соглашение о реструктуризации долга за услуги по передаче электрической энергии в размере 1,1 млрд руб., которое предусматривает график погашения долга как денежными средствами, так и иным способом, напр., имуществом должника – кабельными линиями 110 кВ (КЛ 110 кВ)🟢 Стороны соглашения определили, что расходы на приобретение КЛ110 кВ могут учитываться в составе НВВ котлодержателя (кредитора) при условии утверждения инвестиционной программы, которая включает приобретение КЛ110 кВ.🟢 Инвестиционная программа была утверждена на период 2016–2020 гг. и в неё включён инвестиционный проект «Выкуп КЛ 110 кВ» со сроком реализации 2016–2018 гг. Источник финансирования – тарифные денежные средства.🟢 Тарифными решениями на 2016, 2017, 2018 гг. установлена НВВ котлодержателя, в которой учтены расходы на реализацию мероприятия инвестиционной программы по выкупу КЛ110кВ.
При установлении тарифов на 2022 год тарифный орган исключил расходы на выполнение мероприятий инвестиционной программы «Выкуп КЛ». При этом суды отказали котлодержателю в оспаривании тарифного решения.
Указанные обстоятельства стали причиной обращения кредитора в суд с заявлением об оспаривании сделок, совершённых с территориальной сетевой организацией, и восстановлении обязательства должника перед кредитором в части оплаты по соглашению о реструктуризации долга.
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ОТСУТСТВУЮТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОСПАПРИВАЕМЫХ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
на их сохранение после обнаружения обстоятельств, положенных в основу требования о признании сделок недействительными.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Тот факт, что тарифный орган исключил расходы на приобретение КЛ 110 кВ из состава НВВ регулируемой организации является существенным обстоятельством, которое позволяет профессиональному участнику рынка и покупателю спорного имущества получить защиту своего нарушенного права иным путём, напр., с помощью оспаривания сделок по приобретению имущества у должника и восстановлению первоначальных обязательств такого должника перед кредитором.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🥴5 3
Исследование_судебной_практики_июль_2024.pdf
1.2 MB
Коллеги, рады представить Вашему вниманию обзор ключевых судебных позиций по вопросам ТЭК и ЖКХ за июль 2024:
[аварийное жилье]
🟢 Сетевая компания в отличие от гарантирующего поставщика может включить выпадающие доходы на сверхнормативный ОДН в тариф
[тепловая энергия для приготовления ГВС]
🟢 Количество тепловой энергии определяется по нормативу независимо от наличия договора и/ или показаний прибора учета
[нарушение учета энергоресурса]
🟢 Предыдущий спор между поставщиком и сетевой компанией не является препятствием для потребителя при оспаривании объема безучетного потребления
🟢 Неправильно установленная пломба может стать препятствием для взыскания стоимости безучетного потребления
🟢 Отрицательная разница на приборе учета не всегда квалифицируется как нарушение учета
🟢 Последствия неправильной установки антимагнитной пломбы
🟢 Последствия нарушения контрольной пломбы на пожарном гидранте
🟢 Для уменьшения объема безучетного потребления потребитель должен доказать именно фактический объем потребленной энергии
🟢 Обязанность по заключению договора энергоснабжения лежит на собственнике имущества...
🟢 Или за бездоговорное потребление ответит тот, кто использует энергоресурс?
[подключение к сети]
🟢 Особенности определения границы балансовой принадлежности
🟢 Чем могут подтверждаться препятствия в доступе к электрическим сетям
[тарифные дела]
🟢 Наличие убытков в результате тарифного регулирования свидетельствует о нарушении прав РСО
❗️В составлении документа нам помогал Игнат Ефанов (эксперт и автор юридических работ по антимонопольному праву). Игнат дополнил исследование тематическими иллюстрациями из своего проекта "Енот&ко" и теперь документ можно приятно смотреть.
Команда Lex Energética выражает признательность профессиональному сообществу за тиражирование аналитики по вопросам ТЭК и ЖКХ:
➡️ Энергетическая гостиная
➡️ EnergyToday
➡️ ЖКХ
➡️ Энергетика и промышленность России
➡️ Правовые аспекты энергоснабжения
➡️ СоветБезРынка
➡️ В энергетике
➡️ Енот&ко
➡️ Дайджест ТЭК
➡️ Ассоциация ТСО
[аварийное жилье]
[тепловая энергия для приготовления ГВС]
[нарушение учета энергоресурса]
[подключение к сети]
[тарифные дела]
❗️В составлении документа нам помогал Игнат Ефанов (эксперт и автор юридических работ по антимонопольному праву). Игнат дополнил исследование тематическими иллюстрациями из своего проекта "Енот&ко" и теперь документ можно приятно смотреть.
Команда Lex Energética выражает признательность профессиональному сообществу за тиражирование аналитики по вопросам ТЭК и ЖКХ:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18 7😱3
Продажа имущества, в отношении которого заключен договор энергоснабжения, прекращает его действие даже без уведомления энергосбытовой организации и при наличии признаков сохранения договорных отношений.
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 августа 2024 года по делу № А63-11228/2022
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая организация обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя стоимости безучетного потребления. Состав безучетного потребления - несоответствие пломб завода-изготовителя клеймам государственного поверителя.
ПОЗИЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
• спорный объект недвижимости был продан в 2020-м году, за 2 года до выявления безучетного потребления;
• проверка прибора учета и составление акта безучетного потребления были осуществлены в отсутствие потребителя;
• клеммная крышка прибора учета опломбирована в 2018-м году, пломбы сетевой организации не нарушены, вмешательство в работу прибора учета не доказано;
• допуск прибора учета в эксплуатацию в 2018-м году означает его легализацию;
• срок давности по иску должен исчисляться с 2018 года и пропущен.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА:
Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме. Отклоняя довод потребителя о том, что акт безучетного потребления составлен в отношении ненадлежащего лица, суд указал следующее:
• потребитель и новый собственник не уведомили сбытовую организацию о факте продажи имущества;
• из поведения потребителя усматривалась воля на сохранение договорных отношений, поскольку выставляемые ему в 2022-м году счета на оплату электроэнергии оплачивались им вплоть до октября 2022 года. Также потребитель подписывал дополнительные соглашения к договору.
Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд счел заслуживающим внимания довод потребителя о смене собственника энергопринимающего устройства и указал следующее:
• выбытие объекта недвижимости из владения исключает обладание энергопринимающим устройством и влечет утрату статуса потребителя;
• суды не приняли во внимание наличие пояснений третьего лица о том, что потребитель освободил спорное помещение в день подписания договора;
• суды не исследовали договор купли-продажи или иные документы на предмет передачи и последующего фактического владения спорным помещением.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд констатировал, что выбытие энергопринимающего устройства из владения потребителя само по себе прекращает договорные отношения с энергоснабжающей организацией и фактическое потребление электроэнергии, соответственно оплата счетов сама по себе не свидетельствует о сохранении фактических договорных отношений.
ЛЮБОПЫТНЫЕ МОМЕНТЫ:
• суды не исследовали факт регистрации права у предполагаемого нового собственника имущества;
• в случае, если регистрации права не было, достаточно сильным будет довод о мнимости сделки.
Когда пошли за безучеткой, а получили неосновательное за два года...
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 августа 2024 года по делу № А63-11228/2022
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая организация обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя стоимости безучетного потребления. Состав безучетного потребления - несоответствие пломб завода-изготовителя клеймам государственного поверителя.
ПОЗИЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
• спорный объект недвижимости был продан в 2020-м году, за 2 года до выявления безучетного потребления;
• проверка прибора учета и составление акта безучетного потребления были осуществлены в отсутствие потребителя;
• клеммная крышка прибора учета опломбирована в 2018-м году, пломбы сетевой организации не нарушены, вмешательство в работу прибора учета не доказано;
• допуск прибора учета в эксплуатацию в 2018-м году означает его легализацию;
• срок давности по иску должен исчисляться с 2018 года и пропущен.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА:
Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме. Отклоняя довод потребителя о том, что акт безучетного потребления составлен в отношении ненадлежащего лица, суд указал следующее:
• потребитель и новый собственник не уведомили сбытовую организацию о факте продажи имущества;
• из поведения потребителя усматривалась воля на сохранение договорных отношений, поскольку выставляемые ему в 2022-м году счета на оплату электроэнергии оплачивались им вплоть до октября 2022 года. Также потребитель подписывал дополнительные соглашения к договору.
Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд счел заслуживающим внимания довод потребителя о смене собственника энергопринимающего устройства и указал следующее:
• выбытие объекта недвижимости из владения исключает обладание энергопринимающим устройством и влечет утрату статуса потребителя;
• суды не приняли во внимание наличие пояснений третьего лица о том, что потребитель освободил спорное помещение в день подписания договора;
• суды не исследовали договор купли-продажи или иные документы на предмет передачи и последующего фактического владения спорным помещением.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд констатировал, что выбытие энергопринимающего устройства из владения потребителя само по себе прекращает договорные отношения с энергоснабжающей организацией и фактическое потребление электроэнергии, соответственно оплата счетов сама по себе не свидетельствует о сохранении фактических договорных отношений.
ЛЮБОПЫТНЫЕ МОМЕНТЫ:
• суды не исследовали факт регистрации права у предполагаемого нового собственника имущества;
• в случае, если регистрации права не было, достаточно сильным будет довод о мнимости сделки.
😱8👍5🥴5 2
Коллеги, привет!
Нужна Ваша небольшая помощь и мы просим поддержать канал голосом по ссылке.
Мы хотим развивать канал и работать над визуализацией контента. Для этого telegram просит собрать несколько голосов от подписчиков с премиум-аккаунтами.
Нужна Ваша небольшая помощь и мы просим поддержать канал голосом по ссылке.
Мы хотим развивать канал и работать над визуализацией контента. Для этого telegram просит собрать несколько голосов от подписчиков с премиум-аккаунтами.
Telegram
Lex Energética
Проголосуйте за канал, чтобы он получил больше возможностей.
👍11 7
Forwarded from VEGAS LEX NEWS
Настоящий обзор затрагивает ключевые изменения в нормативно-правовом регулировании и важные судебные практики, которые будут полезны для представителей бизнеса и правовых служб компаний ТЭК.
● Минэнерго России расширило перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному гос. энергетическому надзору
● Минстрой России дополнил перечень сведений, которые предоставляет участник конкурса на право заключения концессионного соглашения по объектам ТЭК и ЖКХ
● Минстрой России разъяснил особенности расчета за коммунальную услугу по отоплению в МКД
● Риски использования гарантирующим поставщиком показаний, полученных от сетевой компании
● Особенности уменьшения ответственности потребителя за потребление электрической энергии в отсутствие договора энергоснабжения
● На что обратить внимание при проведении судебной экспертизы на предмет установления факта нарушения учета
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15 2
Расчет неустойки исходя из ставки 9,5 % годовых применяется только в отношении собственников и пользователей жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД, в том числе в отношении управляющих организаций, товариществ собственников недвижимости и потребительских кооперативов.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15 июля 2024 года по делу № А62-8925/2023
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая организация обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя (больницы) задолженности за электрическую энергию и законной неустойки, рассчитанной исходя из ключевой ставки, действующей на момент вынесения решения суда – 15% годовых.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА:
Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, пересчитав законную неустойку исходя из ключевой ставки в 9,5% годовых. Перерасчет неустойки суд мотивировал тем, что к спорным правоотношениям применяется Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году».
Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ПО ДЕЛУ ПРИНЯТ НОВЫЙ СУДЕБНЫЙ АКТ, В КОТОРОМ ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Суд поддержал позицию сбытовой организации и указал следующее:
• Постановления Правительства № 912 и № 474, предусматривающие начисление неустойки исходя из ключевой ставки 9,5%, действуют в отношении своего круга потребителей энергоресурсов и сопутствующих услуг;
• Действие Постановления № 912 к периоду начисления спорной неустойки было завершено;
• Постановление Правительства № 474 применяется только в отношении собственников и пользователей жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД, в том числе в отношении управляющих организаций, товариществ собственников недвижимости и потребительских кооперативов;
• потребитель не относится к числу лиц, в отношении которых действует Постановление Правительства № 474, соответственно, расчет неустойки должен был осуществляться исходя из ключевой ставки, действующей на момент вынесения решения суда.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд кассационной инстанции внес определенность в вопросе сферы применения Постановления Правительства № 474, констатировав, что оно применяется только к жилищным правоотношениям.
СПРАВКА:
Напомним, что в 2022-м году в судебной практике часто встречалась позиция о расширительном толковании Постановления Правительства № 474, распространяющая его действие на всех потребителей. После прекращения действия Постановления № 912 вопрос о сфере применения Постановления № 474 снова приобрел острый характер.
Подробнее о проблеме можно почитать здесь.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15 июля 2024 года по делу № А62-8925/2023
СУТЬ СПОРА:
Энергосбытовая организация обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя (больницы) задолженности за электрическую энергию и законной неустойки, рассчитанной исходя из ключевой ставки, действующей на момент вынесения решения суда – 15% годовых.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА:
Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, пересчитав законную неустойку исходя из ключевой ставки в 9,5% годовых. Перерасчет неустойки суд мотивировал тем, что к спорным правоотношениям применяется Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году».
Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ПО ДЕЛУ ПРИНЯТ НОВЫЙ СУДЕБНЫЙ АКТ, В КОТОРОМ ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Суд поддержал позицию сбытовой организации и указал следующее:
• Постановления Правительства № 912 и № 474, предусматривающие начисление неустойки исходя из ключевой ставки 9,5%, действуют в отношении своего круга потребителей энергоресурсов и сопутствующих услуг;
• Действие Постановления № 912 к периоду начисления спорной неустойки было завершено;
• Постановление Правительства № 474 применяется только в отношении собственников и пользователей жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД, в том числе в отношении управляющих организаций, товариществ собственников недвижимости и потребительских кооперативов;
• потребитель не относится к числу лиц, в отношении которых действует Постановление Правительства № 474, соответственно, расчет неустойки должен был осуществляться исходя из ключевой ставки, действующей на момент вынесения решения суда.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд кассационной инстанции внес определенность в вопросе сферы применения Постановления Правительства № 474, констатировав, что оно применяется только к жилищным правоотношениям.
СПРАВКА:
Напомним, что в 2022-м году в судебной практике часто встречалась позиция о расширительном толковании Постановления Правительства № 474, распространяющая его действие на всех потребителей. После прекращения действия Постановления № 912 вопрос о сфере применения Постановления № 474 снова приобрел острый характер.
Подробнее о проблеме можно почитать здесь.
zakon.ru
Законная неустойка за просрочку оплаты энергоресурса. По какой ставке рассчитывать или «Старые песни о главном»
Публикация посвящена вновь актуальному вопросу о том, какой размер ключевой ставки нужно использовать для расчета законной неустойки.
👍14 3😱2
Расчет объема бездоговорного потребления исходя из мощности несанкционированно подключенного устройства не является доказательством фактического объема потребления.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14 августа 2024 года по делу № А82-17066/2022
СУТЬ СПОРА:
Сетевая организация обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя стоимости бездоговорного потребления. Состав бездоговорного потребления – незарегистрированное подключение газораспределительного пункта к сетям.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА:
Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично. Признав факт бездоговорного потребления доказанным, суд снизил его стоимость на основании ст. 333 ГК РФ до стоимости объема, определенного исходя из максимальной мощности незаконно подключенного устройства – 3 кВт.
Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд счел снижение стоимости неучтенно потребленной электроэнергии необоснованным и указал следующее:
• определив объем бездоговорного потребления электроэнергии исходя из величины максимальной мощности энергопринимающего устройства, суды, по сути, приравняли бездоговорное потребление к безучетному;
• потребитель должен доказать именно фактический объем потребления, а не объем, определенный иными расчетными способами;
• суд не указал и не мотивировал в судебном акте, какой объем электроэнергии является фактически потребленным;
• суд не определил разницу между стоимостью объема ресурса, рассчитанного по нормативной формуле, и стоимостью фактического потребления, то есть не определил меру гражданско-правовой ответственности, подлежащую снижению на основании ст. 333 ГК РФ.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд кассационной инстанции абсолютно верно акцентировал внимание на предмете применения ст. 333 ГК РФ в спорах о взыскании неучтенного потребления и сделал довольно смелый вывод о том, что расчет по мощности незаконно подключенного энергопринимающего устройства не является надлежащим способом доказывания фактического объема потребления энергоресурса. Ранее этот метод снискал достаточно высокую популярность в судебной практике, в том числе и на уровне судов кассационной инстанции.
Отличный вопрос для Верховного суда.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14 августа 2024 года по делу № А82-17066/2022
СУТЬ СПОРА:
Сетевая организация обратилась в суд с иском о взыскании с потребителя стоимости бездоговорного потребления. Состав бездоговорного потребления – незарегистрированное подключение газораспределительного пункта к сетям.
ХОД РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА:
Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично. Признав факт бездоговорного потребления доказанным, суд снизил его стоимость на основании ст. 333 ГК РФ до стоимости объема, определенного исходя из максимальной мощности незаконно подключенного устройства – 3 кВт.
Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд счел снижение стоимости неучтенно потребленной электроэнергии необоснованным и указал следующее:
• определив объем бездоговорного потребления электроэнергии исходя из величины максимальной мощности энергопринимающего устройства, суды, по сути, приравняли бездоговорное потребление к безучетному;
• потребитель должен доказать именно фактический объем потребления, а не объем, определенный иными расчетными способами;
• суд не указал и не мотивировал в судебном акте, какой объем электроэнергии является фактически потребленным;
• суд не определил разницу между стоимостью объема ресурса, рассчитанного по нормативной формуле, и стоимостью фактического потребления, то есть не определил меру гражданско-правовой ответственности, подлежащую снижению на основании ст. 333 ГК РФ.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд кассационной инстанции абсолютно верно акцентировал внимание на предмете применения ст. 333 ГК РФ в спорах о взыскании неучтенного потребления и сделал довольно смелый вывод о том, что расчет по мощности незаконно подключенного энергопринимающего устройства не является надлежащим способом доказывания фактического объема потребления энергоресурса. Ранее этот метод снискал достаточно высокую популярность в судебной практике, в том числе и на уровне судов кассационной инстанции.
👍7😱3🥴3