Всем привет! Москву сегодня заметает, можно почитать посты.
У меня пятница выдалась очень познавательной и активной. Потому что в МГЮА проходил международный IP Forum.
Я выступал в секции по спорам о принудительном лицензировании. Так как вопросов внутри темы сильно много и участников много, то не всегда получается обсуждение. В этот раз были именно выступления. Я подсветил вопрос изменения основания иска по 1362 ГК РФ и соблюдение претензионного порядка.
А вот круглый стол по Ноу-хау, наоборот, оказался живой площадкой для обсуждения. Я планировал «послушать, что выйдет», но получилось так, что коллеги, за что большое спасибо, меня позвали за сам стол, пусть и прямоугольный. Активно участвовал.
В итоге было много коллег ученых из ВУЗов, включая онлайн, очно были и коллеги практики из консалтинга и корп.сектора, и известные ученые-практики, включая Виталия Калятина и Дениса Новака. Людмила Александровна Новоселова начала дискуссию и ее активно поддерживала. Всем участникам большое спасибо за содержание беседы.
К чему пришли:
✔️ предмет договора ноу-хау стоит считать согласованным, когда есть название ноу-хау, к какой области коммерческой деятельности оно относится, планируется к использованию лицензиатом. Было предложение ноу-хау «раскрывать» в договоре, но это спорно, мягко говоря.
✔️ переквалифицировать лицензионный договор на ноу-хау в договор оказания информационных услуг, если ноу-хау не является таковым, скорее нельзя. То есть посчитать выплаченную сумму встречным исполнением и не возвращать деньги лицензиару «порочного» ноу-хау не выйдет. Я это сравнил с навязыванием услуги, только судом, в случае такой перевалификации.
✔️ для квалификации информации как ноу-хау недостаточно только ее неизвестности. Все-таки может и должна оцениваться коммерческая ценность. Использование телепорта именно черного цвета для доставки посылок может быть неизвестным, но с коммерческой ценностью вопросы. Чем плохи белые телепорты, нужно будет обосновать.
✔️ объем информации, собранный из общеизвестных сведений также может быть ноу-хау.
✔️ все остальное - это качество драфта договора. Результат от использования, по аналогии с качеством продукта, лицензиату стоит максимально подробно прописывать. Финансовый результат таким критерием качества считаться не может, и я не уверен, что кто-то на включение такого условия согласится. Привет инфо-услугам.
✔️ рабочий формат, который предложил. Устанавливать договором срок на «приемку» ноу-хау. Неделя, месяц и т.д. Когда лицензиат подтверждает, что информация неизвестна и ценна. Для лицензиара это в любом случае раскрытие информации. Но претензии о расторжении договора и возврате денег через 2 года, на мой взгляд, хуже.
И если снег еще не расчистили, и есть время почитать, то вот бонус. Небольшая вводная откуда интерес к ноу-хау. Мое мнение, что это развитие рынка франшиз. С одной стороны, удивительно. С другой стороны, за последнее время инфо-бизнес стал сверх-популярен. И кажется, что те же методики продаж начинают работать везде. Если работает формат стать программистом за месяц. То почему не сработает и франшиза как инвестиция с понятным финансовым планом и показателями. Покупатели таких франшиз - это в том числе начинающие предприниматели. Продавцы бывают разные, покупатели разные. Но старая методика продажи «неизвестного» по лицензионному соглашению уже не работает, на это и обращают внимание суды.
У меня пятница выдалась очень познавательной и активной. Потому что в МГЮА проходил международный IP Forum.
Я выступал в секции по спорам о принудительном лицензировании. Так как вопросов внутри темы сильно много и участников много, то не всегда получается обсуждение. В этот раз были именно выступления. Я подсветил вопрос изменения основания иска по 1362 ГК РФ и соблюдение претензионного порядка.
А вот круглый стол по Ноу-хау, наоборот, оказался живой площадкой для обсуждения. Я планировал «послушать, что выйдет», но получилось так, что коллеги, за что большое спасибо, меня позвали за сам стол, пусть и прямоугольный. Активно участвовал.
В итоге было много коллег ученых из ВУЗов, включая онлайн, очно были и коллеги практики из консалтинга и корп.сектора, и известные ученые-практики, включая Виталия Калятина и Дениса Новака. Людмила Александровна Новоселова начала дискуссию и ее активно поддерживала. Всем участникам большое спасибо за содержание беседы.
К чему пришли:
✔️ предмет договора ноу-хау стоит считать согласованным, когда есть название ноу-хау, к какой области коммерческой деятельности оно относится, планируется к использованию лицензиатом. Было предложение ноу-хау «раскрывать» в договоре, но это спорно, мягко говоря.
✔️ переквалифицировать лицензионный договор на ноу-хау в договор оказания информационных услуг, если ноу-хау не является таковым, скорее нельзя. То есть посчитать выплаченную сумму встречным исполнением и не возвращать деньги лицензиару «порочного» ноу-хау не выйдет. Я это сравнил с навязыванием услуги, только судом, в случае такой перевалификации.
✔️ для квалификации информации как ноу-хау недостаточно только ее неизвестности. Все-таки может и должна оцениваться коммерческая ценность. Использование телепорта именно черного цвета для доставки посылок может быть неизвестным, но с коммерческой ценностью вопросы. Чем плохи белые телепорты, нужно будет обосновать.
✔️ объем информации, собранный из общеизвестных сведений также может быть ноу-хау.
✔️ все остальное - это качество драфта договора. Результат от использования, по аналогии с качеством продукта, лицензиату стоит максимально подробно прописывать. Финансовый результат таким критерием качества считаться не может, и я не уверен, что кто-то на включение такого условия согласится. Привет инфо-услугам.
✔️ рабочий формат, который предложил. Устанавливать договором срок на «приемку» ноу-хау. Неделя, месяц и т.д. Когда лицензиат подтверждает, что информация неизвестна и ценна. Для лицензиара это в любом случае раскрытие информации. Но претензии о расторжении договора и возврате денег через 2 года, на мой взгляд, хуже.
И если снег еще не расчистили, и есть время почитать, то вот бонус. Небольшая вводная откуда интерес к ноу-хау. Мое мнение, что это развитие рынка франшиз. С одной стороны, удивительно. С другой стороны, за последнее время инфо-бизнес стал сверх-популярен. И кажется, что те же методики продаж начинают работать везде. Если работает формат стать программистом за месяц. То почему не сработает и франшиза как инвестиция с понятным финансовым планом и показателями. Покупатели таких франшиз - это в том числе начинающие предприниматели. Продавцы бывают разные, покупатели разные. Но старая методика продажи «неизвестного» по лицензионному соглашению уже не работает, на это и обращают внимание суды.
❤11👍8🔥7
Информационная мода
Недавно выиграли с @mmoish дело против иска международного правообладателя о нарушении прав на товарный знак со значительной компенсацией.
Победили, основываясь на информационной цели использования обозначения внутри магазина, для навигации потребителей.
Заметки для начинающих и продолжающих литигаторов:
✔️ На досудебной и судебной стадии истец активно проводил видеосъемки и фотофиксации. Доказательства предоставлялись на флешках, с судом обозревали записи в судебном заседании совместно. Небольшое кино смотрели, это нормально.
При предоставлении таких доказательств нужно оценивать, стоит ли возражать против приобщения. Бывает, что представители спорят по каждому действию другой стороны. В итоге, суд воспринимает все возражения стороны не как обоснованные, а как аллергическую реакцию. В нужный момент убедить суд будет сложнее.
Также, если есть понимание, что шансов на исключение доказательства немного, то не стоит акцентировать на таких доказательствах внимание - ни оппонента, ни суда. Возможно, оно и не произведет того эффекта, который ожидает сторона.
✔️ Истребование доказательств. Когда от вас в процессе другая сторона пытается обязать что-то предоставить через суд, не забывайте, что сторона должна в начале обратиться к другой стороне с запросом предоставить соответствующее доказательство. Если нет ответа, либо отказ, тогда суд рассматривает ходатайство об истребовании. Поэтому когда другая сторона заявляет в заседании, что "требует истребовать", будьте готовы в начале к процессуальным основаниям для отказа. Если заседание отложат, то сторона не лишена подать повторное ходатайство, ранее направив вам то же самое требование. Но будет время для предоставления в суд обоснованной позиции для отказа.
✔️ приятно, когда работаете с командой доверителя в партнерстве. Бывают разные форматы взаимодействия, хуже всего, когда начинается игра в «кто умнее и главнее». При этом, чаще всего, в таких форматах «кто главнее» не берет в итоге ответственность за результат. Пожалуй, лучше всего, когда команда доверителя и консультанта чувствуют плечо друг друга в процессе.
Ну а навигироваться в магазинах с высоким чеком будет все также удобно. Особенно актуально к 8 марта!
Недавно выиграли с @mmoish дело против иска международного правообладателя о нарушении прав на товарный знак со значительной компенсацией.
Победили, основываясь на информационной цели использования обозначения внутри магазина, для навигации потребителей.
Заметки для начинающих и продолжающих литигаторов:
✔️ На досудебной и судебной стадии истец активно проводил видеосъемки и фотофиксации. Доказательства предоставлялись на флешках, с судом обозревали записи в судебном заседании совместно. Небольшое кино смотрели, это нормально.
При предоставлении таких доказательств нужно оценивать, стоит ли возражать против приобщения. Бывает, что представители спорят по каждому действию другой стороны. В итоге, суд воспринимает все возражения стороны не как обоснованные, а как аллергическую реакцию. В нужный момент убедить суд будет сложнее.
Также, если есть понимание, что шансов на исключение доказательства немного, то не стоит акцентировать на таких доказательствах внимание - ни оппонента, ни суда. Возможно, оно и не произведет того эффекта, который ожидает сторона.
✔️ Истребование доказательств. Когда от вас в процессе другая сторона пытается обязать что-то предоставить через суд, не забывайте, что сторона должна в начале обратиться к другой стороне с запросом предоставить соответствующее доказательство. Если нет ответа, либо отказ, тогда суд рассматривает ходатайство об истребовании. Поэтому когда другая сторона заявляет в заседании, что "требует истребовать", будьте готовы в начале к процессуальным основаниям для отказа. Если заседание отложат, то сторона не лишена подать повторное ходатайство, ранее направив вам то же самое требование. Но будет время для предоставления в суд обоснованной позиции для отказа.
✔️ приятно, когда работаете с командой доверителя в партнерстве. Бывают разные форматы взаимодействия, хуже всего, когда начинается игра в «кто умнее и главнее». При этом, чаще всего, в таких форматах «кто главнее» не берет в итоге ответственность за результат. Пожалуй, лучше всего, когда команда доверителя и консультанта чувствуют плечо друг друга в процессе.
Ну а навигироваться в магазинах с высоким чеком будет все также удобно. Особенно актуально к 8 марта!
❤18🔥11👍10
Не могу не поделиться, отличный разбор сделали с командой. Актуально, по делу!
🔥5❤3👍3
Forwarded from VERBA LEGAL🐝
Закон_о_запрете_иностранных_слов,_11_03_2026.pdf
971.3 KB
Закон о запрете иностранных слов
С 1 марта 2026 вступила в силу ст. 1 Федерального закона от 24.06.2025 № 168-ФЗ, которая ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве.
Ранее использовать русский язык было обязательно в рекламе и информации о продавце, его режиме работы и товарах. Теперь любая информация для публичного ознакомления потребителей должна быть на русском. Но есть исключения.
💡 Практика «Интеллектуальная собственность» VERBA LEGAL в составе советника, руководителя практики, адвоката Алексея Даркова и старшего юриста, патентного поверенного Марии Мойш подготовила разъяснения о применении нового закона.
#VL_Alert
С 1 марта 2026 вступила в силу ст. 1 Федерального закона от 24.06.2025 № 168-ФЗ, которая ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве.
Ранее использовать русский язык было обязательно в рекламе и информации о продавце, его режиме работы и товарах. Теперь любая информация для публичного ознакомления потребителей должна быть на русском. Но есть исключения.
#VL_Alert
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍6🔥6
Стартовали Дни принудительного лицензирования в России
Вышло ожидаемое Постановление КС по п. 1 ст. 1362 ГК РФ. Для удобства само Постановление ниже.
Первые мысли:
КС РФ не признал норму п. 1 1362 ГК РФ неконституционной, при этом, предоставил важные для применения судами разъяснения. КС РФ подчеркнул необходимость учета общественного интереса и одновременно исключительность применения принудительного лицензирования, не предполагающей широкого распространения.
Бремя доказывания недостаточного использования патента закреплено за дженериками.
К доказательствам недостаточности использования теперь прямо отнесен и критерий цены препаратов. В судах очевидно теперь будут споры об определении «существенного превышения цены на аналоги». Методика определения пока непонятна, а бизнесу всегда нужны конкретные цифры для принятия решений.
С одной стороны, это давление на производителей оригинальной продукции. С другой стороны, дженерикам теперь необходимо обосновать, что они «существенно» снизили стоимость в сравнении с оригинальной продукцией.
Подчеркнута важность достижимости цели и сама цель выдачи лицензии – насыщение рынка.
КС РФ прямо указывает, что объем полномочий дженерика (лицензиата) может быть ограничен. Например, объемом восполнения выявленного недостатка. То есть теперь потенциально объем товара, выпускаемого дженериками, может быть ограничен судом при вынесении решения.
Под достижимость цели рассмотрен вопрос наличия множества патентов, охраняющих производство продукции.
По моему мнению, КС РФ прямо предусматривает, что если есть «младший» патент в группе патентов, то по нему и определяется срок «недостаточного» использования. Если такой «младший» патент не попадет в объем удовлетворенных требований, то в иске должно быть отказано в полном объеме, так как он будет препятствовать цели восполнения дефицита.
Вышло ожидаемое Постановление КС по п. 1 ст. 1362 ГК РФ. Для удобства само Постановление ниже.
Первые мысли:
КС РФ не признал норму п. 1 1362 ГК РФ неконституционной, при этом, предоставил важные для применения судами разъяснения. КС РФ подчеркнул необходимость учета общественного интереса и одновременно исключительность применения принудительного лицензирования, не предполагающей широкого распространения.
Бремя доказывания недостаточного использования патента закреплено за дженериками.
К доказательствам недостаточности использования теперь прямо отнесен и критерий цены препаратов. В судах очевидно теперь будут споры об определении «существенного превышения цены на аналоги». Методика определения пока непонятна, а бизнесу всегда нужны конкретные цифры для принятия решений.
С одной стороны, это давление на производителей оригинальной продукции. С другой стороны, дженерикам теперь необходимо обосновать, что они «существенно» снизили стоимость в сравнении с оригинальной продукцией.
Подчеркнута важность достижимости цели и сама цель выдачи лицензии – насыщение рынка.
КС РФ прямо указывает, что объем полномочий дженерика (лицензиата) может быть ограничен. Например, объемом восполнения выявленного недостатка. То есть теперь потенциально объем товара, выпускаемого дженериками, может быть ограничен судом при вынесении решения.
Под достижимость цели рассмотрен вопрос наличия множества патентов, охраняющих производство продукции.
По моему мнению, КС РФ прямо предусматривает, что если есть «младший» патент в группе патентов, то по нему и определяется срок «недостаточного» использования. Если такой «младший» патент не попадет в объем удовлетворенных требований, то в иске должно быть отказано в полном объеме, так как он будет препятствовать цели восполнения дефицита.
❤10👍5🔥5
Привет, сделали разбор, что там с ФАС по делу Аксельфарм и Постановлением КС РФ.
Like, share 🙌
Like, share 🙌
👍9❤6🔥4
Forwarded from VERBA LEGAL🐝
Принудительное_лицензирование,_13_03_2026.pdf
940.9 KB
В марте 2026 года высшие судебные инстанции вынесли сразу два решения, определяющие для всей судебной практики в области фармацевтических патентных споров.
1️⃣ Верховный Суд РФ рассмотрел дело об оспаривании решения ФАС о вынесении рекордного штрафа в связи с недобросовестной конкуренцией производителя дженериков (дело № А40-264483/2024);
2️⃣ Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу о конституционности положений п. 1 ст. 1362 ГК РФ (требование принудительной лицензии на основании недостаточного предложения) (постановление КС РФ от 12.03.2026).
💡 Практика «Интеллектуальная собственность» VERBA LEGAL в составе советника, руководителя практики, адвоката Алексея Даркова, старшего юриста, патентного поверенного РФ, евразийского патентного поверенного Николая Ковкова и юриста Алана Баспанова подготовила материал с разбором обстоятельств споров, рассмотренных судами, и анализом влияния судебных актов ВС РФ и КС РФ на судебную практику.
#VL_Alert
#VL_Alert
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍6❤3
Первому дженерику приготовиться
В продолжение темы патентных споров. Вышел текст ВС, анализируем его с коллегами.
Можно говорить, что:
✔️ реестр ЕАПВ может быть доказательством использования патента
✔️ правовая позиция сторон должна учитываться - заявляешь о принудительной лицензии, значит используешь патент
✔️ нет оснований проводить экспертизу со стороны ФАС, если дженерик не дал заключение, подтверждающее «неиспользование» патента
✔️ прямые конкурентные отношения между патентообладателем и производителем дженерика устанавливать не нужно, достаточно недополученных платежей за использование патента
✔️ штраф в пользу государства можно взыскивать, все корректно со стороны ФАС
ФАС-трек работает, ждем подтверждений в СИП.
Еще подумал, что конкурирующий оскороносный заголовок для СМИ «Битва за битвой».
В продолжение темы патентных споров. Вышел текст ВС, анализируем его с коллегами.
Можно говорить, что:
✔️ реестр ЕАПВ может быть доказательством использования патента
✔️ правовая позиция сторон должна учитываться - заявляешь о принудительной лицензии, значит используешь патент
✔️ нет оснований проводить экспертизу со стороны ФАС, если дженерик не дал заключение, подтверждающее «неиспользование» патента
✔️ прямые конкурентные отношения между патентообладателем и производителем дженерика устанавливать не нужно, достаточно недополученных платежей за использование патента
✔️ штраф в пользу государства можно взыскивать, все корректно со стороны ФАС
ФАС-трек работает, ждем подтверждений в СИП.
Еще подумал, что конкурирующий оскороносный заголовок для СМИ «Битва за битвой».
❤5👍4🔥2
Forwarded from VERBA LEGAL🐝
Определение_ВС_РФ_о_НДК_в_области_фармацевтики,_17_03_2026.pdf
891.1 KB
Верховный Суд про недобросовестную конкуренцию в области фармацевтики
16 марта 2026 года Верховный Суд Определением по делу № А40-264483/2024 отменил судебные акты нижестоящих судов и принял новый судебный акт, которым подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России о нарушении производителем дженерика положений статьи 14.5 Закона о защите конкуренции.
🔍 В настоящем материале практика «Интеллектуальная собственность» VERBA LEGAL рассматривает основные позиции, выдвинутые Судом, а также оценивает, как они могут повлиять на судебную практику.
#VL_Alert
16 марта 2026 года Верховный Суд Определением по делу № А40-264483/2024 отменил судебные акты нижестоящих судов и принял новый судебный акт, которым подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России о нарушении производителем дженерика положений статьи 14.5 Закона о защите конкуренции.
#VL_Alert
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤5🔥5
Верховный суд в Риме
Пока гулял по вечному городу, в Журнале Суда по интеллектуальным правам вышла наша с коллегами статья о проблемах применения п. 1 ст. 1362 ГК РФ. Как раз КС РФ высказался и всё актуально. Надо сказать, что наши выводы, пока все ждали КС РФ, ничуть не изменились. Драфт статьи был передан нами в редакцию СИП, когда дело только передали на рассмотрение КС РФ.
Существует неопределенность с понятием недостаточности лекарственных средств. Которое суду в рамках применения п. 1 ст. 1362 ГК РФ необходимо исследовать, как одну из составляющих по делу. По каким обстоятельства оценивать недостаточность всё еще неясно, КС РФ прямо указал, что это не разовые неучастия в торгах и что в каждом случае должно устанавливаться судом.
При этом в регуляторике есть ограниченное применение понятия дефектура, которое сводится к той самой недостаточности. Применение административного порядка определения дефектуры для препаратов тех производителей, которые "не ушли" из РФ, очень помогло бы и правовой определенности, и прогнозируемости действий сторон. Суду было бы проще устанавливать наличие или отсутствие последствий потенциального "недостаточного использования" патента.
А Верховный суд в Риме выглядит внушительно, как и всё в этом городе!
Пока гулял по вечному городу, в Журнале Суда по интеллектуальным правам вышла наша с коллегами статья о проблемах применения п. 1 ст. 1362 ГК РФ. Как раз КС РФ высказался и всё актуально. Надо сказать, что наши выводы, пока все ждали КС РФ, ничуть не изменились. Драфт статьи был передан нами в редакцию СИП, когда дело только передали на рассмотрение КС РФ.
Существует неопределенность с понятием недостаточности лекарственных средств. Которое суду в рамках применения п. 1 ст. 1362 ГК РФ необходимо исследовать, как одну из составляющих по делу. По каким обстоятельства оценивать недостаточность всё еще неясно, КС РФ прямо указал, что это не разовые неучастия в торгах и что в каждом случае должно устанавливаться судом.
При этом в регуляторике есть ограниченное применение понятия дефектура, которое сводится к той самой недостаточности. Применение административного порядка определения дефектуры для препаратов тех производителей, которые "не ушли" из РФ, очень помогло бы и правовой определенности, и прогнозируемости действий сторон. Суду было бы проще устанавливать наличие или отсутствие последствий потенциального "недостаточного использования" патента.
А Верховный суд в Риме выглядит внушительно, как и всё в этом городе!
❤10👍7🔥5
На курсе "IP and Innovations" от RPPA.pro провел практическое занятие по due diligence в IT-компаниях.
Разобрали реальный кейс: фонд планирует инвестировать в разработчика ПО. Нужно было выявить риски, классифицировать их по уровню критичности и предложить способы митигации.
Затем в ходе разбора подробно обсудили:
- как трудовые договоры с пунктом «права остаются у работника» создают риск утраты ключевого ПО
- последствия использования GPL v2/v3 и AGPL в коммерческом продукте (риск раскрытия кода, блокировка, вылет из реестра российского ПО)
- варианты митигации: договоры отчуждения, исключительные лицензии, изменения в трудовые договоры
- выплату вознаграждения за служебные произведения и как это влияет на риски
- риски по домену на физлице, базе данных, товарному знаку
Было много живого обсуждения, судебной практики и реальных примеров. Спасибо командам за отличную подготовку!
Узнать больше о следующих потоках курса можно будет в клубе Work in IP by RPPA.pro - вот здесь информация о сообществе, чтобы вступить, пишите куратору @sviatdoronin.
Хорошего всем дня ☀️
Разобрали реальный кейс: фонд планирует инвестировать в разработчика ПО. Нужно было выявить риски, классифицировать их по уровню критичности и предложить способы митигации.
Затем в ходе разбора подробно обсудили:
- как трудовые договоры с пунктом «права остаются у работника» создают риск утраты ключевого ПО
- последствия использования GPL v2/v3 и AGPL в коммерческом продукте (риск раскрытия кода, блокировка, вылет из реестра российского ПО)
- варианты митигации: договоры отчуждения, исключительные лицензии, изменения в трудовые договоры
- выплату вознаграждения за служебные произведения и как это влияет на риски
- риски по домену на физлице, базе данных, товарному знаку
Было много живого обсуждения, судебной практики и реальных примеров. Спасибо командам за отличную подготовку!
Узнать больше о следующих потоках курса можно будет в клубе Work in IP by RPPA.pro - вот здесь информация о сообществе, чтобы вступить, пишите куратору @sviatdoronin.
Хорошего всем дня ☀️
❤8👍4🔥2
IP Survey ICC 2026.pdf
38.1 MB
Проект длинною в год
С коллегами из ICC и зарубежными партнерами сделали большой и объемный материал про регистрацию обьектов IP в дружественных юрисдикциях.
Получилось красиво, полезно, интересно.
Лайки, шеры приветствуются!
С коллегами из ICC и зарубежными партнерами сделали большой и объемный материал про регистрацию обьектов IP в дружественных юрисдикциях.
Получилось красиво, полезно, интересно.
Лайки, шеры приветствуются!
❤19👍9🔥4
Дни Интеллектуальной собственности 2026
Дни приурочены к международному дню ИС 26 апреля. И в ТПП РФ прошел форум IP, уже 18-ый по счету, где VERBA LEGAL выступила партнером.
В первый день мы организовали сессию Управление интеллектуальной собственностью в компании. Собрали спикеров из разных отраслей: телеком, FMCG, промышленность, фарма. Потому что приоритетные объекты и соответственно подходы отличаются.
Спасибо Т2, Боржоми, Металлоинвест и коллегам из Минздрава за участие и опыт 🔥
Рассмотрели подходы к управлению на уровне практики.
У лидеров управление интеллектуальной собственностью давно перестало быть технической юридической функцией.
По итогам обсуждения на площадке ТПП РФ еще раз подтвердился простой тезис: ИС работает эффективно только тогда, когда ею управляют как бизнес-активом, а не как набором отдельных регистраций, договоров и споров.
Для компании это означает, что вопрос не в том, есть ли патент, товарный знак или программа в реестре.
Вопрос в другом: понятна ли цепочка прав, корректно ли распределены права внутри группы, выбран ли правильный режим охраны, готов ли актив к лицензированию, сделке или судебной защите.
Для этого ценность актива должна быть в первую очередь очевидна для бизнеса и управление заключается в стратегии бизнеса по формированию, распоряжению, защите ИС.
Как обосновать ценность IP для бизнеса? На практике это все также деньги: запреты (закон о русском языке), льготы (IT), конкуренция (товарные знаки качества Росстандарта). Это все еще основные мотиваторы.
Юридическая функция здесь должна быть включена в бизнес-процессы. Не как препятствие для развития, а как партнер.
При ограниченности ресурсов компании перестраиваются и используют риск-ориентированный подход.
Поэтому сейчас выгодна стратегия:
✔️Провести аудит объектов
✔️Выделить ключевые, которые несут ценность
✔️Закрыть максимально по этим объектам возможные риски: служебность, отношения с подрядчиками, соблюдение авторских прав на дизайн, учет самих объектов и т.д.
Это базовый минимум, который вовлекает бизнес в процесс управления на этапе определения ключевых активов.
Автоматизация помогает при значительном количестве объектов. Это также важный тезис. Не всегда требуется внедрение дорогостоящих решений. И тем более, невозможность обосновать такой расход не должна препятствовать учету объектов.
До 26 апреля еще много мероприятий, следите за обновлениями и всем хорошего дня!
Дни приурочены к международному дню ИС 26 апреля. И в ТПП РФ прошел форум IP, уже 18-ый по счету, где VERBA LEGAL выступила партнером.
В первый день мы организовали сессию Управление интеллектуальной собственностью в компании. Собрали спикеров из разных отраслей: телеком, FMCG, промышленность, фарма. Потому что приоритетные объекты и соответственно подходы отличаются.
Спасибо Т2, Боржоми, Металлоинвест и коллегам из Минздрава за участие и опыт 🔥
Рассмотрели подходы к управлению на уровне практики.
У лидеров управление интеллектуальной собственностью давно перестало быть технической юридической функцией.
По итогам обсуждения на площадке ТПП РФ еще раз подтвердился простой тезис: ИС работает эффективно только тогда, когда ею управляют как бизнес-активом, а не как набором отдельных регистраций, договоров и споров.
Для компании это означает, что вопрос не в том, есть ли патент, товарный знак или программа в реестре.
Вопрос в другом: понятна ли цепочка прав, корректно ли распределены права внутри группы, выбран ли правильный режим охраны, готов ли актив к лицензированию, сделке или судебной защите.
Для этого ценность актива должна быть в первую очередь очевидна для бизнеса и управление заключается в стратегии бизнеса по формированию, распоряжению, защите ИС.
Как обосновать ценность IP для бизнеса? На практике это все также деньги: запреты (закон о русском языке), льготы (IT), конкуренция (товарные знаки качества Росстандарта). Это все еще основные мотиваторы.
Юридическая функция здесь должна быть включена в бизнес-процессы. Не как препятствие для развития, а как партнер.
При ограниченности ресурсов компании перестраиваются и используют риск-ориентированный подход.
Поэтому сейчас выгодна стратегия:
✔️Провести аудит объектов
✔️Выделить ключевые, которые несут ценность
✔️Закрыть максимально по этим объектам возможные риски: служебность, отношения с подрядчиками, соблюдение авторских прав на дизайн, учет самих объектов и т.д.
Это базовый минимум, который вовлекает бизнес в процесс управления на этапе определения ключевых активов.
Автоматизация помогает при значительном количестве объектов. Это также важный тезис. Не всегда требуется внедрение дорогостоящих решений. И тем более, невозможность обосновать такой расход не должна препятствовать учету объектов.
До 26 апреля еще много мероприятий, следите за обновлениями и всем хорошего дня!
❤12👍8🔥8
Риски отчуждения патента для дела о нарушении прав на патент
В ожидании солнца солнечное фото в ленту.
Нет, на фото со мной не новый председатель 9ААС, а наш юрист Алан Баспанов. Выиграли редкое и интересное дело после его возврата на новое рассмотрение.
Вопрос был в последствиях спорного отчуждения патента после того, как состоялось решение о запрете использования патента в суде первой инстанции.
АСгМ по иску патентообладателя запретил использование патента. После вынесения резолютивной части появился недружественный договор об отчуждении патента от патентообладателя в адрес 3-го лица (Новый обладатель). Прошла регистрация отчуждения.
Новый обладатель приходит в 9ААС на этапе обжалования решения ответчиком и заявляет о правопреемстве в отношении патентообладателя. Раз патент отчужден, то нужно заменить истца на Нового обладателя. Так как отчуждения недружественное (патентообладатель сделку оспаривает), то истец отказывается в процессе от правопреемства.
В итоге 9ААС:
✔️ Решение в первой инстанции затрагивает права и интересы Нового обладателя, потому что дело о запрете использования.
✔️ Раз решение вынесено без привлечения в дело - это безусловное основание для отмены акта.
✔️ Поэтому переходим по первой инстанции
✔️ Патентообладатель от правопреемства отказывается, что поделать.
✔️ Смотрим на дату рассмотрения дела 9 ААС как судом первой инстанции, Истец является правообладателем? Нет.
✔️ Значит права на иск нет - отказать.
Нас привлекли в дело на этапе кассации.
Удивительно, но позицию, что нужно рассматривать вопрос правообладания на дату рассмотрения спора в первой инстанции, СИП рассматривал 4 заседания.
В итоге правильные и полезные выводы СИП:
Из полезного, в судебной практике это второе и теперь свежее дело по вопросу такого рода последствий отчуждения IP. По патентам первое.
Итог, СИП отправил на новое рассмотрение в 9ААС, где 9ААС оставил в силе решение первой инстанции. После чего и сделано фото.
Наши довольные улыбки в ленту и всем отличных праздников!
В ожидании солнца солнечное фото в ленту.
Нет, на фото со мной не новый председатель 9ААС, а наш юрист Алан Баспанов. Выиграли редкое и интересное дело после его возврата на новое рассмотрение.
Вопрос был в последствиях спорного отчуждения патента после того, как состоялось решение о запрете использования патента в суде первой инстанции.
АСгМ по иску патентообладателя запретил использование патента. После вынесения резолютивной части появился недружественный договор об отчуждении патента от патентообладателя в адрес 3-го лица (Новый обладатель). Прошла регистрация отчуждения.
Новый обладатель приходит в 9ААС на этапе обжалования решения ответчиком и заявляет о правопреемстве в отношении патентообладателя. Раз патент отчужден, то нужно заменить истца на Нового обладателя. Так как отчуждения недружественное (патентообладатель сделку оспаривает), то истец отказывается в процессе от правопреемства.
В итоге 9ААС:
✔️ Решение в первой инстанции затрагивает права и интересы Нового обладателя, потому что дело о запрете использования.
✔️ Раз решение вынесено без привлечения в дело - это безусловное основание для отмены акта.
✔️ Поэтому переходим по первой инстанции
✔️ Патентообладатель от правопреемства отказывается, что поделать.
✔️ Смотрим на дату рассмотрения дела 9 ААС как судом первой инстанции, Истец является правообладателем? Нет.
✔️ Значит права на иск нет - отказать.
Нас привлекли в дело на этапе кассации.
Удивительно, но позицию, что нужно рассматривать вопрос правообладания на дату рассмотрения спора в первой инстанции, СИП рассматривал 4 заседания.
В итоге правильные и полезные выводы СИП:
Смена патентовладельца на стадии апелляционного производства могла
повлечь процессуальное правопреемство на стороне истца (при наличии
на то правовых оснований), но не отмену решения суда первой инстанции
по безусловным основаниям и последующий отказ в иске, мотивированный
отсутствием у истца – прежнего патентовладельца – права на иск
и защищаемого интереса.
Из полезного, в судебной практике это второе и теперь свежее дело по вопросу такого рода последствий отчуждения IP. По патентам первое.
Итог, СИП отправил на новое рассмотрение в 9ААС, где 9ААС оставил в силе решение первой инстанции. После чего и сделано фото.
Наши довольные улыбки в ленту и всем отличных праздников!
👍18❤14🔥10👎1
Обеспечительные меры в фармацевтических спорах и места где они не обитают
На Право.ру вышел большой материал с экспертами, практиками, участниками рынка об обеспечительных мерах в патентных спорах в фарме.
Много комментирую и здесь хочется похвалить автора за большой объем и хорошую структуру. Это редко, рекомендую.
Выводы актуальны для любых патентных споров. Причины отказа судов в мерах сводятся к тезисам:
✖️Препарат нельзя запретить, потому что им уже пользуются пациенты. Здесь логичен тезис, что меры стоит принимать на этапе, когда продукт не введен в оборот. Иначе возможна ситуации - с оригинатора перешли на дженерик - дженерик запретили - перешли на препарат оригинатора. Такая смена терапии несет больше риск для здоровья, чем оставаться на терапии оригинатора, пока идет спор.
✖️Меры предопределяют исход спора. Этот довод в процессах при отказе в мерах звучит почти всегда. Но он, нужно признать, не основной. Используется формально.
✖️Недоказанность ущерба. Тоже довод формальный. Если препарат участвует в торгах, как может не предполагаться ущерб. Но довод применяется в совокупности для отказа.
✖️Интересы дженерика затронуты, производство под ударом. Здесь интересно. Потому что выход дженерика на оригинатора не влияет. А если дженерик не выходил в рынок и не выходит, то ущерб есть.
Как уже обсуждали. Ключевая проблема правоприменения - сейчас оно не направлено на купирование споров.
✔️Механизма исков о ненарушении нет
✔️Обеспечительных мер нет
✔️Иски об угрозе нарушения не работают
✔️Компенсация / убытки неэффективны при нарушении
✔️Иск о нарушении удовлетворяется, когда препарат введен в оборот
Вот такие фантастическиетвари.
Кстати, иск об угрозе нарушения с мерами я бы рассмотрел как эффективный механизм. И препарат не в рынке и спор инициировать можно заранее.
Скоро у всех будет диджитал детокс. Услышимся после выходных!
На Право.ру вышел большой материал с экспертами, практиками, участниками рынка об обеспечительных мерах в патентных спорах в фарме.
Много комментирую и здесь хочется похвалить автора за большой объем и хорошую структуру. Это редко, рекомендую.
Выводы актуальны для любых патентных споров. Причины отказа судов в мерах сводятся к тезисам:
✖️Препарат нельзя запретить, потому что им уже пользуются пациенты. Здесь логичен тезис, что меры стоит принимать на этапе, когда продукт не введен в оборот. Иначе возможна ситуации - с оригинатора перешли на дженерик - дженерик запретили - перешли на препарат оригинатора. Такая смена терапии несет больше риск для здоровья, чем оставаться на терапии оригинатора, пока идет спор.
✖️Меры предопределяют исход спора. Этот довод в процессах при отказе в мерах звучит почти всегда. Но он, нужно признать, не основной. Используется формально.
✖️Недоказанность ущерба. Тоже довод формальный. Если препарат участвует в торгах, как может не предполагаться ущерб. Но довод применяется в совокупности для отказа.
✖️Интересы дженерика затронуты, производство под ударом. Здесь интересно. Потому что выход дженерика на оригинатора не влияет. А если дженерик не выходил в рынок и не выходит, то ущерб есть.
Как уже обсуждали. Ключевая проблема правоприменения - сейчас оно не направлено на купирование споров.
✔️Механизма исков о ненарушении нет
✔️Обеспечительных мер нет
✔️Иски об угрозе нарушения не работают
✔️Компенсация / убытки неэффективны при нарушении
✔️Иск о нарушении удовлетворяется, когда препарат введен в оборот
Вот такие фантастические
Кстати, иск об угрозе нарушения с мерами я бы рассмотрел как эффективный механизм. И препарат не в рынке и спор инициировать можно заранее.
Скоро у всех будет диджитал детокс. Услышимся после выходных!
👍7❤6🔥4
Коллеги, привет!
В Москве сегодня до +30, достаточно горячо для горячей темы ☀️
Мария Мойш предложила с командой ТБанк разобрать ответы на предварительные отказы Роспатента.
У нас в практике Роспатент после обоснованных ответов проводит регистрации товарных знаков, в которых изначально сомневаются все. Включая Роспатент, очевидно.
Вариантов названия вебинара было много. Как известно, это важный элемент любой активности. Нерушимую формулу «отказать нельзя зарегистрировать» не рассматривали.
Ценно послушать опыт Тбанк как обладателя большого портфеля IP.
Будет круто, приходите 🔝 регистрация в сообщении.
Еще из полезного, ссылка ведет на канал VERBA LEGAL. И там Вы можете поучаствовать в розыгрыше книги о субсидиарной ответственности. Так что двойной фан и польза - и лотерея, и регистрация на вебинар.
Праздник какой-то, как и сегодняшняя погода ☀️
В Москве сегодня до +30, достаточно горячо для горячей темы ☀️
Мария Мойш предложила с командой ТБанк разобрать ответы на предварительные отказы Роспатента.
У нас в практике Роспатент после обоснованных ответов проводит регистрации товарных знаков, в которых изначально сомневаются все. Включая Роспатент, очевидно.
Вариантов названия вебинара было много. Как известно, это важный элемент любой активности. Нерушимую формулу «отказать нельзя зарегистрировать» не рассматривали.
Ценно послушать опыт Тбанк как обладателя большого портфеля IP.
Будет круто, приходите 🔝 регистрация в сообщении.
Еще из полезного, ссылка ведет на канал VERBA LEGAL. И там Вы можете поучаствовать в розыгрыше книги о субсидиарной ответственности. Так что двойной фан и польза - и лотерея, и регистрация на вебинар.
Праздник какой-то, как и сегодняшняя погода ☀️
Telegram
VERBA LEGAL🐝
Роспатент против: как преодолеть отказ в регистрации?
27 мая практика интеллектуальной собственности VERBA LEGAL приглашает на вебинар, посвященный ключевым проблемам при регистрации товарных знаков и практическим способам преодоления предварительных отказов…
27 мая практика интеллектуальной собственности VERBA LEGAL приглашает на вебинар, посвященный ключевым проблемам при регистрации товарных знаков и практическим способам преодоления предварительных отказов…
👍8❤7🔥5
От правоприменения к правоустановлению
Внезапно ВС РФ решил затронуть тему ИИ ⚡️
Новость как сегодняшний град среди ясного московского неба.
Уже давно отслеживаю новости про ИИ на канале Анастасии Сковпень. И вот она как топ-вычислитель ИИ вычисляет российскую судебную практику об ИИ нельзя сказать что часто.
На многих конференциях ИИ становится маст-хэвом после эпохи NFT.
И на каждой из них мы слышим «в разных странах разное, а у нас смотрите пользовательское соглашение, есть вот решение, но это несовсем про ИИ, а вот здесь штраф дали за подделку суд практики с помощью ИИ…». Такое себе для выводов, честно скажем.
Какое-то время назад на Казанском юридическом форуме совместно с участием Сбера, Яндекса, развивалась позиция, что и не надо сильно регулировать ИИ. Есть договорные условия использования, пусть площадки определяют кто прав, кто виноват. И нужно сказать, суды были с этим тоже ок. И международный опыт всегда приводят - где нет регулирования, там бум, все отлично.
ВС РФ, в свою очередь,разогонал сократил количество научно-консультативных советов до одного. При ВС РФ.
Затем был законопроект об ИИ. Его, как известно, сильно не поддержали.
Раз законодательная власть не смогла, власть судебная, как правоприменитель, из всех вариантов решила идти по путикликбейта актуальной темы.
При отсутствии достаточного массива разнообразной, противоречивой судебной практики, дел, которые бы доходили до ВС РФ, видится, что результат обобщения окажется интересным.
В консалтинге постоянно возникают задачи «найти практику по вопросу». И по сложным вопросам ответ часто бывает «не нашли мы такую практику, но есть немного другая и видится, что стоит сделать вот так».
По тому объему судебных актов, которые доступны в паблике, кажется, что практически все из них подсвечивают СМИ. При таком объеме обобщение может не стать таким уж обобщающим.
Вероятно, скоро весь пласт вопросов в сфере ИИ будет оценен с точки зрения правильного разрешения различных споров. Главное, чтобы материал нашелся.
И как указано на сайте ВС РФ, он может выступить с законодательной инициативой по этому вопросу.
Если нет, то поправки об обязательности пленумов ВС РФ должны подоспеть.
Всем интересантам в сфере ИИ следует ускорить подачу исков по различным направлениям, чтобы обобщение могло пройти планово.
Внезапно ВС РФ решил затронуть тему ИИ ⚡️
Новость как сегодняшний град среди ясного московского неба.
Уже давно отслеживаю новости про ИИ на канале Анастасии Сковпень. И вот она как топ-вычислитель ИИ вычисляет российскую судебную практику об ИИ нельзя сказать что часто.
На многих конференциях ИИ становится маст-хэвом после эпохи NFT.
И на каждой из них мы слышим «в разных странах разное, а у нас смотрите пользовательское соглашение, есть вот решение, но это несовсем про ИИ, а вот здесь штраф дали за подделку суд практики с помощью ИИ…». Такое себе для выводов, честно скажем.
Какое-то время назад на Казанском юридическом форуме совместно с участием Сбера, Яндекса, развивалась позиция, что и не надо сильно регулировать ИИ. Есть договорные условия использования, пусть площадки определяют кто прав, кто виноват. И нужно сказать, суды были с этим тоже ок. И международный опыт всегда приводят - где нет регулирования, там бум, все отлично.
ВС РФ, в свою очередь,
Затем был законопроект об ИИ. Его, как известно, сильно не поддержали.
Раз законодательная власть не смогла, власть судебная, как правоприменитель, из всех вариантов решила идти по пути
При отсутствии достаточного массива разнообразной, противоречивой судебной практики, дел, которые бы доходили до ВС РФ, видится, что результат обобщения окажется интересным.
В консалтинге постоянно возникают задачи «найти практику по вопросу». И по сложным вопросам ответ часто бывает «не нашли мы такую практику, но есть немного другая и видится, что стоит сделать вот так».
По тому объему судебных актов, которые доступны в паблике, кажется, что практически все из них подсвечивают СМИ. При таком объеме обобщение может не стать таким уж обобщающим.
Вероятно, скоро весь пласт вопросов в сфере ИИ будет оценен с точки зрения правильного разрешения различных споров. Главное, чтобы материал нашелся.
И как указано на сайте ВС РФ, он может выступить с законодательной инициативой по этому вопросу.
Если нет, то поправки об обязательности пленумов ВС РФ должны подоспеть.
Всем интересантам в сфере ИИ следует ускорить подачу исков по различным направлениям, чтобы обобщение могло пройти планово.
❤8👍8🔥4
AI всему голова
Всем привет,
Вчера обсуждал с коллегами вопросы рынка, найма, команд, искусственного интеллекта и взращивания младших коллег в этой связи.
Один из тезисов прозвучал так: в принципе взращивание в консалтинге - дело неблагодарное.
Растишь, а они потом уходят туда, где «лучше». Это вроде нормально, но с другой стороны, много сил вкладываешь.
Если речь о литигации или сделках, то взращивание, то есть обучение, происходит в бою. Где в дедлайнах и при высоком уровне ответственности зачастую нужно бежать, как на гифке, с утяжелением.
Другой давно известный паттерн - это взрывной рост младших юристов до уровня «юридического менеджера». Когда вчерашний стажер раздает задачи сегодняшним стажерам и ожидает от них четкого выполнения и высокого качества. После чего результат просто передается по цепочке дальше наверх - старшему юристу, с которого будет спрашивать клиент или руководитель практики. То есть перенос модели делегирования верхнего звена на среднее и нижнее.
И вот в итоге всего этого роста ты получаешь, например, старшего юриста, который видит свою роль в переброске результатов с минимальной проверкой, за которым нужно проверять.
Заменит ли ИИ младших?
В праве с применением ИИ ценность аллоцируется на верификаторе верности выводов. На том человеке, кто проверит и возьмет ответственность за принятие решения внутренним или внешним заказчиком.
Раньше задача младших коллег состояла в аналитике и доступе к информации. Последнюю задачу решили СПС. С развитием ИИ аналитика отходит на второй план.
Поэтому задачи младших юристов также, как будто, должны меняться с доступными инструментами ИИ.
Ключевой вопрос — как, если ценность в верификации? Техническую работу выносим за скобки.
Сегодня мы говорим о вымышленных номерах и обстоятельствах судебных дел. Вот пусть младшие перепроверяют. Сейчас это можно проверять. Но уверен, что это временно. В итоге подбор нужной практики будет все более точным. Вопрос в ее трактовке на основе имеющегося судебного опыта, которого у младшего пока нет.
Мы все помним примеры справок и подбора практики, когда дело может быть «не о том». И непонятно, как младшие должны его верифицировать после подбора ИИ, если сами допускают такие ошибки.
Опечатки, переводы, распознавание текста делает ИИ.
Выходит, что ценность обучения на практике без ИИ должна только расти. Потому что, кроме технических задач, вопросы аналитики и стандартные задачи ИИ уже закрывает.
А как перепрыгнуть из младшего юриста в эксперта, чтобы верифицировать результат ИИ? Только на практике работы со старшими коллегами.
Выходит, что основной навык для младших юристов в целях роста в профессии - это верификация работы ИИ через обратную связь от старших коллег. На мой взгляд, этот навык является сугубо практическим. И здесь, чем более открыто использование ИИ младшим и понимание вклада самого младшего в результат, тем эффективнее обратная связь.
С другой стороны, не все старшие будут готовы делиться опытом и растить себе смену.
Поэтому совет выпускникам и тем, кто проходит летние стажировки, либо уже начал работать: развивайтесь, ищите обратную связь, учитесь проверять получаемую информацию, чтобы принимать верные решения. Тогда ИИ будет инструментом, а не конкурентом.
Всем отличного дня ☀️
Всем привет,
Вчера обсуждал с коллегами вопросы рынка, найма, команд, искусственного интеллекта и взращивания младших коллег в этой связи.
Один из тезисов прозвучал так: в принципе взращивание в консалтинге - дело неблагодарное.
Растишь, а они потом уходят туда, где «лучше». Это вроде нормально, но с другой стороны, много сил вкладываешь.
Если речь о литигации или сделках, то взращивание, то есть обучение, происходит в бою. Где в дедлайнах и при высоком уровне ответственности зачастую нужно бежать, как на гифке, с утяжелением.
Другой давно известный паттерн - это взрывной рост младших юристов до уровня «юридического менеджера». Когда вчерашний стажер раздает задачи сегодняшним стажерам и ожидает от них четкого выполнения и высокого качества. После чего результат просто передается по цепочке дальше наверх - старшему юристу, с которого будет спрашивать клиент или руководитель практики. То есть перенос модели делегирования верхнего звена на среднее и нижнее.
И вот в итоге всего этого роста ты получаешь, например, старшего юриста, который видит свою роль в переброске результатов с минимальной проверкой, за которым нужно проверять.
Заменит ли ИИ младших?
В праве с применением ИИ ценность аллоцируется на верификаторе верности выводов. На том человеке, кто проверит и возьмет ответственность за принятие решения внутренним или внешним заказчиком.
Раньше задача младших коллег состояла в аналитике и доступе к информации. Последнюю задачу решили СПС. С развитием ИИ аналитика отходит на второй план.
Поэтому задачи младших юристов также, как будто, должны меняться с доступными инструментами ИИ.
Ключевой вопрос — как, если ценность в верификации? Техническую работу выносим за скобки.
Сегодня мы говорим о вымышленных номерах и обстоятельствах судебных дел. Вот пусть младшие перепроверяют. Сейчас это можно проверять. Но уверен, что это временно. В итоге подбор нужной практики будет все более точным. Вопрос в ее трактовке на основе имеющегося судебного опыта, которого у младшего пока нет.
Мы все помним примеры справок и подбора практики, когда дело может быть «не о том». И непонятно, как младшие должны его верифицировать после подбора ИИ, если сами допускают такие ошибки.
Опечатки, переводы, распознавание текста делает ИИ.
Выходит, что ценность обучения на практике без ИИ должна только расти. Потому что, кроме технических задач, вопросы аналитики и стандартные задачи ИИ уже закрывает.
А как перепрыгнуть из младшего юриста в эксперта, чтобы верифицировать результат ИИ? Только на практике работы со старшими коллегами.
Выходит, что основной навык для младших юристов в целях роста в профессии - это верификация работы ИИ через обратную связь от старших коллег. На мой взгляд, этот навык является сугубо практическим. И здесь, чем более открыто использование ИИ младшим и понимание вклада самого младшего в результат, тем эффективнее обратная связь.
С другой стороны, не все старшие будут готовы делиться опытом и растить себе смену.
Поэтому совет выпускникам и тем, кто проходит летние стажировки, либо уже начал работать: развивайтесь, ищите обратную связь, учитесь проверять получаемую информацию, чтобы принимать верные решения. Тогда ИИ будет инструментом, а не конкурентом.
Всем отличного дня ☀️
❤13👍10🔥6