Зарегистрированный товарный знак против зарегистрированного товарного знака в деле о нарушении исключительного права.
С удовольствием поработал в 20 ААС по делу, где неожиданно для истца - правообладателя товарного знака оказалось, что сходное обозначение ответчика тоже зарегистрировано в качестве товарного знака. Товары совпадают. А суд первой инстанции просто не смог не последовать тому своему внутреннему убеждению, что угроза смешения существует, и удовлетворил иск, запретив по сути ответчику использовать свой же товарный знак. Но этот товарный знак, надо сказать, совпал по фонетике еще и с более ранним фирменным наименованием истца.
С каким же обоснованием суд это сделал? А просто признал в мотивировочной части решения регистрацию и использование ответчиком товарного знака недобросовестной конкуренцией.
Из моего вчерашнего выступления в суде:
Решение об удовлетворении иска отменено, в иске отказано. Дело №А68-7549/2024.
С удовольствием поработал в 20 ААС по делу, где неожиданно для истца - правообладателя товарного знака оказалось, что сходное обозначение ответчика тоже зарегистрировано в качестве товарного знака. Товары совпадают. А суд первой инстанции просто не смог не последовать тому своему внутреннему убеждению, что угроза смешения существует, и удовлетворил иск, запретив по сути ответчику использовать свой же товарный знак. Но этот товарный знак, надо сказать, совпал по фонетике еще и с более ранним фирменным наименованием истца.
С каким же обоснованием суд это сделал? А просто признал в мотивировочной части решения регистрацию и использование ответчиком товарного знака недобросовестной конкуренцией.
Из моего вчерашнего выступления в суде:
Доктрина, законодатель, Суд по интеллектуальным правам в своей практике разрабатывают правовые механизмы, которые позволяют учесть вне нюансы при столкновении разных средств индивидуализации, чтобы выносить справедливые решения. Они разработаны с учетом того, что все знаки перед регистрацией проходят экспертизу на сходство, что есть специализированный орган (Роспатент), что есть, наконец, специализированный суд по проверке его решений. Все они говорят: если младший зарегистрированный товарный знак кто-то считает сходным, то нужно сначала оспорить его регистрацию. СИП считает это необходимым даже тогда, когда подается требование о признании регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией. До этого сходство и НДК нельзя устанавливать!
Фирменное наименование? Здесь тоже специальный механизм защиты: через оспаривание товарного знака. И нужно при этом доказать сферу фактического использования фирменного наименования на дату подачи заявки на товарный знак. А на этот счет в деле нет вообще никаких доказательств.
Но тут приходит истец и говорит: всё это ерунда, давайте просто применим статью 10 ГК РФ! С таким подходом давайте тогда отменим весь ГК и заменим его одной только нормой о добросовестности!
Решение об удовлетворении иска отменено, в иске отказано. Дело №А68-7549/2024.
🔥26👍7
«А что, имеет право!»
Начали защищать поставщика светильников от действий его же покупателя, который покупал-покупал, а потом взял, да и зарегистрировал названия этой продукции в качестве своих товарных знаков, после чего сразу предъявил своему же поставщику сначала претензии, а потом и иск о взыскании компенсации за нарушение.
Причем иск предъявил после того, как мы в ответ на претензию явно дали понять: «Только попробуйте, и регистрации будут признаны недобросовестными».
Разумеется, после их иска (вот же упертые НДКашники!) мы сразу подали наш иск в Суд по интеллектуальным правам, а сегодня просили суд по их иску (АС Московской области) приостановить рассмотрение и ждать решения СИПа.
И вот начинаю я обосновывать ходатайство словами «Представляете, Уважаемый суд, наш же собственный покупатель зарегистрировал в качестве товарных знаков названия нашей же продукции, которую мы ему продавали…», а судья берет и прерывает меня своей репликой:
- Ну имеет право!
🤦♂️
- Как ему кажется - вставил я. Надо было еще добавить: «В силу его недобросовестности и нежелания честно вести бизнес, но суд-то имеет своей задачей защищать противоположные ценности».
В общем, посмотрим, кто на что имеет право.
Начали защищать поставщика светильников от действий его же покупателя, который покупал-покупал, а потом взял, да и зарегистрировал названия этой продукции в качестве своих товарных знаков, после чего сразу предъявил своему же поставщику сначала претензии, а потом и иск о взыскании компенсации за нарушение.
Причем иск предъявил после того, как мы в ответ на претензию явно дали понять: «Только попробуйте, и регистрации будут признаны недобросовестными».
Разумеется, после их иска (вот же упертые НДКашники!) мы сразу подали наш иск в Суд по интеллектуальным правам, а сегодня просили суд по их иску (АС Московской области) приостановить рассмотрение и ждать решения СИПа.
И вот начинаю я обосновывать ходатайство словами «Представляете, Уважаемый суд, наш же собственный покупатель зарегистрировал в качестве товарных знаков названия нашей же продукции, которую мы ему продавали…», а судья берет и прерывает меня своей репликой:
- Ну имеет право!
🤦♂️
- Как ему кажется - вставил я. Надо было еще добавить: «В силу его недобросовестности и нежелания честно вести бизнес, но суд-то имеет своей задачей защищать противоположные ценности».
В общем, посмотрим, кто на что имеет право.
🤯15😁4❤2🐳1
Записки IP юриста
Ожившие картины: есть ли у них автор? На симпозиуме, посвященном юбилею присоединения России к Бернской конвенции, поговорили об охране «оживших» (оживленных) полотен художников и изображений, созданных с помощью компьютерных технологий. Сегодня невозможно…
В Казахстане принят закон об ИИ.
https://www.gov.kz/memleket/entities/maidd/press/news/details/1143060
А Казахстан-то впереди нас идет! Мы только говорим о том, что вопросы охраны авторским правом произведений, созданных с помощью ИИ, невозможно решить без введения обязательной маркировки таковых, а в Казахстане уже принят закон именно об этом.
Наверняка возникнут проблемы в его реализации, но сам подход видится правильным. Если результаты работы ИИ невозможно отличить от творческих произведений человека, то невозможно и регулировать отношения по поводу них по-разному (первым не давать охрану, а вторым давать). Значит, нужно обеспечить отличие специально внедряемым признаком - маркировкой.
Еще из интересного: обучать ИИ посредством охраняемых произведений можно, если это не запретил правообладатель. Об этом на Западе в судах еще только спорят, практику судебную создают, а в Казахстане уже закон.
У нас, настолько я знаю, все это только в юридической публицистике, да в диссертациях обсуждается.
https://www.gov.kz/memleket/entities/maidd/press/news/details/1143060
А Казахстан-то впереди нас идет! Мы только говорим о том, что вопросы охраны авторским правом произведений, созданных с помощью ИИ, невозможно решить без введения обязательной маркировки таковых, а в Казахстане уже принят закон именно об этом.
Наверняка возникнут проблемы в его реализации, но сам подход видится правильным. Если результаты работы ИИ невозможно отличить от творческих произведений человека, то невозможно и регулировать отношения по поводу них по-разному (первым не давать охрану, а вторым давать). Значит, нужно обеспечить отличие специально внедряемым признаком - маркировкой.
Еще из интересного: обучать ИИ посредством охраняемых произведений можно, если это не запретил правообладатель. Об этом на Западе в судах еще только спорят, практику судебную создают, а в Казахстане уже закон.
У нас, настолько я знаю, все это только в юридической публицистике, да в диссертациях обсуждается.
www.gov.kz
Қазақстанда «Жасанды интеллект туралы» заң күшіне енді
Қазақстанда «Жасанды интеллект туралы» жаңа заң күшіне енді. Заңға қол қойылған сәттен бастап 60 күн өтті және белгіленген рәсімдерге сәйкес, бүгіннен бастап құжат толық көлемде қолданысқа енгізілді.Қабылданған заң елде жасанды интеллектіні қолданудың құқықтық…
🔥8
Записки IP юриста
Зарегистрированный товарный знак против зарегистрированного товарного знака в деле о нарушении исключительного права. С удовольствием поработал в 20 ААС по делу, где неожиданно для истца - правообладателя товарного знака оказалось, что сходное обозначение…
В продолжение этого интересного судебного процесса, где у нас получилось успешное и приятное сотрудничество с коллегами из другой юридической фирмы.
Юристы КОМ-ЮНИТИ и INTELLECT отстояли в Суде по интеллектуальным правам право клиента использовать зарегистрированный им товарный знак.
Юридические фирмы КОМ-ЮНИТИ и INTELLECT защитили права клиента – компании «Проффлекс» – в споре конкурентом: тот обратился в арбитражный суд с требованием запретить «Проффлексу» использовать товарный знак Rialit и уничтожить продукцию, маркированную им, как контрафактную.
Этот товарный знак был зарегистрирован «Проффлексом» в 2014 году; повторяя фирменное наименование истца – «Риалит», он не был признан тождественным с его товарным знаком. Предприятия мирно сосуществовали на рынке производства монтажной пены, истец более 10 лет пользовался другим товарным знаком, никаких претензий у него не возникало. Поэтому его обращение в суд оказалось для «Проффлекса» неожиданностью.
Суд первой инстанции встал на сторону оппонента: удовлетворил иск полностью, обязал изъять из оборота и уничтожить продукцию под спорным брендом, прекратить ее производство, а также удалить обозначение Rialit с сайта. Для компании «Проффлекс» такое решение стало серьезным ударом; она остановила производство монтажной пены и понесла значительные убытки.
Принципиально важно, что обе стороны конфликта являлись правообладателями зарегистрированных товарных знаков. Однако суд первой инстанции фактически запретил «Проффлексу» использовать собственный охраняемый товарный знак, сославшись на сходство обозначений и недобросовестную конкуренцию.
В апелляции и кассации Суда по интеллектуальным правам юристам КОМ-ЮНИТИ и INTELLECT удалось доказать, что такой подход неправомерен. Суды подчеркнули: пока правовая охрана зарегистрированного товарного знака не оспорена и не прекращена в установленном порядке, его использование само по себе не может квалифицироваться как нарушение чужих исключительных прав.
СИП поддержал Постановление апелляционного суда, который решение суда первой инстанции отменил и отказал в удовлетворении иска полностью. Компания «Проффлекс» вправе использовать свой товарный знак Rialit, как и прежде. Признаков недобросовестной конкуренции в ее действиях не обнаружено.
Юристы КОМ-ЮНИТИ и INTELLECT отстояли в Суде по интеллектуальным правам право клиента использовать зарегистрированный им товарный знак.
Юридические фирмы КОМ-ЮНИТИ и INTELLECT защитили права клиента – компании «Проффлекс» – в споре конкурентом: тот обратился в арбитражный суд с требованием запретить «Проффлексу» использовать товарный знак Rialit и уничтожить продукцию, маркированную им, как контрафактную.
Этот товарный знак был зарегистрирован «Проффлексом» в 2014 году; повторяя фирменное наименование истца – «Риалит», он не был признан тождественным с его товарным знаком. Предприятия мирно сосуществовали на рынке производства монтажной пены, истец более 10 лет пользовался другим товарным знаком, никаких претензий у него не возникало. Поэтому его обращение в суд оказалось для «Проффлекса» неожиданностью.
Суд первой инстанции встал на сторону оппонента: удовлетворил иск полностью, обязал изъять из оборота и уничтожить продукцию под спорным брендом, прекратить ее производство, а также удалить обозначение Rialit с сайта. Для компании «Проффлекс» такое решение стало серьезным ударом; она остановила производство монтажной пены и понесла значительные убытки.
Принципиально важно, что обе стороны конфликта являлись правообладателями зарегистрированных товарных знаков. Однако суд первой инстанции фактически запретил «Проффлексу» использовать собственный охраняемый товарный знак, сославшись на сходство обозначений и недобросовестную конкуренцию.
В апелляции и кассации Суда по интеллектуальным правам юристам КОМ-ЮНИТИ и INTELLECT удалось доказать, что такой подход неправомерен. Суды подчеркнули: пока правовая охрана зарегистрированного товарного знака не оспорена и не прекращена в установленном порядке, его использование само по себе не может квалифицироваться как нарушение чужих исключительных прав.
СИП поддержал Постановление апелляционного суда, который решение суда первой инстанции отменил и отказал в удовлетворении иска полностью. Компания «Проффлекс» вправе использовать свой товарный знак Rialit, как и прежде. Признаков недобросовестной конкуренции в ее действиях не обнаружено.
👏6🔥5
Был в этом деле один интересный правовой тезис от оппонента. Когда, - сказал он, - ответчик в свою защиту ссылается на свой товарный знак, то это тоже является защитой права, а в таком случае можно признать это злоупотреблением правом и, соответсвенно, можно игнорировать такую ссылку.
Мы аргументировали, что поскольку ответчик ничего от истца не требует, свое право не восстанавливает, а просто ссылается на него как на факт, то злоупотреблением это считать нельзя. Защита права - это все-таки действия по его восстановлению при нарушении, какие-то направленные на это требования, а не просто ссылка на существование этого права.
Мы аргументировали, что поскольку ответчик ничего от истца не требует, свое право не восстанавливает, а просто ссылается на него как на факт, то злоупотреблением это считать нельзя. Защита права - это все-таки действия по его восстановлению при нарушении, какие-то направленные на это требования, а не просто ссылка на существование этого права.
🔥3👏3
Новые нормы о компенсациях за нарушения исключительных прав.
Все свои мысли, высказанные в этом канале и в презентациях, уточнил и выразил в статье:
https://www.advgazeta.ru/mneniya/novye-pravila-opredeleniya-i-raspredeleniya-kompensatsii-za-narusheniya-isklyuchitelnogo-prava/
Не могу ее опубликовать здесь, но готов дать любые пояснения и консультации.
Все свои мысли, высказанные в этом канале и в презентациях, уточнил и выразил в статье:
https://www.advgazeta.ru/mneniya/novye-pravila-opredeleniya-i-raspredeleniya-kompensatsii-za-narusheniya-isklyuchitelnogo-prava/
Не могу ее опубликовать здесь, но готов дать любые пояснения и консультации.
🤝4👍2
Записки IP юриста
Фальсификация письма-согласия изобличена, СИП направит материалы о подделке в Следственный комитет. Ранее я уже писал о нашем деле №СИП-1147/2024, в котором сходный товарный знак был зарегистрирован конкурентом по поддельному письму-согласию. Роспатент не…
Совместные действия и злой умысел изготовителя контрафакта и того, кто по поддельному письму-согласию зарегистрировал на себя товарный знак, сходный с товарным знаком нашего доверителя, изобличены.
После того, как мы оспорили «фальшивую» регистрацию товарного знака, которая путем представления поддельного письма-согласия была оформлена на имя Блинова с помощью его патентного поверенного Ржевцева (см историю выше), мы конечно же пошли с иском к производителю самого товара «Кисложуй» и к Блинову о солидарном взыскании с них компенсации за умышленное незаконное использование этого обозначения.
Задача состояла в том, чтобы убедить суд в согласованности их действий и в распределении ими ролей с целью создания видимости законного использования названия Кисложуй - при том, что никакой корпоративной связи между ними не прослеживается.
И нам это удалось. Мы показали, что Блинов почти всегда (в том числе в нашем случае) выполнял функцию правообладателя тех товарных знаков, которые для своей продукции выбирал изготовитель Канди Трейд, и что их дела ведет один патентный поверенный Ржевцев. Причем несмотря на то, что это уже второй случай представления Ржевцевым поддельных документов в интересах тех же фигурантов, они продолжают доверять ему свои дела.
Они пытались сегодня свалить все на Ржевцева (дескать, он действовал по своей инициативе и о своих действиях не рассказывал), но звучало это неубедительно.
В итоге Арбитражный суд г. Москвы взыскал с них сегодня 2 миллиона рублей солидарно, а значит, опишет в своем решении всю схему.
Дело А40-276851/2025
После того, как мы оспорили «фальшивую» регистрацию товарного знака, которая путем представления поддельного письма-согласия была оформлена на имя Блинова с помощью его патентного поверенного Ржевцева (см историю выше), мы конечно же пошли с иском к производителю самого товара «Кисложуй» и к Блинову о солидарном взыскании с них компенсации за умышленное незаконное использование этого обозначения.
Задача состояла в том, чтобы убедить суд в согласованности их действий и в распределении ими ролей с целью создания видимости законного использования названия Кисложуй - при том, что никакой корпоративной связи между ними не прослеживается.
И нам это удалось. Мы показали, что Блинов почти всегда (в том числе в нашем случае) выполнял функцию правообладателя тех товарных знаков, которые для своей продукции выбирал изготовитель Канди Трейд, и что их дела ведет один патентный поверенный Ржевцев. Причем несмотря на то, что это уже второй случай представления Ржевцевым поддельных документов в интересах тех же фигурантов, они продолжают доверять ему свои дела.
Они пытались сегодня свалить все на Ржевцева (дескать, он действовал по своей инициативе и о своих действиях не рассказывал), но звучало это неубедительно.
В итоге Арбитражный суд г. Москвы взыскал с них сегодня 2 миллиона рублей солидарно, а значит, опишет в своем решении всю схему.
Дело А40-276851/2025
👍17❤2
Записки IP юриста
Дело о контрафактном Гарри Поттере. Сегодня в апелляции (после возвращения сюда дела кассацией) оставлен-таки в силе обвинительный приговор Кузнецову О.А., который, как установлено следствием и судом, изготавливал в Кургане контрафактные книги о Гарри Поттере.…
Кассация сегодня оставила приговор в силе, ура! Тактика «Игорь Сергеевич» не сработала. Преступник получил заслуженный законный приговор (хотя я бы за такое давал пусть и небольшой, но реальный срок).
👍11👏3
Можно ли стать правообладателем произведения на основании авторского договора 2006 года о передаче исключительных прав на ряд (не на все) способы использования.
Ведем интересное дело.
Наследники автора в 2006 году заключили «авторский договор» о передаче другому лицу (издательству) исключительных прав на отдельные способы использования литературного произведения (по общему смыслу - на его издание, причем с ограничением тиража). И получатель этих прав теперь говорит:
- Я тогда стал правообладателем! А потому я в 2025 году законно дал согласие на регистрацию названия этого произведения в качестве товарного знака!
Собственно, охрану этого товарного знака мы и оспариваем как совершенную без согласия правообладателя произведения.
Но когда наш оппонент говорит: «да, я и есть правообладатель произведения на основании договора с вами 2006 года», то он тем самым одновременно фактически заявляет: «и я правообладатель на отдельные способы использования, перечисленные в этом договоре, и вы тоже правообладатель на другие неперечисленные в нем способы. Мы оба - отдельные правообладатели по отдельным способам, и каждый из нас осуществляет свое право (в т.ч. распоряжается им) независимо от другого. Вот мы и дали согласие на регистрацию знака».
Забавно, да? Ведь ГК РФ не знает такого режима правовой охраны РИД, когда нескольким лицам принадлежит не одно общее исключительное право, а когда есть несколько независимых друг от друга правообладателей на разные способы использования.
Эту ситуацию, немыслимую для части 4 ГК, исключает то понимание и применение отмененного Закона об авторском праве и смежных правах, что если в то время и можно было «отчудить» исключительное право со сменой «правообладателя» (это слово в Законе вообще не использовалось), то только по такой сделке, которая предполагала именно этот эффект: передачу исключительных прав на все способы использования, на весь срок и без каких-либо ограничений. Любая другая передача исключительных прав (только на часть способов использования, на время или с другими ограничениями) - это то, что по части 4 ГК квалифицируется как лицензионный договор. Значит, наш оппонент - лицензиат, а не правообладатель, и его согласие на регистрацию товарного знака - это не согласие правообладателя в понимании части 4 ГК.
Но коллегия Палаты по патентным спорам сегодня эту логику не поддержала, хотя в судебных актах по делу «Пропаганды» и в представленных туда правовых заключениях Калятина и Кожемякина это все исчерпывающе разъяснено.
Обязательно обжалуем.
Фотка сделана сегодня.
Ведем интересное дело.
Наследники автора в 2006 году заключили «авторский договор» о передаче другому лицу (издательству) исключительных прав на отдельные способы использования литературного произведения (по общему смыслу - на его издание, причем с ограничением тиража). И получатель этих прав теперь говорит:
- Я тогда стал правообладателем! А потому я в 2025 году законно дал согласие на регистрацию названия этого произведения в качестве товарного знака!
Собственно, охрану этого товарного знака мы и оспариваем как совершенную без согласия правообладателя произведения.
Но когда наш оппонент говорит: «да, я и есть правообладатель произведения на основании договора с вами 2006 года», то он тем самым одновременно фактически заявляет: «и я правообладатель на отдельные способы использования, перечисленные в этом договоре, и вы тоже правообладатель на другие неперечисленные в нем способы. Мы оба - отдельные правообладатели по отдельным способам, и каждый из нас осуществляет свое право (в т.ч. распоряжается им) независимо от другого. Вот мы и дали согласие на регистрацию знака».
Забавно, да? Ведь ГК РФ не знает такого режима правовой охраны РИД, когда нескольким лицам принадлежит не одно общее исключительное право, а когда есть несколько независимых друг от друга правообладателей на разные способы использования.
Эту ситуацию, немыслимую для части 4 ГК, исключает то понимание и применение отмененного Закона об авторском праве и смежных правах, что если в то время и можно было «отчудить» исключительное право со сменой «правообладателя» (это слово в Законе вообще не использовалось), то только по такой сделке, которая предполагала именно этот эффект: передачу исключительных прав на все способы использования, на весь срок и без каких-либо ограничений. Любая другая передача исключительных прав (только на часть способов использования, на время или с другими ограничениями) - это то, что по части 4 ГК квалифицируется как лицензионный договор. Значит, наш оппонент - лицензиат, а не правообладатель, и его согласие на регистрацию товарного знака - это не согласие правообладателя в понимании части 4 ГК.
Но коллегия Палаты по патентным спорам сегодня эту логику не поддержала, хотя в судебных актах по делу «Пропаганды» и в представленных туда правовых заключениях Калятина и Кожемякина это все исчерпывающе разъяснено.
Обязательно обжалуем.
Фотка сделана сегодня.
👍8❤3
У оппонента забавный был основной аргумент по этому вопросу:
- А не в Вашей компетенции, Коллегия (не Вашего ума дело), квалифицировать договор 2006 года: стали мы правообладателями или нет. Это - правовой вопрос, а потому его суд должен решать!!! Не Вы. А лицо, подавшее возражение, решение суда не принесло. Нет его. Значит, согласие на регистрацию знака дано правообладателем.
🤷♂️
- А не в Вашей компетенции, Коллегия (не Вашего ума дело), квалифицировать договор 2006 года: стали мы правообладателями или нет. Это - правовой вопрос, а потому его суд должен решать!!! Не Вы. А лицо, подавшее возражение, решение суда не принесло. Нет его. Значит, согласие на регистрацию знака дано правообладателем.
🤷♂️
😁6🔥4
Как госконтракт растворил авторское право
Поработал я в кассации по одному печальному делу.
Много лет назад отец и сын придумывали по одной высокотехнологичной теме разные изобретения и патентовали их. При этом отец в то время работал в двух организациях, одна из которых выполняла госконтракт, а во второй (тоже профильной) он был директором. А сын сам по себе: не работал он в организации, которая исполняла госконтракт.
Потом отец уволился и через 7 лет по согласию со своим сыном запатентовал одно такое изобретение по на себя. Соавторами в патенте указаны оба.
Спустя еще более 10 лет приходит заказчик по госконтракту с иском и говорит: это изобретение - служебное! Поэтому патент надо переписать на меня. Бывший работодатель истца поддерживает. И суд принимает решение: да, отдать патент госзаказчику, ибо изобретение служебное и ибо госзаказ.
Приходим мы в кассацию и говорим. Допустим, служебное. Но оно же служебное только для отца, а не для сына! Право сына-то на получение патента куда делось? Отец его приобрел (сын подтверждает), получил патент за обоих соавторов (за сына и за себя), второе основание получения патента, допустим, опорочено (авторства отца недостаточно, ибо служебное), а с первым-то что (авторство сына + сделка с отцом)? Суд первой инстанции про это просто забыл. Очевидно, что в этой ситуации заказчика можно сделать лишь вторым патентообладателем, а за сына отец тоже остается владельцем патента. Ну или сыну обратно отдавайте.
И один из судей такой: а, действительно, истец, что можете сказать про сына? За него-то отец почему не мог патент получить?
Истец: ну, понимаете, мы авторство сына не оспаривали, но, думаем, он не автор 🤦♂️
А в Постановлении суда читаем короткое: решение правильное, потому что сын очевидно знал о госконтракте (новый установленный в кассации факт, на который никто даже не ссылался!) и потому на него распространяются положения законодательства о госконтрактах (какие - не указано). Точка.
То, что исполнитель по госконтракту обязан передать права на разработку заказчику - это понятно. Но может быть кто-то знает положения законодательства о госконтрактах, в силу которых права всех других лиц, связанных с исполнителем, в том числе права их родственников, автоматически, в силу самого госконтракта, который они-то не подписывали, переходят к заказчику?
Есть там такие антицивилистические нормы, что заказчик приходит не к исполнителю, а к его контрагенту/субконтрагенту/родственнику/знакомому и забирает (причем бесплатно) созданное тем имущество, потому что тот знал о госпонтракте!?
Недоумение - это не та, конечно эмоция, которую я испытываю. Обязательно будем обжаловать.
Поработал я в кассации по одному печальному делу.
Много лет назад отец и сын придумывали по одной высокотехнологичной теме разные изобретения и патентовали их. При этом отец в то время работал в двух организациях, одна из которых выполняла госконтракт, а во второй (тоже профильной) он был директором. А сын сам по себе: не работал он в организации, которая исполняла госконтракт.
Потом отец уволился и через 7 лет по согласию со своим сыном запатентовал одно такое изобретение по на себя. Соавторами в патенте указаны оба.
Спустя еще более 10 лет приходит заказчик по госконтракту с иском и говорит: это изобретение - служебное! Поэтому патент надо переписать на меня. Бывший работодатель истца поддерживает. И суд принимает решение: да, отдать патент госзаказчику, ибо изобретение служебное и ибо госзаказ.
Приходим мы в кассацию и говорим. Допустим, служебное. Но оно же служебное только для отца, а не для сына! Право сына-то на получение патента куда делось? Отец его приобрел (сын подтверждает), получил патент за обоих соавторов (за сына и за себя), второе основание получения патента, допустим, опорочено (авторства отца недостаточно, ибо служебное), а с первым-то что (авторство сына + сделка с отцом)? Суд первой инстанции про это просто забыл. Очевидно, что в этой ситуации заказчика можно сделать лишь вторым патентообладателем, а за сына отец тоже остается владельцем патента. Ну или сыну обратно отдавайте.
И один из судей такой: а, действительно, истец, что можете сказать про сына? За него-то отец почему не мог патент получить?
Истец: ну, понимаете, мы авторство сына не оспаривали, но, думаем, он не автор 🤦♂️
А в Постановлении суда читаем короткое: решение правильное, потому что сын очевидно знал о госконтракте (новый установленный в кассации факт, на который никто даже не ссылался!) и потому на него распространяются положения законодательства о госконтрактах (какие - не указано). Точка.
То, что исполнитель по госконтракту обязан передать права на разработку заказчику - это понятно. Но может быть кто-то знает положения законодательства о госконтрактах, в силу которых права всех других лиц, связанных с исполнителем, в том числе права их родственников, автоматически, в силу самого госконтракта, который они-то не подписывали, переходят к заказчику?
Есть там такие антицивилистические нормы, что заказчик приходит не к исполнителю, а к его контрагенту/субконтрагенту/родственнику/знакомому и забирает (причем бесплатно) созданное тем имущество, потому что тот знал о госпонтракте!?
Недоумение - это не та, конечно эмоция, которую я испытываю. Обязательно будем обжаловать.
😱13🤯7
Записки IP юриста
Как госконтракт растворил авторское право Поработал я в кассации по одному печальному делу. Много лет назад отец и сын придумывали по одной высокотехнологичной теме разные изобретения и патентовали их. При этом отец в то время работал в двух организациях…
При подготовке кассационной жалобы в Верховный Суд обнаружилось, что к моменту заявленной истцом даты создания спорного изобретения (т.е. к моменту увольнения ответчика в 2001 г.) и даже к моменту подачи патентной заявки (2008 г.) не было никаких нормативных актов, которые устанавливали бы принадлежность разработанного по госзаказу (включая оборонный заказ) технического решения государству или иному заказчику. Все решали стороны. А в статье 9.1. Патентного закона и вовсе диспозитивно устанавливалась принадлежность прав исполнителю.
Есть судебные дела, где наиболее подходящей риторикой для процессуальных документов я нахожу следующую.
—
То есть, фактический состав «авторство сына + сделка по передаче им права на получение патента своему отцу» как основание получения последним патента опорочен не был, какие-либо правовые основания для этого отсутствуют.
Когда Президиум Суда по интеллектуальным правам на странице ** обжалуемого Постановления указал, будто такие положения (требования законодательства) якобы есть, то он написал неправду. О чём свидетельствует отсутствие в судебном акте ссылок на такие несуществующие положения.
По сути, Суд по интеллектуальным правам по неназванным и объективно отсутствующим правовым нормам обеспечил экспроприацию в пользу государства того права на изобретение, которое изначально возникло у сына и затем законно было передано его отцу.
Применение судом несуществующих норм материального права вместо тех, которые существуют и подлежат применению (в данном случае, положений статьи 8 Патентного закона РФ) является грубым нарушением не только
самого материального права, но и основ правосудия (ст. 1 и 13 АПК РФ).
Есть судебные дела, где наиболее подходящей риторикой для процессуальных документов я нахожу следующую.
—
То есть, фактический состав «авторство сына + сделка по передаче им права на получение патента своему отцу» как основание получения последним патента опорочен не был, какие-либо правовые основания для этого отсутствуют.
Когда Президиум Суда по интеллектуальным правам на странице ** обжалуемого Постановления указал, будто такие положения (требования законодательства) якобы есть, то он написал неправду. О чём свидетельствует отсутствие в судебном акте ссылок на такие несуществующие положения.
По сути, Суд по интеллектуальным правам по неназванным и объективно отсутствующим правовым нормам обеспечил экспроприацию в пользу государства того права на изобретение, которое изначально возникло у сына и затем законно было передано его отцу.
Применение судом несуществующих норм материального права вместо тех, которые существуют и подлежат применению (в данном случае, положений статьи 8 Патентного закона РФ) является грубым нарушением не только
самого материального права, но и основ правосудия (ст. 1 и 13 АПК РФ).
🔥3💯2
Авторское право в праве избирательном
Такое основание для исключения из избирательного процесса, как нарушение авторских прав, является чрезмерной и ничем не оправданной мерой ответственности. Поскольку охрана авторских прав направлена прежде всего на защиту частных интересов и лишь через это, опосредованно, достигает таких общественно полезных эффектов как правопорядок и справедливость, а избирательное право направлено прежде всего на защиту публичного интереса избирать и лишь через это дает конкретному лицу субъективное право быть избранным, то баланс интересов конечно же видится в том, чтобы привлекать кандидатов на избираемые должности к обычной гражданско-правовой ответственности за нарушения авторских прав. И уж, во всяком случае, совершенно абсурдно снимать их с выборов за любое случайное или малозначительное нарушение. Это - наплевательское отношение к интересам избирателей.
Но вчерашний довод о том, что нарушение Яблоком авторских прав является основанием для аннулирования регистрации в качестве партии, которая избирается в Госдуму, и вовсе противоречит основам гражданского права - по той простой причине, что он приведен не правообладателем и в отсутствии заявления правообладателя.
Мы имеем дело с тем, что некий конкурент на выборах говорит: а я считаю, что вы нарушили чужое авторское право, и нам, уважаемый суд, должно быть наплевать на то, что по этому поводу думает сам носитель этого права; мы без него разберемся!
Примечательным был тот момент вчерашнего судебного разбирательства, когда выяснилось, что договор на использование спорной фотографии у Яблока все же был, но соответствие ее использования условиям этого договора вызвало вопросы. Но и тут ничего не смутило юристов Родины и Центризбиркома, которые продолжали толковать условия чужого договора и в отсутствие претензий его стороны (правообладателя) настаивали на том, что права этой стороны нарушены!
Конечно, это произвол и ничем не оправданное вмешательство в частные дела. Признание нарушения авторского и любого другого частного права без заявления об этом его носителя недопустимо.
Неужели Верховный суд признает это основанием для аннулирования регистрации Яблока в списке избираемых партий?
Такое основание для исключения из избирательного процесса, как нарушение авторских прав, является чрезмерной и ничем не оправданной мерой ответственности. Поскольку охрана авторских прав направлена прежде всего на защиту частных интересов и лишь через это, опосредованно, достигает таких общественно полезных эффектов как правопорядок и справедливость, а избирательное право направлено прежде всего на защиту публичного интереса избирать и лишь через это дает конкретному лицу субъективное право быть избранным, то баланс интересов конечно же видится в том, чтобы привлекать кандидатов на избираемые должности к обычной гражданско-правовой ответственности за нарушения авторских прав. И уж, во всяком случае, совершенно абсурдно снимать их с выборов за любое случайное или малозначительное нарушение. Это - наплевательское отношение к интересам избирателей.
Но вчерашний довод о том, что нарушение Яблоком авторских прав является основанием для аннулирования регистрации в качестве партии, которая избирается в Госдуму, и вовсе противоречит основам гражданского права - по той простой причине, что он приведен не правообладателем и в отсутствии заявления правообладателя.
Мы имеем дело с тем, что некий конкурент на выборах говорит: а я считаю, что вы нарушили чужое авторское право, и нам, уважаемый суд, должно быть наплевать на то, что по этому поводу думает сам носитель этого права; мы без него разберемся!
Примечательным был тот момент вчерашнего судебного разбирательства, когда выяснилось, что договор на использование спорной фотографии у Яблока все же был, но соответствие ее использования условиям этого договора вызвало вопросы. Но и тут ничего не смутило юристов Родины и Центризбиркома, которые продолжали толковать условия чужого договора и в отсутствие претензий его стороны (правообладателя) настаивали на том, что права этой стороны нарушены!
Конечно, это произвол и ничем не оправданное вмешательство в частные дела. Признание нарушения авторского и любого другого частного права без заявления об этом его носителя недопустимо.
Неужели Верховный суд признает это основанием для аннулирования регистрации Яблока в списке избираемых партий?
❤16😢6