Forwarded from Legally_bald (Даниил Савченко)
⚡️СКЭС направила запрос по делу «Гема-Инвест» в КС⚡️
Видимо, ранее уже высказанной позицию по делу Сметанина, где уже обсуждался вопрос уголовного ареста недвижимости, оказалось недостаточно.
Видимо, ранее уже высказанной позицию по делу Сметанина, где уже обсуждался вопрос уголовного ареста недвижимости, оказалось недостаточно.
👍13🔥7❤5
Ъ констатирует: «Среди наиболее известных объединений отметим ассоциацию «Банкротный клуб», которая объединяет специалистов в области банкротства и управления активами с целью повышения эффективности института несостоятельности в России».
Много в юридическом сообществе «клубов» по интересам, но БК, действительно, самый известный. В чем секрет: актуальность «банкротной» повестки, качественная организация мероприятий, сплоченность этой части сообщества?
https://www.kommersant.ru/doc/7583642?query=Банкротство
Много в юридическом сообществе «клубов» по интересам, но БК, действительно, самый известный. В чем секрет: актуальность «банкротной» повестки, качественная организация мероприятий, сплоченность этой части сообщества?
https://www.kommersant.ru/doc/7583642?query=Банкротство
Коммерсантъ
Связанные одной целью
Профессиональные сообщества
❤14👍5🔥5👎2🗿2
О цене недвижимого имущества, отчуждаемого на публичных торгах с обременением из ипотеки
Согласно п. 2 ст. 448 ГК РФ извещение о проведении торгов должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.
В абз. 2 п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» уточняется, что основанием для признания публичных торгов недействительными является нарушение сроков публикации и полноты информации о времени, месте и форме публичных торгов, их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и порядке проведения публичных торгов, в том числе об оформлении участия в них, определении лица, выигравшего публичные торги, а также сведений о начальной цене (п. 2 ст. 448 ГК РФ).
Подлежат ли раскрытию в извещении о проведении публичных торгов сведения об обременении в виде ипотеки: существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого обязательства; залогодержатель; должник по обеспечиваемому ипотекой обязательству; наличие просрочки по нему и т.д.? Или достаточно ограничиться лишь дежурной отметкой о наличии ипотеки?
Кмк, требование к полноте информации об обременении предполагает раскрытие указанных обстоятельств (как минимум, размер обеспечиваемого обязательства является очевидным ценообразующим фактором). Соответствующий подход отражен в определении СКЭС ВС РФ от 26.10.2023 № 306-ЭС23-11711: «Наличие залогового обременения действительно соразмерно снижает рыночную стоимость имущества на сумму правопритязаний залогового кредитора к должнику по основному обязательству (при отсутствии иного ликвидного обеспечения)».
Например, если рыночная стоимость объекта недвижимости 50.000.000 рублей, а размер обеспечиваемого ипотекой долга 20.000.000 рублей, то разумный покупатель вряд ли согласится платить больше 30.000.000 рублей. Ведь он принимает риск обращения взыскания на заложенное имущество.
Что считать ценой продажи в этом случае – величину с учетом дисконта на сумму притязаний залогового кредитора (30.000.000 рублей в нашем примере) или без дисконта (50.000.000 рублей, соответственно)? Если покупатель будет вынужден выплатить обеспечиваемый долг за основного должника, то он в порядке подп. 3 п.1 ст. 387 ГК РФ будет наделен суброгационным требованием к нему. Вряд ли будет справедливо получить и имущество с дисконтом, а после выплаты компенсации до рыночной величины требовать ее возврата. Равным образом неосновательным выглядит сбережение указанной разницы в случае прекращения ипотеки в результате исправного исполнения обеспечиваемого долга.
По моему убеждению, ценой продажи в любом случае является рыночная стоимость имущества (50.000.000 рублей в нашем примере): то есть как та часть, которая подлежит уплате напрямую продавцу (как сразу, так и в случае исправного исполнения обязательства должником по обеспечиваемому обязательству), так и та, что будет выплачена кредитору за должника по обеспечиваемому обязательству в будущем.
С целью соблюдения положений п. 1 ст. 555 ГК РФ соответствующие параметры должны быть согласованы при продаже недвижимости; иначе соответствующий договор считается незаключенным.
P.S. В свое время схожую проблематику обсуждал НКС при ВАС РФ (если я правильно помню), но никак не могу найти соответствующее письмо. Буду очень признателен, если кто-нибудь им располагает и сможет поделиться.
Согласно п. 2 ст. 448 ГК РФ извещение о проведении торгов должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.
В абз. 2 п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» уточняется, что основанием для признания публичных торгов недействительными является нарушение сроков публикации и полноты информации о времени, месте и форме публичных торгов, их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и порядке проведения публичных торгов, в том числе об оформлении участия в них, определении лица, выигравшего публичные торги, а также сведений о начальной цене (п. 2 ст. 448 ГК РФ).
Подлежат ли раскрытию в извещении о проведении публичных торгов сведения об обременении в виде ипотеки: существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого обязательства; залогодержатель; должник по обеспечиваемому ипотекой обязательству; наличие просрочки по нему и т.д.? Или достаточно ограничиться лишь дежурной отметкой о наличии ипотеки?
Кмк, требование к полноте информации об обременении предполагает раскрытие указанных обстоятельств (как минимум, размер обеспечиваемого обязательства является очевидным ценообразующим фактором). Соответствующий подход отражен в определении СКЭС ВС РФ от 26.10.2023 № 306-ЭС23-11711: «Наличие залогового обременения действительно соразмерно снижает рыночную стоимость имущества на сумму правопритязаний залогового кредитора к должнику по основному обязательству (при отсутствии иного ликвидного обеспечения)».
Например, если рыночная стоимость объекта недвижимости 50.000.000 рублей, а размер обеспечиваемого ипотекой долга 20.000.000 рублей, то разумный покупатель вряд ли согласится платить больше 30.000.000 рублей. Ведь он принимает риск обращения взыскания на заложенное имущество.
Что считать ценой продажи в этом случае – величину с учетом дисконта на сумму притязаний залогового кредитора (30.000.000 рублей в нашем примере) или без дисконта (50.000.000 рублей, соответственно)? Если покупатель будет вынужден выплатить обеспечиваемый долг за основного должника, то он в порядке подп. 3 п.1 ст. 387 ГК РФ будет наделен суброгационным требованием к нему. Вряд ли будет справедливо получить и имущество с дисконтом, а после выплаты компенсации до рыночной величины требовать ее возврата. Равным образом неосновательным выглядит сбережение указанной разницы в случае прекращения ипотеки в результате исправного исполнения обеспечиваемого долга.
По моему убеждению, ценой продажи в любом случае является рыночная стоимость имущества (50.000.000 рублей в нашем примере): то есть как та часть, которая подлежит уплате напрямую продавцу (как сразу, так и в случае исправного исполнения обязательства должником по обеспечиваемому обязательству), так и та, что будет выплачена кредитору за должника по обеспечиваемому обязательству в будущем.
С целью соблюдения положений п. 1 ст. 555 ГК РФ соответствующие параметры должны быть согласованы при продаже недвижимости; иначе соответствующий договор считается незаключенным.
P.S. В свое время схожую проблематику обсуждал НКС при ВАС РФ (если я правильно помню), но никак не могу найти соответствующее письмо. Буду очень признателен, если кто-нибудь им располагает и сможет поделиться.
🔥14👍8❤6🤔3👎1
Forwarded from Банкротный Клуб
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Подробная информация и регистрация.
✅Условие регистрации: минимальный размер пожертвования — 7 000 рублей.
✅Для действительных членов Банкротного клуба, которые вступили до 01 февраля 2025 года участие бесплатное.
Организаторы: Банкротный Клуб, BFL | Арбитраж.ру
Партнеры: Экспертная группа Veta, activebc , bankro.tech.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍8❤5👎1
О предполагаемой воле завещателя
Важная презумпция закреплена в Постановлении КС РФ №14-П от 27.03.2025 «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1161
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина В.Г.Грязнухина» для споров, в которых пытаются признать имущество выморочным: «Собственник обычно стремится на случай своей смерти оставить имущество в семье или кругу других наиболее близких ему лиц. Поэтому предполагаемой воле завещателя, который распорядился всем своим имуществом с указанием конкретных наследников, не может соответствовать передача имущества как выморочного публично-правовому образованию».
Кмк, такая презумпция должна действовать не только при наследовании по завещанию, но и в силу закона. Как-то довелось сопровождать спор, где отец (наследодатель) был лишен родительских прав, а ребенка усыновил отчим. Соответственно, все имущественные права между отцом и сыном были утрачены (в том числе право наследования). После смерти отца не осталось ни завещания, ни наследников в силу закона. Стоило немалых усилий защитить квартиру наследодателя от её признания в качестве выморочной.
Важная презумпция закреплена в Постановлении КС РФ №14-П от 27.03.2025 «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1161
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина В.Г.Грязнухина» для споров, в которых пытаются признать имущество выморочным: «Собственник обычно стремится на случай своей смерти оставить имущество в семье или кругу других наиболее близких ему лиц. Поэтому предполагаемой воле завещателя, который распорядился всем своим имуществом с указанием конкретных наследников, не может соответствовать передача имущества как выморочного публично-правовому образованию».
Кмк, такая презумпция должна действовать не только при наследовании по завещанию, но и в силу закона. Как-то довелось сопровождать спор, где отец (наследодатель) был лишен родительских прав, а ребенка усыновил отчим. Соответственно, все имущественные права между отцом и сыном были утрачены (в том числе право наследования). После смерти отца не осталось ни завещания, ни наследников в силу закона. Стоило немалых усилий защитить квартиру наследодателя от её признания в качестве выморочной.
🔥16👍9❤5
Об убытках арбитражного управляющего за бездействие по взысканию дебиторской задолженности
Опубликовано определение СКЭС ВС РФ по делу о взыскании убытков с конкурсного управляющего общества Машстрой Алтунина В.А. (писал о нем выше).
Выводы коллегии настораживают (причем они актуальны не для банкротного, а в первую очередь для корпоративного права).
Первое. Конкурсный управляющий пропустил срок на предъявление исполнительного документа к взысканию. С даты его утверждения (09.12.2021) до даты истечения срока на предъявление (26.06.2022) прошло больше семи месяцев (если верить тексту определения). При этом истец (одновременно бывший руководитель должника и его участник) также в течение длительного времени, а именно с 26.02.2021 до 09.12.2021, бездействовал.
«Из обстоятельств обособленного спора не усматривается, что кем-либо из упомянутых лиц исполнена обязанность по истребованию указанной дебиторской задолженности; доказательств обратного не представлено.
В случае когда последовательно сменявшие друг друга руководители последовательно не предпринимали должных мер по защите интересов общества и тот, и другой обязаны отвечать за причиненный обществу вред.
… В процессе рассмотрения настоящего обособленного спора ассоциация указывала на неисполнение Поздняковым В.В. обязанности по истребованию дебиторской задолженности, несмотря на наличие у него такой возможности в течение длительного периода времени. Однако данный довод судами не проверен».
Выходит, любой руководитель, в чей период протекал срок давности, несет риск привлечения к ответственности за его пропуск последующими преемниками. На этом фоне можно констатировать, что в корпорациях разумный стандарт поведения предполагает предъявление всех исков до прекращения полномочий.
Второе. «Вступление на стороне Позднякова В.В. конкурсных кредиторов общества (Шеиной Н.Б. и Мишина Ю.С.) значения не имеет, поскольку они могли поддержать только те требования, которые предъявлены представителем или участником группы лиц, объединяющих правовое сообщество кредиторов должника. Однако Поздняков В.В. к группе кредиторов не относится. При этом, как указано выше, предъявить корпоративный иск сопричинитель вреда не вправе».
Выглядит сомнительным, что кредиторы лишены возможности поддерживать требования лиц, чьи интересы совпадают с интересами их сообщества. Это бы полностью укладывалось в логику процессуальной экономии. Зачем инициировать собственное требование, если есть возможность присоединиться к корпоративным искам в защиту должника, например? Хотя коллегия квалифицирует рассматриваемое требование в качестве иска сопричинителя вреда, а не кредиторского или корпоративного. Но и здесь нет какого-либо антагонизма.
Третье. Кмк, соблюдение процедуры предъявления исполнительного документа по текущему требованию к несостоятельному дебитору не требуется. Требование уже просужено. Соответственно, арбитражный управляющий дебитора знает о наличии соответствующих текущих обязательств. Сможет ли он их проигнорировать со ссылкой на пропуск срока на предъявление исполнительного документа? Мое мнение, нет.
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/432e5c13-8c29-428a-a8a0-ea983ac34da4/787b8a16-093d-47e7-83ba-34f51e18c085/A41-86777-2018_20250320_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
Опубликовано определение СКЭС ВС РФ по делу о взыскании убытков с конкурсного управляющего общества Машстрой Алтунина В.А. (писал о нем выше).
Выводы коллегии настораживают (причем они актуальны не для банкротного, а в первую очередь для корпоративного права).
Первое. Конкурсный управляющий пропустил срок на предъявление исполнительного документа к взысканию. С даты его утверждения (09.12.2021) до даты истечения срока на предъявление (26.06.2022) прошло больше семи месяцев (если верить тексту определения). При этом истец (одновременно бывший руководитель должника и его участник) также в течение длительного времени, а именно с 26.02.2021 до 09.12.2021, бездействовал.
«Из обстоятельств обособленного спора не усматривается, что кем-либо из упомянутых лиц исполнена обязанность по истребованию указанной дебиторской задолженности; доказательств обратного не представлено.
В случае когда последовательно сменявшие друг друга руководители последовательно не предпринимали должных мер по защите интересов общества и тот, и другой обязаны отвечать за причиненный обществу вред.
… В процессе рассмотрения настоящего обособленного спора ассоциация указывала на неисполнение Поздняковым В.В. обязанности по истребованию дебиторской задолженности, несмотря на наличие у него такой возможности в течение длительного периода времени. Однако данный довод судами не проверен».
Выходит, любой руководитель, в чей период протекал срок давности, несет риск привлечения к ответственности за его пропуск последующими преемниками. На этом фоне можно констатировать, что в корпорациях разумный стандарт поведения предполагает предъявление всех исков до прекращения полномочий.
Второе. «Вступление на стороне Позднякова В.В. конкурсных кредиторов общества (Шеиной Н.Б. и Мишина Ю.С.) значения не имеет, поскольку они могли поддержать только те требования, которые предъявлены представителем или участником группы лиц, объединяющих правовое сообщество кредиторов должника. Однако Поздняков В.В. к группе кредиторов не относится. При этом, как указано выше, предъявить корпоративный иск сопричинитель вреда не вправе».
Выглядит сомнительным, что кредиторы лишены возможности поддерживать требования лиц, чьи интересы совпадают с интересами их сообщества. Это бы полностью укладывалось в логику процессуальной экономии. Зачем инициировать собственное требование, если есть возможность присоединиться к корпоративным искам в защиту должника, например? Хотя коллегия квалифицирует рассматриваемое требование в качестве иска сопричинителя вреда, а не кредиторского или корпоративного. Но и здесь нет какого-либо антагонизма.
Третье. Кмк, соблюдение процедуры предъявления исполнительного документа по текущему требованию к несостоятельному дебитору не требуется. Требование уже просужено. Соответственно, арбитражный управляющий дебитора знает о наличии соответствующих текущих обязательств. Сможет ли он их проигнорировать со ссылкой на пропуск срока на предъявление исполнительного документа? Мое мнение, нет.
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/432e5c13-8c29-428a-a8a0-ea983ac34da4/787b8a16-093d-47e7-83ba-34f51e18c085/A41-86777-2018_20250320_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
Telegram
BetterCallRaul//B.C.R.
Об убытках от бездействия арбитражного управляющего
В СКЭС ВС РФ передано интересное дело о взыскании убытков с арбитражного управляющего Алтунина. Нижестоящие суды привлекли его к ответственности за бездействие по предъявлению исполнительного документа…
В СКЭС ВС РФ передано интересное дело о взыскании убытков с арбитражного управляющего Алтунина. Нижестоящие суды привлекли его к ответственности за бездействие по предъявлению исполнительного документа…
👍15❤🔥4🔥4❤2
Forwarded from Legally_bald (Даниил Савченко)
Вспомнил бородатый анекдот:
Приходит человек в адвокатскую контору "Рабинович-Брехер-Вайнштейн-Лидман-Кац и Иванов" и просит, чтобы его дела вел Иванов.
— Но почему не кто-нибудь из остальных компаньонов фирмы? — спрашивает его секретарь.
— Вы знаете, говорит мужчина, я как-то больше доверяю деловой хватке человека, сумевшего пролезть в ТАКУЮ тесную компанию.
P.S.: вчера на заседании БК в Нижнем, слева направо: Рауль Исламович, Даниил Михайлович, Рустем Тимурович и Айнур Ильшатович😀
Приходит человек в адвокатскую контору "Рабинович-Брехер-Вайнштейн-Лидман-Кац и Иванов" и просит, чтобы его дела вел Иванов.
— Но почему не кто-нибудь из остальных компаньонов фирмы? — спрашивает его секретарь.
— Вы знаете, говорит мужчина, я как-то больше доверяю деловой хватке человека, сумевшего пролезть в ТАКУЮ тесную компанию.
P.S.: вчера на заседании БК в Нижнем, слева направо: Рауль Исламович, Даниил Михайлович, Рустем Тимурович и Айнур Ильшатович😀
🔥20😁15❤7👍4
О действии иммунитета единственного жилья на иностранных граждан и лиц без гражданства
В журнале «Цивилистика» № 6 за 2023 г. была опубликована моя статья, посвященная действию иммунитета по кругу лиц. Одним из дискуссионных был вопрос о его распространении на иностранных граждан и лиц без гражданства.
Конституционное право на жилище реализуется путем однократной приватизации, предоставления жилья гражданам, нуждающимся в его улучшении, имущественного налогового вычета на его приобретение и т.д. Указанные способы, где источником финансирования выступают публичные образования, доступны только российским гражданам.
А что насчет иммунитета на единственное жилье? Кто его финансирует? Его донором выступают кредиторское сообщество, поскольку в базовой модели кредитования заложена неприкосновенность такого жилья.
Отсюда вопрос: должны ли иностранные граждане и лица без гражданства пользоваться льготой из иммунитета единственного жилья на территории Российской Федерации? Это в первую очередь актуально для граждан из ближнего зарубежья.
Кмк, режим социальных гарантий должен быть одинаковым, как при финансировании конституционного права на жилище за счет государства, так и за счет кредиторов. Законодатель не должен быть более щедрым за чужой счет.
https://v102.ru/news/141351.html?erid=F7NfYUJCUneRHUrotftN
В журнале «Цивилистика» № 6 за 2023 г. была опубликована моя статья, посвященная действию иммунитета по кругу лиц. Одним из дискуссионных был вопрос о его распространении на иностранных граждан и лиц без гражданства.
Конституционное право на жилище реализуется путем однократной приватизации, предоставления жилья гражданам, нуждающимся в его улучшении, имущественного налогового вычета на его приобретение и т.д. Указанные способы, где источником финансирования выступают публичные образования, доступны только российским гражданам.
А что насчет иммунитета на единственное жилье? Кто его финансирует? Его донором выступают кредиторское сообщество, поскольку в базовой модели кредитования заложена неприкосновенность такого жилья.
Отсюда вопрос: должны ли иностранные граждане и лица без гражданства пользоваться льготой из иммунитета единственного жилья на территории Российской Федерации? Это в первую очередь актуально для граждан из ближнего зарубежья.
Кмк, режим социальных гарантий должен быть одинаковым, как при финансировании конституционного права на жилище за счет государства, так и за счет кредиторов. Законодатель не должен быть более щедрым за чужой счет.
https://v102.ru/news/141351.html?erid=F7NfYUJCUneRHUrotftN
👍10❤5🔥4✍1👎1💋1
Forwarded from AMICUS CURIAE brief (Sergio Mitra)
Запущен канал Amicus curiae brief (@amicus_curiae_brief) — сообщество ведущих экспертов права.
Эксперты канала обсуждают ключевые определения СКЭС и СКГД Верховного Суда, формирующие судебную практику.
Юридическому сообществу давно нужна единая площадка. Сейчас ключевые обсуждения ведутся на десятках различных ресурсов — от Закона.ру до Telegram-каналов, от студенческих семинаров до межпланетных конференций.
Amicus curiae (brief) — открытый для чтения канал, цель которого — содействовать судьям ВС путём изложения научно обоснованных суждений, доводов и аргументов, представленных кратко независимыми специалистами, которые декларируют и гарантируют отсутствие конфликта интересов. Не исключено и даже ожидаемо, что мнения друзей не будут совпадать. Плюрализм и аргументированные споры предполагаются, и в ещё большей степени они могут способствовать выработке оптимального правового, а иногда и политико-правового решения.
Мы не имитируем дискуссию — мы её ведём. Без лозунгов. Без глянца. Только право — в контексте, в деталях, в работе мысли.
Присоединяйтесь! @amicus_curiae_brief
Инициаторы:
▫️Карапетов Артём Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»;
▫️Бевзенко Роман Сергеевич, д.ю.н.;
▫️Егоров Андрей Владимирович, к.ю.н., главный редактор журнала «Цивилистика»;
▫️Тай Юлий Валерьевич, к.ю.н., старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус»;
Эксперты:
▫️Акужинов Алексей Серыкович, старший юрист (Saveliev, Batanov & Partners)
▫️Артюх Алексей Андреевич, партнер (Taxology)
▫️Архипова Анна Григорьевна, к.ю.н.
▫️Асосков Антон Владимирович, д.ю.н.
▫️Башарин Алексей Вадимович, референт руководителя Фонда (Образовательный Фонд «Талант и успех»)
▫️Бевзенко Роман Сергеевич, д.ю.н.
▫️Белов Иван Николаевич, адвокат
▫️Будылин Сергей Львович, к. ф.-м. н., советник (АБ «Бартолиус»)
▫️Громов Сергей Александрович, к.ю.н., руководитель управления договорной и судебной работы (компания «Балтийский лизинг»)
▫️Егоров Андрей Владимирович, к.ю.н., главный редактор (журнал «Цивилистика»)
▫️Ерохова Мария Андреевна, к.ю.н.
▫️Зайцев Олег Романович, к.ю.н., доцент (Российская школа частного права)
▫️Зарипов Вадим Маратович, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив (МЭФ Legal)
▫️Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор (Юридический институт «М-Логос»)
▫️Краснова Татьяна Сергеевна, к.ю.н., доцент, практикующий юрист
▫️Латыев Александр Николаевич, к.ю.н., партнер (юридическая фирма INTELLECT)
▫️Маркелова Анна Анатольевна, к.ю.н., заместитель начальника отдела обязательственного права (ИЦЧП)
▫️Мифтахутдинов Рустем Тимурович, к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового права, руководитель магистерской программы «Банкротное право» (Юридический факультет СПбГУ)
▫️Михальчук Юлия Сергеевна, адвокат (Case by Case)
▫️Мохова Елена Викторовна, к.ю.н.
▫️Никифоров Антон Александрович, партнер (Юридическая компания «Пепеляев групп»)
▫️Новак Денис Васильевич, к.ю.н.
▫️Павлов Андрей Анатольевич, к.ю.н.
▫️Пепеляев Сергей Геннадьевич, к.ю.н., профессор права НИУ ВШЭ, управляющий партнер (юридическая компания «Пепеляев Групп»)
▫️Петров Евгений Юрьевич, к.ю.н.
▫️Савельев Сергей Леонидович, партнер (Saveliev, Batanov & Partners)
▫️Савсерис Сергей Владимирович, к.ю.н., старший партнер (юридическая компания «Пепеляев Групп»)
▫️Сайфуллин Рауль Исламович, к.ю.н., управляющий партнёр (Basic Consulting)
▫️Смола Анна Александровна, к.ю.н., партнер (АБ «Бартолиус»)
▫️Соловьева (Поветкина) Елена Леонидовна, магистр частного права, заместитель директора (ГБУ «Мосстройинформ»)
▫️Степанов Дмитрий Иванович, к.ю.н., партнер (АБ ЕПАМ)
▫️Султанов Айдар Рустэмович, к.ю.н., руководитель представительства в Республике Татарстан (юридическая компания «Пепеляев Групп»)
▫️Тай Юлий Валерьевич, к.ю.н., старший партнер (АБ «Бартолиус»)
▫️Халатов Сергей Александрович, к.ю.н.
▫️Шубин Дмитрий Александрович, адвокат (АФ «Юстина»)
▫️Ястржембский Игорь Александрович
Присоединяйтесь! @amicus_curiae_brief
Эксперты канала обсуждают ключевые определения СКЭС и СКГД Верховного Суда, формирующие судебную практику.
Юридическому сообществу давно нужна единая площадка. Сейчас ключевые обсуждения ведутся на десятках различных ресурсов — от Закона.ру до Telegram-каналов, от студенческих семинаров до межпланетных конференций.
Amicus curiae (brief) — открытый для чтения канал, цель которого — содействовать судьям ВС путём изложения научно обоснованных суждений, доводов и аргументов, представленных кратко независимыми специалистами, которые декларируют и гарантируют отсутствие конфликта интересов. Не исключено и даже ожидаемо, что мнения друзей не будут совпадать. Плюрализм и аргументированные споры предполагаются, и в ещё большей степени они могут способствовать выработке оптимального правового, а иногда и политико-правового решения.
Мы не имитируем дискуссию — мы её ведём. Без лозунгов. Без глянца. Только право — в контексте, в деталях, в работе мысли.
Присоединяйтесь! @amicus_curiae_brief
Инициаторы:
▫️Карапетов Артём Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»;
▫️Бевзенко Роман Сергеевич, д.ю.н.;
▫️Егоров Андрей Владимирович, к.ю.н., главный редактор журнала «Цивилистика»;
▫️Тай Юлий Валерьевич, к.ю.н., старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус»;
Эксперты:
▫️Акужинов Алексей Серыкович, старший юрист (Saveliev, Batanov & Partners)
▫️Артюх Алексей Андреевич, партнер (Taxology)
▫️Архипова Анна Григорьевна, к.ю.н.
▫️Асосков Антон Владимирович, д.ю.н.
▫️Башарин Алексей Вадимович, референт руководителя Фонда (Образовательный Фонд «Талант и успех»)
▫️Бевзенко Роман Сергеевич, д.ю.н.
▫️Белов Иван Николаевич, адвокат
▫️Будылин Сергей Львович, к. ф.-м. н., советник (АБ «Бартолиус»)
▫️Громов Сергей Александрович, к.ю.н., руководитель управления договорной и судебной работы (компания «Балтийский лизинг»)
▫️Егоров Андрей Владимирович, к.ю.н., главный редактор (журнал «Цивилистика»)
▫️Ерохова Мария Андреевна, к.ю.н.
▫️Зайцев Олег Романович, к.ю.н., доцент (Российская школа частного права)
▫️Зарипов Вадим Маратович, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив (МЭФ Legal)
▫️Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор (Юридический институт «М-Логос»)
▫️Краснова Татьяна Сергеевна, к.ю.н., доцент, практикующий юрист
▫️Латыев Александр Николаевич, к.ю.н., партнер (юридическая фирма INTELLECT)
▫️Маркелова Анна Анатольевна, к.ю.н., заместитель начальника отдела обязательственного права (ИЦЧП)
▫️Мифтахутдинов Рустем Тимурович, к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового права, руководитель магистерской программы «Банкротное право» (Юридический факультет СПбГУ)
▫️Михальчук Юлия Сергеевна, адвокат (Case by Case)
▫️Мохова Елена Викторовна, к.ю.н.
▫️Никифоров Антон Александрович, партнер (Юридическая компания «Пепеляев групп»)
▫️Новак Денис Васильевич, к.ю.н.
▫️Павлов Андрей Анатольевич, к.ю.н.
▫️Пепеляев Сергей Геннадьевич, к.ю.н., профессор права НИУ ВШЭ, управляющий партнер (юридическая компания «Пепеляев Групп»)
▫️Петров Евгений Юрьевич, к.ю.н.
▫️Савельев Сергей Леонидович, партнер (Saveliev, Batanov & Partners)
▫️Савсерис Сергей Владимирович, к.ю.н., старший партнер (юридическая компания «Пепеляев Групп»)
▫️Сайфуллин Рауль Исламович, к.ю.н., управляющий партнёр (Basic Consulting)
▫️Смола Анна Александровна, к.ю.н., партнер (АБ «Бартолиус»)
▫️Соловьева (Поветкина) Елена Леонидовна, магистр частного права, заместитель директора (ГБУ «Мосстройинформ»)
▫️Степанов Дмитрий Иванович, к.ю.н., партнер (АБ ЕПАМ)
▫️Султанов Айдар Рустэмович, к.ю.н., руководитель представительства в Республике Татарстан (юридическая компания «Пепеляев Групп»)
▫️Тай Юлий Валерьевич, к.ю.н., старший партнер (АБ «Бартолиус»)
▫️Халатов Сергей Александрович, к.ю.н.
▫️Шубин Дмитрий Александрович, адвокат (АФ «Юстина»)
▫️Ястржембский Игорь Александрович
Присоединяйтесь! @amicus_curiae_brief
👍11🔥5❤4👎2
О недопустимости рассмотрения реализации единственного жилья в качестве источника для оплаты государственной пошлины при обращении за судебной защитой
КС РФ в постановлении 16-П от 10.04.2025 указал: «Так, наличие единственного жилья - тем более если соответствующий объект недвижимости по своим характеристикам не превышает уровня, достаточного для удовлетворения разумной жизненной потребности гражданина и членов его семьи в жилище, - во всяком случае не должно становиться основанием для вывода о том, что его реализация может стать источником средств для оплаты государственной пошлины».
Недопустимо злоупотреблять сведениями о своем имущественном положении посредством введения суда в заблуждение относительно необходимости предоставления преференций по уплате госпошлины.
Ну что ж, выходит иные активы - помимо неприкосновенных - придется продавать с целью оплаты государственной пошлины для обращения за судебной защитой. Отсутствие свободных денежных средств теперь не аргумент. Это надо учитывать. Особенно на фоне истечения срока исковой давности.
Кстати, судя по оговоркам КС РФ, роскошное единственное жилье вполне может быть источником для оплаты госпошлины.
Как видим, имеет место не только рост госпошлин, но и ужесточение требований к доказыванию наличия оснований для их отсрочки (рассрочки).
КС РФ в постановлении 16-П от 10.04.2025 указал: «Так, наличие единственного жилья - тем более если соответствующий объект недвижимости по своим характеристикам не превышает уровня, достаточного для удовлетворения разумной жизненной потребности гражданина и членов его семьи в жилище, - во всяком случае не должно становиться основанием для вывода о том, что его реализация может стать источником средств для оплаты государственной пошлины».
Недопустимо злоупотреблять сведениями о своем имущественном положении посредством введения суда в заблуждение относительно необходимости предоставления преференций по уплате госпошлины.
Ну что ж, выходит иные активы - помимо неприкосновенных - придется продавать с целью оплаты государственной пошлины для обращения за судебной защитой. Отсутствие свободных денежных средств теперь не аргумент. Это надо учитывать. Особенно на фоне истечения срока исковой давности.
Кстати, судя по оговоркам КС РФ, роскошное единственное жилье вполне может быть источником для оплаты госпошлины.
Как видим, имеет место не только рост госпошлин, но и ужесточение требований к доказыванию наличия оснований для их отсрочки (рассрочки).
⚡8👍7❤6🔥3👎2
Forwarded from Банкротный Клуб
Распределение обратного требования между сопоручителями в случае их банкротства: дело ООО «Верлест»
Определение СКЭС ВС РФ от 20 февраля 2025 г. N 305-ЭС24-10389
Дорогие друзья, мы завершаем рассказывать о выступлениях экспертов на заседании Банкротного клуба в г. Нижний Новгород 28 марта 2025 г.
🎓Презентация Рауля Сайфуллина, к.ю.н, управляющего партнера BASIC CONSULTING посвящена вопросам распределения обратного требования между сопоручителями на примере дела ООО «Верлест», о котором писали ранее
Из презентации вы узнаете :
💬 об основных выводах ВС;
💬 о подходах в определении размера обязательств каждого из сопоручителей в случае их банкротства
💬 о применении правил о субординации требований кредиторов применительно к поручитедю-банкроту
Приятного просмотра!
#презентация
Определение СКЭС ВС РФ от 20 февраля 2025 г. N 305-ЭС24-10389
Дорогие друзья, мы завершаем рассказывать о выступлениях экспертов на заседании Банкротного клуба в г. Нижний Новгород 28 марта 2025 г.
🎓Презентация Рауля Сайфуллина, к.ю.н, управляющего партнера BASIC CONSULTING посвящена вопросам распределения обратного требования между сопоручителями на примере дела ООО «Верлест», о котором писали ранее
Из презентации вы узнаете :
Приятного просмотра!
#презентация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤7🔥7👎1🤣1
О жизнеспособности корпоративного банкротства без независимых кредиторов
В СКЭС ВС РФ передан спор о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ЛайкВуд». Подготовил комментарий для tg-канала AMICUS CURIAE brief и Закон.ру. С одной стороны, согласен с отсутствием оснований для прекращения производства по делу о банкротстве; с другой, возникает неопределенность относительно правовой природы сохраняющейся процедуры. Общепризнанно, что конкурсный инструментарий (конкурсное оспаривание, субсидиарная ответственность и т.д.) обслуживает исключительно интересы независимых кредиторов. Поэтому в их отсутствие процедуру не следует рассматривать в качестве традиционного банкротства. По моему мнению, ее продолжение подчиняется (а) правилам процедуры принудительного исполнения судебных актов и (б) принудительной ликвидации юридического лица. Такой подход позволит преодолеть как кредиторский, так и корпоративный кризис.
https://zakon.ru/blog/2025/06/09/o_zhiznesposobnosti_korporativnogo_bankrotstva_bez_nezavisimyh_kreditorov_v_skes_vs_rf_peredan_spor_
В СКЭС ВС РФ передан спор о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ЛайкВуд». Подготовил комментарий для tg-канала AMICUS CURIAE brief и Закон.ру. С одной стороны, согласен с отсутствием оснований для прекращения производства по делу о банкротстве; с другой, возникает неопределенность относительно правовой природы сохраняющейся процедуры. Общепризнанно, что конкурсный инструментарий (конкурсное оспаривание, субсидиарная ответственность и т.д.) обслуживает исключительно интересы независимых кредиторов. Поэтому в их отсутствие процедуру не следует рассматривать в качестве традиционного банкротства. По моему мнению, ее продолжение подчиняется (а) правилам процедуры принудительного исполнения судебных актов и (б) принудительной ликвидации юридического лица. Такой подход позволит преодолеть как кредиторский, так и корпоративный кризис.
https://zakon.ru/blog/2025/06/09/o_zhiznesposobnosti_korporativnogo_bankrotstva_bez_nezavisimyh_kreditorov_v_skes_vs_rf_peredan_spor_
zakon.ru
О жизнеспособности корпоративного банкротства без независимых кредиторов (в СКЭС ВС РФ передан спор о прекращении производства…
Определение Верховного суда РФ от 19.05.2025 № 305-ЭС22-25636(6) ФАБУЛА ДЕЛА.В деле о банкротстве ООО «ЛайкВуд» (далее – общество «ЛайкВуд», должник) Архипов Андрей Васильевич обратился с заявлением...
👍14💯5❤🔥3❤2🤔2
Подготовил пост для Телеграмм-канала AMICUS CURIAE brief о недопустимости предоставления приоритета внедоговорному залогу в банкротстве. Случайным преимуществам нет места в конкурсном процессе.
Telegram
AMICUS CURIAE brief
Комментарий Рауля Сайфуллина, к.ю.н., управляющего партнёра BASIC CONSULTING к делу – Банкротство ООО «ПФ «Инзенский деревоперерабатывающий завод»») (Определение ВС РФ № 306-ЭС24-23083 (2))
Внедоговорный залог: о недопустимости его приоритета в банкротстве…
Внедоговорный залог: о недопустимости его приоритета в банкротстве…
1❤14👍12🔥5❤🔥1
Forwarded from Банкротные шутейки
А.З.Е.
Арестантский залог един!
Вечер в реестр! Залог в радость, приоритет в сладость! Активам ходу, налоговой приходу. Остальным удачу, сто рублей на сдачу. Ходу фискальному, смерти пропорциональному!
Арестантский залог един!
Вечер в реестр! Залог в радость, приоритет в сладость! Активам ходу, налоговой приходу. Остальным удачу, сто рублей на сдачу. Ходу фискальному, смерти пропорциональному!
❤17🤣15🔥11👍4❤🔥1
В журнале «Цивилистика» №2, 2025 вышла моя статья «Корпоративное банкротство в отсутствие независимых кредиторов» (комментарий к определению ВС РФ по делу «Фирма «Росичъ»). Эта проблематика стремительно набирает обороты. Как минимум, недавнее дело «ЛайкВуд» тому прямое подтверждение (с нетерпением ждем текста определения экономколлегии).
https://privlaw-journal.com/magazine/korporativnyj-kontrol-i-otvetstvennost//
https://privlaw-journal.com/magazine/korporativnyj-kontrol-i-otvetstvennost//
🔥17👍10❤🔥2❤1👎1
Forwarded from Legally_bald (Даниил Савченко)
⚡️Арестный налоговый залог не устоял в Верховном Суде⚡️
СКЭС по результатам рассмотрения дела отменила акты первой инстанции, кассации и апелляции, отказав и в залоговом статусе, и в недействительности сделки.
Ссылка на карточку дела👇
https://mkad.arbitr.ru/card/42b91d48-e7a2-4410-bc09-367a242f9213
СКЭС по результатам рассмотрения дела отменила акты первой инстанции, кассации и апелляции, отказав и в залоговом статусе, и в недействительности сделки.
Ссылка на карточку дела👇
https://mkad.arbitr.ru/card/42b91d48-e7a2-4410-bc09-367a242f9213
❤14👍6❤🔥4
Банкротная стигма и постбанкротный запрет занимать должности в органах управления юридического лица
Одним из проявлений стигматизации является восприятие института банкротства в правоприменительной практике. К таким дискуссионным вопросам относится, в частности, запрет занимать должности в органах юридического лица и принимать иное участие в управлении им. С одной стороны, понятию органы юридического лица посвящена ст. 53 ГК РФ. По смыслу указанных положений их образование имеет корпоративную природу, то есть определяется ГК РФ, иными законами и учредительными документами (абз. 2 п. 1 ст. 53 ГК РФ). С другой стороны, органы управления юридическим лицом нередко ассоциируются с категорией руководитель, распространенной в трудовом законодательстве (в частности, в главе 43 ТК РФ). Перечень соответствующих должностей конкретизируется в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37). На этом фоне закономерен вопрос: п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве распространяет запрет на лиц, занимающих руководящие должности в силу трудовых отношений?
В судебной практике встречаются примеры такого расширительного толкования. В одном из дел с иском о признании незаконным приказа о прекращении трудовых отношений обратилась бывший заместитель генерального директора по развитию. Основание издания приказа – представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Трудовой договор с ней прекратили на основании п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (возникновение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности). Поводом послужило то, что не прошел срок, установленный п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве, в течение которого работник не вправе был занимать указанную должность. В удовлетворении иска суды всех инстанций единодушно отказали, квалифицировав занимаемую должность в качестве должности руководителя (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 27.06.2023 по делу № 88-15626/2023).
Также обсуждаемый запрет экстраполируется на органы государственной и муниципальной власти, чей статус в качестве юридических лиц сам по себе носит достаточно дискуссионный характер: в постановлении АС Дальневосточного округа от 21.12.2022 по делу № А24-2136/2022 его распространили в отношении руководителя контрольно-счетной палаты; в апелляционном определении Волгоградского областного суда от 23.10.2019 по делу № 33-13355/2019 на управляющего делами администрации муниципального района; в кассационном определении Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 23.10.2024 № 88а-8895/2024 на главу администрации сельского поселения.
В каждом из приведенных примеров, прежде всего, удивляет аргументация. В ряде дел суды мотивировали недопустимость участия несостоятельного гражданина в управлении юридическим лицом тем, что установлена «неспособность последнего распоряжаться собственными финансовыми средствами, что привело к его банкротству» (апелляционное определение Волгоградского областного суда от 23.10.2019 по делу № 33-13355/2019, определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30.09.2021 № 88-17501/2021, кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 23.10.2024 N 88а-8895/2024). В одном из дел еще более категоричное утверждение (в отношении заместителя главы администрации муниципального района): «...такому лицу нельзя доверить участие в управлении муниципальным образованием, поскольку предполагается, что такой муниципальный служащий может причинить ущерб бюджету муниципального образования» (кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 25.12.2020 N 88а-30208/2020). Откуда берутся подобные голословные утверждения? Ведь в действующем законе соответствующих презумпций нет. Описанный подход является примером незаслуженной демонизации граждан, прошедших через процедуру несостоятельности.
Одним из проявлений стигматизации является восприятие института банкротства в правоприменительной практике. К таким дискуссионным вопросам относится, в частности, запрет занимать должности в органах юридического лица и принимать иное участие в управлении им. С одной стороны, понятию органы юридического лица посвящена ст. 53 ГК РФ. По смыслу указанных положений их образование имеет корпоративную природу, то есть определяется ГК РФ, иными законами и учредительными документами (абз. 2 п. 1 ст. 53 ГК РФ). С другой стороны, органы управления юридическим лицом нередко ассоциируются с категорией руководитель, распространенной в трудовом законодательстве (в частности, в главе 43 ТК РФ). Перечень соответствующих должностей конкретизируется в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37). На этом фоне закономерен вопрос: п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве распространяет запрет на лиц, занимающих руководящие должности в силу трудовых отношений?
В судебной практике встречаются примеры такого расширительного толкования. В одном из дел с иском о признании незаконным приказа о прекращении трудовых отношений обратилась бывший заместитель генерального директора по развитию. Основание издания приказа – представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Трудовой договор с ней прекратили на основании п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (возникновение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности). Поводом послужило то, что не прошел срок, установленный п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве, в течение которого работник не вправе был занимать указанную должность. В удовлетворении иска суды всех инстанций единодушно отказали, квалифицировав занимаемую должность в качестве должности руководителя (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 27.06.2023 по делу № 88-15626/2023).
Также обсуждаемый запрет экстраполируется на органы государственной и муниципальной власти, чей статус в качестве юридических лиц сам по себе носит достаточно дискуссионный характер: в постановлении АС Дальневосточного округа от 21.12.2022 по делу № А24-2136/2022 его распространили в отношении руководителя контрольно-счетной палаты; в апелляционном определении Волгоградского областного суда от 23.10.2019 по делу № 33-13355/2019 на управляющего делами администрации муниципального района; в кассационном определении Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 23.10.2024 № 88а-8895/2024 на главу администрации сельского поселения.
В каждом из приведенных примеров, прежде всего, удивляет аргументация. В ряде дел суды мотивировали недопустимость участия несостоятельного гражданина в управлении юридическим лицом тем, что установлена «неспособность последнего распоряжаться собственными финансовыми средствами, что привело к его банкротству» (апелляционное определение Волгоградского областного суда от 23.10.2019 по делу № 33-13355/2019, определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30.09.2021 № 88-17501/2021, кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 23.10.2024 N 88а-8895/2024). В одном из дел еще более категоричное утверждение (в отношении заместителя главы администрации муниципального района): «...такому лицу нельзя доверить участие в управлении муниципальным образованием, поскольку предполагается, что такой муниципальный служащий может причинить ущерб бюджету муниципального образования» (кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 25.12.2020 N 88а-30208/2020). Откуда берутся подобные голословные утверждения? Ведь в действующем законе соответствующих презумпций нет. Описанный подход является примером незаслуженной демонизации граждан, прошедших через процедуру несостоятельности.
❤7👍6🔥4❤🔥2
Опубликовано замечательное определение СКЭС ВС РФ от 11.07.2025 № 306-ЭС24-23083 (2) (дело ООО «Производственная фирма «Инзенский перерабатывающий завод»), посвященное судьбе залоговых прав из налогового ареста в банкротстве. Отдельную радость у меня вызывает его аргументация. Впервые на уровне высшей инстанции признано, что функции залога заключаются как в предоставлении приоритета, так и контроля. Это полностью созвучно с отстаиваемыми мной тезисами (здесь и здесь). Вот эти долгожданные слова:
«Наряду с приоритетным удовлетворением требования кредитора из стоимости предмета залога другая ключевая функция залога состоит в обеспечении сохранности имущества залогодателя и предоставлении залогодержателю механизмов контроля над этим имуществом (пункт 3 статьи 343 и статья 347 ГК РФ)».
Также раскрыты и тезисы о тех функциях залога, которые важны для залогодателя и должника (влияние на доступность и стоимость кредита). В этом контексте коллегия обратилась к правовой позиции КС РФ (собственно говоря, в недавнем посте на AMICUS CURIAE brief именно данную цитату я и приводил в качестве аргумента):
«Сохранение в банкротстве за залоговым кредитором его права преимущественного удовлетворения своих требований перед другими кредиторами связано с существенным влиянием института залога на решение экономических предпринимательская задач. деятельность В рыночной экономике обычно сопровождается привлечением кредитных (заемных) или инвестиционных средств, что требует предоставления надлежащих гарантий кредиторам и инвесторам. Доступность и стоимость кредита (заемных средств) для предпринимателей, а значит, и цена конечной продукции, работ и услуг во многом определяются тем, насколько эффективны гарантии исполнения обязательств, и прежде всего – залог. Именно приоритет прав залогового кредитора, то есть возможность залогодержателя получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, позволяет залогу действенно выполнять свою обеспечительную функцию, защищать имущественные интересы залогодержателя как инвестора, способствовать привлечению инвестиций в разные сферы экономики и, соответственно, ее развитию в целом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2024 г. № 16-П).
Из изложенного следует, что сохранение за залоговым кредитором приоритетного удовлетворения своих требований из стоимости заложенного имущества в том числе стимулирует развитие гражданско-правовых отношений между участниками рынка. В случае же с залогом, возникшим из наложенного уполномоченным органом ареста, такие задачи не реализуются, поскольку арест осуществляется с целью обеспечения исполнения уже возникшего обязательства».
Хочется отметить, что даже за рубежом на фоне залогового приоритета функция контроля вещного обеспечения нередко игнорируется («As the later discussion of secured-credit efficiency theory will demonstrate, however, priority has been the centerpiece of that literature, and control has been largely ignored». Westbrook J.L. The Control of Wealth in Bankruptcy // Texas Law Review. 2004. Vol. 2. № 4. P. 806). Как видим, в нашем правопорядке это упущение устранено.
«Наряду с приоритетным удовлетворением требования кредитора из стоимости предмета залога другая ключевая функция залога состоит в обеспечении сохранности имущества залогодателя и предоставлении залогодержателю механизмов контроля над этим имуществом (пункт 3 статьи 343 и статья 347 ГК РФ)».
Также раскрыты и тезисы о тех функциях залога, которые важны для залогодателя и должника (влияние на доступность и стоимость кредита). В этом контексте коллегия обратилась к правовой позиции КС РФ (собственно говоря, в недавнем посте на AMICUS CURIAE brief именно данную цитату я и приводил в качестве аргумента):
«Сохранение в банкротстве за залоговым кредитором его права преимущественного удовлетворения своих требований перед другими кредиторами связано с существенным влиянием института залога на решение экономических предпринимательская задач. деятельность В рыночной экономике обычно сопровождается привлечением кредитных (заемных) или инвестиционных средств, что требует предоставления надлежащих гарантий кредиторам и инвесторам. Доступность и стоимость кредита (заемных средств) для предпринимателей, а значит, и цена конечной продукции, работ и услуг во многом определяются тем, насколько эффективны гарантии исполнения обязательств, и прежде всего – залог. Именно приоритет прав залогового кредитора, то есть возможность залогодержателя получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, позволяет залогу действенно выполнять свою обеспечительную функцию, защищать имущественные интересы залогодержателя как инвестора, способствовать привлечению инвестиций в разные сферы экономики и, соответственно, ее развитию в целом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2024 г. № 16-П).
Из изложенного следует, что сохранение за залоговым кредитором приоритетного удовлетворения своих требований из стоимости заложенного имущества в том числе стимулирует развитие гражданско-правовых отношений между участниками рынка. В случае же с залогом, возникшим из наложенного уполномоченным органом ареста, такие задачи не реализуются, поскольку арест осуществляется с целью обеспечения исполнения уже возникшего обязательства».
Хочется отметить, что даже за рубежом на фоне залогового приоритета функция контроля вещного обеспечения нередко игнорируется («As the later discussion of secured-credit efficiency theory will demonstrate, however, priority has been the centerpiece of that literature, and control has been largely ignored». Westbrook J.L. The Control of Wealth in Bankruptcy // Texas Law Review. 2004. Vol. 2. № 4. P. 806). Как видим, в нашем правопорядке это упущение устранено.
Telegram
AMICUS CURIAE brief
Комментарий Рауля Сайфуллина, к.ю.н., управляющего партнёра BASIC CONSULTING к делу – Банкротство ООО «ПФ «Инзенский деревоперерабатывающий завод»») (Определение ВС РФ № 306-ЭС24-23083 (2))
Внедоговорный залог: о недопустимости его приоритета в банкротстве…
Внедоговорный залог: о недопустимости его приоритета в банкротстве…
❤12🔥7❤🔥4👏3